Реферат: Шпоры по римскому праву

39. Права на чужие вещи.

Римскоеправо развило ряд прав на вещи с ограниченным содержанием полномочий. Объектомэтих прав служили чужие вещи(inureinrealiena) В состав группы правна чужие вещи к концу классической эпохи входили институты СЕРВИТУТОВ, СУПЕРФИЦИЯ,ЭМФИТЕВИС, ЗАЛОГОВОЕ право.

Сервитут — это права пользованиячужой вещью, которые устанавливались для создания определённых выгод приэксплуатации определённого земельного участия или в пользу определённых лиц.Права на служащую вещь назывались сервитутами. Древнее римское право зналотолько земельные сервитуты. Позднее, когда Рим разросся, возникли городскиесервитуты, применявшиеся в отношении застроенных участков. Гораздо позднеевозникла новая группа- личные сервитуты.

Земельный — такой сервитутвозник, когда отдельные участки не являлись хозсамостоятельными и не могли обойтись собственными средствами  и ресурсами для удовлетворения хоз потребностей. Сервитут должен был обеспечивать своимиестественными ресурсами постоянное служение нуждан собственникагосподствующего участка.

Личные-пожизненные права пользования чужой вещью.

Супрфицияи эмфитевзис — наследственные и отчуждаемые права на вещь, устанавливающие длительноепользование землёй под здание(суперфиция) подобработку(эмфитевзис)

Залог — на разных стадияхразвития римского права залог именовался по-разному. Общее у залога на разныхэто то, что он даёт кредитору вещное обеспечение его требования. Таким образом,в основании залога лежит ответственность должника по обязательству, которая скрепляетсявещным обеспечение (resobligata)

44. Личные сервитуты.

Личнымисервитутами считались пожизненные права пользования чужой вещью. Основнымивидами личных сервитутов были: ususfructus, usus, habitation, operaeservorumvelanimalium.

Ususfructus– самое обширное право пользования чужой вещью.Уполномоченный назывался узусфруктарием  и мог воспользоваться как самой вещью, так иизвлекать из неё плоды, не повреждая и не изменяя самой вещи.  Имеющий право должен был пользоваться вещью,как подобает хорошему хозяину и соблюдать все правила пользовании. Пользовательстановился собственником естественных плодов с момента их сбора. Покадействовал узусфрукт, собственник не имел права надоходы от вещи. Предметом узусфрукта могли быть вещи,пользование которыми возможно без потребления их полностью или унчтожения их.

Узусфруктариймог принимать определённые обязанности, устанавливаемые устным договором. Всезатраты на вещь нёс узусфруктарий, в т.ч. повинностии подати. При возвращении вещь должна быть годной для дальнейшегоправильного  пользования ею.

Узусфруктмог принадлежать нескольким лицам. Могло существовать и пользование однойопределённой его частью, при общей собственности на  все другие части. Узусфруктне подлежал ни наследованию ни отчуждению. Со смертью узусфруктария  узусфруктпрекращался и наследники должны были возвратить предмет пользованиясобственнику.

Usus — это форма пользования чужой вещью более ограниченногообъёма, чем узусфрукт. Пользователю из плодовпредоставлялось ровно столько, сколько ему было нужно для удовлетворениясобственных потребностей. 

Usus мог принадлежать несколькимлицам, но не был делим. Пользователь не мог передавать своё право другому.Пользователь должен был осуществлять своё право как следует и возвратить вещь внадлежащем виде.

Habitatio — это право пожизненно обитать в чужом доме или в егочасти. Управомоченный мог жить в нём сам или отдаватьвзаймы. Безвозмездная уступка другому этого права не допускалась.

Operaeservorumvelanimalium — это пожизненное право на пользование чужими рабамиили животными. Управомоченный мог или сампользоваться этим объектом или отдавать внаймы.  

42. Предиальные сервитуты.

Всеземельные сервитуты были неразрывно связаны с господствующим участком PraediumdominansОни предполагали существование двух отдельныхземельных участков. Сервитут должен обеспечивать интересы и предоставлятьвыгоду господствующему участку. Сервитут должен был обеспечивать своимиестественными ресурсами постоянное служение нуждам собственника господствующегоучастка, а не возникать случайно. Сервитут продолжал существовать, покаосуществляется эта постоянная цель. Сервитут оставался неделимым,распределялись лишь сервитутные права.

Сервитутыустановленные в интересах с/х участков назывались сельскими. К ним относились дорожныеи водные. Из них можно выделить 4 сервитута

1.<span Times New Roman"">  

iter-право прохода пешком, на лошади или в носилках.

2.<span Times New Roman"">  

actus — право прогона скота

3.<span Times New Roman"">  

via — право проезда на телеге с поклажей

4.<span Times New Roman"">  

aquaeductus — правопроведения воды.

Позднеек ним были причислены право черпания воды, выгона скота на водопой, пастьбы.

Городские сервитуты — сервитутыдля застроенных участков- iurapraediorumurbanum.

1.<span Times New Roman"">        

право делать себекрышу или навес, проникая ими в чужое воздушное пространство

2.<span Times New Roman"">        

право опиратьбалки на чужую стену

3.<span Times New Roman"">        

право пристраиватьпостройку к чужой стене

Позжек городским сервитутам были причислены: право стока дождевой воды, право спускаводы, проведения канала для нечистот. 

16. Суперфиции

Вобщем смысле superficiesозначало всё созданное над и под землй и связанное споверхностью земли. Как правоотношение, суперфицийпредставляет собой наследственное и отчуждаемое првопользования в течении длительного времени строением, возведённым на чужойземле. Постройка здания производилась за счёт нанимателя, суперфицария,но право собственности находилось за собственником земли. Право пользованиязданием в течении суперфициарного договорапринадлежало только суперфицарию.

Историческиэто соглашение о superficiesвозникло в отношении земель, принадлежавших гос-ву, не подлежавших продаже, и носило публично- правовойхарактер. За предоставленную под постройку землю наниматели должны были вноситьгос-ву поземельный налог- solarium. В дальнейшем, практику сдавать в аренду землю подпостройку на длительный срок за определённую плату solariumусвоили и частные лица. Таким образом, это отношениеперешло и в частное право.

Отношение,носившее прежде всего х-р обязательственного,получило значение права на вещи. Суперфиций сталрассматриваться как вещь, юридически отделённая от поверхности и имеющаяобособленное положение. Претор предоставлял суперфицариюинтердикт о суперфиции (interdictumdesuperficie), предназначенный для защиты пользования от третьихлиц. Суперфициф получал, согласно обещанию претора,иск на вещь, который предоставлялся в случае потери владения постройкой. Послерасследования дела, направленного против третьего лица и признания нарушения,происходило восстановление права. 

Супрфицариймог передавать своё право по наследству и путём сделок отчуждать, закладывать,обременять сервитутами, но без ущерба для прав собтвенниказемли.

Суперфицарийобязан был уплачивать собственнику земли в срок поземельную ренту, solarium. Суперфицарий оплачивалтакже все гос подати и налоги.

Собственникне мог произвольно лишить суперфицария егоправомочия. Он огранивался получением земельной ренты и в случае неуплаты могвозбудить иск.

Прекращался суперфицийс истечение срока, отказа от права суперфицием,погасительной давности, слияния прав, т.е приобретение суперфицариемправ на земельный участок или владельцем суперфиция.

40. Эмфитевзис.

Эмфитевзисимел весьма древнее происхождение и применялся в практику Египта и Карфагена. ВГреции ещё в 3 в до н э  была распространена практика сдачи земли заопределённую плату в наследственную аренду. Земли, сдававшиеся в Риме в такуюаренду назывались agriemphyteuticarii, аренду называли emphyteusis. Позже, это правоотношение распространялись и начастные поземельные отношения. Первоначально признание этого института римскимправом диктовалось стремлением превратить необработанные земли в сх фонды.Постепенно применение института перешло и к обработанным землялм.Выражение эмфтевзис стало охватывать любой земельныйучасток, составляющий объект наследственной аренды.  

Развитойи окончательно разработанный институт эмфитевзиса  считался вечной арендой, которая давала правона вещь, защищаемое особым иском.

Праваэмфитевты былиширокими. Он осуществлял все права собственника. Плоды земли и все доходыпоступали в его собственность после отделения- separation. Права его могли быть завещаны, подарены, проданы. Припродаже эмфитевта был обязан осведомить собственникаи отчслить 2проц с цены. Эмфитевта мог устанавливать залоги исервитуты. Обязанности эмфитевты:: он должен вестихозяйство как хороший хозяин, платить общественные налоги, вносить собственникуежегодную ренту- canon.

Длязащиты своих прав от всякого владельца эмфитевта имелособый иск- actiovectigalis.

Правоэмфитевзиса прекращалось в следующих случаях: при нанесении большого ущерба,при трёхлетней неуплате канона, или публичных налогов, при нарушениипредписаний о продаже. 

43. Система исков. Виды исков.

Римскоечастное право есть система исков. Только в тех случаях, когда орган гос-ва устанавливал возможность предъявления иска actioможно было говорить о праве, защищаемом гос-вом. Иск есть не что иное как право лица осуществлятьсудебным порядком принадлежащие ему права.

Видыисков:

1.<span Times New Roman"">        

искиделилисьнаactionesinrem (вещные) иactionesin personam(личные). Вещный иск был направлен на признание права в отношенииопределённой вещи. Ответчиком по такому иску может быть любое лицо, нарушающееправо истца. Личное право направлено на выполнение обязательства определённымдолжником. 

2.<span Times New Roman"">  

По объёму  цели имущественные иски делились на 3 группы:

Actionsreipersecutoriae — иски для восстановления нарушенного состоянияимущественных прав.

Actionespoenalis– штрафные иски. Посредством actio  poenalisможнобыло истребовать не только то, что отнято, но и возмещение ущерба, прежде всеговзыскания частного штрафа и иногда возмещения убытков.

Actiomixtae — иски, осуществляющиеи возмещение убытков и наказание ответчика. За повреждение вещей взыскиваласьих высшая цена, которую они имели в течении последнего года. 

3.<span Times New Roman"">  

conditiones — личные иски, направленные на получение вещей илисовершение действий. Это требование принадлежавшего кредитору долга илиобязанности должника что-либо дать или вернуть. 

Так же существует классификация римских исков посистеме права, положенной в основание. Различают  цивильные иски,на основе цивильного права и преторские,на основе преторского праыва.

3.  Система и источникиримского права. Общая х-ка.

Древнейшееримское право называлось квиритским по именидревнейшего племени. Эта система права позднее получила название цивильного права (iuscivile),подчёркивающее строго национальный характер права римских граждан. В узкомсмысле слова, цивильным правом считалась закреплённая законом узконациональная система частного права, в более широкомсмысле включала все комментарии римских юристов к цивильным законам.

Нарядус этой системой постепенно сложилась другая- преторскоеправо (iuspraetorium)В связи  сизменением соц-эконом условий, постановленияцивильного права нуждались в пополнении и исправлении. Эта работа легла на на судебных магистратов, в основном на преторов.

Третьясистема права- право народов- iusgentium. Цивильное правоприменялось только к римским гражданам. С развитием производства, торговогооборота, стало необходимо признать основные частные права и за не римлянами. Наэтой почве сложилась система права народов.

Aequitas — справедливость.В области частного права принцип справедливостипонимался юристами как стремление идти навстречу нарождавшимся ребованиям морали. Так постановления перторскогоправа очень часто объяснялись принципом справедливости.

Естественное право (iusnaturale)–Цицерон определил его как требование морали. Другой взгляд- это право, которымнаделены не только люди, но и животные.

Виды исочников права- законы, сентусконсульты, конституции императоров, эдиктымагистратов, ответы юристов, обычное право.

Обычное право-обычай-древнейший источник римского права. Законы 12 таблиц в большей части былизакреплением обычаев. С усилением законодательной деятельности гос-ва обычай ослабил своё значение. В эпоху принципатазначение обычая признавалось на равнее с законом, в силу его давности идобровольного молчаливого согласия народа подчиняться. В эпоху домината былозапрещено действие обычаев, которые отменяют законы.

Закон — законом являлись решениякомиций- народного собрания. Для полной силы закона требовалось содействие трёхорганов Рим гос-ва: Магистр, имевший право созыванародного собрания и разрабатывающий проект закона. Народ, принимавший илиотвергавший проект закона. Сенат, ратифицирующий и одобряющий закон.

Эдикты магистратов — привступлении в должность претор издавал эдикт в котором объявлял программу своейдеятельности, обязательную для исполнения. Особенно большое значение получалиэдикты содержащие условия, когда будет даваться преторскаязащита.

Сенатусконсульты — это постановление сената. Сенат не имелзаконодательной инициативы, поэтому его постановления являлись лишь оформлениевнесённых в сенат предложений императора.

Юриспруденция ведёт своё началоот практической деятельности юристов республиканского периода. Наибольшийрасцвет получила в период принципата. Деятельность юристов заключалась вредактировании формальных актов- cavere, рук=ве ведением судебныхдел agere, в даче советов respondere.

4. Обычное право как источник РП

Обычай-это древнейший источник права, существовавший когда не было определённогозакона и права. Существовали только обычаи и религиозные предписания.Древнейшее название обычаев- moresmaiorum. Законы 12 таблиц в большей части былизакреплением  обычаев… Сюда относилисьнормы, укреплявшие полноту отцовской власти, регулировавшие отношения междусупругами., наследственные отношения. Опубликование 12 таблиц гос властью превратили этот сборник обычаев и новыхраспоряжений императоров в свод законов цивильного права.

Сусилением законодательной деятельности государства, обычай в значительной мерепотерял своё значение, но не перестал быть источником римского права. 

Вэпоху принципата, значение обычая как источника права отмечено Юлианом. Онпризнавал за обычаем такую же силу и такое же основание как и за законом. Юлианотмечает признаки обычая:  давнееприменение и молчаливое согласие об-ва. В началедомината в практике законодательства было запрещено действие обычаев, отменяющихзаконы. Авторитет обычая и долговременность применения представляется немалым,но его не следует доводить до такого значения, чтоб он преодолевал разум изакон.

32 Право собственности

Собственность открывала носителю этого права возможностьпользования и распоряжения вещью и исключала вмешательство всех посторонних лицв сферу господства частного собственника. Классическая юриспруденция понималасобственность как неограниченное  иисключительное правовое господства лица над вещью, как право, свободное отограничений и абсолютное по своей защите.

Квиритскаясобственность могла принадлежать толькополноправным римским гражданам и тем, кто был наделён iuscommercii. Кромеримской правоспособности  лица,требовалось чтобы и вещь была способна к участию в римском обороте. К такимвещам относились resmancipi– земли в Италии, а так же всё, чтонаходится на земле, рабочий скот, рабы, право соседа пройти по.той земле,провести водопровод. Для квиритской собственностисуществовали способы приобретения по договорам, как манципация или уступка входе процесса- iniurecessio. 

Собственность перегринов: неримские гражданеподчинялись в Риме праву своей родину. Доступ кримской собственностипутём совершенясделок права народов, был открыт в начале республки,в области оборота движимых вещей, в интересах самих римских граждан. Поцивильному праву некоторым общинам или отдельным лицам из иностранцевпредставлялось право участия в обороте римских граждан iuscommercii. Изэтих сделок были доступны манципация и литеральные договоры(счётно-письменные).Право защищалось только эдиктом перегринского преторапри помощи фиктивных исков.

Провинциальная собственность. Провинциальная собственностьотличалась от квиритской на итальянские земли главнымобразом тем, что с провинциальных земель взимались в пользу казны особыеплатежи. Провинциальные собственники не могли пользоваться юр актами цивильногоправа, а обращались к праву народов.

Для договорного приобретения собственности применялись три способаmancipatio, iniurecessio, traditio. 

Mancipacio — вначале представляла собой реальнуюпередачу вещи путём обмена её на цену при 5 свидетелях и присутствии весовщика.Акт разыгрывался как истребование своей вещи. (для resmancipi)В последствии превратился в фиктивнуюпродажу,  применялся для дарения.

Iniurecession — этот способ приобретенясобственности представлял собой мнимый судебный процесс. Был доступен тольколицам, допускавшимся к участию в римском процессе. Приобретатель требовал вещь,утверждая, что она его. А отчуждатель признавал.

Tradicio — передача фактического владения вещью от отчуждателя к приобретателю. Основания- взаимная воля сотрон.

Спецификация- изготовление новой вещи из одной или несколькихдругих.

Оккупация- присвоение и завладение вещами с намерением удержать ихза собой. Распространялось на все бесхозяйные вещи.

Клад-  всякая ценность,которая была где-нибудь сокрыта так давно, что после открытия нельзя найтисобственника. Половина клада- находчику, половина- владельцу земли.

Приобретательнаядавность.

Иски собственника:

1.<span Times New Roman"">  

Виндикативный — требование невладеющегособственника к владеющему несобственнику о возвратевещи

2.<span Times New Roman"">  

Негаторныйиск- иск, которыйпредоставляетсясобственнику, когда он не утрачивая владения своей вещью встречал какие-топомехи (например присвоение права сервитута)

3.<span Times New Roman"">  

Actioprohibitoria — иск о воспрещении, истец доказывал своё правовоспрещения вмешательства со стороны ответчика. 

4.<span Times New Roman"">  

Публициановскийиск- иск для защиты бонитарногособственника и лица, добросовестно приобрётшего вещь от несобственникав деле возвращения им их вещей от третьих лиц.

6. Эдикты магитратов и сенатусконсульты.

При вступлении в должность магистрат издавал эдикт, в которомобъявлял программу своей деятельности, обязательную для него на время егослужбы. Особенно большое значение получили эдикты преторов, содержавшиеуказания, при каких обстоятельствах будет даваться судебная защита.

Эдикты преторов послужили источником образования особой системы преторского или гонорарного права. В эпоху принципата запреторами сохранялось прежнее право издавать эдикты. По-прежнему эдикт ставитсянаравне с цивильным правом. Но издавая эдикты, преторы не могли вступать вконфликт с императорской властью… Сенат обычно предписывал преторам проводитьсвои постановления, которые выносились под влиянием императоров.

Кодификация. Дальнейшее развитие преторскойдеятельности формально потеряло своё основание, когда при Адриане,юристу Юлиану было поручено собрать, пересмотреть и привести в порядокматериалы постоянного эдикта- edictumperpetuum. Другими словами была проведенакодификация преторского права.

Эдикт же преторов пергринов остался внекодификации.

Сенатусконсульты. Вначале принципата превратились в законодательные акты постановления сената. С 1до 3 вв сенатусконсультыявлялись основной формой законодательства, хотя и прикрываемой старой формулой,что сенат только полагает, советует и рекомендует.  В сенатусконсультахнередко давались лишь общие принципиальные положения, а затем предоставлялосьпреторам указать в эдикте средства их практического осуществления, так чтонекоторые сенатусконсульты можно назватьнеоформленными законами. Постановления сената чаще всего являлись лишьоформлением предложений император, которые он мог вносить в сенат в письменнойили устной форме.   

7. Юриспруденция

Римская юриспруденция ведёт своё начало от практическойдеятельности юристув республиканского периода. Вреспубликанский период их деятельность имела пркатическийхарактер и выражалась в редактировании формальных актов- cavere, вруководстве ведением судебных дел- agree, в даче советов respondere. По дошедшим до нас отрывкам сочиненияй республиканских юристов и ссылках на нихпозднейших юристов следует признать, что уже тогда юридическая техника достигладовольно высокого уровня.

Деятельность старых республиканских юристов выражалась, преждевсего, в толковании права. Здесь подчёркивается творческая роль римскоготолкования законов и его значение как источника права. Так путём толкованиязаконов 12 таблиц были выработаны институты эманципации,наследование по закону и др. Путём толкования развилась большая частьинститутов гражданского права.

Особого расцвета римская юриспруденция достигла в периодпринципата. В эту эпоху право частной собственности, частное право, достиглосвоего высшего развития.  На местепрежнего словесно-грамматического толкования законов, приходит новоетолкование права, направленное в сторону искания справедливого и доброго- aequumetbonum.

В республиканский период не существовало юрисконсультов изаинтересованные лица обычно обращались к тем, к кому имели доверие. Август, вцелях привлечения на свою сторону авторитетного сословия юристов, предоставилнекоторым юристам особое право- iusrespondenddi‑  право давать офицконсультации. Responsaимели такую же силу, как и собственные императорскиетолкования.

К классическому периоду относится развитие двух юридических школ.Основатель Прокулианской, прогрессивной школы- Лабеон. Сабинианской,консервативной- Капитон. Прокулианцы ставили политикувыше права, Сабинианцы — право выше политики- в силуего постоянства. 

С Середины 3 века начинается упадок юриспруденции. Однако responseюристов сохранили значение источника права. 

9.Кодификация римского права. CorpusIurisCivilis  и егоисторическая судьба

Устремление юстиниановского периода былинаправлены на осуществление грандиозной и непосильной задачи восстановленияединства Римской империи. К этой цели сводилась и политика в областизаконодательства.

Законодательная политика ставила задачей из двух потоков памятниковпрошлого- императорских законов- legesи работ классических юристов создать сводзаконов, пригодных для применения в новых политических и экономическихусловиях. Нужно было создать из хаоса текстов, законов, конституций одностройное целое. Таким образ, свод законов стинианаявляется в основном компиляцией из существовавших до того источников,многократно преобразованных, и многократно обобщённых. К Ю отличается отпредыдущих кодификаций несравненно большим размахом, в ней обнаруживаетсяширокая основа источников тщательная обработка избранных текстов.

Предыдущие своды были сборниками только leges. Характерно было стремление соединитьразнообразные ветви римского права, цив и преторское, цив и народов пров. В некоторых случаях видны попытки придать новое содержаниеправовым понятиям и институтам. В результате римское право сделалось болеепригодным для восприятия его в дальнейшем новыми народами.

В 528 г была создана комиссия из 10 человек. Ей было поручено составить свод конституций. В 529гсобрание конституций было опубликовано как CodexIustinianusи было запрещено пользоваться старымисобраниями

Кодификация юр литературы была возложена в 530 г на комиссию из 17чел… Она должна была из громадной массы правовою литературы выбирать самоенеобходимое, недопускать повторений и противоречий.Сокращения, добавления и изменяя текстов были прямо предписаны. И этим широкопользовались. Многие из этих изменений открыты и стали известны под названиеминтерполяции. Работы по обнаружению интерполяций ведётся и до настоящеговремени. Для ускорения работы комиссии она разделилась на 3 подкомиссии:произведения по цив праву, по преторскому,произведения Папиниана. Всё собрание получилоназвание Digesta. Применение старых источников былозапрещено. Комиссии было поручено составить институции для замены ИнституцийГая. По институциям должны были изучать право начинающие студенты. 

В целях включения вновь изданных конституций комиссия прступила к новой редакции кодекса Юстиниана.  

Конституции, изданные после второй редакции кодекса, составилифактически четвёртую часть собрания.

Появившееся к 534 г окончательное собрание является основнымисточником для изучения римского права. В 12 в оно получило сохранившеесядоныне назвние Corpusiuriscivilis — свод гражданского права. Состоит ого из 4частей:

1Institutiones 2Digesta3Codex 4Novellae   

35. Обязательство: понятие и виды, основания возникновения ипрекращения обязательств. 

Содержаниеобязательства состоит в том, что обязанное лицо должно дать, сделать,предоставить (dare, facere, praestare) 

Гайпроводит основное делениеобязательств на 2 группы по источникам возникновения: основное делениеобязательств сводится к 2 видам: всякое обязательство возникает либо изделиктов либо из контракта.

У Юстиниана сводится к 4-м видам: из деликта, квази-деликта, контракта, Квази-контракта. 

Обязательства имеющие предметом speciesи genus. 

Предметобязательства может быть определён индивидуально, например, продан раб Стих илиродовыми признаками, например куплен раб. Существенное различие этих двухобязательств проявляются при исполнении обязательства: гибель индивидуальногопредмета обязательства делает невозможным исполнение его в натуре. Вещи,определённые родовыми признаками, не погибают. 

Делимые и неделимые обязательства. Обязательства считаются делимыми, когда предмет их поддаётся делеию без ущерба для его ценности. Так, например,обязательство уплатить десять тысяч делимо. А обязательство предоставитьсервитут, например право прогона скота, неделимо. 

Альтернативные обязательства. Альтернативнымиобязательствами называются обязательство, в котором должник обязан совершитьодно из двух действий.

Факультативное обязательство. Отальтернативного обязательства следует отличать facultassolutionis, возможность уплаты другого предмета вместообусловленного.  Здесь предметобязательства только один, но должнику предоставляется льгота.   

54. Исполнение обязательства. Просрочка и её юридическоепоследствия. Ответственность должника.

По мере роста Рима, и связанного с этим развития торговых операцийприобретает значение вопрос о месте исполнения обязательства и времениисполнения. Место исполнения определялось, прежде всего, договором сторон. Еслиместо было обозначено альтернативно, то выбор принадлежал должнику, а при неисполнении истцу.

Если место не было обусловлено, то надлежащим местом считалось то место, где может быть предъявлен  иск по данному обязательству. Кроме того,любой иск может быть, предъявлен в Риме, по принципу Рим- наше отечество. Местоисполнения играло роль в отношении оценки спорного предмета. Важно было знать,по какому месту произвести оценку.

Вопросо времени исполнения решался,  преждевсего, в зависимости от договора сторон: обязательство должно быть исполнено всрок, предусмотренный в договоре. Если срок в договоре не установлен, то моментвозникновения обязательства,  и срокисполнения совпадают.

Итак,немедленного исполнения можно потребовать только тогда, когда в договоре срокне указан и срок не вытекает из обстановки. Но когда срок предусмотрен вдоговоре или когда молчаливо подразумевается разумный срок, то до наступлениясрока исполнение не может быть потребовано. 

Просрочка. Сторона, неисполнившая обязательства в надлежащий срок по своей вине, считаетсяпросрочившей. Чаще всего приходится иметь дело с просрочкой должника. Нетпросрочки должника, если кредитор, не вправе предъявить исковое требование.Прежде всего иск не может быть предъявлен, если срок ещё не наступил, а так жев связи с соглашением о непредъявлении иска. 

Крометого требуется, чтобы должнику сделано было напоминание в надлежащем месте и внадлежащее время. В ряде случаев просрочка наступает независимо от напоминания:в отношении некоторых деликтов( кражи), когда местонахождение должниканеизвестно.

Последствия просрочки:

Увековечение обязательства: Всилу просрочки  предмет обязательстваупрочивается, увековечивается. Поэтому если после просрочки должника предметобязательства погибает, должник отвечает так, как если бы раб был жив.

 2 В случае просрочки должник обязан был уплатить высшуюцену, какую имел предмет договора между моментом заключения договора и днёмприсуждения

3. Возможность кредитораотступиться от договора в случае просрочки должника, в тех случаях, когдаисполнение утратило интерес для кредитора в связи с просрочкой.

4.Последствия просрочки кредитора. Кредитор обязан возместить излишние расходы,связанные с непринятием долга. Риск гибели вещи падает на кредитора.

Ответственность должника.  Должник несёт ответственность в случаенеисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, она выражаласьпреимущественно в возмещении убытков. Возмещение  могло сводиться к возмещению действительнойстоимости вещи.  В развитом римском правечаще всего мы имеем дело с присуждением интереса. Интерес чаще всего превышаетстоимость вещи.  

48. Узаконение и усыновление римских граждан

Узаконение. Patriapotestas(власть отца)предполагала рождение сына или дочери в римском браке. Над детьми, рожденными