Реферат: Шпоры. Гражданское право. Государственный экзамен
1. Гражданско-правовая зашита права собственности и иныхвещных прав.
2. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
3. Право общей собственности (общая характеристика).
4. Право хозяйственного ведения и оперативногоуправления.
5. Характеристика и виды вещных прав.
6. Общая характеристика обязательств (понятие, виды,стороны и основания).
7. Реорганизация юридических лиц и ее виды.
8. Понятие, виды и условия договора.
9. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
10. Залог как способ обеспечения обязательства. Ипотека.
11. Поручительство, неустойка, удержание как способобеспечения исполнения обязательств.
12. Перемена лиц в обязательстве.
13. Понятие, виды и система источников гражданского права.Действие актов, содержащих нормы гражданского права во времени, пространстве, по кругу лиц. Гражданский кодекс РФ — его роль и значение.
14. Гражданско-правовая ответственность.
15. Прекращение обязательств.
16. Способы защиты гражданских прав.
17. Физические лица как субъекты гражданскихправоотношений.
18. Понятие и виды юридических лиц.
19. Ценные бумаги как объект гражданских прав.
20. Хозяйственные . товарищества и общества: сравнительная характеристика гражданско-правового положения.
21. Наследование имущества гражданина. Приобретениенаследства.
22.Производственные и потребительские кооперативы: сравнительная характеристика гражданско-правового положения.
23. Понятие, вилы и условия действительности сделки.
Понятие и виды недействительных сделок. Правовые
последствия недействительности сделки.
24. Унитарные предприятия: общая характеристикагражданско-правового положения.
25.à 9Общаяхарактеристика несостоятельности (банкротства юр. лица)
26. Объекты гражданских прав. Их виды.
27. Общая характеристика гражданского правоотношения.
28. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
29. Содержание, субъекты, объекты и виды права собственности.Вещные права на земельный участок.
30. Основания приобретения права собственности.
31. Основания прекращения права собственности.
32. Заключение договора.
33. Изменение и расторжение договора.
34. Возникновение, реорганизация, ликвидация юридического лица.
35. Основания и правовые последствия признания гражданинаумершим и безвестно отсутствующим.
36. Характеристика договора банковского счета и банковскоговклада.
37. Хранение на товарном складе, специальные виды хранения.
38. Договор хранения. Общие положения.
39. Возмездное оказание услуг. Проведение пари.
40. Поручительство, удержание, задаток как способыобеспечения испопнения обязательств.
41. Страхование имущественное и личное.
42. Договор поручения, комиссии, агентирования. Сравнительнаяхарактеристика.
43. Исполнение обязательств.
44. Договор безвозмездного пользования имуществом.
45. Обязательства из односторонних действий: публичный конкурс, публичное обещание награды, действия в чужом интересе безпоручения.
46. Доверительное управление имуществом.
47. Договор розничной купли-продажи.
48. Договор купли-продажи (понятие, содержание).
49. Обязательства из причинения вреда: понятие, возникновение, содержание, учет вины потерпевшего.
50. Обязательства, возникающие из причинения вредажизни и здоровью граждан.
51. Поставка товаров. Поставка товаров для государственныхнужд.
52. Договор энергоснабжения. Контрактация.
53. Продажа недвижимости. Продажа предприятия.
54. Виды договоров аренды: аренда зданий, сооружений ипредприятий. Финансовая аренда (лизинг).
55. Договор дарения. Пожертвование.
56. Наем жилого помещения. Понятие, сходства, различие
социального и коммерческого найма.
57. Рента и её виды. Постоянная и пожизненная рента.
58. Подряд (понятие, содержание).
59. Договор пожизненной ренты и пожизненное содержание сиждивением.
60. Аренда. Общие положения.
61. Виды договора аренды: бытовой прокат, арендатранспортных средств.
62. Виды договора подряда: бытовой подряд, подрядные
работы для государственных нужд.
63. Строительный подряд и договор на выполнениепроектно-изыскательских работ.
64. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские итехнологические работы.
65. Обязательства вследствие неосновательногообогащения.
66. Заем и кредит.
67. Ответственность за вред, причиненныйнесовершеннолетними гражданами. Компенсация морального вреда.
68. Финансирование под уступку денежного требования.
69. Договор простого товарищества.
70. Договор коммерческой концессии.
71. Антимонопольное законодательство. Основные задачи,функции и полномочия антимонопольных органов.
72. Правовое положение кредитных организаций
73. Правовое регулирование рынка ценных бумаг(законодательство, объекты, субъекты рынка ценных бумаг).
74. Особенности банкротства субъектов естественных I монополий иградообразующих организаций.
75. Ассоциации и союзы коммерческих организаций и их роль впредпринимательстве. 76. 76. Торгово-промышленные палаты.
77. Лицензирование отдельных видов деятельности.
78. Понятие и основные признаки приватизациигосударственного и муниципального имушеств. Виды объектов приватизаиии.
79. Предмет, принципы и метод правового регулированияпредпринимательских отношений.
80. Наследование по закону и завещанию.
81. Индив предприниматели. Особенности правового статусаи порядок регулирования их деятельности.
82. Правовое регулирование и порядок государственнойрегистрации субъектов предпринимательской деятельности.
83.Понятие, признаки объектов предпринимательскойдеятельности и порядок их создания.
84. Приватизация государственного и муниципальногоимущества.
85. Приватизация государственного и муниципальногоимущества. (законодательство, субъекты, объекты приватизации).
86.Организационно-правовые формы осуществленияпредпринимательской деятельности.
87.Государственнаяподдержкамалого предпринимательства.
88. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ(понятие иностранного
инвестора и иностранных инвестиций, формыпредпринимательства с иностранным участием).
89.Понятие предпринимательской деятельности, её виды.Источники предпринимательского права.
90. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.
91. Правовой статус товарных бирж (учреждение, ликвидация,лицензирование, органы управления).
92. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности изащита инвестиций.
93. Признаки и процедуры банкротства юридических лиц.
94. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (понятие инвестиций иинвестиционной деятельности, нормативная основа, субъекты, объекты, источникифинансирования инвестиционной деятельности, права и обязанности инвесторов).
95. Расчеты в предпринимательской деятельности.
96. Правовое положение фондовых бирж.
97. Ответственность за нарушение договора впредпринимательской деятельности. Особенности имущественной ответственностипредпринимателя и её виды.
98. Законодательство о естественных монополиях. Видыестественных монополий.
99. Монополистическая деятельность и её виды.Признакидоминирующею положения хозяйствующих субъектов.
100. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.
101. Правовое регулирование рекламыпредпринимательстве (понятие, субъекты отношений в сфере рекламы, требования крекламе).
102. Банкротство кредитных организаций.
103. Правовое регулирвоание банковской деятельности.
104. Правовое положение ФПГ.
105.Правовое регулирование инвестиционной деятельности,осуществляемой на основе соглашения о разделе продукции.
1. Защита правасобственности и иных вещных прав
Способы защиты правасобственности и иных вещных прав подразделяются на обязательственно-правовые ивещно-правовые. Обязательственно-правовые способы защиты зачастую направленынепосредственно не на защиту права собственности, а на защиту имущественныхинтересов участника договорного или внедоговорно-го обязательства. Поэтомуможно сказать, что обязательственно-правовые способы в основном защищаютимущественные интересы собственника в широком смысле слова.
К вешно-правовым способам защитыправа собственности относятся виндикационный и негаторный иски.
Виндикационный иск — искневладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику обистребовании индивидуально-определенной вещи.
Негаторный иск — иск об устранении нарушений прав собственника,не связанных с нарушением владения, т.е. иск в защиту двух других правомочийсобственника — пользования и распоряжения.
Виндикационный и негаторныйиски.
Иск невладеющего собственника кнезаконно владеющему несобственнику об истребовании индивидуально-определеннойвещи носит доктринальное название виндикационного иска и является одним изосновных и наиболее известных способов зашиты прав собственника. Поднезаконным владением понимается владение, не имеющее надлежащего правовогооснования (титула).
Для возникновения права навиндикацию не требуется вины владельца — достаточно, чтобы его владение былообъективно незаконным. Условием удовлетворения виндикационного иска являетсяналичие имущества у ответчика в натуре, в противном случае может бытьпредъявлено лишь требование о возмещении убытков. Предметом виндикационногоиска может быть только индивидуально-определенное имущество. Срок исковойдавности по виндикационному иску составляет три года.
В целях придания устойчивостигражданскому обороту ст. 302 ГК устанавливает ограничения на виндикациюимущества у добросовестного приобретателя, который приобрел имущество у лица,которое не имело право его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не могзнать. Это означает, что для признания приобретателя добросовестным в егодействиях не должно быть умысла или грубой неосторожности. Бремя доказываниясвоей добросовестности лежит на приобретателе.
У добросовестного приобретателяимущество может быть истребовано только в случае, когда оно выбыло из владениясобственника либо лица, которому оно было передано собственником во владение,помимо их воли. Бремя доказывания этого обстоятельства лежит на, собственнике.
Из этого правила установлены дваисключения: безвозмездно приобретенное добросовестным приобретателемимущество, кроме денег и ценных бумаг на предъявителя, может быть истребовано унего всегда, хотя бы оно выбыло из владения собственника по его воле; деньги •;и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестногоприобретателя, хотя бы они выбыли из владения собственника помимо его воли.
Пленум Высшего Арбитражного СудаРФ в постановлении от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практикиразрешения, споров, связанных с защитой права собственности и других вещныхправ» указал, что если по возмездному договору имущество приобретено у лица,которое не имело права его отчуждать, и собственником заявлен иск о признаниисделки купли-продажи недействительной ивозврате переданного покупателюимущества, и при разрешении данного спора будет установлено, что покупательотвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному приобретателю, вудовлетворении иска о возврате имущества должно быть отказано. Такое решениесуда
с момента его вступления в силуявляется основанием возникновения права собственности у добросовестного приобретателя,что не лишает прежнего собственника права требовать 'возмещения убытков от правонарушителя.
Для целей расчетов при возвратеимущества из чужого незаконного владения в ст. 303 ГК вводятся понятиядобросовестного и недобросовестного владельца, сходные с понятиямидобросовестного и недобросовестного приобретателя. От недобросовестноговладельца могут быть истребованы все доходы, которые он извлек или должен былизвлечь за все время недобросовестного владения, а от добросовестного — такиедоходы с того момента, когда он стал недобросовестным, т.е. узнал или долженбыл узнать о незаконности владения или получил повестку по иску собственника.
Иск об устранении нарушений прав собственника, не связанныхс нарушением владения, т.е. иск в защиту двух других правомочий собственника —пользования и распоряжения — носит доктринальное название негаторного иска.Примером негаторного иска в защиту права владения является требование кответчику об устранении препятствия, преграждающего истцу вход в его квартиру.В качестве примера негаторного иска в защиту права распоряжения можно привестииск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). Согласно ст. 208ГК на негаторные иски исковая давность не распространяется.
2. Банковская гарантия.
В силу банковской гарантии банк,иное кредитное учреждение! или страховая организация (гарант) дают по просьбедругого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательстваденежную сумму по представлении бенефициаром] письменного требования о ееуплате.
Банковская гарантия представляетсобой одностороннюю сделку. 1 В отличие от других способов обеспечения,банковская гарантия не ] зависит от судьбы основного обязательства.
Субъектами банковской гарантиимогут быть только банк, иное I кредитное учреждение и страховая организация. Указаниебенефициара в банковской гарантии не является обязательным. При отсутствиитакого указания обязательство по гарантии должно исполняться в пользу кредитора(бенефициара), предъявившего гаранту подлинник банковской гарантии.
Существенными условиями гарантииявляются срок, на который она выдана, и денежная сумма, которой ограничиваетсяответственность гаранта. Отсутствие в гарантии этих условий влечетнедействительность гарантии.
Банковская гарантия выдается навозмездной основе. Размер соглашения определяется, как правило, в соглашениимежду гарантом и I принципалом о выдаче банковской гарантии. Это соглашение являетсяотдельной от гарантийного обязательства сделкой и не влияет нал судьбубанковской гарантии.
Важное отличие банковскойгарантии от других способов обеспечения обязательств — ее не зависимый отосновного обязательства характер. По общему правилу, банковская гарантияявляется безотзывной. Иное может быть предусмотрено только в самой гарантии, ноне 1 в соглашении гаранта и принципата о ее выдаче.
Составление и подписаниебанковской гарантии сами по себе не I влекут юридических последствий. Такие последствиянаступают только с момента выдачи банковской гарантии. Однако вступлениегарантии в силу может быть в самой гарантии отсрочено или обусловленонаступлением определенного события.
Для требования об уплатегарантии п. 1 ст. 374 ГК устанавливает обязательную письменную форму.Отсутствие указания в гарантии на то, в чем состоит нарушение принципаломосновного обязательства, служит основанием для отказа в удовлетворениитребования по гарантии (однако неполнота или неточность такого указания неявляется основанием отказа в удовлетворении требования).
Гарант вправе отказатьбенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либоприложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либопредставлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока.
Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара сталоизвестно, что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией,полностью или в соответствующей части уже исполнено, прекратилось по инымоснованиям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этомбенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого уведомленияповторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом, чтоотражает безусловный и самостоятельный характер обязательства по банковскойгарантии.
3. Понятие общейсобственности. Долевая собственность
Общая собственность возникает вслучае, если право собственности на одно и то же имущество оказываетсяпринадлежащим двум или более лицам (например, при наследовании несколькими наследниками).В этом случае помимо внешнего правоотношения собственности, в которомуправомоченным лицам — сособственникам — соответствует неограниченный кругобязанных лиц, возникает внутреннее обязательственное правоотношение междусамими сособственниками.
Общая собственность может бытьдолевой и совместной. Каждому сособственнику принадлежит доля в праве на общееимущество. При долевой собственности эти доли являются определенными, при совместной— не определенными, но определимыми. Если доли участников долевойсобственности не могут быть определены на основании закона и не установленысоглашением всех ее участников, доли считаются равными.
Общая собственность возникает вотношении вещей неделимых либо не подлежащих разделу в натуре в силу закона.Возникновение общей собственности на делимое имущество возможно в силу законаили договора.
Обычно общая собственностьявляется долевой. Образование совместной собственности должно быть прямопредусмотрено законом. Сегодня совместной может быть собственность супругов, атакже собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Совместная собственность всегдаможет быть превращена в долевую по соглашению сособственников или по решениюсуда. Преобразование долевой собственности в совместную допускается лишь в случаях,предусмотренных законом.
Распоряжение имуществом,находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ееучастников. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрениюпродать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться еюиным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил о преимущественномправе покупки отчуждаемой доли другими сособственниками.
Владение и пользованиеимуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашениювсех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемомсудом. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владениеи пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможностиэтого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихсяимуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.
Каждый участник долевойсобственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов,сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по егосодержанию и сохранению.
Раздел общего имущества влечет прекращение долевой собственности.Выдел доли в натуре не прекращает обшей собственности, если числосособственников более двух.
4. Право хозяйственноговедения
Право хозяйственного веденияявляется одним из ограниченных вещных прав.
Субъектом права хозяйственноговедения может быть только государственное (за исключением казенных) илимуниципальное унитарное предприятие. Пределы права хозяйственного веденияустановлены в ст. 295 ГК.
Предприятие не вправе продаватьпринадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество,сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способомраспоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом,принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключениемслучаев, установленных законом и иными правовыми актами.
Правомочия собственникаимущества унитарного предприятия в отношении созданного предприятия сводятся крешению вопросов реорганизации и ликвидации такого предприятия, назначению егоруководителя, контролю за использованием по назначению и сохранностьюпринадлежащего предприятию имущества, а также получению части полученнойпредприятием прибыли на основании положений учредительных документов илидоговора с предприятием.
Изымать у предприятиязакрепленное за ним имущество и распоряжаться им иным образом собственник невправе.
Право оперативного управления
Право оперативного управления —одно из ограниченных вещных прав, предусмотренных ст. 216 ГК. Субъектами этогоправа могут быть федеральные казенные предприятия и учреждения любых формсобственности. Право оперативного управления является существенно болееограниченным, чем право хозяйственного ведения.
Казенное предприятие, а также учреждение в отношении закрепленногоза ними имущества осуществляют в пределах, установленных законом, всоответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначениемимущества права владения, пользования и распоряжения им.
Собственник имущества,закрепленного за казенным предприятием или учреждением, вправе изъятьизлишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество ираспорядиться им по своему усмотрению. Таким образом, права собственника вотношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления, весьмашироки. Однако изъять он может не любое, а только используемое не по назначениюили излишнее имущество.
Права казенного предприятия пораспоряжению находящимся в его обладании имуществом наиболее узки. Без согласиясобственника оно вправе только реализовывать производимую им продукцию.
Имущество учреждения имеетдвойственный режим. В отношении закрепленного за ним при создании илипереданного впоследствии собственником имущества оно имеет право оперативногоуправления и вообще не вправе им распоряжаться, за исключением выделенных посмете денежных средств.
В отношении имущества, приобретенного в результате осуществленияразрешенной учредительными документами предпринимательской деятельности, правоучреждения близко праву хозяйственного ведения.
5. Понятие вещных прав
К вещным правам лиц, неявляющихся собственниками, относятсяправа, производные и зависимые отправа собственности. Вещное право следует за вещью (так называемое правоследования), а не за лицом, поэтому смена собственника вещи сама по себене влечет прекрашения иного вещного права на нее. Вещные права на имуществомогут принадлежать лицам, не являющимся его собственниками.
Вещными правами наряду с правомсобственности, в частности, являются: право пожизненного наследуемого владенияземельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельнымучастком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и правооперативного управления имуществом.
Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаютсяот их нарушения любым лицом способами, предусмотренными для защиты правасобственности.
6. Обязательственноеправоотношение: понятие, основания возникновения. Система обязательств
Предметом обязательственногоправоотношения является правомерное действие обязанного лица (а иногда ивоздержание от действия). Наиболее распространенным основанием возникновенияобязательств является договор. Кроме того, основаниями возникновенияобязательств могут быть односторонние сделки, юридические поступки (например,находка), причинение вреда, неосновательное обогащение и др.
В силу обязательства одно лицо(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенноедействие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либовоздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать отдолжника исполнения его обязанности.
По основаниям возникновенияобязательства подразделяются на договорные, внедоговорные и обязательства изодносторонних сделок. По соотношению прав и обязанностей обязательстваподразделяются на односторонне-обязывающие (у одной стороны есть только право,у другой — только обязанность) и двусторонне-обязываюшие (у каждой стороныобязательства есть и право, и обязанность).
Обязательства подразделяются также на основные идополнительные (акцессорные). В качестве примера основного обязательства можнопривести кредитный договор, а дополнительного — обеспечивающий его договорпоручительства. Прекращение основного обязательства влечет прекращение идополнительного обязательства.
7. Реорганизация юридическоголица. Правопреемство
Реорганизация юридического лица осуществляется в одной изпредусмотренных в п. 1 ст. 57 ГК форм — слияние, присоединение, разделение,выделение, преобразование. Реорганизация юридического лица может бытьосуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридическоголица, уполномоченного на то учредительными документами.
Юридическое лицо считаетсяреорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, смомента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Приреорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другогоюридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения вединый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельностиприсоединенного юридического лица.
В случае реорганизацииюридического лица происходит так называемое универсальное правопреемство. Квозникающему в результате реорганизации юридическому лицу переходит всясовокупность имущественных и неимущественных прав, а также имущественных обязанностейреорганизуемого юридического лица.
При слиянии юридических лицправа и обязанности каждого из НИХ переходят к вновь возникшему юридическомулицу в соответствии с передаточным актом.
Присоединение юридического лицак другому юридическому лицу означает, что к последнему переходят права иобязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточнымактом.
При разделении юридического лицаего права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам всоответствии с разделительным балансом.
При выделении из составаюридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из нихпереходят права и обязанности реорганизованного юридического лица всоответствии с разделительным балансом.
Преобразование юридического лицаодного вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовойформы) влечет переход к вновь возникшему юридическому лицу прав и обязанностейреорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Как передаточный акт, так и разделительный баланс должнысодержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованногоюридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая иобязательства, оспариваемые сторонами.
8. Понятие, значение иклассификация гражданско-правовых договоров
Договором признается соглашениедвух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданскихправ и обязанностей. Договор является двух- или многосторонней сделкой. Подавляющеебольшинство сделок, совершаемых в гражданском обороте, представляют собойдоговоры, что обусловливает большое значение договора в экономической жизниобщества.
По признаку момента заключениядоговоры подразделяются на консенсуальные и реальные. Если момент заключениядоговора, т.е. момент достижения соглашения по его существенным условиям, определяетсямоментом получения оферентом акцепта, такой договор называется консенсуальным(например, договор купли-продажи). Если для заключения договора помимосогласования условий необходима передача имущества, такой договор называетсяреальным (например, договор займа).
По признаку наличия илиотсутствия в договоре встречного имущественного предоставления договоры подразделяютсясоответственно на возмездные и безвозмездные.
В ГК сформулировано понятиепредварительного договора, по которому стороны обязуются заключить в будущемосновной договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг наусловиях, предусмотренных предварительным договором.
Сформулировано также весьмаважное понятие публичного договора, каковым признается договор, заключенныйкоммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров,выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характерусвоей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи,энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).
Разновидностью договора являетсячасто встречающийся в практике договор присоединения, т.е. договор, условиякоторого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах имогли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения кпредложенному договору в целом.
Содержание договора, порядоки форма его заключения
Договор считается заключенным,если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнутосоглашение по всем существенным условиям договора. Отсутствие соглашения хотябы по одному из существенных условий не позволяет считать договор заключенным.Существенные условия договора подразделяются на: условия, названныесущественными в законе или иных правовых актах, включая условие о предмете договора;условия, названные в законе или иных правовых актах как необходимые длядоговоров данного вида; условия, относительно которых по заявлению любой изсторон должно быть достигнуто соглашение.
Если момент заключения договора,т.е. момент достижения соглашения по его существенным условиям, определяетсямоментом получения оферентом акцепта, такой договор называется консенсуальньм(например, договор купли-продажи). Если для заключения договора помимосогласования условий необходима передача имущества, такой договор называетсяреальным (например, договор займа).
Договор признается заключенным вмомент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Совершение лицом,получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнениюуказанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг,выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, еслииное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Договор может быть заключен в любойформе, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоровданного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключитьдоговор в определенной форме, он считается заключенным после придания емуусловленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма нетребовалась.
Договор в письменной форме может быть заключен путем составленияодного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документамипосредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной илииной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороныпо договору.
9. Банкротство
Общий критерий для признанияюридического лица несостоятельным — его неспособность удовлетворить требованиякредиторов. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требованиякредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплатеобязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанностине исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты ихисполнения.
В этом случае юридическое лицо,являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного предприятия, атакже юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либоблаготворительного или иного фонда, по решению суда может быть признанонесостоятельным (банкротом). Судебное признание юридического лица банкротомвлечет его ликвидацию. В то же время указанное выше юридическое лицо можетсовместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и одобровольной ликвидации.
Общие положения о банкротствеюридических лиц содержатся в ст. 65 ГК. Детализация этих положений установленав Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»и Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве) кредитных организаций».
10. Залог как способобеспечения исполнения обязательств
В силу залога кредитор пообеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случаенеисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимостизаложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которомупринадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Залог возникает в силу договора.Залог возникает также на основании закона при наступлении указанных в немобстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспеченияисполнения какого обязательства признается находящимся в залоге.
Преимущество залога по сравнениюс другими способами обеспечения обязательств состоит в том, что залогодержательприобретает не дополнительное к основному обязательственное право, как востальных (кроме удержания) способах обеспечения обязательств, а право, близкоек вещному (в случае, когда предмет залога передается залогадержателю), котороеон может осуществить, не прибегая к содействию! обязанного лица.
Обеспеченные залогом требованиязалогодержателя относятся к третьей очереди в очередности удовлетворениятребований взыскателей в исполнительном производстве, а также к третьей очередипри! банкротстве индивидуального предпринимателя, ликвидации и банкротствеюридического лица.
Залог недвижимого имуществарегулируется Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке(залоге имущества)».
Залогодатель, которым может бытькак должник, так и третье лицо, должен обладать правом собственности илихозяйственного ведения на предмет залога.
Залог права на чужую вещьобладателем этого права возможен без согласия ее собственника или лица,имеющего на нее право хозяйственного ведения, если договором или законом неустановлен запрет совершать подобные действия без согласия этих лиц.
Предметом залога может бытьвсякое имущество, в том числе вещи; и имущественные права(требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований,неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований обалиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав,уступка которых запрещена законом.
Объем требования,обеспечиваемого залогом, определяется по состоянию на момент егоудовлетворения. Это правило является диспозитивным и применяется, если иное непредусмотрено договором.
По общему правилу, заложенныевещи остаются во владении залогодателя.' В отношении такой особой категориивещей, как ценные бумаги установлено противоположное правило. Передачазаложенного имущества залогодержателю называется закладом.
Для договора о залоге обязательна письменная форма(простая, а| в предусмотренных законом случаях — нотариальная). Несоблюдениеформы договора о залоге влечет его ничтожность. Договор об ипотеке! подлежитгосударственной регистрации.
11. Неустойка как способобеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки
Неустойкой признаетсяопределенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязануплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполненияобязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию обуплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
По своей сути, неустойкапредставляет собой заранее согласованные сторонами убытки, поэтому кредитор,требуя уплаты неустойки, не обязан доказывать ни сам факт причинения емуубытков, ни их размер. Неустойка — не только способ обеспечения обязательства,но и форма имущественной ответственности, поэтому взыскание неустойки требуетналичия оснований ответственности.
Существуют два вида неустойки —штраф и пеня. Штраф устанавливается в виде однократно взыскиваемой определеннойили определимой суммы, а пеня устанавливается в качестве обеспечительной мерына случай длящегося неисполнения и взыскивается пропорциональнопродолжительности просрочки.
По основаниям ее установлениянеустойка может быть законной и договорной. Размер законной неустойки можетбыть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает, однакоуменьшен он быть не может.
Если законом или договором непредусмотрено иное, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой(зачетная неустойка). Однако законом или договором могут быть предусмотреныслучаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков (исключительнаянеустойка); когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки(штрафная неустойка); когда по выбору кредитора могут быть взысканы либонеустойка, либо убытки (альтернативная неустойка).
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменнойформе независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменнойформы влечет недействительность соглашения о неустойке.
Поручительство
По договору поручительствапоручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнениепоследним его обязательства полностью или в части.
Договор поручительства являетсяконсенсуальным и односторон-не-обязывающим. Он может быть как возмездным, так ибезвозмездным. Стороны договора — поручитель и кредитор по основномуобязательству. Предмет договора поручительства — обеспечение существующего илимогущего возникнуть в будущем требования. Поручителем может быть гражданин, атакже юридическое лицо, если это не противоречит его специальнойправоспособности.
Договор поручительства долженбыть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечетнедействительность договора поручительства.
Согласно п. 1 ст. 363 ГКответственность поручителя и основного должника перед кредитором являетсясолидарной, но законом или договором может быть предусмотрена субсидиарнаяответственность поручителя. Объем ответственности поручителя равен объемуответственности должника.
Ответственность совместныхпоручителей является, как правило, солидарной, в том числе и в случае, когда поотношению к обязательству основного должника она является субсидиарной.
Поручитель, исполнившийобязательство должника, приобретает право регресса к должнику в объемевыполненного исполнения, а также право на возмещение понесенных им убытков приналичии оснований ответственности должника за неисполнение основного обязательства.
Поручительство прекращается с прекращениемобеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства,влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия дляпоручителя, без согласия последнего. Поручительство прекращается с переводомна другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, еслипоручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника, а также есликредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.
Поручительство прекращается также по истечении указанного вдоговоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок неустановлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступлениясрока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит искак поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и неможет быть определен, либо этот срок определен моментом востребования,поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю втечение двух лет со дня заключения договора поручительства. Указанные годичныйи двухгодичный сроки являются пресекательными, поэтому к ним не применяютсяправила о перерыве, восстановлении и приостановлении сроков исковой давности.
Удержание и задаток какспособы обеспечения исполнения обязательств
Существо удержания состоит втом, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должникулибо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срокобязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с неюиздержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующееобязательство не будет исполнено.
Удержанием веши могутобеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи иливозмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства,стороны которого действуют как предприниматели.
В общем случае удержание обеспечивает надлежащее исполнениедолжником денежного обязательства по возмещению связанных с вещью издержек илиоплате веши, которая принадлежит должнику и подлежит передаче ему. Если стороныобязательства — предприниматели, то удержанием может обеспечиваться надлежащееисполнение любого обязательства.
Право удержания сохраняется вслучае перехода права на вещь к третьему лицу. Это право удержания возникаетнепосредственно на основании закона, однако договором стороны могут изменитьсодержание этого права или исключить возможность его возникновения.
Требования кредитора,удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке,предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.
Задаток — способ обеспеченияобязательств, связанный с передачей кредитору по основному обязательствуденежной суммы, являющейся предметом соглашения о задатке.
Задаток имеет следующие функции:
аванс в счет причитающихся поосновному договору платежей;
доказательство заключенияосновного договора;
обеспечение исполнения основногодоговора.
Отличие задатка от аванса —отсутствие у аванса доказательственной и обеспечительной функций.
Форма соглашения о задатке —простая письменная независимо от суммы задатка. Последствие ее несоблюдения —недопущение свидетельских показаний в случае спора. В случае сомненияотносительно того, является ли уплаченная в счет причитающихся по договоруплатежей денежная сумма задатком или авансом, она предполагается: авансом,если не доказано обратное.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшаязадаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договораответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой сторонедвойную сумму задатка.
12. Перемена лиц вобязательстве
Перемена лиц в обязательствевозможна в результате универсального (наследование, реорганизация юридическоголица) и сингулярного (например, уступка требования, перевод долга)правопреемства.
Переход права требования кдругому лицу возможен на основании договора или закона. Переход праватребования на основании договора называется уступкой требования, или цессией.При уступке требования новый обладатель права требования (цессионарий)занимает место прежнего кредитора (цедента) в обязательстве, содержание которогоостается неизменным. Договор цессии может быть возмездным, и в этом случае кнему применяются правила о договоре купли-продажи или мены, или безвозмездным,и в этом случае к нему применяются правила о дарении со свойственными этомувиду договора запретами и ограничениями.
По общему правилу, для переходаправ кредитора к другому лицу не требуется согласия должника, так как заисключением специальных случаев личность кредитора не имеет для него значения.Однако законом или договором может быть предусмотрена недопустимость уступкитребования.
Письменное уведомление должникао состоявшейся уступке требования не является обязанностью нового кредитора,но несовершение этого действия создает для него риск наступления указанных вп. 3 ст. 382 ГК неблагоприятных последствий.
Не допускается переход к другомулицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (требований об алиментахи о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и т.п.).
До предъявления новым кредиторомдоказательств перехода к нему права требования он предполагается не обладающимэтим правом, поэтому в такой ситуации не исполняющий обязательство в адреснового кредитора должник поступает правомерно.
Цедент несет ответственностьперед цессионарием за неисполнение переданного требования должником лишь вслучае, если он в обеспечение такого исполнения заключил с цессионарием договорпоручительства. Исключение из этого общего правила представляет собой передачаправ по ордерной ценной бумаге посредством индоссамента, поскольку индоссантнесет ответственность не только за существование права, но и за егоосуществление.
Перевод должником своего долга на другое лицо недопустимбез согласия кредитора. Новый должник вправе выдвигать против требованиякредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором ипервоначальным должником.
13. Источники гражданского права: понятие и виды
Под источниками гражданскогоправа понимаются внешние формы выражения гражданско-правовых норм, которые всовокупности образуют гражданское право. Источники российского гражданского праваподразделяются на правовые акты и обычаи.
Законодательство РФ включает всебя правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, средикоторых высшей юридической силой обладает Конституция РФ. В системе собственногражданского законодательства высшую юридическую силу имеет Гражданский кодексРФ. Состав гражданского законодательства определен в ст. 3 ГК.
Нормы гражданского права могутсодержаться и в указах Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК), постановленияхПравительства РФ, актах министерств и иных федеральных органов исполнительнойвласти. Однако эти акты не должны противоречить ГК и принятым в соответствии сним федеральным законам.
Общепризнанные принципы и нормымеждународного права входят составной частью в правовую систему Российской Федерации.Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которыепредусмотрены гражданским законодательством РФ, применяются правиламеждународного договора.
В области предпринимательскойдеятельности источником гражданского права может являться также обычайделового оборота, т.е. сложившееся и широко применяемое правило поведения, непредусмотренное законодательством.
Действие гражданско-правовыхнорм
Действие гражданскогозаконодательства во времени предполагает определение начального и конечногомомента действия правового акта. По общему правилу, акты гражданскогозаконодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшимпосле введения их в действие, а по отношениям, возникшим до их введения вдействие, они применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут послеих введения в действие.
Придание актам гражданскогозаконодательства обратной силы, т.е. распространение их на отношения, возникшиедо введения их в действие, допустимо только для актов гражданскогозаконодательства, являющихся федеральными законами, и лишь в прямо предусмотренныхими случаях.
Введение в действие законов РФрегулируется Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядкеопубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральныхзаконов, актов палат Федерального Собрания». Эти акты вступают в силуодновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня ихофициального опубликования, если в них не установлен другой порядок ихвступления в силу. Официальным опубликованием считается первая публикациятекста акта в «Российской газете» или «Собрании законодательства РоссийскойФедерации». Согласно п. 3 ст. 15 Конституции неопубликованные законы неприменяются.
Введение в действие актов Президента РФ, Правительства РФ ифедеральных органов исполнительной власти регулируется Указом Президента РФ от23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актовПрезидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации инормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».
Согласно этому Указу актыПрезидента РФ, имеющие нормативный характер, по общему правилу, вступают всилу одновременно на всей территории РФ по истечении 7 дней после дня ихпервого официального опубликования. Акты Правительства РФ, затрагивающиеправа, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовойстатус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, пообщему правилу, вступают в силу одновременно на всей территории РФ поистечении 7 дней после дня их первого официального опубликования, а иные актыПравительства РФ вступают в силу со дня их подписания. Официальнымопубликованием таких актов считается их публикация в «Российской газете» или«Собрании законодательства Российской Федерации».
Нормативные правовые актыфедеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы иобязанности гражданина, устанавливающие правовой статус организаций илиимеющие межведомственный характер, подлежат государственной регистрации вМинистерстве юстиции РФ и обязательному официальному опубликованию в«Российской газете» и «Бюллетене нормативных актов федеральных органовисполнительной власти».
Нормативные акты федеральныхорганов вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерациипо истечении 10 дней после их официального опубликования, если в самих актах неустановлен другой порядок вступления их в силу. Нормативные акты федеральныхорганов исполнительной власти, не прошедшие государственную регистрацию, атакже зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, невлекут правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служитьоснованием для регулирования соответствующих правоотношений и применениясанкций за невыполнение содержащихся в них предписаний.
Действие гражданскогозаконодательства в пространстве, по общему правилу, распространяется на всютерриторию РФ, если более узкая сфера действия не установлена в самом актегражданского законодательства. В случаях, предусмотренных международным договором,действие российского гражданского законодательства может распространяться и запределы РФ.
Как правило, действие актов гражданского законодательствараспространяется на всех лиц, находящихся на территории действия таких актов,если иной (специальный) круг лиц не определен прямо в самих актах гражданскогозаконодательства или не вытекает из их смысла.
14. Гражданско-правоваяответственность: понятие и значение. Условия, освобождающие от ответственности
Существующий в обществеправопорядок обеспечивается различными правовыми средствами, одним из которыхявляется гражданско-правовая ответственность. Это одна из мер воздействия налицо, нарушившее права или охраняемые законом интересы других участниковгражданского оборота. Гражданско-правовая ответственность состоит в возложениина правонарушителя обязанности претерпеть неблагоприятные имущественныепоследствия в виде безвозмездного умаления его имущественной сферы. Исполнениеправонарушителем этой обязанности обеспечивается мерами государственногопринуждения.
Гражданско-правоваяответственность имеет компенсационную и предупредительную функции.Компенсационная функция заключается в устранении неблагоприятных последствийправонарушения у потерпевшего за счет умаления имущественной сферы нарушителя.Предупредительная функция состоит в направленности гражданско-правовойответственности на исключение в будущем подобных правонарушений как самимправонарушителем, так и другими лицами.
Формы и видыгражданско-правовой ответственности. Убытки
В зависимости от основанийвозникновения гражданско-правовая ответственность подразделяется на два вида: деликтная(внедоговорная) — ответственность за причинение вреда, которая возникает непосредственноиз правонарушения, при отсутствии на момент его совершения обязательственныхотношений между нарушителем и потерпевшим; договорная ответственность,которая наступает при нарушении должником своих обязательств в ужесуществующем между его сторонами обязательственном правоотношении (например, ненадлежащееисполнение подрядчиком своих обязательств по договору подряда).
Основной меройгражданско-правовой ответственности должника является его обязанность полностьювозместить причиненные кредитору убытки. Убытки определяются в соответствии справилами ст. 15 ГК (реальный ущерб и упущенная выгода). Поскольку расчетубытков далеко не всегда прост, в том числе и в связи с возможным изменениемцен на товары, работы и услуги, законодатель устанавливает, что при определенииубытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, гдеобязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворениядолжником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено небыло, — в день удовлетворения иска.
При определении упущенной выгодыучитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этойцелью приготовления (например, приобретение и установка кредитором соответствующегооборудования для переработки сырья, которое не было поставлено должником).
По отдельным видам обязательстви по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, законом можетбыть ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность).Ограниченная ответственность имеет место при установлении, например,исключительной неустойки, ограничении ответственности предприятий связиобязанностью возместить только реальный ущерб, и ряде других случаев.Ограничение размера ответственности может быть предусмотрено и договором.Однако соглашение об ограничении размера ответственности должника по договоруприсоединения или иному договору, в котором кредитором является гражданин,выступающий в качестве потребителя, ничтожно, если размер ответственности дляданного вида обязательств или за данное нарушение определен законом и еслисоглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих ответственность занеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Для определения размераответственности должника действуют специальные правила, если за неисполнениеили ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка.
Если законом или договором непредусмотрено иное, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой(зачетная неустойка). Однако законом или договором могут быть предусмотреныслучаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков(исключительная неустойка); когда убытки могут быть взысканы в полной суммесверх неустойки (штрафная неустойка); когда по выбору кредитора могут бытьвзысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка). Для взысканиянеустойки не требуется доказывание наличия убытков.
С ответственностью за нарушение обязательств тесно связанвопрос об исполнении обязательства в натуре. Обязанность должника возместитьубытки возникает как в случае ненадлежащего исполнения обязательства, так и вслучае его неисполнения. Однако обязанность исполнения обязательства в натуресохраняется у должника, несмотря на уплату им неустойки и возмещение убытков,только в случае ненадлежащего исполнения им обязательства. Если жеобязательство было вообще не исполнено должником, и он полностью возместилсвязанные с этим убытки и надлежащим образом уплатил неустойку, должникосвобождается от исполнения обязательства в натуре.
15. Прекращение обязательств
С прекращением обязательствапрекращается свойственная этому обязательству юридическая связь между егосторонами.
Такое прекращение может быть какполным, так и частичным.
Основания прекращенияобязательств могут быть законными и договорными. Прекращение обязательства потребованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренныхзаконом или договором.
Основания прекращенияобязательств могут быть разграничены на: наступающие по воле сторон инезависимо от нее.
Наиболее естественным ижелательным способом прекращения обязательства является его надлежащееисполнение.
По соглашению сторонобязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполненияотступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядокпредоставления! отступного устанавливаются сторонами. Соглашение об отступномзаключается, как правило, в процессе начавшегося исполнения обязательства исостоит в замене исполнения обязательства иным имущественным предоставлением. Вотличие от новации (ст. 414 ГК), которая направлена на сохранениеобязательственных отношений I между сторонами, хотя и в ином виде, соглашение оботступном направлено на полное прекращение таких отношений.
Обязательство может бытьпрекращено зачетом. Условиями допустимости прекращения обязательства зачетомявляются: встречность требований, т.е. кредитор по одному из зачитываемыхтребований одновременно выступает должником по другому требованию; однородностьтребований по своему предмету (например, деньги) и правовой природе; срок пообоим требованиям должен уже наступить или быть определен моментомвостребования.
Зачет — односторонняя сделка.Обязательство прекращается зачетом по заявлению одной из сторон независимо отсогласия с этим другой стороны.
Зачет при уступке требованиядопускается при наличии следующих условий: зачитываемое требование возникло пооснованию, существовавшему к моменту получения должником уведомления обуступке требования; срок требования наступил до получения уведомлениялибо не был указан, или срок определен моментом востребования.
Обязательство прекращаетсясовпадением должника и кредитора в одном лице. Так как обязательственноеотношение, как и любое другое, предполагает наличие двух и более участников,совпадение должника и кредитора в одном лице прекращает обязательство(например, кредитор умершего становится его наследником).
Обязательство прекращаетсясоглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшегомежду ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим инойпредмет или способ исполнения (новация).
Обязательство прекращаетсяосвобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это ненарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (прощение долга).
К числу не зависящих от волисторон оснований прекращения обязательства относится прекращение обязательстваневозможностью исполнения. Обязательство прекращается невозможностью исполнения,если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. Этооснование предполагает случай так называемой фактической невозможностиисполнения, когда исполнение обязательства в натуре предусмотренным в договореспособом становится физически невозможным (например, при гибели вещи, являющейсяпредметом договора о ее отчуждении).
Прекращение обязательства наосновании акта государственного органа (ст. 417 ГК) означает наступление послевозникновения обязательства юридической невозможности его исполнения.
Обязательство прекращается смертьюгражданина (должника или кредитора), если содержание обязательства неразрывносвязано с личностью гражданина, а также с ликвидацией юридического лица.
16. Способы защитыгражданских прав
Защита гражданских правосуществляется путем:
признания права;
восстановления положения,существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право илисоздающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделкинедействительной и применения последствий ее недействительности, примененияпоследствий недействительности ничтожной сделки;
признания недействительным актагосударственного органа или органа местного самоуправления;
самозащиты права;
присуждения к исполнениюобязанности в натуре;
возмещения убытков;
взыскания неустойки;
компенсации морального вреда;
прекращения или измененияправоотношения;
неприменения судом актагосударственного органа или органа местного самоуправления, противоречащегозакону;
иными способами,предусмотренными законом (например, защита чести, достоинства и деловой репутациив соответствии со ст. 152 ГК).
Возможно одновременноеприменение нескольких способов защиты гражданских прав.
Требование о признании ненормативного акта государственногооргана или органа местного самоуправления недействительным может бытьпредъявлено всегда, а нормативного — только в случаях, предусмотренныхзаконом. Сегодня такое право предоставлено гражданам Законом РФ от 27 апреля1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права исвободы граждан». Закона, предоставляющего аналогичное право прямогообжалования нормативных актов юридическим лицам, пока не существует.
17. Правоспособностьгражданина
Под гражданскойправоспособностью понимается способность гражданина иметь гражданские права иобязанности. Правоспособность является особым правом, которое следует отличатьот субъективных гражданских прав. Правоспособность представляет собой потенциальнуювозможность обладания такими правами, а сами субъективные права возникают принаступлении соответствующих юридических фактов. Например, все граждане имеютправа наследовать имущество, но само право на наследство возникает в связи сфактом смерти наследодателя.
В содержание правоспособностиграждан входят следующие возможности: иметь имущество на праве собственности;наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной,не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельноили совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые непротиворечащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать местожительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства,изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Имя гражданина, его местожительства
Право на имя — одно изпринадлежащих гражданину личных неимущественных прав. Присвоение человекуимени является основным способом индивидуализации личности в обществе,позволяющим выделить человека из массы других людей как вполне определенногоучастника общественных отношений.
Помимо Гражданского кодекса РФ правила осуществления и защитыправа на имя установлены также в Семейном кодексе РФ.
Статья 19 ГК определяетсоставные части имени человека: личное имя (собственно имя); наименование поотцу (отчество); наследственное семейное наименование (фамилия). Однако иззакона или национального обычая может вытекать иной состав имени.
Содержание права гражданина наимя составляют следующие отдельные правомочия: на получение имени; напользование именем; на неприкосновенность имени; на перемену имени; на доброеимя.
Право гражданина на получениеимени обеспечивается п. 1 ст. 58 СК, где предусмотрено право ребенка на имя,отчество и фамилию. Этому праву корреспондирует обязанность определенных взаконе лиц и органов присвоить ребенку имя.
С момента регистрации своегоимени гражданин приобретает право пользоваться им для участия в правовыхотношениях, т.е. приобретать и осуществлять под этим именем права иобязанности (п. 1 ст. 19 ГК). В случаях и в порядке, предусмотренных законом,гражданин может использовать вымышленное имя (псевдоним).
Запрещается приобретение прав иобязанностей под именем другого лица. Одна из целей этого запрета состоит взащите от дезориентации неопределенного круга субъектов, могущих вступить сгражданином в правовые отношения. Порядок перемены гражданином имени ирегистрации этого акта регулируется Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Под местом жительства гражданинапонимается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Местомжительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан,находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей— родителей, усыновителей или опекунов. С местом жительства гражданинароссийское законодательство связывает значимые правовые последствия. Так,именно с местом жительства гражданина связаны признание его безвестноотсутствующим и объявление его умершим. Местом жительства определяютсяподсудность при предъявлении иска, место открытия наследства, место исполненияобязательств, применимое законодательство в отношениях с участием иностранногоэлемента и др.
Помимо установленного в ст. 20ГК понятия места жительства гражданина российскому законодательству известнопонятие места пребывания гражданина. Различие состоит в том, что по месту жительствагражданин находится постоянно или преимущественно, а по месту пребывания —временно. Следует, однако, отметить, что достаточно четких временных или иныхкритериев для разграничения этих понятий в российском законодательстве неустановлено.
Дееспособность гражданина.Эмансипация
Под гражданской дееспособностьюпонимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлятьгражданские права, а также создавать для себя гражданские обязанности иисполнять их. Момент возникновения гражданской дееспособности в полном объемесвязывается с наступлением совершеннолетия гражданина, т.е. с достижением имвосемнадцатилетнего возраста.
Если законом допускаетсявступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигшийэтого возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со временивступления в брак. Порядок и условия вступления в брак до достижениявосемнадцати лет установлены в СК. Признание гражданина полностью дееспособнымв связи со вступлением в брак окончательно и не зависит от последующегосохранения брачного союза. Однако признание брака недействительным означаетаннулирование основания для признания гражданина полностью дееспособным,поэтому при признании брака недействительным суд может принять решение обутрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности.
Никто не может быть ограничен вправоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке,установленных законом. В отличие от отказа гражданина от принадлежащего емусубъективного права, отказ гражданина от правоспособности или дееспособности,как полный, так и частичный, а равно и другие сделки, направленные наограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны.
Относительная дееспособностьгражданина возникает по достижении им четырнадцати лет. Сделки, совершенныетаким гражданином без согласия законных представителей, относятся к категорииоспоримых и могут быть признаны недействительными в судебном порядке (ст. 175ГК). По общему правилу, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати довосемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законныхпредставителей — родителей, усыновителей или попечителя.
Несовершеннолетние в возрасте отчетырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей,усыновителей и попечителя: распоряжаться своими заработком, стипендией и инымидоходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы илиискусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своейинтеллектуальной деятельности: в соответствии с законом вносить вклады вкредитные учреждения и распоряжаться ими; совершать мелкие бытовые сделки.
По общему правилу, занесовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могутсовершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.
Малолетние в возрасте до шестилет абсолютно недееспособны. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати летобладают частичной дееспособностью, выражающейся в их способности самостоятельносовершать сделки, перечисленные в п. 2 ст. 28 ГК (мелкие бытовые сделки;сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующиенотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки пораспоряжению средствами, предоставленными законным представителем или ссогласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободногораспоряжения).
Любые другие сделки, совершаемыемалолетними, являются ничтожными в силу ст. 172 ГК. Но по требованию законногопредставителя малолетнего заключенная последним к его выгоде сделка может бытьв интересах малолетнего признана судом действительной.
Под эмансипацией понимаетсяобъявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностьюдееспособным. Условия эмансипации исчерпывающе определены в п. 1 ст. 27 ГК:работа по трудовому договору либо занятие предпринимательской деятельностью ссогласия законных представителей. Эмансипация осуществляется вадминистративном (при согласии всех законных представителей эмансипируемого)или в судебном (в случае отсутствия такого согласия) порядке.
Правовые основанияограничения дееспособности гражданина. Восстановление дееспособности
Гражданин, который вследствиезлоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит своюсемью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособностив порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством (ст. 30ГК). Над ним устанавливается попечительство. Он вправе самостоятельносовершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получатьзаработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласияпопечителя.
Необходимым условием дляограничения дееспособности совершеннолетнего гражданина является следующаясовокупность юридических фактов: злоупотребление гражданином спиртныминапитками или наркотическими средствами; тяжелое материальное положение егосемьи, находящееся в причинной связи с вышеуказанным злоупотреблением. Этооснование ограничения дееспособности является единственным и не подлежитрасширительному толкованию.
Если основания, в силу которыхгражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение егодееспособности. На основании решения суда отменяется установленное над гражданиномпопечительство. Процессуальный порядок ограничения дееспособности и отменыограничения дееспособности установлен в гл. 29 Гражданского процессуальногокодекса.
Ограничение дееспособности несовершеннолетнего в порядке п.4 ст. 26 ГК следует отличать от ограничения дееспособности в порядке ст. 30 ГК,которая применяется только в отношении совершеннолетнего гражданина. Переченьдостаточных для ограничения или лишения несовершеннолетнего дееспособностиоснований в ст. 26 ГК, в отличие от ст. 30 ГК, не установлен. Достаточностьтаких оснований определяется судом при рассмотрении конкретного дела.
18. Понятие и признакиюридического лица
Юридическим лицом признаетсяорганизация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении илиоперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своимобязательствам эти имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлятьимущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом иответчиком в суде.
Обязательные признаки юридического лица:, организационноеединство; обладание обособленным имуществом на вещном праве (праве собственности,праве хозяйственного ведения или оперативного управления), отраженным всамостоятельном балансе или смете; способность от своего имени приобретать иосуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,отвечать по своим обязательствам закрепленным имуществом; процессуальнаяправоспособность.
Классификация юридических лиц
Существуют несколько способовклассификации юридических лиц. В зависимости от основной цели деятельностиюридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации.Признак коммерческой организации — наличие у нее основной цели деятельности ввиде извлечения прибыли. Признак некоммерческой организации формируется напротивопоставлении ее коммерческой организации — ее основная цель отлична отцели извлечения прибыли, а сама прибыль, если ее извлечение допускаетсязаконом, не подлежит распределению между участниками.
В зависимости от характера правучредителей (участников) в отношении юридического лица все юридические лицаподразделяются на три категории:
юридические лица, в отношениикоторых их участники имеют обязательственные права (хозяйственные товариществаи общества, производственные и потребительские кооперативы);
юридические лица, на имуществокоторых их учредители имеют право собственности или иное вещное право(государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерниепредприятия, а также финансируемые собственником учреждения);
юридические лица, в отношении которых их учредители(участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные организации,благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).
19. Ценные бумаги: понятие и виды
Ценной бумагой являетсядокумент, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательныхреквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможнытолько при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят всеудостоверяемые ею права в совокупности.
Ценная бумага представляет собойособую категорию вещей. В отличие от других вещей, интерес для участниковгражданского оборота представляют не ее физические, а правовые свойства,поскольку ценная бумага — овеществленное имущественное право, переходящее кдругому лицу с передачей ценной бумаги, и неразрывно связана с ним. Ценнаябумага является строго формальным документом.
К ценным бумагам относятся:государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный исберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя,коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которыеГК, законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числуценных бумаг, например, складское свидетельство (ст. 912 ГК).
Отсутствие обязательныхреквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной длянее форме влечет ее ничтожность.
В зависимости от способаопределения управомоченного по ценной бумаге лица ценные бумаги подразделяютсяна предъявительские, ордерные и именные. Например, акция может быть толькоименной ценной бумагой, вексель — ордерной или предъявительской.
В силу абстрактного характера обязательства,удостоверенного ценной бумагой, не допускается отказ от его исполнения соссылкой на отсутствие основания этого обязательства либо на его недействительность.По общему правилу, передавший право по ценной бумаге отвечает перед новымвладельцем ценной бумаги не только за ее действительность, но и заосуществление удостоверенного ценной бумагой права.
20. Понятие хозяйственныхобществ и товариществ
Хозяйственными товариществами иобществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады)учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданноеза счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенноехозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности,принадлежит ему на праве собственности.
Виды хозяйственныхтовариществ
Хозяйственные товарищества могутсоздаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитноготоварищества).
Хозяйственные общества могутсоздаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или сдополнительной ответственностью.
Участниками полных товариществ иполными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальныепредприниматели и (или) коммерческие организации.
Участниками хозяйственныхобществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане июридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления, какправило, не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками втовариществах на вере. Финансируемые собственниками учреждения могут бытьучастниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешениясобственника, если иное не установлено законом.
Хозяйственные товарищества, атакже общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не вправевыпускать акции. Этим правом обладают только акционерные общества.
Акционерные общества
Правовое положение акционерногообщества и права и обязанности акционеров определяются ГК и Федеральнымзаконом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционерным признается общество,уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акционеры неотвечают по обязательствам акционерного общества и несут риск связанных с егодеятельностью убытков, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Фирменноенаименование акционерного общества должно содержать его наименование и указаниена то, что общество является акционерным. Акционерное общество обладает общейправоспособностью.
Возможно создание акционерныхобществ двух типов — открытого и закрытого.
Акционерное общество, участникикоторого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров,признается открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправепроводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу наусловиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. Открытоеакционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведениягодовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Акционерное общество, акциикоторого распределяются только среди его учредителей или иного заранееопределенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такоеобщество не вправе проводить открытую подписку на акции, а число его участниковне должно превышать пятидесяти. В случае превышения этого предела закрытоеобщество должно быть в течение одного года преобразовано в открытое.Минимальный размер уставного капитала закрытого общества должен составлять неменее стократной суммы минимального размера оплаты труда, действующего на датуего государственной регистрации.
Высшим органом управления акционерным обществом являетсяобщее собрание его акционеров. В обществе с числом акционеров более пятидесятисоздается совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительный органобщества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и единоличным(директор, генеральный директор).
21. Наследование позавещанию. Право на обязательную долю
Каждый гражданин вправе посвоему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определитьдоли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всехнаследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить взавещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса РФо наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. В этом проявляетсяпринцип свободы завещания. На завещателя не может быть возложена обязанностьсообщать кому бы то ни было о содержании, совершении, об изменении или отменезавещания.
При толковании завещаниянотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальныйсмысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквальногосмысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставленияэтого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этомдолжно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой волизавещателя.
Свобода завещания ограничиваетсялишь правилом об обязательной доле в наследстве, согласно которомунесовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособныесупруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуютнезависимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталасьбы каждому из них при наследовании по закону. Эта доля называется обязательнойдолей.
Право на обязательную долю внаследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственногоимущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников позакону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имуществадля осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, котораязавещана.
Однако право на обязательнуюдолю может быть ограничено. Если осуществление этого права повлечет за собойневозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник,имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, анаследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т.п.)или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию(орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетомимущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю,уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Совершение завещания — этоединственный возможный способ распорядиться имуществом на случай смерти.Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанностипосле открытия наследства. Оно может быть совершено только полностьюдееспособным гражданином и только лично, а не через представителя. При этом взавещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина.
Завещатель может совершитьзавещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящихв круг наследников по закону. Имущество, завешанное двум или несколькимнаследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какиевходящие в состав наследства вещи или права кому из наследниковпредназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. В завещаниимогут содержаться распоряжения о любом имуществе, включая то, которое можетбыть приобретено завещателем в будущем.
В завещании может быть сделанораспоряжение о завещательном отказе, т.е. возложении на одного или несколькихнаследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либоIобязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц(отказополучателей), которые вправе требовать исполнения этой обязанности.Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилоепомещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу напериод жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением илиего определенной частью. Содержание завещания может исчерпыватьсязавещательным отказом.
Кроме того, завещатель может взавещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или позакону обязанность совершить какое-либо действие имущественного илинеимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.Возложение такой обязанности называется завещательным возложением.
Завещание должно быть составленов письменной форме и удостоверено нотариусом, а в специально предусмотренныхзаконом случаях — другими лицами (например, в отношении средств, находящихся насчете гражданина в банке, — служащим банка). Несоблюдение правил о письменнойформе завещания и его удостоверении влечет за собой недействительностьзавещания. Допускается составление закрытого завещания, т.е. передачазавещания нотариусу в запечатанном конверте в присутствии двух свидетелей безознакомления кого-либо, включая нотариуса, с содержанием завещания.
Отступление от правила онотариальном удостоверении завещания допускается в виде исключения в случаесоставления гражданином завещания в положении, явно угрожающем его жизни, еслион в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершитьзавещание по общим правилам. В этом случае гражданин, может изложить последнююволю в отношении своего имущества в простой письменной форме, и такой документпризнается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелейсобственноручно написал и подписал его и если из содержания этого документаследует, что он представляет собой завещание. Завещание, совершенное причрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условииподтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершениязавещания в чрезвычайных обстоятельствах.
13. Наследование по закону
Наследование по закону имеетместо, когда и поскольку оно не изменено завещанием. При этом доля наследникапо закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем,переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в равныхдолях (наследование по праву представления).
При наследовании по законунаследниками в равных долях являются:
в первую очередь — дети (в томчисле усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенокумершего, родившийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомкинаследуют по праву представления;
во вторую очередь — полнородныеи неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как состороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьеви сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют поправу представления;
в третью очередь — полнородные инеполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тетинаследодателя); двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по правупредставления;
в четвертую очередь — прадедушкии прабабушки наследодателя;
в пятую очередь — дети родныхплемянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родныебратья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в шестую очередь — дети двоюродныхвнуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети егодвоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети егодвоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);
в седьмую очередь — пасынки,падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
К наследникам по законуотносятся граждане, которые ко дню открытия наследства являлисьнетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на егоиждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников позакону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призываетсяк наследованию, а при отсутствии других наследников по закону такиенетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качественаследников восьмой очереди.
Наследники каждой последующейочереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследниковпредшествуюшей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае,•когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем праванаследования.
Граждане, относящиеся кнаследникам по закону и являющиеся при этом нетрудоспособными ко дню открытиянаследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призываетсяк наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой гочереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на [егоиждивении, при этом не имеет значения, проживали ли они совместно снаследодателем.
Усыновленные и их потомство не наследуют после смертиродителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии,а также его кровных братьев и сестер. Родители усыновленного и другие егокровные родственники по восходящей линии, а также кровные братья и сестры ненаследуют после смерти усыновленного и его потомства. Однако в случае, когда всоответствии с семейным законодательством усыновленный сохраняет по решениюсуда отношения с одним из родителей или другими кровными родственниками,усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти такихродственников, а они наследуют по закону после смерти усыновленного и егопотомства.
23. Условия действительностисделок
Условия действительности сделкивытекают из ее определения как правомерного юридического действия субъектовгражданского права, направленного на установление, изменение или прекращениегражданских прав и обязанностей. Чтобы обладать качеством действительности,сделка в целом не должна противоречить закону и иным правовым актам.
Это требование выполняется приодновременном наличии следующих условий:
содержание и правовой результатсделки не противоречат закону и иным правовым актам, т.е. сделка не нарушаеттребований закона;
сделка совершена дееспособнымлицом; если закон признает собственное волеизъявление лица необходимым, но недостаточным условием совершения сделки (несовершеннолетние в возрасте от 14 до18 лет), воля такого лица должна быть подкреплена волей указанного в законелица (родителя, усыновителя, попечителя);
волеизъявление совершающегосделку лица соответствует его действительной воле, т.е. совершено не для вида,а с намерением породить юридические последствия;
волеизъявление совершено вформе, предусмотренной законом для данной сделки;
воля лица, совершающего сделку,формируется свободно и не находится под неправомерным посторонним воздействием(насилие, угроза, обман), либо под влиянием иных факторов, неблагоприятновлияющих на процесс формирования воли лица (заблуждение, болезнь, опьянение,стечение тяжелых обстоятельств).
Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки,если иное не предусмотрено законом. Например, закон предусматривает исключениедля случая несоблюдения простой письменной формы сделки, устанавливая вкачестве санкции за такое правонарушение недопущение свидетельских показаний вслучае возникновения спора между сторонами сделки, если законом прямо не предусмотренанедействительность сделки как последствие несоблюдения ее письменной формы.
Недействительные сделки, ихвиды и последствия
Недействительность сделкиозначает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает юридическихпоследствий, которые соответствуют ее содержанию, т.е. не влечетвозникновение, изменение или прекращениегражданских прав и обязанностей, кроме тех, которые связаны с еенедействительностью. Недействительная сделка является неправомернымюридическим действием.
Закон подразделяет всенедействительные сделки на два общих вида — ничтожные и оспоримые.
Ничтожная сделка недействительнав силу нормы права в момент ее совершения, поэтому судебного решения опризнании ее недействительной не требуется. Ничтожная сделка не подлежитисполнению. На ничтожность сделки вправе ссылаться и требовать в судебном порядкеприменения последствий ее недействительности любые заинтересованные лица.
Оспоримой называется сделка,которая в момент ее совершения порождает свойственные действительной сделкеправовые последствия, но эти последствия носят неустойчивый характер, так какпо требованию исчерпывающе определенного в законе круга лиц такая сделкаможет быть признана судом недействительной с обратной силой по основаниям,установленным законом.
Ничтожная сделка, исполнениекоторой не начато ни одной из сторон, не порождает юридических последствий.
Оспоримая сделка до вынесениясудебного решения о признании ее недействительной создает гражданские права иобязанности для ее участников, но эти правовые последствия носят неустойчивыйхарактер, так как, по общему правилу, она будет признана судом недействительнойс момента ее совершения.
ГК устанавливает различныеправовые последствия частично или полностью исполненных недействительныхсделок, при этом правовые последствия дифференцируются в зависимости отоснований недействительности сделки.
Основные последствия недействительностисделки связаны с определением правовой судьбы полученного сторонами по сделке.Общее правило, регулирующее правовую судьбу полученного сторонами по сделке,именуемое двусторонней реституцией, предусматривает возвращение сторонами другдругу всего полученного по сделке, а в случае невозможности возвращенияполученного в натуре — возмещение его стоимости в деньгах.
Для последствий некоторых видовнедействительных сделок (ст. 169 и 179 ГК) применяются иные правила:
односторонняя реституция, т.е.приведение в первоначальное состояние только невиновной стороны путемвозвращения этой стороне исполненного ею по сделке, и взыскание в доходгосударства полученного виновной стороной или причитавшегося этой стороне ввозмещение исполненного ею по сделке, или
недопущение реституции, т.е.взыскание в доход государства всего полученного сторонами по сделке и, в случаеисполнения сделки не всеми сторонами, причитавшегося к получению.
Если из содержания оспоримойсделки вытекает, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время,суд прекращает ее действие на будущее время. В этом случае полученное по сделкеостается у сторон, но дальнейшему исполнению она не подлежит.
Кроме основных последствий недействительности сделки, законпредусматривает и дополнительные имущественные последствия, заключающиеся вобязанности виновной стороны возместить другой стороне понесенный ею реальныйущерб (расходы, утрату и повреждение имущества).
24. Государственные имуниципальные предприятия
Унитарным предприятиемпризнается коммерческая организация, не наделенная правом собственности назакрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятияявляется неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в томчисле между работниками предприятия. В форме унитарных предприятий могут бытьсозданы только государственные и муниципальные предприятия.
Особенностями унитарногопредприятия являются: обладание закрепленным за ним имуществом не на правесобственности, а на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;неделимость имущества предприятия в силу наличия у него единого собственника;целевой характер правоспособности, чем объясняется необходимость указания вуставе унитарного предприятия на предмет и цели его деятельности.
Собственниками имуществаунитарного предприятия и учредителями такого предприятия могут быть толькоРоссийская Федерация, ее субъект или муниципальное образование, а самиунитарные предприятия могут быть только государственными или муниципальными.
Унитарные предприятияподразделяются на собственно унитарные, т.е. предприятия, основанные на правехозяйственного ведения, и федеральные казенные, т.е. предприятия, основанные направе оперативного управления.
Унитарное предприятие,основанное на праве хозяйственного ведения, создается по решениюуполномоченного на то государственного органа или органа местногосамоуправления.
Особенностями федерального казенного предприятия являются:возможность его создания лишь в случаях, предусмотренных законом огосударственных и муниципальных унитарных предприятиях; решение о создании,реорганизации и ликвидации такого предприятия должно приниматься ПравительствомРФ, которое утверждает также устав этого предприятия; оно создается на базе нелюбого государственного имущества, а только той его части, которая находится вфедеральной собственности (п. 1 ст. 214 ГК); обладание имуществом на самомограниченном вещном праве — праве оперативного управления; субсидиарнаяответственность РФ по долгам такого предприятия.
26. Понятие и виды объектовгражданского права
Под объектами гражданских правпонимаются те блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают вгражданское правоотношение, т.е. блага, на которые направлено правоотношение.
К объектам гражданских правотносятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числеимущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальнойдеятельности, в том числе исключительные права на них, иначе называемыеинтеллектуальной собственностью; нематериальные блага.
По общепринятой классификацииобъекты гражданских прав подразделяются на свободные в обороте, ограниченнооборотоспособные и изъятые из оборота. За исключением земли и других природныхресурсов объекты гражданских прав предполагаются свободными в обороте, еслиони не изъяты из оборота и не ограничены в обороте. Свободные в оборотеобъекты могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому впорядке универсального правопреемства (наследование, реорганизацияюридического лица) либо иным способом. Земля и природные ресурсы заранеепредполагаются ограниченными в обороте.
Объекты, изъятые из оборота, должны быть прямо указаны взаконе в качестве таковых, например, нематериальные блага (ст. 150 ГК), аобъекты, ограниченные в обороте, должны быть определены в установленномзаконом порядке. Ограничение оборотоспособности состоит в том, что отдельныеобъекты (как правило, отдельные виды имущества) могут принадлежать лишьопределенным участникам гражданского оборота, либо на совершение сделок с нимитребуется специальное разрешение.
27. Понятие и видыгражданских правоотношений
Гражданское правоотношение —юридическая связь между участниками урегулированного гражданским правомимущественного или личного неимущественного отношения, выражающаяся в наличии уних взаимных субъективных прав и обязанностей.
Субъектами (участниками)гражданского правоотношения могут быть физические и юридические лица,Российская Федерация, ее субъекты, а также муниципальные образования.
Содержание гражданскогоправоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников.
Объектом гражданскогоправоотношения является то благо, по поводу которого существуют субъективноеправо и соответствующая ему обязанность. Объектами гражданских правоотношениймогут быть вещи, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальнойдеятельности, нематериальные блага.
Основаниями возникновения,изменения и прекращения гражданских правоотношений являются юридические факты,т.е. обстоятельства, с которыми нормы гражданского права связывают соответствующиеюридические последствия.
Классификация гражданскихправоотношений может проводиться по различным признакам. Принято разграничиватьгражданские правоотношения на: имущественные и неимущественные; абсолютные иотносительные; вещные и обязательственные.
Подразделение гражданскихправоотношений на имущественные и неимущественные основано на том. что первыеимеют определенное экономическое содержание (отношения собственности,купли-продажи и т.п.), а вторые таким признаком не обладают (отношения поповоду нематериальных благ — жизни, здоровья, чести, достоинства и т.п.).
Подразделение гражданскихправоотношений на абсолютные и относительные основано на том, что в абсолютныхправоотношениях носителю абсолютного права противостоит неопределенноеколичество обязанных лиц. Так, собственник может требовать от любого другогоучастника гражданских правоотношений воздержания от совершения любых действий,мешающих собственнику осуществлять свои правомочия по владению, пользованию ираспоряжению объектом его собственности. В относительных правоотношенияхконкретному управомоченному лицу или лицам противостоит конкретное обязанноелицо или лица. Например, по договору аренды арендатор вправе требовать отконкретного арендодателя передачи арендованного имущества.
Подразделение гражданскихправоотношений на вещные и обязательственные основано на том, что носительвещного права имеет объектом своего права вещь и может осуществлять это правобез содействия обязанных лиц (например, собственник или обладатель иноговещного права имеет возможность самостоятельно осуществлять свои правомочия повладению, пользованию и распоряжению вещью). Носитель же обязательственногоправа имеет объектом своего права действие другого (обязанного) лица, поэтомудля достижения обусловленного характером обязательства правового результатавсегда требуется содействие обязанного лица.
Вещные правотношения всегдаявляются абсолютными, а обязательственные — относительными.
В зависимости оттого, ограниченоли существование гражданских правоотношений определенным сроком, они могутподразделяться на срочные и бессрочные. Кроме того, гражданские правоотношенияможно подразделить на простые и сложные. В простом правоотношении одномуучастнику принадлежит только одно право, а другому -только одна обязанность(например, договор займа). В сложных правоотношениях каждый участник обладаеткаким-либо правом и в то же время несет какую-либо обязанность (например,договор купли-продажи).
Содержание гражданскогоправоотношения
Под содержанием гражданскогоправоотношения понимаются субъективные права и обязанности его участников(субъектов).
Субъективное право участникагражданского правоотношения -предоставленная ему законом возможностьопределенного поведения, в том числе возможность требовать соответствующегоповедения от другого (обязанного) лица с использованием в необходимых случаяхмер государственного принуждения.
Субъективная обязанностьучастника гражданского правоотношения — долженствование определенногоповедения обязанного лица в интересах другого (управомоченного) лица подстрахом применения к обязанному лицу мер государственного принуждения.
Участники гражданскогоправоотношения
Под участниками (субъектами )гражданского правоотношения понимаются носители субъективных прав иобязанностей, составляющих содержание гражданского правоотношения, т.е.общественного отношения, урегулированного нормами гражданского права.
Участниками (субъектами)гражданского правоотношения могут быть физические и юридические лица,Российская Федерация, ее субъекты, а также муниципальные образования. При этомк участию в гражданских правоотношениях Российской Федерации, ее субъектов, атакже муниципальных образований применяются нормы, определяющие участиеюридических лиц в этих отношениях.
28. Сроки в гражданскомправе: понятие, виды, порядок исчисления
Сроки как юридические фактыотносятся к категории событий. Они классифицируются по различным критериям. Взависимости от правовых последствий сроки подразделяются на правообразующие,правоизменяюшие и правопрекращающие. В зависимости от возможности их измененияпо соглашению сторон сроки подразделяются на императивные и диспозитивные.Важное значение имеет подразделение сроков на сроки осуществления гражданскихправ и сроки защиты гражданских прав. В числе первых следует в первую очередьвыделить пресекательные сроки, истечение которых влечет прекращение самогосубъективного права, среди вторых — сроки исковой давности, истечение которых,не прекращая существования самого субъективного права, прекращает возможностьего зашиты в суде.
Установленный законом, инымиправовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок может определятьсякалендарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами,месяцами, неделями, днями или часами, а также указанием на событие, котороедолжно неизбежно наступить. Срок может определяться указанием лишь на такоесобытие, которое должно неизбежно наступить, поэтому срок не можетустанавливаться, например, указанием на момент исполнения обязанной сторонойсвоей обязанности по договору.
Течение срока, определенногопериодом времени, начинается на следующий день после календарной даты илинаступления события, которыми определено его начало. При исчислении срока,определенного периодом времени, календарная дата или день наступления события,определяющие его начало, в расчет не принимаются.
Срок, исчисляемый годами,истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. К сроку,определенному в полгода, применяются правила исчисления сроков месяцами. Срок,исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней неделисрока.
Если последний день срокаприходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайшийследующий за ним рабочий день. Согласно трудовому законодательству установленыследующие праздничные дни: 1, 2, 7 января, 8 марта, 1, 2, 9 мая, 12 июня, 7ноября, 12 декабря.
Если срок установлен длясовершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырехчасов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено ворганизации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленнымправилам прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления иизвещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего днясрока, считаются сделанными в срок.
Понятие и значение исковойдавности
Исковой давностью признаетсясрок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В течение этогосрока лицо вправе получить от суда принудительную защиту нарушенного права.Значение исковой давности состоит в придании устойчивости и определенностиотношениям, складывающимся в гражданском обороте.
Понятие исковой давности тесносвязано с понятием права на иск. Различают право на иск в процессуальном смыслекак право обратиться в суд за защитой нарушенного субъективного права, и правона иск в материальном смысле как право получить от суда защиту нарушенногосубъективного права. Истечение срока исковой давности в совокупности сзаявлением стороны в споре о применении исковойдавности погашает только право на иск в материальном смысле, чтоявляется основанием для отказа в иске. Что касается права на иск процессуальномсмысле, а также самого субъективного права, то эти права с истечением исковойдавности не погашаются.
Сроки исковой давности следует отличать от сроковсуществования субъективных гражданских прав или так называемых пресекательныхсроков. С истечением пресекательного срока прекращается! само субъективноеправо, поэтому на него не распространяются правила о начале течения, перерыве,приостановлении и восстановлении сроков исковой давности. Примеромпресекательного срока являете срок предъявления бенефициаром требования побанковской гарантии (п. 2 ст. 374 ГК).
29. Понятие и содержаниеправа собственности
Объектом права собственностиявляются индивидуально определенные вещи. Право собственности — наиболееабсолютное и сильное из вещных прав, от него производны все иные вещные права.В содержание права собственности входят правомочия владения, пользования ираспоряжения вещью. Правомочие владения ею означает возможность обладаниявещью, физического воздействия на нее. Правомочие пользования означаетвозможность извлекать из вещи полезные свойства. Правомочие распоряженияозначает возможность определять юридическую судьбу вещи.
Пределы осуществления правасобственности состоят в непротиворечии действий собственника закону инедопустимости нарушения прав и законных интересов других лиц. Применительно ктаким особо значимым и в силу этого ограниченно оборотоспособным объектам гражданскихправ, как земля и природные ресурсы эти пределы конкретизированы требованиемнедопустимости нанесения ущерба окружающей среде.
30. Основания приобретенияправа собственности
Основания приобретения правасобственности подразделяются на первоначальные и производные. Припервоначальных способах право собственности возникает у собственника впервыеили независимо от прав прежнего собственника на это имущество, а припроизводных оно основано на праве собственности прежнего собственника. Основноеразличие в правовых последствиях этих способов состоит в том, что припроизводном способе сохраняют силу установленные по воле прежнего собственникаобременения права собственности (например, залог), а при первоначальномобременении не переходят на право собственности нового собственника, т.е. онможет получить «лучшее» право собственности, чем то, которое имел прежнийсобственник вещи.
Так, создание новой вещиотносится к числу первоначальных. Указание п. 1 ст. 218 ГК о том, что условиемвозникновения права собственности по этому основанию является создание вешиименно для себя, а не для другого лица, означает, что в результате созданиявещи право собственности в силу закона или договора должно возникнуть именно усоздателя вещи, хотя бы в последующем он и предполагал распорядиться ею путемотчуждения другому лицу. Переработка вещи также относится к первоначальнымспособам возникновения права собственности.
К производным основаниям возникновения права собственностиотносятся сделки по отчуждению имущества в собственность другого лица,наследование, реорганизация юридического лица. Одно из производных основанийвозникновения права собственности выделено в отдельный п. 4 ст. 218 ГК —приобретение права собственности членом потребительского кооператива на частьимущества кооператива, соответствующую его паевому взносу. Здесь моментвозникновения права собственности определен как момент исполнения членомкооператива в полном объеме своей обязанности по уплате паевого взноса вимущество кооператива.
31. Основания прекращенияправа собственности
Основания прекращения правасобственности подразделяются на происходящие по воле собственника (например, врезультате сделок) и независимо от его воли. Последние подразделяются напроисходящие вследствие событий, влекущих прекращение права собственности(например, гибель вещи), и принудительного лишения собственника его имущества(например, реквизиция).
Право собственности прекращаетсяпри отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказесобственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и приутрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренныхзаконом.
Принудительное изъятие усобственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям,предусмотренным законом, производятся: обращение взыскания на имущество пообязательствам; отчуждение имущества, которое в силу закона не можетпринадлежать данному лицу; отчуждение недвижимого имущества всвязи сизъятием участка; выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей,домашних животных; реквизиция; конфискация и др.
Имущество, находящееся в собственности граждан июридических лиц, обращается в государственную собственность (национализация) наосновании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков.
32. Содержание договора,порядок и форма его заключения
Договор считается заключенным,если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнутосоглашение по всем существенным условиям договора. Отсутствие соглашения хотябы по одному из существенных условий не позволяет считать договор заключенным.Существенные условия договора подразделяются на: условия, названныесущественными в законе или иных правовых актах, включая условие о предметедоговора; условия, названные в законе! или иных правовых актах как необходимыедля договоров данного вида; условия, относительно которых по заявлению любой изсторон должно быть достигнуто соглашение.
Если момент заключения договора,т.е. момент достижения соглашения по его существенным условиям, определяетсямоментом получения оферентом акцепта, такой договор называется консенсуальным(например, договор купли-продажи). Если для заключения договора помимосогласования условий необходима передача имущества, такой<sup/>договорназывается реальным (например, договор займа).
Договор признается заключенным вмомент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Совершение лицом,получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнениюуказанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг,выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, еслииное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Договор может быть заключен влюбой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоровданного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключитьдоговор в определенной форме, он считается заключенным после придания емуусловленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма нетребовалась.
Договор в письменной форме может быть заключен путем составленияодного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документамипосредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной илииной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороныпо договору.
33. Изменение и расторжениедоговора
Расторжение договора потребованию одной из сторон возможно только в судебном порядке в случае егосущественного нарушения другой стороной или в иных случаях, установленныхзаконом или договором. Существенным признается нарушение договора одной изсторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степенилишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Односторонний отказ отисполнения договора не требует обращения в суд только в том случае, если такойотказ разрешен законом или договором. Однако следует учитывать, что согласност. 310 ГК односторонний отказ от исполнения обязательства допускается лишь вслучаях, предусмотренных законом, и лишь для обязательства, связанного сосуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, а также идоговором. Поэтому право на односторонний отказ от исполнения договора безобращения в суд может возникнуть на основании договора, если такой договорсвязан с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности.
Изменение и расторжение договора возможны в связи с существеннымизменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.Это является основанием для его изменения или расторжения, если иное непредусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменениеобстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы имизаключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если стороныне достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенноизменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может бытьрасторгнут, а в исключительных случаях изменен судом.
34. Возникновение,реорганизация и ликвидация юридического лица.
Моментом государственнойрегистрации юридического лица определяется момент его создания, т.е. моментвозникновения его правоспособности. Статья 51 ГК предусматриваетнормативно-явочный порядок образования юридических лиц, т.е. такой порядок, прикотором соответствующий регистрирующий орган вправе проверять лишь соответствиепредставляемых для регистрации документов и не должен рассматривать вопрос оцелесообразности создания юридического лица.
Юридическое лицо подлежитгосударственной регистрации в соответствующих органах в порядке, определяемомзаконом о регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации, втом числе для коммерческих организаций — фирменное наименование, включаются вединый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщегоознакомления.
Нарушение установленного закономпорядка образования юридического лица или несоответствие его учредительныхдокументов закону влечет отказ в государственной регистрации юридическоголица, который может быть обжалован в суд.
В зависимости от указания законаюридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора иустава, либо только учредительного договора. В случаях, предусмотренныхзаконом, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, можетдействовать на основании общего положения об организациях данного вида.Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава,утвержденного этим учредителем.
В учредительных документах юридического лица должны определятьсянаименование юридического лица, место его нахождения, порядок управлениядеятельностью юридического лица, а также содержаться другие сведения,предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего вида. Вучредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, ав предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций, должныбыть определены предмет и цели их деятельности.
В учредительном договореучредители обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместнойдеятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участияв его деятельности. Договором определяются также условия и порядокраспределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностьююридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава.
Изменения учредительных документов приобретают силу для третьихлиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленныхзаконом, — с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию,о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) невправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях стретьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.
Реорганизация – СМ. вопрос №7.
Ликвидация юридических лиц
Определяющим признаком такогоспособа прекращения юридического лица, как ликвидация является отсутствиеперехода прав и обязанностей прекращаемого юридического лица к каким-либо инымлицам, т.е. при ликвидации юридического лица правопреемства не происходит.
В зависимости от того,производится ликвидация по воле самого юридического лица или его учредителей,либо помимо нее или вопреки ей, различают добровольную и принудительную видыликвидации.
В порядке добровольнойликвидации юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на тоучредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на которыйсоздано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или спризнанием судом недействительной регистрации юридического лица в связи сдопущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, еслинарушения носят неустранимый характер.
В порядке принудительнойликвидации юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случаеосуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либодеятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыминарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическомосуществлении общественной или религиозной организацией (объединением),благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставнымцелям, а также в иных случаях, предусмотренных ГК.
Решением суда о ликвидацииюридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченныйна ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут бытьвозложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.
Учредители (участники)юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица,назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственнуюрегистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливаютпорядок и сроки ликвидации.
С момента назначенияликвидационной комиссии прекращаются полномочия предусмотренных уставом органовюридического лица. Ликвидационная комиссия и ликвидатор не являютсяпредставителями юридического лица в смысле ст. 182 ГК. Они создаются со специальнойцелью и в установленном законом порядке как временные органы управленияликвидируемого юридического лица.
Ликвидационная комиссия помещаетв органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрацииюридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявлениятребований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев смомента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссияпринимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, атакже письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. Если имеющиесяу ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средстванедостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссияпродает имущество юридического лица с публичных торгов в порядке,установленном для исполнения судебных решений.
Оставшееся после удовлетворениятребований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям(участникам), имеющим вещные права на это имущество или обязательственные правав отношении данного юридического лица, если иное не предусмотрено законом,иными правовыми актами или учредительными документами юридического лица.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическоелицо — прекратившим существование после внесения об этом записи вгосударственный реестр юридических лиц.
35. Признание гражданинабезвестно отсутствующим
Гражданин может быть позаявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если втечение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Приневозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началомисчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое числомесяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения оботсутствующем, а при невозможности установить этот месяц — первое январяследующего года.
Имущество гражданина,признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управленияим передается на основании решения суда лицу, которое определяется органомопеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении,заключаемого с этим органом. Из этого имущества выдается содержание гражданам,которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность подругим обязательствам безвестно отсутствующего. Прекращается заключенный с егоучастием договор поручения, комиссии, в упрощенном порядке расторгается брак сбезвестно отсутствующим и др.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании егобезвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим
Институт объявления гражданинаумершим имеет целью устранение неопределенности в гражданских правоотношениях,неизбежно возникающей в связи с его длительным отсутствием по месту жительства.
Гражданин может быть объявленсудом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребыванияв течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавшихсмертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастногослучая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавшийбез вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим неранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.
Днем смерти гражданина,объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда обобъявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего безвести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основаниепредполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признатьднем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
Объявление гражданина умершимвозможно только в судебном порядке. Этот порядок установлен в ст. 252—256 ГПК.Для объявления гражданина умершим не требуется предварительное признание егобезвестно отсутствующим. Вступившее в силу решение суда властно подтверждаетпрезумпцию смерти гражданина и является основанием наступления соответствующихправовых последствий. Например, вносится соответствующая запись в книгурегистрации актов гражданского состояния, открывается наследство, его браксчитается прекращенным.
Явка или обнаружение местапребывания гражданина, объявленного умершим, опровергает презумпцию егосмерти, поэтому суд отменяет решение об объявлении этого гражданина умершим.Соответствующий порядок установлен в ст. 257 ГПК.
Объявившийся гражданин вправепотребовать возврата лишь того сохранившегося в натуре имущества, котороебезвозмездно перешло к другим лицам после объявления его умершим, заисключением перешедших к добросовестным приобретателям денег и ценных бумаг напредъявителя.
Имущество, перешедшее повозмездным сделкам, может быть истребовано только от недобросовестногоприобретателя. Бремя доказывания недобросовестности приобретателя возлагаетсяна объявившегося гражданина.
Брак гражданина, объявленного умершим, может быть восстановленорганами записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов,если ни один из них не вступил в новый брак (ст. 26 СК).
36. Договор банковскоговклада
Договор банковского вклада(депозитный договор) — соглашение, в силу которого одна сторона (банк),принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нееденежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить процентына нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Предметом договораявляется денежная сумма (вклад), которая может быть внесена как в наличной,так и в безналичной форме.
Договор является реальным,поскольку для его заключения необходима передача вклада банку, возмездным иодносторонне-обязывающим. Вкладчик приобретает право требования к банку овозврате суммы вклада и процентов по нему. Каких-либо обязанностей перед банкому него не возникает, поэтому депозитный договор является односторонне-обязываюшими возмездным. Если в качестве вкладчика в договоре банковского вкладавыступает гражданин, на такой договор распространяются правила о публичномдоговоре. На правоотношения сторон по договору распространяется действиеЗакона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Сторонами договора являются банки вкладчик. Вкладчиком может быть любое юридическое или физическое лицо. Банкдолжен иметь лицензию на совершение банковских операций, предусматривающуюправо на привлечение денежных средств во вклады.
Вклад может быть внесен наусловиях выдачи его по первому требованию вкладчика (вклад до востребования) ина условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочныйвклад). Но независимо от вида вклада банк обязан выдать сумму вклада или еечасть по первому требованию вкладчика. Иное может быть предусмотрено договоромтолько для вкладов, внесенных юридическими лицами. Всякое условие, направленноена ограничение права гражданина-вкладчика на получение вклада по первомутребованию, ничтожно. Договором может быть предусмотрено внесение вкладов наиных условиях их возврата, не противоречащих закону.
Договор банковского вклададолжен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение формы депозитногодоговора влечет его ничтожность. Письменная форма считается соблюденной нетолько при подписании сторонами единого документа, но и в том случае, есливнесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным илидепозитным сертификатом либо иным выданным вкладчику документом, которыйотвечает требованиям законодательства, банковским правилам и обычаям деловогооборота.
Банк обязан возвратить вкладчикусумму вклада с уплатой обусловленных договором процентов. Процентыпредставляют собой плату за пользование заемными средствами, предоставленнымивкладчиком банку. Их размер обычно устанавливается в договоре. Однако в силупринципа возмездности депозитных отношений проценты подлежат уплате в любомслучае, даже если стороны договора не согласовали их размер. В этом случае банкобязан уплатить их в размере, определяемом по тем же правилам, что и вдоговоре займа. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентныеставки по вкладу, если иное не установлено федеральным законом или договором свкладчиком.
У договора банковского вклада сучастием граждан-вкладчиков убанка есть существенная особенность:гражданин-вкладчик, открывший счет в банке, вправе дать последнему поручение оперечислений третьим лицам денежных средств с вклада. Для юридических лиц такаяоперация прямо запрещена п. 3 ст. 834 ГК. Их права ограничиваются возвратомвклада и получением процентов. Все расчеты юридических лиц происходят наосновании заключенного ими договора банковского счета.
45. Договор банковского счета
Договор банковского счета консенсуальныйи, как правило, возмездный и двусторонне-обязывающий.
Стороны договора — банк иклиент. Банк — организация, получившая лицензию на совершение банковскихопераций.
В соответствии с существующимибанковскими правилами клиентом может быть любое юридическое лицо илигражданин-предприниматель.
Основное содержание договора —обязанность банка принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту(владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента оперечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении другихопераций по счету.
Банк вправе использоватьимеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиентабеспрепятственно распоряжаться этими средствами, и не вправе определять иконтролировать использование денежных средств клиента и устанавливать другие непредусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его правараспоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Обязанности клиента — соблюдать правила, предусмотренныебанковскими правилами и договором, в том числе оплачивать услуги банка посовершению операций с денежными средствами, находящимися на счете.
37. Договор складскогохранения
По договору складского хранениятоварный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары,переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить их всохранности. Товарным складом признается организация, хранящая товары вкачестве предпринимательской деятельности и оказывающая связанные с хранениемуслуги.
Товарный склад признаетсяскладом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданногоэтой коммерческой! организации разрешения (лицензии) вытекает, что она обязанаприниматьтовары на хранение от любого товаровладельца. Договорскладского хранения, заключаемый товарным складом общего пользования,признается публичным договором.
Письменная форма договораскладского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятиетовара на склад удостоверены складским документом.
В договоре складского храненияхранителем является специальный субъект — товарный склад, т.е. организация,хранящая товары в качестве предпринимательской деятельности. Такой договорявляется консенсуальным. Предмет этого договора — деятельность по хранениютовара, т.е. предназначенных для продажи вещей.
Товарный склад в подтверждениепринятия товаров на хранение выдает один из следующих документов: двойноескладское свидетельство; простое складское свидетельство; складскую квитанцию.
Оба вида складских свидетельствявляются ценными бумагами. Ценной бумагой является не только само двойноескладское свидетельство, но и каждая из его двух частей — складскоесвидетельство и залоговое свидетельство (варрант), могущих отделяться ииспользоваться независимо друг от друга.
Складская квитанция являетсяраспиской в принятии товара на хранение. Залог складского свидетельства — залогтовара, право возврата которого оно удостоверяет.
Право распоряжения товаромвозникает в полном объеме лишь у обладателя обеих частей двойного складскогосвидетельства. Обладатель только складского свидетельства не имеет праватребовать вьдачи товара со склада, хотя может отчуждать этот товар.Приобретение складского свидетельства без варранта создает для приобретателяпрезумпцию обременения товара правами третьего лица (залогодержателя).
Держатель только складскогосвидетельства имеет право залога на товар, которое ограничено размерамивыданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему.
Последствием выдачи товарным складомзаложенного товара без возврата залогового свидетельства и без внесения суммыобеспеченного им долга является наступление ответственности товарного складаза платеж этой суммы основным должником. В этом случае положение товарногосклада аналогично положению поручителя, который отвечает по основномуобязательству солидарно с должником.
Простое складское свидетельствоявляется ценной бумагой на предъявителя. Оно передается путем вручения.
Хранение в ломбарде, банке,гостинице. Секвестр
Договор хранения в ломбардевещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором. Заключениедоговора хранения в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом поклажедателюименной сохранной квитанции. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателяза свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме м оценки.
Если вещь, сданная на хранение вломбард, не востребована поклажедателем в обусловленный соглашением с ломбардомсрок, ломбард обязан хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за этоплаты, предусмотренной договором хранения.
По истечении этого сроканевостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке, установленном дляреализации заложенного имущества. Из суммы, вырученной от продажиневостребованной вещи, погашаются плата за ее хранение и иные причитающиесяломбарду платежи. Остаток суммы возвращается ломбардом поклажедателю.
Банк может принимать на хранениеценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другиеценности, в том числе документы. Заключение договора хранения ценностей в банкеудостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа,предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностейпоклажедателю.
В качестве хранилища дляценностей может предоставляться как целый сейф, так и его отдельная ячейка, атакже просто изолированное помещение в банке. ГК предусматривает два способахранения ценностей в банке: хранение ценностей с использованием поклажедателемохраняемого банком сейфа; хранение ценностей с предоставлением поклажедателюохраняемого банком сейфа.
В обоих случаях клиентупредоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа.Для этого ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющаяидентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиентана доступ к сейфу и его содержимому. Условиями договора может бытьпредусмотрено право клиента работать с ценностями, хранимыми в индивидуальномсейфе.
Различие между двумя указаннымиспособами хранения ценностей состоит в том, что по договору хранения ценностейв банке с использованием клиентом сейфа банк принимает от клиента ценности,которые должны храниться в сейфе, контролирует их помещение клиентом в сейф иизъятие из сейфа и после изъятия возвращает их клиенту, а по договору храненияценностей в банке с предоставлением клиенту сейфа банк обеспечивает клиентувозможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либоконтроля, в том числе и со стороны банка. Такой договор может быть заключен какс условием ответственности банка за содержимое сейфа, так и без такого условия.К договору о предоставлении сейфа в пользование другому лицу безответственности банка за его содержимое применяются правила о договоре аренды.
Ответственность гостиницы какхранителя за сохранность вещей, внесенных постояльцем в гостиницу (заоговоренными в п. 1 ст. 925 ГК изъятиями), наступает без особого соглашения обэтом между гостиницей и постояльцем.
В отношении ценных вещейответственность гостиницы наступает в случае принятия их гостиницей на хранениеили помещения их постояльцем в предоставленный гостиницей индивидуальный сейф.В случае несохранности ценностей, помещенных в индивидуальный сейф, на гостиницувозлагается бремя доказывания невозможности доступа к сейфу кого-либо кромесамого постояльца-поклажедателя либо наступления такой возможности вследствиенепреодолимой силы.
Объявление гостиницы онепринятии на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев являетсяничтожным и не влечет юридических последствий.
Под секвестром понимаетсяхранение вещей, являющихся предметом спора. Секвестр может быть договорным илисудебным. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возникспор о праве на вещь, передают ее третьему лицу, принимающему на себяобязанность по разрешении спора возвратить вещь тому лицу, которому она будетприсуждена по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц.
Судебный секвестр имеет место вслучае, когда вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькимилицами, передается на хранение в порядке секвестра по решению суда.
Хранение в порядке секвестра предполагается возмездным.
38. Договор хранения
По договору хранения однасторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. В договоре хранения, вкотором хранителем является коммерческая организация либо некоммерческая организация,осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональнойдеятельности (профессиональный хранитель), может быть предусмотрена обязанностьхранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договоромсрок.
Договор хранения, по общемуправилу, реальный, двусторонне-обязываюший, может быть как возмездным, так ибезвозмездным. Стороны договора хранения — хранитель и поклажедатель.
Предметом обычного договорахранения является индивидуально-определенная вещь.
Договор хранения с участиемпрофессионального хранителя может быть консенсуальным, однако обязанностихранителя принять вещь на хранение не корреспондирует его право требовать отпоклажедателя передачи вещи на хранение.
Форма реального договорахранения определяется по общим правилам ст. 161 ГК. Для консенсуальногодоговора хранения обязательна письменная форма, ее несоблюдение влечетнедопущение ссылки на свидетельские показания, кроме подтверждениясвидетельскими показаниями факта передачи веши на хранение при чрезвычайных обстоятельствах,а также спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращеннойхранителем.
В случаях, прямо предусмотренныхдоговором хранения, принятые на хранение веши одного поклажедателя могутсмешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей (хранение собезличением). Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонамиколичество вещей того же рода и качества.
Предусмотренное в ст. 890 ГКхранение вещей с обезличением считается «неправильным» хранением, посколькуздесь хранитель не несет типичной для договора хранения обязанности обеспечитьсохранность и возврат именно той вещи, которая передана ему на хранение.Представляется, что при хранении вещей с обезличением по-клажедателиприобретают право общей долевой собственности на сохраняемое имущество.
Как правило, поклажедательпередает хранителю вещь во владение без предоставления последнему правапользования ею.
Основания ответственностиобычного хранителя за утрату, недостачу или повреждение вещи определяются поправилам ст. 401 ГК. Профессиональный хранитель освобождается отответственности при возникновении ущерба вследствие обстоятельствнепреодолимой« силы, либо свойств вещи при отсутствии вины хранителя, илиумысла* или грубой неосторожности поклажедателя. Наличие этих обстоятельствдолжно быть доказано хранителем. Простая неосторожность поклажедателя неосвобождает хранителя от ответственности.
В случае утраты, недостачи или повреждения вещей привозмездном хранении убытки подлежат возмещению в полном объеме, а прибезвозмездном — в размере реального ущерба.
39. Договоры возмездногооказания услуг: понятие, виды, правовое регулирование
По договору возмездного оказанияуслуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершитьопределенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик —оплатить эти услуги.
Договор возмездного оказанияуслуг консенсуальный, возмездный, двусторонне-обязывающий. Стороны договоравозмездного оказания услуг — заказчик и исполнитель. По правовой природедоговор нозмездного оказания услуг сходен с договором подряда. Различие состоитв предмете договора, каковым в договоре возмездного оказания услуг являетсядеятельность, основная цель которой не направлена на создание овеществленногорезультата. Хотя такой результат и может возникать, его создание в договоревозмездного оказания услуг никогда не является самостоятельным предметомтакого договора и всегда подчинено основной его цели.
Если иное не предусмотренодоговором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.
Как заказчик, так и исполнитель вправе в одностороннемпорядке отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг. Различиесостоит в условиях отказа: заказчик обязан возместить исполнителю лишьфактически понесенные последним расходы, а исполнитель — возместить заказчикупонесенные убытки в полном объеме (п. 2 ст. 15, ст. 393 ГК).
В силу сходства правовой природыдоговора подряда с договором возмездного оказания услуг ГК предусматриваетсубсидиарное применение к этому договору ряда общих положений о договореподряда<sup/>и договоре бытового подряда.
Нормы гл. 39 ГК о возмездном оказании услуг применяются кдоговорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских,консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическомуобслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам,предусмотренным гл. 37, 38, 40, 41, 44—47, 49,1 51, 53 ГК.
Пари представляет собойспециальный вид игры, в котором участники делают противоположные друг другупрогнозы относительно наступления определенного события, которое не связано сволей и действиями участников. В других видах игр участники могут своимидействиями способствовать наступлению определенного результата.
Неодобрительное отношениезаконодателя к организации игр и пари и участию в них выразилось внепредоставлении судебной защиты требованиям граждан и юридических лиц,связанных с проведением игр и заключением пари. Видимо, законодатель несчитает оправданным имущественный риск, если он не связан с созданием объектовгражданского оборота и обменом ими. Общее правило относительно игр и париустановлено в ст. 1062 ГК: требования граждан и юридических лиц, связанные сорганизацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите.
Исключением из этого общегоправила являются требования лиц, участвовавших в играх или пари под влияниемобмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя сорганизатором игр или пари, а также требования, предъявленные к организаторуигры в случаях, когда организаторами игр выступают специальные субъекты —Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, а также лица,получившие от уполномоченного государственного или муниципального органаразрешение (лицензию) на проведение игр.
В этих случаях договор об игреоформляется выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа.Предложение о заключении договора об участии в игре должно включать условия осроке ее проведения, порядке определения и размере выигрыша. Это предложениеадресовано неопределенному кругу лиц и является публичной офертой.
После определения результатов игры у ее организаторавозникает обязанность в течение определенного условиями проведения игр срокавыплатить лицам, которые в соответствии с этими условиями признаны выигравшими,выигрыш в предусмотренных условиями проведения игр размере и форме (денежнойили в натуре). Если срок выплаты выигрыша в условиях не указан, то выплатадолжна быть произведена не позднее десяти дней с момента определения результатовигр.
40. Неустойка как способобеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки
Неустойкой признается определеннаязаконом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатитькредитору в случае
неисполнения или ненадлежащегоисполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Потребованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение емуубытков.
По своей сути, неустойкапредставляет собой заранее согласованные сторонами убытки, поэтому кредитор,требуя уплаты неустойки, не обязан доказывать ни сам факт причинения емуубытков, ни их размер. Неустойка — не только способ обеспечения обязательства,но и форма имущественной ответственности, поэтому взыскание неустойки требуетналичия оснований ответственности.
Существуют два вида неустойки —штраф и пеня. Штраф устанавливается в виде однократно взыскиваемой определеннойили определимой суммы, а пеня устанавливается в качестве обеспечительной мерына случай длящегося неисполнения и взыскивается пропорциональнопродолжительности просрочки.
По основаниям ее установлениянеустойка может быть законной и договорной. Размер законной неустойки можетбыть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает, однакоуменьшен он быть не может.
Если законом или договором непредусмотрено иное, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой(зачетная неустойка). Однако законом или договором могут быть предусмотреныслучаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков (исключительнаянеустойка); когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки(штрафная неустойка); когда по выбору кредитора могут быть взысканы либонеустойка, либо убытки (альтернативная неустойка).
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменнойформе независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменнойформы влечет недействительность соглашения о неустойке.
Поручительство
По договору поручительствапоручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнениепоследним его обязательства полностью или в части.
Договор поручительства являетсяконсенсуальным и односторон-не-обязывающим. Он может быть как возмездным, так ибезвозмездным. Стороны договора — поручитель и кредитор по основномуобязательству. Предмет договора поручительства — обеспечение существующего илимогущего возникнуть в будущем требования. Поручителем может быть гражданин, атакже юридическое лицо, если это не противоречит его специальнойправоспособности.
Договор поручительства долженбыть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечетнедействительность договора поручительства.
Согласно п. 1 ст. 363 ГКответственность поручителя и основного должника перед кредитором являетсясолидарной, но законом или договором может быть предусмотрена субсидиарнаяответственность поручителя. Объем ответственности поручителя равен объемуответственности должника.
Ответственность совместныхпоручителей является, как правило, солидарной, в том числе и в случае, когда поотношению к обязательству основного должника она является субсидиарной.
Поручитель, исполнившийобязательство должника, приобретает право регресса к должнику в объемевыполненного исполнения, а также право на возмещение понесенных им убытков приналичии оснований ответственности должника за неисполнение основного обязательства.
Поручительство прекращается спрекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этогообязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятныепоследствия для поручителя, без согласия последнего. Поручительство прекращаетсяс переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительствомобязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за новогодолжника, а также если кредитор отказался принять надлежащее исполнение,предложенное должником или поручителем.
Поручительство прекращается также по истечении указанного вдоговоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок неустановлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступлениясрока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит искак поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и неможет быть определен, либо этот срок определен моментом востребования,поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю втечение двух лет со дня заключения договора поручительства. Указанные годичныйи двухгодичный сроки являются пресекательными, поэтому ним не применяютсяправила о перерыве, восстановлении и приостановлении сроков исковой давности.
Удержание и задаток какспособы обеспечения исполнения обязательств
Существо удержания состоит втом, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должникулибо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срокобязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с неюиздержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующееобязательство не будет исполнено.
Удержанием веши могутобеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи иливозмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства,стороны которого действуют как предприниматели.
В общем случае удержание обеспечивает надлежащее исполнениедолжником денежного обязательства по возмещению связанных с вещью издержек илиоплате веши, которая принадлежит должнику и подлежит передаче ему. Если стороныобязательства — предприниматели, то удержанием может обеспечиваться надлежащееисполнение любого обязательства.
Право удержания сохраняется вслучае перехода права на вещь к | третьему лицу. Это право удержания возникаетнепосредственно на •] основании закона, однако договором стороны могут изменитьсодер-1 жание этого права или исключить возможность его возникновения.
Требования кредитора,удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке,предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.
Задаток — способ обеспеченияобязательств, связанный с передачей кредитору по основному обязательствуденежной суммы, являющейся предметом соглашения о задатке.
Задаток имеет следующие функции:
аванс в счет причитающихся поосновному договору платежей;
доказательство заключенияосновного договора;
обеспечение исполнения основногодоговора.
Отличие задатка от аванса —отсутствие у аванса доказательствен-1 ной и обеспечительной функций.
Форма соглашения о задатке —простая письменная независимо от суммы задатка. Последствие ее несоблюдения —недопущение свидетельских показаний в случае спора. В случае сомненияотноситель-! но того, является ли уплаченная в счет причитающихся по договоруплатежей денежная сумма задатком или авансом, она предполагается: авансом,если не доказано обратное.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшаязадаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственнасторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную суммузадатка.
41. Стахование Основаниями возникновения страхового правоотношения могутбыть закон или договор. Договорное страхование может быть имущественным илиличным. Договор страхования возмездный, двусторон-не-обязывающий и, по общемуправилу, реальный.
Стороны договора — страховательи страховщик. Страхователем может быть гражданин или юридическое лицо,страховщиком — организация, имеющая лицензию на страховую деятельность.
Участником страховогоправоотношения наряду со страхователем может быть также выгодоприобретатель,т.е. лицо, управомоченное на получение страховой выплаты при наступлениистрахового случая, и застрахованное лицо — гражданин, жизнь или здоровьекоторого застрахованы по договору личного страхования или страхования ответственности.
Перестрахование представляетсобой разновидность страхования предпринимательского риска страховщика. Рисквыплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себястраховшикомв по договору страхования, может быть им застрахован полностью иличастично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному Я последнимдоговору перестрахования.
При перестрахованииответственным перед страхователем по основному договору страхования за выплатустрахового возмещения или страховой суммы остается страховщик по этомудоговору. Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоровперестрахования.
Договор личного страхования
По договору личного страхованиястраховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию),уплачиваемую страхователем, выплатить единовременно или выплачивать периодическиобусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизниили здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления вего жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая). Правона получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключендоговор.
Объектами страхования подоговору личного страхования являются жизнь и здоровье страхователя илизастрахованного лица. Договор личного страхования считается заключенным впользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качествевыгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного подоговору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателямипризнаются наследники застрахованного лица.
Договор личного страхования впользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том числе в пользу неявляющегося застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь списьменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласиядоговор является оспоримой сделкой и может быть признан недействительным поиску застрахованного лица, а в случае его смерти — по иску его наследников.
Договор имущественногострахования
По договору имущественного страхованиястраховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) принаступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместитьстрахователю или выгодоприобретателю причиненные вследствие этого событияубытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественнымиинтересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределахопределенной договором суммы (страховой суммы).
По договору имущественногострахования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественныеинтересы: риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенногоимущества (страхование имущества); риск ответственности по обязательствамвозникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу другихлиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам(страхование гражданской ответственности); риск убытков от предпринимательскойдеятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателяили изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателяобстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов (страхованиепредпринимательского риска).
Обязательным условием действительности договора страхования имуществадолжно быть наличие у страхователя или выгодоприобретателя законного интересав сохранении этого имущества. Несоблюдение данного условия влечет ничтожностьдоговора страхования. I
Выгодоприобретателем по договорустрахования риска ответственности за причинение вреда всегда считаетсяпотерпевший. Однако право на непосредственное предъявление требований кстраховщику возникает у потерпевшего только в случае обязательного страхованиялибо в случаях, если такая возможность предусмотрена договором страхования. Востальных случаях право предъявления требований к страховщику принадлежитстрахователю или застрахованному им лицу. I
Возможность страхования рискаответственности за нарушение договора должна быть специально предусмотреназаконом, при этом застрахован может быть риск ответственности только самогострахователя. Договор страхования ответственности по договору иного, кроместрахователя, лица является ничтожной сделкой. Выгодоприобретателем по такомудоговору страхования всегда является другая сторона по основному договору.
Предпринимательский риск — рискубытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательствконтрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполученияожидаемых доходов. Риск возникновения у предпринимателя убытков по его винестрахованию не подлежит.
По договору страхованияпредпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский рисктолько самого страхователя и только в его пользу. Нарушение правила обобязательном совпадении в договоре страхования предпринимательского риска водном лице страхователя и застрахованного субъекта влечет ничтожностьдоговора страхования. Последствием нарушения правила о совпадении в одном лицестрахователя и выгодоприобретателя не влечет ничтожностидоговора — в этом случае договор считается заключением в пользу самогострахователя.
42. Договор поручения
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершитьот имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридическиедействия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникаютнепосредственно у доверителя.
Договор порученияконсенсуальный, двусторонне-обязываюший и, по общему правилу, безвозмездный.Стороны договора поручения — доверитель и поверенный. В качестве доверителя иповеренного могут выступать как физические, так и юридические лица. Предметдоговора поручения — юридические действия, которые должны быть определены вдоговоре поручения. Договор поручения служит основанием возникновения уповеренного полномочия, в силу которого в результате совершения повереннымюридических действия соответствующие этим действиям права и обязанностивозникают, изменяются или прекращаются непосредственно у доверителя.
Договор поручения, по общемуправилу, является безвозмездным. Возмездность договора должна быть прямоустановлена в законодательстве или договоре. Если договор поручения связан сосуществлением его сторонами или одной из них предпринимательской деятельности,то такой договор поручения предполагается возмездным, однако размервознаграждения не относится к числу существенных условий договора.
Условия действительностиуказаний доверителя — их правомерность, осуществимость и конкретность.Указания доверителя, не отвечающие этим критериям, не влекут юридическихпоследствий.
Отступление от указанийдоверителя без его согласия может быть обусловлено лишь интересами доверителя.Обязанность уведомления доверителя о допущенных отступлениях является дляобычного поверенного императивной. Для поверенного, действующего в качествекоммерческого представителя, она установлена диспозитивно и может бытьустранена договором.
Соглашение, направленное на ограничение прав доверителя илиповеренного соответственно на отмену поручения или на отказ от поручения,является ничтожной сделкой.
Договор комиссии
По договору комиссии однасторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) завознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счеткомитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретаетправа и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван всделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнениюсделки.
Договор комиссии консенсуальный,возмездный и двусторонне-обязывающий. Его стороны — комитент и комиссионер.
Предмет договора — совершениекомиссионером сделок по поручению комитента и за его счет. В отличие отповеренного в договоре поручения, комиссионер действует от своего имени,поэтому приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной им стретьим лицом.
Размер комиссионноговознаграждения комиссионера и дополнительного вознаграждения за делькредере(ручательство за исполнение сделки третьим лицом) не является существеннымусловием договора комиссии.
Комиссионер принимает на себяисполнение комиссионного поручения за свой риск, который состоит в том, чтоесли исполнение договора комиссии оказалось невозможным по не зависящим от комитентапричинам, комиссионер не сохраняет права на комиссионное вознаграждение ивозмещение понесенных расходов.
Одним из критериев надлежащегоисполнения комиссионного поручения является исполнение его на наиболеевыгодных для комитента условиях. По общему правилу, комиссионер не отвечаетперед комитентом за неисполнение третьим лицом заключенной комиссионеромсделки. Исключение из этого правила представляет собой принятие комиссионеромделькредере, а также непроявление им необходимой осмотрительности в выборе третьеголица. Факт неосмотрительности комиссионера должен быть доказан комитентом.
Отступление комиссионера отуказаний комитента правомерно лишь при условии необходимости такого отступлениядля обеспечения интересов комитента и невозможности получения от него предварительногосогласия на такое отступление. Если в качестве комиссионера выступает субъектпредпринимательской деятельности, договором может быть установлено освобождениеего от необходимости получения предварительного согласия комиссионера. В иныхслучаях условие договора о предоставлении комиссионеру права отступать отуказаний комитента без предварительного запроса ничтожно.
По общему правилу, заключениедоговора субкомиссии допустимо, если это прямо не запрещено договоромкомиссии. Ответственным перед комитентом остается основной комиссионер.Вступление комитента в непосредственные отношения с субкомиссионером допустимотолько с согласия комиссионера.
Веши, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенныекомиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
Комитент обязан освободитькомиссионера от обязанностей, принятых им на себя перед третьим лицом.Неисполнение комитентом этой обязанности влечет возникновение у комиссионераправа требо» вать от комитента возмещения причиненных таким неисполнениемубытков.
Комитент вправе отказаться от договора комиссии (как снеопределенным, так и с определенным сроком действия) в одностороннем порядке.Комиссионер не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договоракомиссии, заключенного на определенный срок.
Агентский договор
Сторонами агентского договораявляются принципал и агент. По агентскому договору агент обязуется завознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия отсвоего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.Агентский договор является возмездным, консенсуальным идвусто-ронне-обязывающим.
Предмет агентского договорашире, чем предметы договоров комиссии и поручения. Если предметом договоракомиссии является совершение комиссионером сделок (п. 1 ст. 990 ГК), апредметом договора поручения — совершение поверенным не только сделок, но ииных юридических действий (п. 1 ст. 971 ГК), то статус агента предполагаетсовершение им не только юридических, но и фактических действий (выполнениеработы, оказание услуги).
Агент всегда действует попоручению принципала. Но при этом, в зависимости от условий агентскогодоговора, он может действовать либо от своего имени, как комиссионер в договорекомиссии, либо от имени принципала — как поверенный в договоре поручения.
По сделке, совершенной агентом стретьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права истановится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступилс третьим лицом в непосредственные отношения по ее исполнению. По сделке,совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права иобязанности возникают непосредственно у принципала. 1 Агентский договорподчиняется обшим правилам о форме сделок. Если агентский договор заключен вписьменной форме и в нем предусмотрены общие полномочия агента на совершениесделок от имени принципала, то в отношениях с третьими лицами принципа.'! невправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не
докажет, что третье лицо зналоили должно было знать об ограничении полномочий агента. Под предоставлениемобщих полномочий следует понимать предоставление агенту права совершать любыесделки от имени принципала, руководствуясь не его конкретными указаниями, алишь общим смыслом агентского договора.
Агентский договор может бытьзаключен как на определенный, так и на неопределенный срок, т.е. безопределения срока окончания его действия. Если срок окончания действияагентского договора не определен, то любая из сторон договора вправе водностороннем порядке отказаться от его исполнения, и в этом случае агентскийдоговор прекращается. Напротив, если агентский договор заключен наопределенный срок, то он не может быть расторгнут в одностороннем порядке ниодной из сторон, и в этом одно из его существенных отличий от договоровкомиссии и поручения.
Существенное значение дляиспользования агентского договора в предпринимательской деятельности имеет ст.1007 ГК, которая предусматривает возможность ограничения агентским договоромправ принципала и агента по вступлению в аналогичные отношения с другимилицами.
Если иное не предусмотреноагентским договором, агент вправе в целях исполнения договора заключитьсубагентский договор с другим лицом. При этом он остается ответственным передпринципалом за действия субагента.
Помимо упомянутого выше случая отказа одной из сторон от исполнениядоговора с неопределенным сроком, агентский договор прекращается также вслучаях смерти агента либо признания его недееспособным, ограниченнодееспособным, безвестно отсутствующим, несостоятельным (банкротом).
43. Исполнение обязательств:понятие и принципы
По своей правовой природедействия по исполнению обязательств являются сделками, поскольку направлены напрекращение существующих обязательств.
В ст. 309 ГК установлен принципобязательности надлежащего исполнения обязательств и сформулированы критерии,которым] должно соответствовать такое исполнение: в первую очередь, условия!обязательства и требования законодательства; при их отсутствии — обычаиделового оборота или иные обычно предъявляемые требования. Поскольку, согласност. 5 ГК, обычай делового оборота может I регулировать лишьотношения, связанные с предпринимательской деятельностью, указание в ст. 309 ГКна иные обычно предъявляемые требования позволяет оценивать исполнениеобязательств, не связанных с предпринимательской деятельностью.
По общему правилу, одностороннийотказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условийнедопустимы и не влекут юридических последствий в виде прекращения илиизменения) обязательства. Отступление от этого правила возможно только на основаниизакона, а в отношениях между субъектами предпринимательской деятельности —также и соглашения между ними.
Предмет, способ и местоисполнения обязательства
Предметом обязательства являетсядействие или воздержание от действия.
Как правило, кредитор вправе непринимать исполнение обязательства по частям. Однако это правило имеетдиспозитивный характер и может быть изменено соглашением сторон. Право должникаосуществлять исполнение по частям может следовать также из указаний закона,обычаев делового оборота или существа обязательства.
Кредитор обязан предъявитьдолжнику доказательства, идентифицирующие его в качестве кредитора. Непредъявивший соответствующего требования должник в случае исполнения в адресненадлежащего лица несет риск наступления ответственности перед кредитором заненадлежащее исполнение обязательства.
По общему правилу, допустимовозложение исполнения обязательства на третье лицо. Если недопустимость такоговозложения не следует из законодательства либо условий или существа обязательства,кредитор обязан принять исполнение от третьего лица.
Должнику, обязанному передатькредитору одно или другое имущество либо совершить одно из двух или несколькихдействий (альтернативное обязательство), принадлежит право выбора, если иззакона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. Еслиобязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения илипериод времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательствоподлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределахтакого периода. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок егоисполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должнобыть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.
Обязательство, не исполненное вразумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определенмоментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дняпредъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполненияв другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условийобязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
В обязательствах, не связанных сосуществлением обеими его сторонами предпринимательской деятельности,действует презумпция допустимости досрочного исполнения обязательства. Вобязательствах, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательскойдеятельности, действует презумпция недопустимости досрочного исполненияобязательства.
Если место исполнения неопределено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует изобычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно бытьпроизведено:
по обязательству передать земельный участок, здание,сооружение или другое недвижимое имущество — в месте нахождения имущества; пообязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему егоперевозку, — в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки егокредитору;
по другим обязательствампредпринимателя передать товар или иное имущество — в месте изготовления илихранения имущества,! если это место было известно кредитору в моментвозникновения обязательства;
по денежному обязательству — вместе жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а есликредитором является юридическое лицо, — в месте его нахождения в моментвозникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательстваизменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника, — вновом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением! на счет кредиторарасходов, связанных с переменой места исполнения;
по всем другим обязательствам — в месте жительствадолжника, если должником является юридическое лицо, — в месте его нахождения.
44. Договор безвозмездногопользования
По договору безвозмездногопользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать илипередает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, вкаком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленномдоговором.
Договор ссуды безвозмездный, онможет быть консенсуальным и двусторонне-обязывающим, либо реальным иодносторонне-обязыва-ющим. Стороны договора ссуды — ссудодатель и ссудополучатель.Объектом договора ссуды является индивидуально-определенная вещь.
В силу сходства договора ссуды идоговора аренды, каждый из которых представляет собой договор о передачеиндивидуально-определенной вещи во временное пользование (первый — на возмезднойоснове, а второй — на безвозмездной), к договору ссуды применяется ряд общихположений об аренде.
Коммерческая организация невправе передавать имущество в безвозмездноепользование лицу,являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органовуправления или контроля.
Если ссудодатель не передаетвещь ссудополучателю, последний вправе потребовать расторжения договорабезвозмездного пользования и возмещения понесенного им реального ущерба.
Субъективной стороной основанийответственности ссудодателя > за недостатки объекта ссуды являются умыселили грубая неосторожность. Заведомая осведомленность ссудополучателя онедостатках!
веши или неосторожность,проявленная им во время осмотра или проверки вещи при заключении договора илипередаче вещи, освобождает ссудодателя от ответственности за недостатки вещи.
По общему правилу, обязанностьтекущего и капитального ремонта вещи лежит на ссудополучателе.
В изъятие из общего правила ст.210 ГК, согласно которому риск случайной гибели или случайного повреждения вещинесет ее собственник, в договоре ссуды этот риск возлагается нассудополучателя. Риск ссудополучателя состоит в обязанности за свой счетвосстановить первоначальное состояние вещи в случае ее повреждения иливозместить ссудодателю стоимость вещи в случае ее утраты.
Как правило, за вред, причиненный третьему лицу врезультате использования вещи, отвечает ссудодатель. Причинение вреда вследствиеумысла или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта вещьоказалась с согласия ссудодателя, освобождает ссудодателя от ответственности,однако бремя доказывания этих обстоятельств лежит на ссудодателе.
45. Действия в чужом интересебез поручения
Условиями правомерности действийв чужом интересе являются: наличие угрозы непротивоправным интересам другоголица, которую само такое лицо по обстоятельствам дела не в состоянии предотвратить;очевидная польза для заинтересованного лица совершаемых действий; соответствиеэтих действий действительным или вероятным намерениям заинтересованного лица;проявление при совершении таких действий необходимой заботливости иосмотрительности.
Невыполнение обязанностиуведомления заинтересованного лица о начале совершения действий в его интересахпри наличии возможности сделать такое уведомление лишает дальнейшее совершениетаких действий признака правомерности и тождественно совершению действий посленеодобрения их заинтересованным лицом.
По общему правилу, послеполучения сообщения от заинтересованного лица о неодобрении действий в его интереседальнейшие действия утрачивают статус действий в чужом интересе и не влекутвозникновения соответствующих действиям в чужом интересе прав и обязанностей.
Лицу, правомерно действовавшемув чужом интересе, возмещается понесенный им реальный ущерб. Право такого лицана возмещение реального ущерба не зависит от результата его действий. Еслитакие действия были направлены на предотвращение ущерба имуществу заинтересованноголица, размер подлежащего возмещению реального ущерба ограничен стоимостью имущества.
Как правило, право навознаграждение за действия в чужом интересе не возникает. Условиемвозникновения такого права в силу закона, обычая делового оборота или договораявляется положительный результат действий в чужом интересе.
Если действия в чужом интересе заключаются в совершениисделки с третьим лицом, то для перехода к заинтересованному лицу прав иобязанностей по такой сделке необходимо его прямое одобрение этой сделки иотсутствие возражений со стороны третьего лица против замены лица в обязательстве.В данном случае молчание третьего лица рассматривается как выражение имсогласия на перевод долга на заинтересованное лицо.
Публичное обещание награды.Публичный конкурс
Лицо, объявившее публично овыплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды)тому, кто выполнит указанное в объявлении правомерное действие в указанный внем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершилсоответствующее действие, в частности отыскал утраченную вешь или сообщил лицу,объявившему о награде, необходимые сведения.
Публичное обещание о выплатенаграды является односторонней сделкой. Ее односторонний характер следует изтого, что обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершеноли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимоот него.
Обещание выплатить наградудолжно быть адресовано неопределенному кругу лиц и позволять установить лицо,давшее такое обещание. Награда может заключаться в денежной сумме или иномимуществе. Действие, за которое обещана награда, должно быть правомерным.
Право на получение наградыприобретает лицо, первым совершившее соответствующее действие, а в случаевыполнения требуемого действия более чем одним лицом одновременно илиневозможности установить того, кто совершил это действие первым, наградаделится между управомоченными лицами поровну.
По общему правилу, публичноеобещание награды может быть отменено. Условием недопустимости отмены обещаниянаграды является одно из следующих обстоятельств: недопустимость отказа отобещания указана в самом объявлении или явным образом вытекает из него; вобъявлении предоставлен определенный срок для совершения действия; указанное вобъявлении действие уже выполнено хотя был одним лицом.
Последствием отмены публичногообещания награды является возникновение у лица, сделавшего объявление,обязанности возместить лицам, уже предпринявшим в связи со сделаннымобъявлением определенные действия, но еще не достигшим требуемого результата, понесенныеими в связи с этим расходы в пределах суммы награды.
Публичный конкурс, как ипубличное обещание награды, является односторонней сделкой. Отличие конкурса отпубличного обещания награды состоит в том, что награда здесь обещана не томулицу, которое совершит требуемое действие первым и, может быть, единственным,как в случае обещания награды, а тому, кто будет признан совершившим этодействие лучше других. Поэтому при одном участнике конкурс признаетсянесостоявшимся. Кроме того, для публичного конкурса необходима направленностьтребуемого действия на достижение общественно полезных целей.
Публичный" конкурс можетбыть открытым, когда предложение организатора конкурса участвовать в немобращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных средствахмассовой информации, либо закрытым, когда предложение участвовать в конкурсенаправляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса. Открытыйконкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников,когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших внем участвовать.
Объявление о публичном конкурседолжно содержать по крайней мере условия, предусматривающие существо задания,критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, сроки порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и срокиобъявления результатов конкурса.
Лицо, объявившее публичныйконкурс, вправе изменить его условия или отменить конкурс только в течениепервой половины установленного для представления работ срока. При этомизвещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть сделано тем жеспособом, каким конкурс был объявлен.
Правомерное изменение условий конкурса или его отменавлечет возникновение у организатора конкурса обязанности возместить расходы,понесенные любым лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работудо того, как ему стало или должно было стать известно об изменении условийконкурса и о его отмене. Бремя доказывания обстоятельств, освобождающих отобязанности возмещения расходов, лежит на организаторе конкурса.
46. Договор доверительногоуправления имуществом
По договору доверительногоуправления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другойстороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество вдоверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим имуществомв интересах учредителя управления или указанного| им лица (выгодоприобретателя).
Договор доверительногоуправления имуществом реальный, по общему правилу, безвозмездный иодносторонне-обязываюший, хотя в предусмотренном договором случае может бытьвозмездным и в силу этого двусторонне-обязываюшим. Стороны договора —учредитель управления, являющийся собственником передаваемого в доверительноеуправление имущества, и доверительный управляющий. Предмет договорадоверительного управления имуществом — юридические и фактические действиядоверительного управляющего в отношении переданного в управление имущества.Срок действия договора доверительного управления имуществом является одним изего существенных условий.
Управление имуществом можетосуществляться как в интересах учредителя управления, так и в интересахуказанного, им выгодоприобретателя.
Сделки с переданным вдоверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает отсвоего имени, указывая, что он действует в качестве такого управляющего. Этоусловие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующихписьменного оформления, другая сторона информирована об их совершениидоверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах послеимени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».
Действия, совершенные доверительнымуправляющим в отноше- | нии третьих лиц без указания на свой статус, считаютсясовершенными им не в качестве доверительного управляющего и порождают правовыепоследствия только для него самого, но не для учредителя управления и егоимущества.
Объектами доверительногоуправления могут быть любые объекты гражданских прав, могущие иметь денежнуюоценку и быть пред-; метом гражданского оборота, за исключениемденег. Так называемые «безналичные деньги» представляют собой права требованияи могут быть объектом доверительного управления именно в этом качестве.
Существенными условиями договорадоверительного управления являются: состав имущества, передаваемого вдоверительное управление; наименование юридического лица или имя гражданина, винтересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управленияили выгодоприобретателя); размер и форма вознаграждения управляющему, есливыплата вознаграждения предусмотрена договором; срок действия договора. Пообщему правилу, договор доверительного управления имуществом заключается насрок, не превышающий пяти лет.
Как правило, для договорадоверительного управления имуществом необходима простая письменная форма, заисключением случая передачи в доверительное управление недвижимого имущества. Несо-
15Й
блюдение формы договорадоверительного управления имуществом влечет его ничтожность.
Доверительный управляющий несетответственность перед выгодоприобретателем в размере упущенной выгоды, а передучредителем управления — в полном объеме причиненных убытков.
Наличие причинной связи убытковс обстоятельствами непреодолимой силы или действиями выгодоприобретателя илиучредителя управления освобождают доверительного управляющего отответственности. Бремя доказывания наличия таких оснований освобождения отответственности лежит на доверительном управляющем. Риск превышениядоверительным управляющим своих полномочий в сделках с лицами, которые не зналии не должны были знать о факте превышения полномочий, несет учредительуправления, который вправе потребовать от доверительного управляющеговозмещения причиненных убытков.
Право на вознаграждение доверительный управляющий имеетлишь в случае, если это специально предусмотрено договором, а на возмещениенеобходимых расходов — независимо от наличия такого условия в договоре. Однакоразмер как вознаграждения, так и возмещения необходимых расходов ограниченразмером полученных от использования имущества доходов.
47. Договор розничнойкупли-продажи
Продавец по договору розничнойкупли-продажи — физическое или юридическое лицо, осуществляющеепредпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу. Покупатель —любое лицо, как физическое, так и юридическое. Предмет договора — товар, предназначенныйдля использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Вотличие от обычного договора купли-продажи существенным условием договорарозничной купли-продажи является цена товара.
Если покупателем по договоруявляется физическое лицо, то к отношениям сторон по договору субсидиарноприменяются правила Закона «О защите прав потребителей» и принятых всоответствии с ним нормативных актов.
Договор розничной купли-продажисчитается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателюкассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплатутовара. Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможностиссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и егоусловий.
Из содержащегося в ст. 493 ГКправила о моменте, с которого договор розничной купли-продажи считаетсязаключенным, можно сделать вывод, что этот договор, в отличие от обычногодоговора купли-продажи, в общем случае является реальным.
Такой вывод следует из того, чтовыдача чека, с которой ст. 493 ГК связывает момент заключения договора,подтверждает факт оплаты товара, т.е. для заключения договора необходимауплата цены товара.
Поэтому содержанием договора розничной купли-продажи, какправило, является обязанность продавца передать покупателю оплаченный в моментзаключения договора товар, причем уплата цены одновременно означает достижениесоглашения о цене товара как одном из существенных условий договора розничнойкупли-продажи.
48. Общие положения окупле-продаже
По договору купли-продажи однасторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другойстороне (покупателю), а покупатель — принять этот товар и уплатить за негоопределенную денежную сумму (цену).
Договор купли-продажи являетсяконсенсуальным, возмездным и двусторонне-обязывающим. Обязанность продавцасостоит в передаче товара в собственность покупателя; обязанность покупателясостоят в принятии товара и уплате его цены покупателю. Цена не являетсясущественным условием договора купли-продажи.
Предметом договора купли-продажи(товаром) могут быть как индивидуально-определенные вещи, так и вещи,определяемые родовыми признаками. В момент заключения договора купли-продажитовар может еще не существовать.
Наименование товара и его количество должны быть определеныв договоре или могут быть определены исходя из его содержания. Несоблюдениеэтих требований влечет признание договора незаключенным ввиду недостижениясоглашения по существенным условиям договора.
49. Понятие обязательствавследствие причинения вреда и условия его возникновения
Обязательство, возникающеевследствие причинения вреда, относится к категории внедоговорных обязательств.Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственноеза причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях.Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве изпричинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинениевреда, — в качестве должника.
Содержание обязательства изпричинения вреда составляют право кредитора требовать восстановления прежнегосостояния либо возмещения вреда и обязанность должника совершить одно изназванных действий. Объектом этого обязательства не может быть воздержание отдействия. Обязанность кредитора может быть исполнена только совершениемположительного действия, направленного на возмещение вреда.
Основанием возникновенияобязательства служит гражданское правонарушение, выразившееся в причинениивреда другому лицу. Институт обязательств, возникающих вследствие причинения вреда,выполняет как компенсационную, так и предупредительную функцию.Восстановительная функция данного института проявляется в том, что он позволяетустранить отрицательные последствия противоправного воздействия на материальныеили нематериальные блага потерпевшего.
Для наступления ответственностиза причинение вреда в общем случае необходимо наличие четырех условий:
наступление вреда;
противоправное поведение(действие, бездействие) причинителя вреда;
причинная связь междупротивоправным поведением и наступившим вредом;
вина причинителя вреда.
Указанные основания являютсяобщими, поскольку перечисленный состав необходим, если иное не предусмотренозаконом (например, ответственность за вред, причиненный источником повышеннойопасности, наступает независимо от вины причинителя вреда).
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, атакже вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению вполном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вредаможет быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Закон устанавливает презумпциювины причинителя вреда.
В силу этого лицо, причинившеевред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не поего вине.
Вред, причиненный правомернымидействиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. Ввозмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или ссогласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственныепринципы общества.
Возможно причинение вреда иправомерными действиями, к которым относятся действия, совершенные в состояниинеобходимой обороны и крайней необходимости. Однако вопрос о наступлении ответственностиза вред, причиненный такими действиями, решается щ ГК по-разному для каждогоиз них: вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежитвозмещению, если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред,причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности,угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность приданных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен бытьвозмещен лицом, причинившим вред.
Наличие вины в поведениипотерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственностипричинителя вреда.
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежитвозмещению. Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновениюили увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости отстепени вины потерпевшего и причинителя вреда.
50. Возмещение вреда,причиненного жизни гражданина
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеетопределенный в ст. 1088 ГК круг лиц, для которых потерпевший являлсякормильцем, т.е. лица, для которых заработок (доход) кормильца являлсяосновным источником средств к существованию.
К этим лицам относятся:
нетрудоспособные лица,состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право наполучение от него содержания;
ребенок умершего, родившийсяпосле его смерти;
один из родителей, супруг либодругой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает изанят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками,братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшимиуказанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися посостоянию здоровья в постороннем уходе;
лица, состоявшие на иждивенииумершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.
Один из родителей, супруг либодругой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьямии сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода,сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
Закон по-разному определяет сроксуществования права на возмещение вреда в связи с потерей кормильца дляотдельных категорий таких лиц.
Вред возмещается:
несовершеннолетним — додостижения восемнадцати лет; учащимся старше восемнадцати лет — до окончанияучебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцатитрех лет;
женщинам старше пятидесяти пятилет и мужчинам старше шестидесяти лет — пожизненно;
инвалидам — на срокинвалидности;
одному из родителей, супругу либодругому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего егодетьми, внуками, братьями и сестрами, — до достижения ими четырнадцати летлибо изменения состояния здоровья.
Лицам, имеющим право навозмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере тойдоли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам ст. 1086 ГК,которую они получали или имели право получать на свое содержание при егожизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершегонаряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия,пожизненное содержание и другие подобные выплаты.
Лица, ответственные за вред, вызванный смертьюпотерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшемуэти расходы. Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими этирасходы, в счет возмещения вреда не засчитывается. В случае смерти гражданина,ответственного за причинение вреда, обязанность по его возмещению переходит кего наследникам в пределах стоимости наследственного имущества.
При реорганизации юридического лица, признанного в установленномпорядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязанность повыплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему жепредъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации юридическоголица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненныйжизни или здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы длявыплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовымиактами.
Возмещение вреда,причиненного здоровью гражданина
Здоровье человека являетсяличным неимущественным благом, принадлежащим ему от рождения. Причинение вредажизни и здоровью может вызвать негативные имущественные последствия для потерпевшего.
В результате травмы, увечья,профессионального заболевания или иного повреждения здоровья убытки гражданинамогут выражаться в утраченном заработке (доходе) и дополнительных расходах,связанных с таким повреждением. Вред, причиненный здоровью гражданина приисполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военнойслужбы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей, возмещается поправилам ГК об обязательствах из причинения вреда, если законом или договоромне предусмотрен более высокий размер ответственности.
При причинении гражданину увечьяили ином повреждении его здоровья возмещаются утраченный потерпевшим заработок(доход), который он имел либо определенно мог иметь, а такжедополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в томчисле расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение ле- ]карств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение,приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии,если потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на ихбесплатное получение.
При определении утраченногозаработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи сувечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иныеподобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью,не учитываются и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (незасчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда незасчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после поврежденияздоровья.
Размер подлежащего возмещениюутраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к егосреднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровьялибо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшимпрофессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональнойтрудоспособности — степени утраты общей трудоспособности. В состав утраченногозаработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда потрудовым и гражданско-правовым договорам (подряда, поручения, комиссии и т.п.)как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходнымналогом, а также доходы от предпринимательской деятельности.
Среднемесячный заработок (доход)потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) задвенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать.Если потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев,среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммызаработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавшихповреждению здоровья, на число этих месяцев. Не полностью проработанные потерпевшиммесяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью проработаннымимесяцами либо исключаются из подсчета при невозможности их замены.
Если потерпевшим в результатеповреждения здоровья является несовершеннолетний, не достигший четырнадцати лет(малолетний) и не имеющий заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненныйвред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья. Подостижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае причинениявреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, неимеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязановозместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья,также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя изпятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда.
Если ко времени повреждения егоздоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя изразмера этого заработка, но не ниже пятикратного установленного закономминимального размера оплаты труда. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний,здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размеравозмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размеравознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или заработкаработника той квалификации по месту его работы.
В случае смерти гражданина,ответственного за причинение вреда, обязанность по его возмещению переходит кего наследникам в пределах стоимости наследственного имущества.
При реорганизации юридического липа, признанного в установленномпорядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, обязанность повыплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему жепредъявляются требования о возмещении вреда. В случае ликвидации юридическоголица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненныйжизни или здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы длявыплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовымиактами.
51. Договор поставки товаров
По договору поставки поставщик —продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать вобусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателюдля использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанныхс личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Договор поставки —консенсуальный, возмездный, двусторонне-обязываюший. Стороны договора поставки— продавец и покупатель. В качестве поставщика выступает специальный субъект —осуществляющее предпринимательскую деятельность юридическое лицо илигражданин-предприниматель. Обязательным признаком договора поставки являетсяналичие у покупателя специальной цели — использование приобретаемого товара вцелях, отличных от бытовых. Существенное условие договора — срок поставкитовара. При недостижении соглашения о сроке поставки договор признаетсянезаключенным.
Поставка товаров длягосударственных нужд
Основаниями поставки товаров длягосударственных нужд являются государственный контракт на поставку товаров длягосударственных нужд, а также заключаемый в соответствии с ним договор поставкитоваров для государственных нужд. К таким нуждам относятся создание иподдержание государственного резерва, поддержание не-1 обходимого уровняобороноспособности страны, обеспечение экспортных поставок для выполнениямеждународных обязательств, реализация федеральных и региональных целевыхпрограмм.
Помимо норм ГК к договорупоставки товаров для государственных нужд субсидиарно применяются в части, непротиворечащей ГК,| нормы федеральных законов от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «Опоставках продукции для федеральных государственных нужд», «О государственномматериальном резерве», от 2 декабря 1994 г. № 53-Ф3| «О закупках и поставкахсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственныхнужд» и постановления Правительства РФ от 13 марта 1995 г. № 241 «О мерах пореализации Федерального закона «О закупках и поставках сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».
Особенностью государственногоконтракта, помимо цели закупки товаров, является специальный субъект,действующий в качестве покупателя, — государственный заказчик. В качествегосударственного заказчика могут выступать федеральный орган исполнительнойвласти, федеральное казенное предприятие или государственное учреждение.
В целях формированияфедерального фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственныхтоваров в качестве государственных заказчиков могут, в зависимости от видапродукции, выступать Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное агентствопо регулированию продовольственного рынка при этом министерстве, а такжеРоссийское агентство по государственным резервам.
Договор поставки товаров длягосударственных нужд заключается в случае, если государственным контрактомпредусмотрено, что покупателем товаров является не сам государственный заказчик(хотя бы товары отгружались в адрес указанных им получателей), а иное,определяемое государственным заказчиком, лицо. В этом случае государственныйзаказчик не позднее тридцатидневного срока со дня подписания государственногоконтракта направляет поставщику и покупателю извещение о прикреплениипокупателя к поставщику, которое и является основанием заключения договорапоставки.
52. Договор контрактации
По договору контрактациипроизводитель сельскохозяйственной! продукции обязуется передать выращенную(произведенную) им сель- I
скохозяйственную продукциюзаготовителю — лицу, закупающему такую продукцию для переработки или продажи.
Договор контрактации являетсяконсенсуальным, возмездным, двусторонне-обязывающим. Стороны договора —производитель и заготовитель. Предмет договора — выращенная самимпроизводителем сельскохозяйственная продукция. Производитель — лицо, осуществляющеепредпринимательскую деятельность путем производства сельскохозяйственнойпродукции и ее продажи. Заготовителем является специальный субъект — лицо,осуществляющее предпринимательскую деятельность по переработке или продажеприобретаемой по договору контрактации продукции.
По общему правилу, в обязанностизаготовителя входят принятие продукции по месту ее нахождения и обеспечениевывоза приобретенной продукции.
В силу особого характерадеятельности по производству сельскохозяйственной продукции, где воздействиевнешних факторов оказывает значительное и не всегда доступное точномупрогнозированию влияние на ее результаты, законодатель отступает от общегоправила ст. 401 ГК, согласно которому ответственность предпринимателя заненадлежащее исполнение обязательства возникает независимо от его вины, ипредусматривает наступление ответственности производителя за нарушение договораконтрактации только при наличии вины.
Договор энергоснабжения
Договор энергоснабжения —разновидность договора купли-продажи. Договор энергоснабжения консенсуальный,возмездный, двусторонне-обязывающий. Договор энергоснабжения является публичнымдоговором. Стороны договора энергоснабжения — энерго-снабжающая организация иабонент. В качестве энергоснабжающей организации выступает юридическое лицо,осуществляющее предпринимательскую деятельность. Абонентом может быть любоелицо. Предмет договора энергоснабжения — энергия, подаваемая черезприсоединенную сеть.
Обязанность энергоснабжающей организациизаключается в подаче энергии абоненту. Если абонентом является гражданин,использующий энергию для бытовых целей, на энергоснабжающую организациювозлагаются дополнительные обязанности. В обязанности абонента входит оплатапринятой энергии, соблюдение предусмотренного договором режима ее потребления,обеспечение безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетическихсетей и исправности используемых им приборов и оборудования, связанных спотреблением энергии.
Условиями заключения договораэнергоснабжения является наличие у абонента отвечающего установленнымтехническим требо-) ваниям энергопринимающего устройства, присоединенного ксетям] энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудо-] вания, атакже обеспечение учета потребления энергии. При отсут-1 ствии этих условийдоговор энергоснабжения не может быть заклкь! чен.
Абонент-гражданин, использующийэнергию для бытовых целей,! вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке,уведомив об этом энергоснабжающую организацию и полностью оплатив исполь-1зованную энергию.
В изъятие из принципа полного возмещения причиненных убыт-1ков, для договора энергоснабжения установлено правило ограничен-! ной размерамиреального ущерба ответственности сторон договора.
53. Договор продажинедвижимости
По договору продажи недвижимостипродавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок,здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. К продаженедвижимости субсидиарно применяются также общие положения о купле-продаже.
В договоре продажи недвижимостидолжны быть указаны данные,] позволяющие определенно установить недвижимоеимущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные,определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участкелибо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных вдоговоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор не заключенным.
В отличие от обычного договоракупли-продажи, существенным условием договора продажи недвижимости являетсяцена.
Без указания в договоре ценынедвижимости такой договор не может считаться заключенным.
Для договора купли-продажинедвижимости предусмотрена простая письменная форма в виде одного документа.Последствием несоблюдения этой формы является ничтожность договора.
Правила государственнойрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним установлены в Федеральномзаконе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок сним». Следует обратить внимание на то, что регистрации подлежит не сам договор,а переход права собственности на недвижимость. Договор купли-продажинедвижимости вступает в силу с момента его подписания, если иное непредусмотрено самим договором.
Поскольку право собственностипереходит от продавца к покупателю лишь в момент регистрации перехода этогоправа, до этого момента собственником недвижимости остается продавец.
Продажа здания, сооружения илидругой недвижимости, прочно связанной с землей, во всех случаях неизбежновлечет передачу покупателю права собственности или прав владения и пользования(как возмездного, так и безвозмездного) в отношении той части земельногоучастка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.
Договор продажи жилого помещенияимеет существенные особенности. Так, существенным условием договора продажижилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживаютлица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилымпомещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц суказанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.
Второй особенностью договора продажи жилого помещения являетсято, что он считается заключенным с момента его государственной регистрации.Поэтому, в частности, обязанность передать жилое помещение покупателювозникает у продавца только с момента государственной регистрации договора,хотя фактически передать жилое помещение продавец вправе и до регистрациидоговора.
Договор продажи предприятия
По договору продажи предприятияпродавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом какимущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец невправе передавать другим лицам.
Хотя предприятие в целом какимущественный комплекс признается одним из видов недвижимости, однако в силуособенностей этого объекта недвижимости его продажа регулируется специальныминормами, а общие правила о продаже недвижимости применяются к продажепредприятия субсидиарно.
Права на фирменное наименование,товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца иего товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензииправа использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, еслииное не предусмотрено договором.
Как и договор продажи жилогопомещения, договор продажи предприятия считается заключенным и порождаетсоответствующие права и обязанности с момента его государственной регистрации.Переход права собственности на предприятие также подлежит государственнойрегистрации. Правила государственной регистрации прав на предприятие и сделок сним установлены в ст. 22 Федерального закона «О государственной регистрацииправ на недвижимое имущество и сделок с ним».
Существенными условиями договора продажи предприятияявляются состав и стоимость продаваемого предприятия, поэтому заключениюдоговора должна предшествовать полная инвентаризации предприятия, завершающаясясоставлением акта инвентаризации.
53. Договор продажинедвижимости
По договору продажи недвижимостипродавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок,здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. К продаженедвижимости субсидиарно применяются также общие положения о купле-продаже.
В договоре продажи недвижимостидолжны быть указаны данные,] позволяющие определенно установить недвижимоеимущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные,определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участкелибо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных вдоговоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается несогласованным сторонами, а соответствующий договор не заключенным.
В отличие от обычного договоракупли-продажи, существенным условием договора продажи недвижимости являетсяцена.
Без указания в договоре ценынедвижимости такой договор не может считаться заключенным.
Для договора купли-продажинедвижимости предусмотрена простая письменная форма в виде одного документа.Последствием несоблюдения этой формы является ничтожность договора.
Правила государственнойрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним установлены вФедеральном законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имуществои сделок с ним». Следует обратить внимание на то, что регистрации подлежит несам договор, а переход права собственности на недвижимость. Договоркупли-продажи недвижимости вступает в силу с момента его подписания, если иноене предусмотрено самим договором.
Поскольку право собственностипереходит от продавца к покупателю лишь в момент регистрации перехода этогоправа, до этого момента собственником недвижимости остается продавец.
Продажа здания, сооружения илидругой недвижимости, прочно связанной с землей, во всех случаях неизбежновлечет передачу покупателю права собственности или прав владения и пользования(как возмездного, так и безвозмездного) в отношении той части земельногоучастка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.
Договор продажи жилого помещенияимеет существенные особенности. Так, существенным условием договора продажижилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживаютлица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилымпомещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц суказанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.
Второй особенностью договора продажи жилого помещения являетсято, что он считается заключенным с момента его государственной регистрации.Поэтому, в частности, обязанность передать жилое помещение покупателю возникаету продавца только с момента государственной регистрации договора, хотяфактически передать жилое помещение продавец вправе и до регистрации договора.
Договор продажи предприятия
По договору продажи предприятияпродавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом какимущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец невправе передавать другим лицам.
Хотя предприятие в целом какимущественный комплекс признается одним из видов недвижимости, однако в силуособенностей этого объекта недвижимости его продажа регулируется специальныминормами, а общие правила о продаже недвижимости применяются к продажепредприятия субсидиарно.
Права на фирменное наименование,товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца иего товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензииправа использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, еслииное не предусмотрено договором.
Как и договор продажи жилого помещения,договор продажи предприятия считается заключенным и порождает соответствующиеправа и обязанности с момента его государственной регистрации. Переход правасобственности на предприятие также подлежит государственной регистрации.Правила государственной регистрации прав на предприятие и сделок с нимустановлены в ст. 22 Федерального закона «О государственной регистрации прав нанедвижимое имущество и сделок с ним».
Существенными условиями договора продажи предприятияявляются состав и стоимость продаваемого предприятия, поэтому заключениюдоговора должна предшествовать полная инвентаризации предприятия, завершающаясясоставлением акта инвентаризации.
54. Договор аренды зданий исооружений
Договор аренды здания или сооружения— разновидность договора аренды отдельных видов имущества. Объектом этогодоговора является аренда недвижимого имущества — здания или сооружения.
Договор аренды здания илисооружения заключается в письменнойформе путем составления одногодокумента, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора аренды зданияили сооружения влечет его недействительность. Договор аренды здания или сооружения,заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрациии считается заключенным с момента такой регистрации.
Размер арендной платы —существенное условие договора аренды здания или сооружения, отсутствие которогоне позволяет считать договор заключенным. Если иное не предусмотренодоговором, установленная в договоре арендная плата рассматривается каквключающая в себя плату за пользование земельным участком.
По общему правилу, судьба частиземельного участка, занятой сдаваемой в аренду недвижимостью и необходимой дляее использования, следует судьбе этой недвижимости.
Как и переход права собственности на само арендованноездание или сооружение, переход права собственности на земельный участок, накотором находится арендованная недвижимость, не влияет на содержание и объемправомочий арендатора.
Договор аренды предприятий
Договор аренды предприятия какимущественного комплекса является разновидностью договора аренды отдельныхвидов имущества. Предприятие как имущественный комплекс относится к недвижимомуимуществу.
Договор аренды предприятиязаключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанногосторонами. Договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации исчитается заключенным с момента такой регистрации. Несоблюдение формы договорааренды предприятия влечет его недействительность.
Поскольку в обладанииарендодателя находятся документы, определяющие состав предприятия какимущественного комплекса, на нем, как правило, лежит обязанность по подготовкепредприятия к передаче.
В отличие от общих правил обаренде, арендатор по договору аренды предприятия обязан производить не толькотекущий, но и капитальный ремонт объекта аренды.
Объем правомочий арендатора пораспоряжению имуществом арендованного предприятия и внесению в него измененийразличными способами весьма широк, за исключением входящих в составпредприятия прав на землю и природные ресурсы. Если договором не предусмотреноиное, единственным ограничением при осуществлении права распоряженияарендованным имуществом является условие неуменьшения стоимости предприятия врезультате совершения сделок по распоряжению входящим в его состав имуществом.Следовательно, в основном это ограничение может касаться сделок по отчуждениюимущества предприятия.
Нарушение этих условий влечет возникновение у арендодателяправа на возмещение убытков.
Договор лизинга: условия,права и обязанности, ответственность сторон
По договору финансовой аренды(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанноеарендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору этоимущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательскихцелей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор предметааренды и продавца. Договором'! финансовой аренды может быть предусмотрено, чтовыбор продавца! и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.
Договор лизинга является однойиз разновидностей договора аренды. Отношения, возникающие в связи сзаключением договора финансовой аренды, регулируются помимо ГК Федеральнымзаконом «О лизинге».
Предоставление имущества подоговору лизинга обусловлено использованием этого имущества дляпредпринимательских целей. По общему правилу, выбор предмета аренды и продавцаосуществляет- арендатор, однако договором может быть предусмотреноосуществление этих действий арендодателем.
Согласно ст. 16 Федеральногозакона «О лизинге» договор квалифицируется как договор лизинга, если содержитуказания на наличие инвестирования денежных средств в предмет лизинга ина наличие- передачи предмета лизинга арендатору.
Предметом лизинга могут бытьлюбые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественныекомплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другоедвижимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности. Предметом лизинга не могут быть земельныеучастки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральнымизаконами запрещено для свободного обращенияили для которого установленособый порядок обращения.
Риск арендатора в договоре лизинга состоит в том, что вслучае случайной гибели или порчи арендованного имущества арендаторобязан возместить арендодателю убытки, причиненные невозможноетью возвратаобъекта аренды.
55. Понятие и виды договорадарения, его форма
Договор дарения относится кчислу договоров о передаче имущества в собственность. Договор дарения всегдабезвозмездный, он может быть реальным и консенсуальным. Возмездный договордарения является притворной и в силу этого ничтожной сделкой. Консенсуальныйдоговор дарения является односторонне-обязываюшим.
Стороны договора дарения —даритель и одаряемый. Предметом договора дарения (даром) могут быть: вещь,передаваемое одаряемому имущественное право, имущественная обязанность, отисполнения которой он освобождается. В консенсуальном договоре дарения намерениеодарить должно быть ясно выражено и содержать указание на конкретный предметдарения.
Дарение на случай смертиявляется притворной и в силу этого ничтожной сделкой, прикрывающей завещание.
Реальный договор дарения можетсовершаться в устной форме, кроме случая, когда дарителем является юридическоелицо и стоимость дара превышает пять установленных законом минимальныхразмеров оплаты труда. Консенсуальный договор дарения всегда должен совершатьсяв письменной форме, а если предметом дарения является недвижимость, то договорподлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента такойрегистрации. Несоблюдение требуемой п. 2 ст. 574 ГК письменной формы договорадарения влечет его ничтожность.
Разновидностью дарения является пожертвование. С точкизрения предмета договора особенность пожертвования как разновидности дарениясостоит в том, что в качестве дара здесь может выступать только вещь илиимущественное право, но не освобождение одаряемого от имущественнойобязанности, как в обычном договоре дарения. Другой особенностью договорапожертвования является более узкий субъектный состав одаряемых. Помимо граждан,в него входят только прямо упомянутые в ст. 582 ГК виды некоммерческихорганизаций — лечебные, воспитательные, учебные, научные учреждения, учреждениякультуры, социальной защиты и другие аналогичные учреждения, фонды,общественные и религиозные организации, а также Российская Федерация, еесубъекты и муниципальные образования.
56. Наем. Заключениедоговоров коммерческого и социального найма и их форма
По договору найма (как коммерческого, так и социального) жилогопомещения одна сторона — собственник жилого помещения или управомоченное имлицо (наймодатель) — обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилоепомещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. Договорнайма жилого помещения заключается в письменной форме.
Стороны договора — наймодатель инаниматель. Объект договора найма — жилое помещение. Объектом договорасоциального найма может быть только жилое помещение в домах государственного имуниципального жилищного фонда. Наймодатель — собственник жилого помещенияили управомоченное им лицо. Нанимателем может быть только гражданин. Цель договоранайма — обеспечение права гражданина на жилище.
Юридическое лицо не может бытьстороной договора найма жилого помещения, что не исключает возможностиприобретения таким лицом права владения и пользования им, но на основе иногодоговора (как правило, договора аренды). Однако фактическое пользованиеарендованным юридическим лицом жилым помещением может осуществлять толькогражданин.
Договор социального найма жилогопомещения заключается по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренныхжилищным законодательством. Предпосылкой для заключения договора социальногонайма является выдача уполномоченным государственным или муниципальным органомордера на жилое помещение. Договор коммерческого найма полностью регулируетсягражданским законодательством.
Объектом договора найма жилогопомещения может быть только изолированное жилое помещение, пригодное дляпостоянного проживания. Оно должно быть благоустроенным применительно к условиямданного населенного пункта, отвечать установленным санитарным и техническимтребованиям.
Права и обязанности сторон вдоговоре найма жилого помещения
В обязанности наймодателя входятпередача нанимателю свободного жилого помещения в надлежащем состоянии,осуществление надлежащей эксплуатации дома, в котором находится объект найма,предоставление нанимателю на возмездной основе необходимых коммунальных услуг,обеспечение ремонта общего имущества многоквар тирного дома и находящихся вжилом помещении устройств для оказания коммунальных услуг.
В обязанности нанимателя жилогопомещения входят воздержание от использования жилого помещения для отличных отпроживания целей, обеспечение сохранности и надлежащего состояния жилогопомещения, своевременное внесение платы за него. Переустройство и реконструкцияжилого помещения нанимателем возможны лишь с согласия наймодателя.
Если постоянно проживающие вжилом помещении совместно снанимателем граждане не указаны в договоренайма, они приобретаю этот статус в результате их вселения в жилое помещение вустановленном порядке. Такие граждане имеют равные с нанимателем права попользованию жилым помещением, однако правовой статус сонанимателя ониприобретают лишь в случае, если заключают с нанимателем договор о их солидарнойс нанимателем ответственности перед наймодателем.
Условиями вселения в жилоепомещение других граждан в качестве постоянно проживающих в этом жиломпомещении являются согласие на такое вселение нанимателя и постояннопроживающих с] ним граждан, а также соблюдение при вселении требованийзаконодательства о норме жилой площади на одного человека, составляющей ]двенадцать квадратных метров (ст. 38 ЖК).
По общему правилу, текущийремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью нанимателя, акапитальный ремонт — обязанностью наймодателя. Переоборудование жилого дома вкотором находится сданное внаем жилое помещение, если переоборудованиесущественно изменяет условия пользования жилым помещением, допустимо лишь ссогласия нанимателя.
Наниматель обязан вносить плату за жилое помещение икоммунальные услуги (квартирную плату) не позднее десятого числа следующего запрожитым месяца.
Стороны договора найма жилогопомещения и их замена. Временные жильцы и поднаниматели и их права иобязанности
Сторонами договора найма жилогопомещения являются наниматель и наймодатель.
По требованию нанимателя идругих постоянно с ним проживающих граждан и с согласия наймодателя нанимательв договоре найма жилого помещения может быть заменен одним из совершеннолетнихграждан, постоянно проживающих с нанимателем.
В случае смерти нанимателя илиего выбытия из жилого помещения договор продолжает действовать на тех жеусловиях, а нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих спрежним нанимателем, по общему согласию между ними. Если такое согласие недостигнуто, все граждане, постоянно проживающие в жилом помещении, становятсясонанимателями.
Предметом договора поднаймаможет быть предоставление в возмездное пользование поднанимателю всего жилогопомещения или его части. Поднаниматель не приобретает самостоятельного правапользования жилым помещением, не несет самостоятельной ответственности переднаймодателем.
Договор поднайма являетсяпроизводным от договора найма, поэтому срок договора поднайма не можетпревышать срока договора найма, а при досрочном прекращении договора наймадоговор поднайма прекращается одновременно с ним.
Под временными жильцамипонимаются граждане, прибывшие для проживания в жилом помещении набезвозмездной основе на срок не более шести месяцев. Условием вселениявременных жильцов являются общее согласие нанимателя и постоянно проживающих сним граждан, а также предварительное уведомление наймодателя о таком вселении.Наймодатель может запретить проживание временных жильцов при условиинесоблюдения требований законодательства о норме жилой площади на человека.
Временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользованияжилым помещением. Ответственность за их действия перед наймодателем несетнаниматель. Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение по истечениисогласованного с ними срока, а если срок не согласован, — не позднее семи днейсо дня предъявления соответствующего требования нанимателем или любымгражданином, постоянно с ним проживающим.
Расторжение договора наймажилого помещения
Наниматель жилого помещениявправе с согласия других постоянно проживающих с ним граждан в любое времярасторгнуть договор найма с письменным предупреждением наймодателя за тримесяца.
По требованию наймодателядоговор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке вслучаях: невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть месяцев,если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме— в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленногодоговором срока платежа; разрушения или порчи жилого помещения нанимателем илидругими гражданами, за действия которых он отвечает.
Если наниматель жилого помещения или другие граждане, задействия которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению либосистематически нарушают права и интересы соседей, наймодатель можетпредупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения. Если нанимательили другие граждане, за действия которых он отвечает, после этогопредупреждения продолжают использовать жилое помещение не по назначению илинарушать права и интересы соседей, наймодатель вправе в судебном порядкерасторгнуть договор найма жилого помещения. Выселение из жилого помещенияпроживающих в нем к моменту расторжения договора найма граждан допускаетсятолько в судебном порядке.
57. Договор постоянной ренты
Договор ренты — реальный,возмездный, односторонне-обязываюший. Стороны договора ренты — получатель рентыи плательщик ренты. Обязанность плательщика ренты состоит в периодической еевыплате получателю. Рента — это определенная денежная сумма либо иные средствадля содержания получателя ренты. Плательщиком постоянной ренты может бытьлюбое лицо в соответствии с его правоспособностью, а получателями — толькограждане и некоммерческие организации.
Обязанность выплаты ренты можетсуществовать бессрочно (постоянная рента) или в течение срока жизни ееполучателя (пожизненная рента).
Несоблюдение нотариальной формыдоговора ренты, а если под ее выплату отчуждается недвижимость, — требования оего регистрации, влечет ничтожность договора ренты.
Выплата сумм или предоставлениесодержания в иной форме не рассматривается в качестве платы за передаваемоеимущество. При отсутствии специального указания в договоре ренты об уплате ценыза передаваемое имущество оно считается переданным бесплатно (хотя и небезвозмездно).
По общему правилу, постояннаярента выплачивается в деньгах. Денежная сумма ренты — существенное условиедоговора, поскольку даже при достижении соглашения о выплате ренты в иной форметакая выплата по стоимости должна соответствовать денежной сумме ренты.
Если иное не предусмотренодоговором постоянной ренты, постоянная рента выплачивается по окончаниикаждого календарного квартала.
Плательщик постоянной рентывправе отказаться от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа. Как правило,обязательство по выплате ренты в связи с ее выкупом прекращается только послеполучения всей суммы выкупа получателем ренты. При отсутствии иного соглашенияв договоре выкупная цена постоянной ренты составляет годовую сумму рентныхплатежей.
Если договор ренты был бесплатным, то в выкупную цену включаетсяи цена переданного имущества.
Договор пожизненной ренты
Пожизненная рента может бытьустановлена на период жизни гражданина, передающего имущество под выплатуренты, либо на период жизни другого указанного им гражданина или несколькихграждан. Получателем пожизненной ренты может быть как сам собственникпередаваемого под выплату ренты имущества, так и другой указанный им гражданин.При отсутствии указания в договоре о другом получателе ренты ее получателемсчитается гражданин, передающий имущество.
Пожизненная рента может устанавливаться только в виде периодическивыплачиваемой денежной суммы. Поскольку человеческая жизнь обычно исчисляетсягодами, представляется, что пожизненная рента должна выплачиваться не реже, чемодин раз в год. Размер пожизненной ренты в договоре должен быть установленприменительно к периоду ее выплаты.
При отсутствии в договорепожизненной ренты условия о размере ренты договор считается незаключенным. Еслипри установленном в договоре размере пожизненной ренты не установлен период еевыплаты, таковым считается календарный месяц.
Выкуп пожизненной ренты возможентолько по инициативе ее получателя в случае существенного нарушения договораплательщиком ренты. Поскольку пожизненная рента может выражаться только в видеденежной суммы, под существенным нарушением может пониматься просрочка еевыплаты более чем на один год.
Риск случайной гибели или повреждения имущества,переданного под выплату пожизненной ренты как по платному, так и бесплатномудоговору ренты, всецело несет плательщик ренты.
58. Подряд
Договор подряда являетсяконсенсуальным, возмездным, двусторонне-обязывающим. Его стороны — подрядчик изаказчик, которыми в обычном договоре подряда могут быть любые лица.
Предмет договора подряда —выполнение подрядчиком определенной работы, завершающейся имеющимовеществленную форму результатом. Обязанность подрядчика — выполнить по заданиюзаказчика такую работу и сдать ее результат заказчику, обязанность заказчика— принять и оплатить результат работы.
Предмет договора подряда могутсоставлять изготовление, переработка или обработка вещи либо иная работа,имеющая овеществленный результат. Право собственности на изготовленную вещьпринадлежит подрядчику, его обязанность — передача изготовленной им вещи всобственность заказчика. По общему правилу, подрядчик самостоятельно определяетспособы достижения соответствующего заданию результата.
Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняетсяиждивением подрядчика, т.е. из его материалов, его силами и средствами. Приэтом подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленныхим материалов и оборудования, а также за предоставление материалов иоборудования, обремененных правами третьих лиц.
Риск стороны, предоставившейматериалы, состоит в том, что в случае их случайной гибели или случайногоповреждения она не вправе требовать их возмещения от другой стороны (какправило, это риск заказчика, предоставившего подрядчику материалы длявыполнения работы). Риск случайной гибели или случайного повреждения результатаработы до ее приемки заказчиком лежит на подрядчике и состоит в том, что принаступлении этих обстоятельств он не вправе требовать оплаты работы.
Если из договора подряда невытекает обязанность подрядчика выполнить работу лично, подрядчик вправепривлечь к исполнению своих обязательств других лиц — субподрядчиков. Самподрядчик выступает в роли генерального подрядчика, оставаясь ответственнымперед заказчиком за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнениидоговора, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполненияобязательств субподрядчиком. Перед субподрядчиком генеральный подрядчик несетответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчикомобязательств по договору подряда.
Начальный и конечный срокивыполнения работы являются существенными условиями договора подряда; приотсутствии этих условий договор подряда признается незаключенным. Промежуточныесроки относятся к числу факультативных условий договора и могут быть установленыпо соглашению сторон.
Цена не относится к числу существенных условий договораподряда. При отсутствии в договоре цены она определяется на основе сумм, взимаемыхза аналогичные работы при сравнимых обстоятельствах.
59. Договор пожизненной ренты
Пожизненная рента может бытьустановлена на период жизни гражданина, передающего имущество под выплатуренты, либо на период жизни другого указанного им гражданина или несколькихграждан. Получателем пожизненной ренты может быть как сам собственникпередаваемого под выплату ренты имущества, так и другой указанный им гражданин.При отсутствии указания в договоре о другом получателе ренты ее получателемсчитается гражданин, передающий имущество.
Пожизненная рента может устанавливаться только в виде периодическивыплачиваемой денежной суммы. Поскольку человеческая жизнь обычно исчисляетсягодами, представляется, что пожизненная рента должна выплачиваться не реже, чемодин раз в год. Размер пожизненной ренты в договоре должен быть установленприменительно к периоду ее выплаты.
При отсутствии в договорепожизненной ренты условия о размере ренты договор считается незаключенным. Еслипри установленном в договоре размере пожизненной ренты не установлен период еевыплаты, таковым считается календарный месяц.
Выкуп пожизненной ренты возможентолько по инициативе ее получателя в случае существенного нарушения договораплательщиком ренты. Поскольку пожизненная рента может выражаться только в видеденежной суммы, под существенным нарушением может пониматься просрочка еевыплаты более чем на один год.
Риск случайной гибели или повреждения имущества,переданного под выплату пожизненной ренты как по платному, так и бесплатномудоговору ренты, всецело несет плательщик ренты.
Договор пожизненногосодержания с иждивением
По договору пожизненногосодержания с иждивением получатель ренты — гражданин передает принадлежащие емужилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственностьплательщика ренты, который обязуется пожизненно содержать с иждивениемгражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). Предметом передачи подоговору пожизненного содержания с иждивением может быть только недвижимоеимущество. К договору пожизненного содержания с иждивением субсидиарноприменяются правила о пожизненной ренте.
Выплата ренты по договорупожизненного содержания с иждивением может заключаться не только в выплатеденег получателю ренты, но прежде всего в обеспечении его потребностей в жилище,питании и одежде. Уход за получателем ренты должен быть обусловлен состояниемего здоровья.
Стоимость общего объемасодержания применительно к периоду выплаты ренты является существенным условиемдоговора пожизненного содержания, при отсутствии которого договор считаетсянезаключенным. Установление в договоре пожизненного содержания с иждивениемстоимости месячного содержания менее двух минимальных размеров оплаты труда,установленных законом, влечет ничтожность этого договора.
Договором пожизненногосодержания с иждивением может быть предусмотрена возможность заменыпредоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизнигражданина периодических платежей в деньгах.
Право плательщика рентыраспоряжаться переданным по договору ренты недвижимым имуществом ограниченонеобходимостью получения предварительного согласия получателя ренты насовершение соответствующей сделки. Нарушение этого условия влечет ничтожностьтакой сделки.
Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращаетсясмертью получателя ренты. При существенном нарушении плательщиком ренты своихобязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимогоимущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты емувыкупной цены. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсации расходов,понесенных в связи с содержанием получателя ренты.
60. Общие положения об аренде
По договору аренды(имущественного найма) арендодатель (най-модатель) обязуется предоставитьарендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользованиеили во временное пользование.
Договор аренды консенсуальный,возмездный, двусторонне-обя-зывающий. Стороны договора — арендодатель иарендатор (об объекте аренды см. ст. 607 ГК). Основная обязанностьарендодателя состоит в передаче арендатору объекта аренды во владение ипользование или только в пользование. Основные обязанности арендатора состоят вуплате арендной платы и возврате арендованного имущества.
Объектом аренды могут бытьтолько индивидуально-определенные непотребляемые вещи. Индивидуализация вдоговоре аренды объекта аренды является существенным условием этого договора,без достижения соглашения по которому такой договор не может считатьсязаключенным.
Помимо собственника, арендодателемможет быть также унитарное предприятие, за которым имущество закреплено направе хозяйственного ведения, однако сдавать в аренду недвижимое имуществообладатель права хозяйственного ведения вправе только с согласия собственника.Учреждение может по своему усмотрению сдавать в аренду имущество, приобретенноеим на доходы от разрешенной предпринимательской деятельности.
Договор аренды на срок болеегода, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо,независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме. Договор арендынедвижимого имущества, как правило, подлежит государственной регистрации.
Срок договора аренды неотносится к числу его существенных условий. В случае отсутствия в договоретакого условия он считается заключенным на неопределенный срок с правом каждойиз сторон отказаться от договора при условии предварительного предупреждения обэтом за три месяца для аренды недвижимого и один месяц для аренды движимогоимущества.
Арендатор несет ответственностьза недостатки сданного в аренду имущества независимо от его вины. Знаниеарендатора о недостатках в момент заключения договора или необнаружение имнедостатков по грубой неосторожности, проявленной во время осмотра илипроверки,] имущества при его принятии, устраняют ответственность арендодателя.
По общему правилу, обязанностькапитального ремонта арендованного имущества лежит на арендодателе, а текущегоремонта — на арендаторе.
Пределы осуществленияарендатором права пользования арендованным имуществом определяются условиямидоговора, а если такие условия не установлены, — то назначением имущества. Какправило, распоряжаться арендованным имуществом и своими правами на негоарендатор может только определенными способами (сдача арендованного имущества всубаренду, передача своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу,предоставление арендованного имущества в безвозмездное пользование, передачаарендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капиталкоммерческих организаций) и только с согласия арендодателя.
Преимущественное право назаключение договора аренды на новый срок имеет только арендатор, надлежащимобразом исполнивший договор аренды и до истечения его срока своевременноуведомивший арендодателя в письменной форме о своем желании заключить договораренды на новый срок.
Договор аренды с правом выкупа является, по существу,смешаннымдоговором, соединяя черты договора аренды и купли-продажи,поэтомук такому договору могут субсидиарно применяться отдельные нормыо купле-продаже. Поскольку к моменту выкупа арендованное имущество уженаходится во владении арендатора, право собственности на движимое имуществопереходит к арендатору с момента внесения им выкупной цены. Право собственностина недвижимость переходит к арендатору с момента регистрации перехода этогоправа.
61. Договор проката
Договор проката являетсяразновидностью договора аренды. Арендодателем в договоре проката выступаетспециальный субъект — лицо, занимающееся постоянной предпринимательскойдеятельностью в виде сдачи имущества в аренду. Предмет договора проката —движимое имущество, предоставляемое для использования в потребительских целях.Договор проката заключается в письменной форме и является публичным договором.
Предельный срок договора прокатасоставляет один год.
Договор Проката, заключенный набольший срок, признается заключенным на один год. Арендная плата по договорупроката может быть установлена только в виде определенной денежной суммы.
В отличие от общих положений о договоре аренды, на арендодателепо договору проката лежит обязанность выполнять не только капитальный, но итекущий ремонт сданного в аренду имущества, а арендатор по договору прокаталишен права распоряжаться арендованным имуществом каким бы то ни былоспособом.
Договор аренды транспортныхсредств
Договоры аренды транспортногосредства подразделяются на договоры аренды транспортного средства с экипажем ибез экипажа. По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства сэкипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за платуво временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги поуправлению им и по его технической эксплуатации.
Договор аренды транспортногосредства с экипажем является одной из разновидностей договора аренды отдельныхвидов имущества. Его объект — транспортное средство и услуги по управлению ими его технической эксплуатации, поэтому такой договор имеет признакисмешанного договора.
Договор аренды транспортногосредства с экипажем должен быть заключен в письменной форме независимо от егосрока.
Регистрации договора арендытранспортного средства не требуется независимо от того, относится ли такоетранспортное средство к недвижимому имуществу.
В отличие от общих правил одоговоре аренды, на арендодателе по договору аренды транспортного средства сэкипажем лежит обязанность проводить как капитальный, так и текущий ремонтсданного в аренду транспортного средства.
Хотя члены экипажа являютсяработниками арендодателя, они обязаны выполнять распоряжения не толькоарендодателя, но и арендатора. Распоряжения арендодателя обязательны дляисполнения членами экипажа, если они касаются технической эксплуатациитранспортного средства, а распоряжения арендатора — если они касаются; коммерческойэксплуатации транспортного средства.
По общему правилу, расходы,связанные с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, несет арендатор.Это правило является диспозитивным и может быть изменено договором.
В случае гибели или поврежденияарендованного транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателюпричиненным убытки, если арендодатель докажет, что гибель или повреждение]транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендаторотвечает в соответствии с законом или договором аренды.
По договору аренды транспортногосредства с экипажем арендодатель действиями своих работников (членов экипажа)осуществляет] деятельность по управлению транспортным средством, являясьвместе! с тем собственником самого транспортного средства, поэтому именно! онсчитается владельцем источника повышенной опасности и несет ответственность запричиненный третьим лицам вред. Возложение ответственности на арендатора лишьпри доказанности его вины подчеркивает, что арендатор не рассматривается вкачестве владельца источника повышенной опасности, поскольку ответственностьпоследнего наступает независимо от его вины.
В отличие от договора арендытранспортного средства с экипажем, договор аренды транспортного средства безэкипажа является классическим договором аренды, имеющим специальный объект, —транспортное средство.
На арендаторе по договору арендытранспортного средства без экипажа лежит обязанность выполнять не толькотекущий, но и капитальный ремонт объекта аренды.
Управление транспортным средством и его эксплуатацияосуществляются арендатором, поэтому в договоре данного вида он, в отличие I от арендаторапо договору аренды транспортного средства с экипажем, является владельцемисточника повышенной опасности с соответствующими последствиями.
62. Договор бытового подряда
В качестве подрядчика подоговору бытового подряда выступает специальный субъект — лицо, осуществляющеесоответствующую предпринимательскую деятельность. Заказчиком по договору бытовогоподряда может быть только гражданин. Предмет бытового подряда — работа,предназначенная удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика.Договор бытового подряда является публичным договором. К отношениям по договорубытового подряда субсидиарно применяются Закон «О защите прав потребителей» ииные правовые акты, принятые в соответствии с ним.
Условие договора бытовогоподряда об оказании заказчику навязанной подрядчиком работы или услугиявляется ничтожным.
Требование подрядчика об оплатеработы или услуги, не предусмотренной договором, не подлежит удовлетворению.
Если заказчику непредоставляется необходимая информация о предлагаемой работе, у заказчикавозникает право на расторжение договора и возмещение убытков.
Бремя доказывания того, чтодоговор не был бы заключен при наличии необходимой и достоверной информации,лежит на заказчике.
Если работа по договору бытовогоподряда выполняется из материала подрядчика, материал оплачивается заказчикомпри заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с окончательнымрасчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. Изменениепосле заключения договора бытового подряда цены предоставленного подрядчикомматериала не влечет перерасчета.
Подрядные работы длягосударственных нужд
Подрядные строительные,проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворенияпотребностей Российской Федерации или ее субъекта и финансируемые за счетсредств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, осуществляются наоснове государственного контракта на выполнение подрядных работ длягосударственных нужд.
По государственному контракту навыполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуетсявыполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством иремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы ипередать их государственному заказчику, а государственный заказчик — принятьвыполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Помимо ГК отношения, возникающиев связи с заключением государственного контракта на выполнение работ длягосударственных нужд, регулируются Федеральным законом «О поставках продукциидля федеральных государственных нужд», Основными положениями порядка заключенияи исполнения государственных контрактов (до говоров подряда) на строительствообъектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации,утвержденными постановлением Правительства РФ от 14 августа 1993 г. № 812,Временным положением о финансировании и кредитовании капитального строительствана территории Российской Федерации, утвержденным постановлением ПравительстваРФ от 21 марта 1994 г. № 220, а также Положением о проведении государственнойэкспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектнойдокументации в Российской Федерации, утвержденным постановлением ПравительстваРФ от 27 декабря 2000 г. № 1008.
В роли государственногозаказчика выступают уполномоченные государственные органы, а в роли подрядчика— субъекты предпринимательской деятельности, имеющие соответствующую лицензию ипризнанные победителями подрядных торгов.
63. Договор строительногоподряда
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленныйдоговором срок построить по заданию заказчика определенный объект либовыполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчикунеобходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатитьобусловленную цену.
Предметом договора строительногоподряда является выполнение подрядчиком строительных, а также монтажных,пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.Подрядчиком по договору строительного подряда является субъект предпринимательскойдеятельности, имеющий соответствующую лицензию. Помимо обычных обязанностей,свойственных договору подряда, в договоре строительного подряда заказчик, пообщему правилу, также принимает на себя обязанность создать подрядчикунеобходимые условия для выполнения работ.
При выполнении договорастроительного подряда обязательно наличие технической документации и сметы,определяющей цену работ по такому договору. Состав и содержание техническойдокументации, а также определение срока ее предоставления и стороны, обязаннойпредоставить техническую документацию, являются существенными условиямидоговора строительного подряда, при отсутствии которых договор признаетсянезаключенным.
Риск случайной гибели илислучайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договорастроительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежденвследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала(деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указанийзаказчика, подрядчик вправе требовать латы всей предусмотренной сметойстоимости работ при условии, что он своевременно предупредил заказчика овозможных неблагоприятных последствиях.
Если заказчик нарушил срокприемки предмета договора, на него переносится риск случайной гибели предметадоговора или его случайного повреждения, что дает подрядчику право навозмещение причиненных просрочкой убытков. Участие в приемке результата работпредставителей государственных органов и органов местного самоуправлениянеобходимо лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
Презюмируется ответственностьподрядчика за любые отступления от технической документации, в том числе имелкие. Однако от ответственности за мелкие отступления от техническойдокументации подрядчик освобождается, если докажет отсутствие их влияния на результатыстроительства.
Если гарантийный срок нарезультаты работ по договору подряда установлен законом, то договором он можетбыть изменен только в сторону его увеличения. Соглашение об уменьшениигарантийного срока по сравнению с предусмотренным законом ничтожно. Подрядчикосвобождается от ответственности за недостатки, обнаруженные в пределахгарантийного срока, если докажет наличие причинной связи между ними инормальным износом объекта, неправильной его эксплуатацией или неправильностьюинструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или третьимилицами по его поручению.
Обязанность подрядчика поустранению недостатков, за которые он не несет ответственности, можетвозникнуть лишь в случае, если это специально предусмотрено договором.
Договор подряда на выполнениепроектных и изыскательских работ
По договору подряда навыполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик,изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документациюи (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик — принять и оплатить ихрезультат.
Предмет договора подряда навыполнение проектных работ — разработка технической документации. Стороныэтого договора — проектировщик и заказчик.
Предмет договора подряда навыполнение изыскательских работ — результат таких работ. Стороны договора —изыскатель и заказчик.
Одной из обязанностей заказчикапо договору на выполнение проектных работ является передача проектировщикуданных, необходимых для составления технической документации. Исполнение этойобязанности может быть возложено заказчиком на самого проектировщика. В этомслучае подготовленное проектировщиком задание подлежит утверждению заказчиком.
Подрядчик по договору подряда навыполнение проектных и изыскательских работ обязан: выполнять работы всоответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а принеобходимости вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами иорганами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническуюдокументацию и результаты изыскательских работ.
Информация технической документации носит конфиденциальныйхарактер и может быть передана проектировщиком третьим лицам только с согласия заказчика.
64. Договор на выполнениенаучно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Предмет договора на выполнениенаучно-исследовательских работ (НИР) — проведение научного исследования.Предмет договора на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) — разработкаобразца нового изделия и конструкторской документации на него. Предмет договорана выполнение технологических работ (ТР) — разработка новой технологии. Стороныэтих договоров — заказчик и исполнитель.
В силу не поддающегося точномупрогнозированию исхода этих работ риск случайной невозможности их исполнения,по общему правилу, возлагается на заказчика.
В силу специфики НИР каквида работ, в которых личность исполнителя имеет наиболее важное значение длязаказчика, ГК устанавливает принцип личного выполнения НИР ее исполнителем. Отступлениеот этого правила допускается лишь с согласия заказчика.
Для выполнения ОКР и ТР личностьисполнителя не столь значима, как для НИР, поэтому привлечение третьих лиц квыполнению ОКР и ТР допустимо, если в договоре не установлен запрет на такоепривлечение.
Пределы и условия использованиярезультатов НИР, ОКР и ТР определяются договором на их выполнение. По общемуправилу, исполнитель работ вправе использовать полученные результаты толькодля собственных нужд.
В договорах на выполнение НИР,ОКР и ТР исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с согласованным сзаказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренныйдоговором срок, а заказчик — принять результаты выполненных работ и оплатитьих.
Риск заказчика НИР состоитв том, что если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживаетсяневозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих отисполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных довыявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнениенаучно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей частицены работ, указанной в договоре.
Риск заказчика ОКР и ТР состоит в том, что если в ходеопытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая не повине исполнителя невозможность или нецелесообразность их продолжения, заказчикобязан оплатить понесенные исполнителем затраты.
65. Обязательства вследствиенеосновательного обогащения
Под неосновательным обогащениемкак действием понимается приобретение или сбережение имущества безустановленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом(приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего).
Термин «неосновательноеобогащение» применяется и для обозначения результата этого действия, т.е. каксамо неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.
Согласно п. 1 ст. 1102 ГК, такоеимущество должно быть возвращено потерпевшему приобретателем, за исключениемслучаев, предусмотренных ст. 1109 ГК. В отличие от обязательств из причинениявреда, обязанность возвратить неосновательное обогащение возникает независимоот того, явилось ли оно результатом поведения приобретателя имущества, самогопотерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Статья 1109 ГК содержит перечень изъятий из общего принципаобязательности возврата неосновательного обогащения. В частности, не подлежитвозврату в качестве неосновательного обогащения I имущество,предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретательдокажет, что потерпевший знал об отсутствии обязательства либо предоставилимущество в целях благотворительности.
66. Договор займа
По договору займа одна сторона(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги илидругие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратитьзаймодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество другихполученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считаетсязаключенным с момента передачи денег или других вещей. ■ Договор займареальный, односторонне-обязываюший и, по общему правилу, возмездный. Стороныдоговора — заимодавец и заемщик. Заемщиком и заимодавцем могут быть любые лица,в том числе Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования.»Предмет договора займа — деньги или другие веши, определяемые родовымипризнаками. Обязанность заемщика состоит в возврате суммы займа и, если договорзайма возмездный, — уплате процентов.* Согласно ст. 1 Закона «О валютномрегулировании и валютном контроле» заем денежных средств в иностранной валюте(за исключением займа в форме финансового кредита на срок не более 180 днейявляется валютной операцией, связанной с движением капитала, и 1 осуществляетсяв порядке, устанавливаемом Центральным банком! РФ. Заемные операции виностранной валюте осуществляются через уполномоченные банки, имеющие лицензиина право совершения операций с иностранной валютой.
Договор займа между гражданамидолжен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чемв десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае,когда заимодавцем является юридическое лицо, — независимо от суммы.
Расписка или иной документ,которые могут быть выданы в подтверждение получения займа, не являютсяписьменной формой договора займа, а лишь служат доказательством его заключенияи условий.
Срок возврата суммы займа неотносится к числу существенных условий договора займа. Досрочный возврат займапо возмездному договору займа допустим лишь с согласия заемщика, а в безвозмездномдоговоре займа — предполагается допустимым. Досрочный возврат суммы займа повозмездному договору порождает у заимодавца право требовать возмещенияупущенной выгоды в виде недополученных вследствие досрочного возврата суммызайма процентов.
Проценты за просрочку возвратасуммы займа уплачиваются наряду с процентами за пользование денежнымисредствами по договору займа.
Оспаривание договора займа по безденежности означает доказываниетого, что в отношении всей или части суммы займа договор не был заключен,поскольку договор займа считается заключенным лишь с момента передачи заемщикусуммы займа.
Кредитный договор
По кредитному договору банк илииная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик— возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Кредитный договорконсенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. В отличие от обычногодоговора займа, предметом кредитного договора могут быть только денежныесредства. Стороны этого договора — кредитор и заемщик. Кредитором может бытьтолько банк или иная кредитная организация, имеющая лицензию Центральногобанка РФ на совершение банковских операций.
В отличие от обычного договора займа, письменная форма кредитногодоговора необходима независимо от суммы кредита и правового статуса заемщика.Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его ничтожность.
67. Ответственность за вред,причиненный несовершеннолетними и недееспособными
Полное или частичноенесовпадение в одном лице причинителя вреда и ответственного за вред происходитв случае причинения вреда несовершеннолетними. За вред, причиненныйнесовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают егородители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по ихвине.
Если малолетний, нуждающийся вопеке, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении,учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, котороев силу закона является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред,причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.
Если малолетний причинил вред вто время, когда находился под надзором образовательного, воспитательного,лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либолица, осуществлявшего надзор на основании договора, это учреждение или лицоотвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в надзоре замалолетним.
Несовершеннолетние в возрасте отчетырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность запричиненный вред на общих основаниях. Если у несовершеннолетнего в возрасте отчетырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточныхдля возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающейчасти его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, чтовред возник не по их вине. Аналогичное правило применяется в отношенииответственности соответствующего воспитательного или лечебного учреждения, учреждениясоциальной защиты населения или другого аналогичного учреждения — попечителятакого несовершеннолетнего. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя исоответствующего учреждения по возмещению вреда, причиненногонесовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях,когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество,достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетияприобрел дееспособность.
Сходная структураответственности возникает и в случае причинения вреда гражданином, признаннымнедееспособным: вред, причиненный таким гражданином, возмещают его опекун илиорганизация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, чтовред возник не по их вине. По-иному решен в ГК вопрос об ответственности завред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствиезлоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами: он самобязан возместить причиненный им вред.
Если вред причинен дееспособнымгражданином, находившимся в момент причинения вреда в таком состоянии, когда онне мог понимать значения своих действий или, руководить ими, ответственностьза причиненый вред не наступает. Исключение из этого общего правила возможно,если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего. В этом случае суд может(но не обязан) с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителявреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вредаполностью или частично на причинителя вреда. Освобождение от ответственностине наступает, если причинитель вреда сам привел себя в состояние, в котором немог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртныхнапитков, наркотических средств или иным способом.
Возможна ситуация, когда вред причинен лицом, которое немогло понимать значения своих действий или руководить ими вследствиепсихического расстройства, но решения суда о признании его недееспособным небыло. В таком случае обязанность возместить вред может быть возложена судом напроживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей,совершеннолетних детей. Ответственность может быть возложена на перечисленныхлиц при условии, что они знали о психическом расстройстве причинителя вреда,но не ставили вопрос о признании его недееспособным.
68. Договор финансированияпод уступку денежного требования
По договору финансирования под уступкуденежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуетсяпередать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требованияклиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставленияклиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, аклиент уступает или обязуется уступит! финансовому агенту это денежноетребование. Этот договор именуется также договором факторинга.
Договора факторинга возмездный иможет быть как реальным, так и консенсуальным. По общему правилу, цельфакторинга заключается! в получении клиентом денежных средств в обмен науступаемое им право требования.
В качестве финансового агентамогут выступать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческиеорганизации, имеющие специальную лицензию на деятельность такого рода. Клиентомпо договору факторинга может быть любое лицо.
Предмет договора факторинга —денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования. Это можетбыть как существующее требование, т.е. требование, срок платежа по которому уженаступил, так и будущее требование, т.е. право на получение денежных средств,которое возникнет в будущем. Существующее требование должно быть определено вдоговоре таким образом, который позволяет идентифицировать это требование уже вмомент заключения договора, а будущее требование — не позднее, чем в момент еговозникновения. Отсутствие такой определенности влечет признание договорафакторинга незаключенным.
Момент перехода будущеготребования определен в п. 2 ст. 826 ГК: такое требование считается перешедшим кфинансовому агенту! после того, как возникло само право на получение с должникаденежных средств, являющихся предметом договора.
Если уступка денежноготребования обусловлена определенным событием, она вступает в силу посленаступления этого события. При этом в каком-либо дополнительном оформленииуступки денежного! требования нет необходимости.
Форма договора факторингаопределяется правилами ст. 389 ГК. Поскольку денежное требование, передаваемоепо договору факторинга, практически во всех случаях вытекает из сделки, длякоторой обязательна письменная форма, то и сам договор факторинга должен бытьзаключен в письменной форме (простой или квалифицированной), а в установленныхзаконом случаях подлежит государственной регистрации.
Клиент несет перед финансовымагентом ответственность за действительность уступаемого денежного требования,если договором факторинга не предусмотрено иное. Денежное требование признаетсядействительным, если одновременно выполняются следующие условия: клиентобладает правом на его передачу; в момент уступки требования ему не известныкакие-либо обстоятельства, вследствие которых должник вправе не исполнятьуступаемое требование. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должникомпереданного требования клиент перед финансовым агентом не отвечает, еслидоговором факторинга не предусмотрено иное.
Обязанность должника в договоре факторинга произвестиплатеж финансовому агенту наступает лишь при условии, что он получил от клиенталибо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежноготребования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащееисполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которомудолжен быть произведен платеж.
69. Договор простоготоварищества
По договору простоготоварищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц(товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать безобразования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной непротиворечащей закону цели.
Договор простого товариществаявляется консенсуальным.
Стороны договора именуютсятоварищами. Необходимыми признаками договора простого товарищества являютсяналичие у товарищей совместной правомерной цели и объединение ими своих вкладов, и усилий для ее достижения.
По общему правилу, товарищамимогут быть любые лица с учетом их правоспособности, а если совместная цельсостоит в предпринимательской деятельности, — только индивидуальныепредприниматели и коммерческие организации.
При отсутствии иного соглашенияи явного неравенства вкладов товарищей их вклады предполагаются равными. Какправило, товарищи несут расходы и убытки, связанные с совместной деятельностью,а также распределяют прибыль пропорционально размерам их вкладов. Ни один изтоварищей не может быть полностью освобожден от обязанности частичного покрытиярасходов и убытков.
При ведении общих дел каждыйтоварищ вправе действовать от имени всех товарищей, если договором простоготоварищества не установлено, что дела ведутся отдельными участниками либосовместно всеми участниками договора простого товарищества. При совместномведении дел для совершения каждой сделки требуется согласие всех {товарищей.Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются товарищами по общемусогласию, если иное не предусмотрено договором простого товарищества.
По договору простоготоварищества, не связанному с предпринимательской деятельностью, ответственностьтоварищей по общим договорным обязательствам является долевой, а по общимвнедоговорным обязательствам (причинение вреда, неосновательное обогащение) —солидарной. По договору простого товарищества, связанному с предпринимательской деятельностью, ответственность товарищей всегдаявляется солидарной.
Право товарищей на одностороннийотказ от участия в бессрочном договоре простого товарищества не подлежитограничениям. В отличие от бессрочного договора простого товарищества такойдоговор, заключенный с указанием срока, не может быть расторгнут товарищем водностороннем порядке. При наличии уважительных причин срочный договор простоготоварищества может быть расторгнут судом с возложением на расторгающего договортоварища обязанности возместить причиненный им реальный ущерб.
Договором простого товариществаможет быть предусмотрено, чтоего существование не раскрывается длятретьих лиц.
Такое товарищество называется негласным. Поскольку длятретьих лиц наличие негласного товарищества неизвестно, в отношениях с такимилицами участник негласного товарищества не вправе ссылаться на существованиетоварищества и несет ответственность перед третьими лицами самостоятельно,приобретая право требования к остальным товарищам о частичном возмещении понесенныхрасходов и убытков.
70. Договор коммерческойконцессии
По договору коммерческойконцессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока правоиспользовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительныхправ, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменноенаименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемуюкоммерческую информацию, а также на другие объекты исключительных прав —товарный знак, знак обслуживания и т.д.
Договор коммерческой концессииконсенсуальный, возмездный, двусторонне-обязываюший. Стороны договора —правообладатель и пользователь — индивидуальные предприниматели и коммерческиеорганизации. Предмет договора — комплекс принадлежащих правообладателюисключительных прав и иных благ.
Целью договора коммерческой концессии являетсяиспользование комплекса исключительных прав в предпринимательской деятельностипользователя. Существенное условие договора коммерческой концессии — объемиспользования предмета коммерческой концессии.
Договор коммерческой концессиидолжен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формыдоговора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Договоркоммерческой концессии регистрируется органом, осуществившим регистрациююридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего подоговору в качестве правообладателя.
Договор коммерческой концессиина использование объекта, охраняемого в соответствии с патентнымзаконодательством, подлежит регистрации также в федеральном органеисполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюденииэтого требования договор считается ничтожным.
Право передачи предметаконцессии в субконцессию возникает у пользователя лишь в том случае, если этопредусмотрено договором концессии. Договор коммерческой субконцессии следуетсудьбе основного договора концессии, кроме случая, предусмотренного в п. 3 ст.1029 ГК, согласно которому при досрочном прекращении договора концессииправообладатель занимает место вторичного правообладателя в договоресубконцессии.
Порядок выплаты вознагражденияправообладателю определяется договором коммерческой концессии.
Правообладатель несетсубсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям онесоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых,оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. По требованиям,предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров)правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.
Изменение правообладателем своего фирменного наименованияили коммерческого обозначения влечет соответствующее изменение предметадоговора коммерческой концессии, но не прекращает такой договор. В этом случаепользователь вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
71.Антимонопольное законодательство.
ФЗ «Оконкуренции…». Проведение государственной политики по содействию развитиютоварных рынков и конкуренции, предупреждению, ограничению и пресечениюмонополистической деятельности и недобросовестной конкуренции осуществляетсяфедеральным органом исполнительной власти — федеральным антимонопольныморганом.
Федеральныйантимонопольный орган для осуществления своих полномочий создает своитерриториальные органы и назначает соответствующих должностных лиц.Территориальные органы подведомственны федеральному антимонопольному органу иосуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации на основе положения, утверждаемого федеральным антимонопольныморганом.
Федеральныйантимонопольный орган наделяет свои территориальные органы полномочиями впределах своей компетенции.
Средства насодержание антимонопольных органов предусматриваются в федеральном бюджетеотдельной строкой.
Основные задачифао:
1. содействиеформированию рыночных отношений на основе развития конкуренции ипредпринимательства; 2. предупреждение, ограничение и пресечение монополистическойдеятельности и недобросовестной конкуренции; 3. государственный контроль засоблюдением антимонопольного законодательства.
Функции фао: направляет вПравительство Российской Федерации предложения по вопросам совершенствованияантимонопольного законодательства и практики его применения, заключения попроектам законов и других нормативных актов, касающихся функционирования рынкаи развития конкуренции;
даетрекомендации федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации и органа местного самоуправления попроведению мероприятий, направленных на содействие развитию товарных рынков иконкуренции;
разрабатывает иосуществляет меры по демонополизации производства и обращения;
контролируетсоблюдение антимонопольных требований при создании, реорганизации и ликвидациихозяйствующих субъектов;
контролируетприобретение акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственныхобществ, которое может привести к доминирующему положению на рынках в РоссийскойФедерации хозяйствующих субъектов либо к ограничению конкуренции.
Полномочия фао:
даватьхозяйствующим субъектам обязательные для исполнения предписания о прекращениинарушений антимонопольного законодательства и (или) об устранении ихпоследствий, о восстановлении первоначального положения, об их принудительномразделении или о выделении структурных подразделений из их состава, орасторжении или об изменении договоров, противоречащих антимонопольномузаконодательству, о заключении договора с другим хозяйствующим субъектом,перечислении в федеральный бюджет прибыли, полученной в результате нарушенияантимонопольного законодательства;
даватьфедеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной властисубъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления обязательныедля исполнения предписания об отмене или изменении принятых ими неправомерныхактов, о прекращении нарушений, а также о расторжении или изменении заключенныхими соглашений, противоречащих антимонопольному законодательству;
вносить всоответствующие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправленияпредложения о введении или об отмене лицензирования, об изменении таможенныхтарифов, о введении или об отмене квот, а также о предоставлении налоговыхльгот, льготных кредитов и иных видов государственной поддержки;
приниматьрешения о наложении штрафов на коммерческие и некоммерческие организации иадминистративных взысканий на их руководителей, граждан, в том числеиндивидуальных предпринимателей, а также на должностных лиц федеральных органовисполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РоссийскойФедерации и органов местного самоуправления за нарушение антимонопольного законодательства,за исключением случаев нарушения установленного порядка ценообразования всоответствии с законодательством о естественных монополиях;
обращаться в судили арбитражный суд с заявлениями о нарушениях антимонопольногозаконодательства, в том числе о признании недействительными полностью иличастично договоров, противоречащих антимонопольному законодательству, обобязательном заключении договора с другим хозяйствующим субъектом, а такжеучаствовать в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных сприменением и нарушением антимонопольного законодательства;
направлять всоответствующие правоохранительные органы материалы для решения вопроса овозбуждении уголовного дела по признакам преступлений, связанных с нарушениемантимонопольного законодательства;
устанавливатьналичие доминирующего положения хозяйствующих субъектов;
даватьразъяснения по вопросам применения антимонопольного законодательства;
осуществлятьиные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Право доступа кинформации.Сотрудники, уполномоченные федеральным антимонопольным органом (территориальныморганом), в целях выполнения возложенных на них функций имеют правобеспрепятственного доступа в федеральные органы исполнительной власти, органыисполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местногосамоуправления, а также в коммерческие и некоммерческие организации и ихобъединения, в другие организации и учреждения и знакомства на основанииписьменного запроса с необходимыми документами.
Органы милицииобязаны оказывать практическую помощь сотрудникам федерального антимонопольногооргана (территориального органа) при исполнении ими служебных обязанностей,обеспечивая при этом беспрепятственный доступ к необходимой информации в целяхвыполнения возложенных на них функций.
72. Правовоеположение кредитных организаций.
Кредитнаяорганизация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основнойцели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии)Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлятьбанковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и бан.к деят-ти». Кредитнаяорганизация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственноеобщество.
Правовоерегулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РоссийскойФедерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «ОЦентральном банке Российской Федерации (Банке России)», другимифедеральными законами, нормативными актами Банка России.
Банковские операции
Деятельность кредитной организациина рынке ценных бумаг
Кредитнаяорганизация имеет учредительные документы, предусмотренные федеральнымизаконами для юридического лица соответствующей организационно-правовой формы.
Уставный капиталкредитной организации составляется из величины вкладов ее участников иопределяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов.
Органамиуправления кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей(участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличныйисполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.
Кредитныеорганизации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральнымзаконом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядкагосударственной регистрации кредитных организаций.
Осуществлениебанковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемойБанком России в порядке, установленном ФЗ.
Ликвидация илиреорганизация кредитной организации осуществляется в соответствии сфедеральными законами с учетом требований ФЗ.
В целяхобеспечения финансовой надежности кредитная организация обязана создаватьрезервы (фонды), в том числе под обесценение ценных бумаг, порядок формированияи использования которых устанавливается Банком России. Минимальные размерырезервов (фондов) устанавливаются Банком России. Размеры отчислений в резервы(фонды) из прибыли до налогообложения устанавливаются федеральными законами оналогах.
Кредитнаяорганизация гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов икорреспондентов.
Кредитныеорганизации на договорных началах могут привлекать и размещать друг у другасредства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты черезсоздаваемые в установленном порядке расчетные центры и корреспондентские счета,открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные операции, предусмотренныелицензиями, выданными Банком России.
Кредитная организацияосуществляет расчеты по правилам, формам и стандартам, установленным БанкомРоссии; при отсутствии правил проведения отдельных видов расчетов — подоговоренности между собой; при осуществлении международных расчетов — впорядке, установленном федеральными законами и правилами, принятыми вмеждународной банковской практике.
Правила ведениябухгалтерского учета, представления финансовой и статистической отчетности,составления годовых отчетов кредитными организациями устанавливаются БанкомРоссии с учетом международной банковской практики.
73. Правовоерегулирование рынка ценных бумаг.
ФЗ «О рынкеценных бумаг», 22 апреля 1996 года, N 39-ФЗ. Объекты: Цб:акция, облигация, 5Участники: Брокерской деятельностью признается деятельностьпо совершению гражданско — правовых сделок с ценными бумагами от имени и засчет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении)или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров склиентом.
Дилерскойдеятельностью признается совершение сделок купли — продажи ценных бумаг отсвоего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и / илипродажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и / или продажи этихценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.
Управляющий. Поддеятельностью по управлению ценными бумагами признается осуществлениеюридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенногосрока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащимидругому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц:ценными бумагами, денежными средствами.
Клиринговаяорганизация. Клиринговая деятельность — деятельность по определению взаимныхобязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценнымибумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкамценных бумаг и расчетам по ним.
Депозитарий.Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатовценных бумаг и / или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Держателиреестра (регистраторы). Деятельностью по ведению реестра владельцев ценныхбумаг признаются сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных,составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Организаторторговли на рынке ценных бумаг. Деятельностью по организации торговли на рынкеценных бумаг признается предоставление услуг, непосредственно способствующихзаключению гражданско — правовых сделок с ценными бумагами между участникамирынка ценных бумаг.
Государственноерегулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:
установленияобязательных требований к деятельности эмитентов, профессиональных участниковрынка ценных бумаг и ее стандартов;
государственнойрегистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг ипроспектов ценных бумаг и контроля за соблюдением эмитентами условий иобязательств, предусмотренных в них;
(в ред.Федерального закона от 28.12.2002 N 185-ФЗ)
лицензированиядеятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;
создания системызащиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами ипрофессиональными участниками рынка ценных бумаг;
запрещения ипресечения деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность нарынке ценных бумаг без соответствующей лицензии.
Представительныеорганы государственной власти и органы местного самоуправления устанавливаютпредельные объемы эмиссии ценных бумаг, эмитируемых органами властисоответствующего уровня.
Ценные бумаги: понятие и виды
Ценной бумагой являетсядокумент, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательныхреквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможнытолько при его предъявлении. С передачей ценной бумаги переходят всеУдостоверяемые ею права в совокупности.
Ценная бумага представляет собойособую категорию вешей. В отличие от других вещей, интерес для участниковгражданского оборота представляют не ее физические, а правовые свойства,поскольку цен ная бумага — овеществленное имущественное право, переходящее кдругому лицу с передачей ценной бумаги, и неразрывно связана с ним. Ценнаябумага является строго формальным документом.
К ценным бумагам относятся:государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный исберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя,коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которыеГК, законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числуценных бумаг, например, складское свидетельство (ст. 912 ГК).
Отсутствие обязательныхреквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной длянее форме влечет ее ничтожность.
В зависимости от способаопределения управомоченного по ценной бумаге лица ценные бумаги подразделяютсяна предъявительские, ордерные и именные. Например, акция может быть толькоименной ценной бумагой, вексель — ордерной или предъявительской.
Всилу абстрактного характера обязательства, удостоверенного ценной бумагой, недопускается отказ от его исполнения со ссылкой на отсутствие основания этогообязательства либо на его недействительность. По общему правилу, передавшийправо по ценной бумаге отвечает перед новым владельцем ценной бумаги не толькоза ее действительность,но и за осуществление удостоверенного ценной бумагой права.
Р ц б – этосектор экономики, включающий два взаимосвязанных компонента: эмиссию иобращение ценных бумаг. Ц б хар-ся как движимые вещи и я-ся объектамикупли-продажи, хранения, залога и иных им-венных сделок. Рынок делится на:первичный и вторичный. Основу р ц б составляют эмисионные ц б, в документарныхи бездокументарных формах. Документарная – это форма эмиссионных ц б, прикоторой владелец устанавливается на основании предъявления оформленногонадлежащим образом сертификата ц б или в случае депонирования такового наосновании записи по счету депо, при бездокументарной форме владелецустанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ц б,на основании записи по счету депо. Под эмиссией ц б понимается установленнаязаконом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ц б.Процедура эмиссии вкл: 1.принятие эмитентом решения о выпуске эмиссионных ц б,т.е. документа, содержащего данные достаточные для установления объема прав,закрепленных ц б; 2.гос регистрация выпуска эмиссионных ц б; 3.длядокументарной формы – изготовление сертификатов ц б; 4.размещение эмиссионных цб; 5.регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ц б. Ц б. Особенности цб: 1.удостовереряет с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитовим-венные права, осуществление или передача кот возможны только при ее предъявлении,с передачей ц б переходят все удостоверяемые ее права в совокупности;2.отсутствие обязательных реквизитов ц б или несоответствие ц б установленной для нее формы влечет ее ничтожность; 3. права, удостоверенные ц б могутпринадлежать: предъявителю ц б (цб на предъявителя); названному в ц б лицу(именная ц б); названному в ц б лицу, которе может само осуществить эти праваили назначить своим распоряжением др управомоченное лицо (ордерная ц б).
74. Банкротство ест. моноп иградообр. предпр.
Субъект естественной монополии — организация, осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ,услуг) в условиях естественной монополии.
Субъектестественной монополии считается неспособным удовлетворить требованиякредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплатеобязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанностьне исполнены им в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Лицом,участвующим в деле о банкротстве должника — субъекта естественной монополии,наряду с лицами, определенными настоящим Федеральным законом, признаетсяфедеральный орган исполнительной власти, уполномоченный ПравительствомРоссийской Федерации проводить государственную политику в отношениисоответствующего субъекта естественной монополии.
Арбитражный судможет принять решение об отказе в признании должника — субъекта естественноймонополии банкротом в случае, если признаны недействительными соответствующиеакты государственной власти в части утверждения цен (тарифов) на товары(работы, услуги), производимые и (или) реализуемые в условиях естественноймонополии.
Внешнийуправляющий не вправе отчуждать имущество должника, представляющее собой единыйтехнологический комплекс субъекта естественной монополии. К указанномуимуществу относится недвижимое и иное имущество, непосредственно используемоедля производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условияхестественной монополии, и запасы расходуемого сырья и материалов, которыеиспользуются для исполнения договоров, связанных с деятельностью должника вкачестве субъекта естественной монополии.
Обязательнымиусловиями договора купли — продажи имущества должника — субъекта естественноймонополии являются:
согласиепокупателя принять на себя обязательства должника по договорам поставкитоваров, являющимся предметом регулирования законодательства о естественныхмонополиях;
принятие на себяпокупателем обязательств по обеспечению доступности производимого и (или)реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей;
наличие лицензиина осуществление соответствующего вида деятельности, если деятельность должникаподлежит лицензированию.
РоссийскаяФедерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в лицесоответствующих уполномоченных органов вправе приостановить продажу имущества,непосредственно используемого для производства и (или) реализации товаров(работ, услуг) в условиях естественной монополии, в ходе внешнего управления насрок не более чем три месяца для выработки предложений о восстановленииплатежеспособности субъекта естественной монополии.
Градообразующаяорганизация — юридические лица, численность работников которых составляет не менее двадцатипяти процентов численности работающего населения соответствующего населенногопункта.
Положения, предусмотренныенастоящим параграфом, применяются также к иным организациям, численностьработников которых превышает пять тысяч человек.
При рассмотрениидела о банкротстве градообразующей организации лицом, участвующим в деле обанкротстве, признается соответствующий орган местного самоуправления.
Орган местного самоуправления, илипривлеченный к участию в деле о банкротстве градообразующей организациисоответствующий федеральный орган исполнительной власти, или органисполнительной власти субъекта Российской Федерации, представившиепоручительство по обязательствам должника, определяет требования к кандидатуревнешнего управляющего и направляет их в саморегулируемые организации арбитражныхуправляющих.
Финансовоеоздоровление или внешнее управление в отношении градообразующей организацииможет быть продлено арбитражным судом не более чем на год при наличииходатайства органа местного самоуправления, или привлеченного к участию в делео банкротстве соответствующего федерального органа исполнительной власти, илиоргана исполнительной власти субъекта Российской Федерации при условиипредоставления поручительства по обязательствам должника.
Российская Федерация, субъектРоссийской Федерации или муниципальное образование в любое время до окончанияфинансового оздоровления градообразующей организации или внешнего управленияградообразующей организацией вправе рассчитаться со всеми кредиторами либопогасить требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплатеобязательных платежей иным предусмотренным настоящим Федеральным закономспособом.
При наличии ходатайства органаместного самоуправления, или привлеченного к участию в деле о банкротствесоответствующего федерального органа исполнительной власти, или органаисполнительной власти субъекта Российской Федерации существенным условиемдоговора купли — продажи предприятия градообразующей организации может являтьсясохранение рабочих мест не менее чем для пятидесяти процентов работников такогопредприятия на дату его продажи в течение определенного срока, но не более чемв течение трех лет с момента вступления договора в силу.
75. Ассоциации и союзы.
Объединения могут создаваться вформе ассоциаций или союзов. Независимо от того, созданы они коммерческими илинекоммерческими организациями, сами объединения являются некоммерческимиорганизациями. Основанием создания объединения является договор между егоучастниками.
Целями коммерческих организаций при создании объединенийявляется координация их предпринимательской деятельности, а также представлениеи зашита обших имущественных интересов. Цель некоммерческих организаций присоздании объединений может состоять в представлении и защите их обшихинтересов, обусловленных специальной правоспособностью некоммерческихорганизаций.
Самостоятельное осуществлениеобъединением предпринимательской деятельности не допускается. Если по решениюучастников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности,такая ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или товариществолибо может создать для предпринимательской деятельности хозяйственное обществоили участвовать в таком обществе.
Учредительными документами ассоциации (союза) являются учредительныйдоговор, подписанный ее членами, и утвержденный ими устав.
76.Торгово-промышленные палаты.
ТППя-ся негос неком организацией, объединяющей рос предприятия и роспредпринимателей, она создаются в целях содействия развитию экономики РФ, ееинтегрированию в мировую хоз систему, формированию современной промышленной,финансовой и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий дляпредпринимательской д-ти, урегулированию отношений предпринимателей с ихсоциальными партнерами, всемерному развитию всех видов предпринимательства,торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей РФ спредпринимателями зар стран. ТПП выполняют следующие задачи: 1.оказывают помощьрос предприятиям и предпринимателям, представляют и защищают их интересы повопросам, связанным с осуществлением хоз д-ти, в том числе и за границей;2.содействуют развитию всех видов предпринимательской д-ти с учетом экономинтересов субъектов РФ, отраслей народного хозяйства и предприятий;3.организуют взаимодействие между субъектами предпринимательской д-ти, ихвзаимодействие с гос-вом в лице его органов, а также с соц партнерами;4.содействуют развитию системы образования и подготовки кадров дляпредпринимательской д-ти в РФ, участвуют в разработке и реализации гос и межгоспрограмм в этой области; 5.оказывают предпринимателям, их объединениям, союзам,ассоциациям ин-ционные услуги; 6.содействуют развитию экспорта рос товаров иуслуг; 7.принимают меры, к недопущению и пресечению недобросовестнойконкуренции и неделового партнерства; 8.содействуют урегулированию споров,возникающих между предприятиями, предпринимателями; 9.обеспечиваютпредоставление услуг, необходимых для осуществления ком д-ти иностранных фирм иорганизаций; 10.выполняют другие задачи с учетом положений Международныхдоговоров РФ. ТПП образуется по инициативе не менее 15 учредителей, кот
созывают учредительный съезд (конференцию) или общее собрание, на котпринимается устав и образуются руководящие органы ТПП. Членамиторгово-промышленной палаты могут быть рос предприятия независимо от формысобственности и их организационно-правовой формы и предприниматели, а такжеорганизации, объединяющие предприятия и предпринимателей. Гос регистрация ТППРФ и ТПП палаты, созданной на территории нескольких субъектов РФ,осуществляется Министерством юстиции РФ, а гос регистрацияТПП, созданной натерритории одного субъекта РФ либо др адм-тер образования РФ, осуществляетсяорганами юстиции по месту учреждения. Для гос регистрации ТПП в месячный сроксо дня принятия устава подается заявление учредителей ТПП. К нему прилагаютсянадлежащим образом удостоверенные копии устава ТПП и протокола учредительногосъезда (конференции) или общего собрания учредителей, принявшего устав, а такжерешение ТПП РФ о согласии на создание даннойТПП. Решение о гос регистрации ТППдолжно быть принято не позднее чем в месячный срок со дня подачи заявления. ТППприобретает права юридического лица со дня принятия решения о ее госрегистрации. ТПП имеют право: а) осуществлять независимую экспертизу проектовнормативных актов в области экономики, внешнеэкономических связей, а также подр вопросам, затрагивающим интересы предприятий и предпринимателей; б)представлять и защищать законные интересы своих членов в гос органах; в)оказывать содействие рос и иностранным предприятиям и предпринимателям впатентовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрациитоварных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров;г) проводить по поручению рос и иностранных предприятий и предпринимателейэкспертизы, контроль качества, количества и комплектности товаров; д)удостоверять сертификаты происхождения товаров, а также другие документы,связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности; е) вести негосРеестр рос предприятий и предпринимателей, фин и эконом положение которыхсвидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательскойдеятельности в РФ и за рубежом; ж) организовывать международные выставки; з)создавать, реорганизовывать и ликвидировать в РФ и за границей предприятия иучреждения; и) издавать газеты, журналы и другие печатные материалы дляобеспечения предпринимательской деятельности; к) самостоятельно определятьметоды осуществления своей деятельности; л) открывать свои филиалы и представительства;м) для разрешения экономических споров образовывать третейские суды.
77. Лицензия — специальное разрешение на осуществлениеконкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионныхтребований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу илииндивидуальному предпринимателю. Лицензирование — мероприятия, связанные спредоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличиелицензий, приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированиемлицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами приосуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионныхтребований и условий. В целях обеспечения единства экономического пространствана территории РФ Правительство РФ в соответ с определенными Президентом РФосновными направлениями внутренней политики гос-ва: утверждает положения олицензировании конкретных видов д-ти; определяет фед органы исполнительнойвласти, осуществляющие лицензирование конкретных видов д-ти; устанавливает видыдеятельности, лицензирование которых осуществляется органами исполнительнойвласти субъектов РФ. Вид д-ти, на осуществление которого предоставленалицензия, может выполняться только получившим лицензию юр лицом или индивидуальнымпредпринимателем. Срок действия лицензии не может быть менее чем пять лет. Срокдействия лицензии по его окончании может быть продлен по заявлению лицензиата.Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в соответствующийлицензирующий орган следующие документы: заявление о предоставлении лицензии суказанием наименования и организационно — правовой формы юр лица, места егонахождения — для юр лица; фамилии, имени, отчества, места жительства, данныхдокумента, удостоверяющего личность, — для индивидуального предпринимателя;лицензируемого вида деятельности, кот юр лицо или индивидуальныйпредприниматель намерены осуществлять; копии учредительных документов и копиясвидетельства о гос регистрации соискателя лицензии в качестве юр лица (спредъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом) — для юрлица; копия свидетельства о гос регистрации гражданина в качествеиндивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала в случае, если копияне заверена нотариусом) — для индивидуального предпринимателя; копиясвидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (спредъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); документ,подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирующим органомзаявления о предоставлении лицензии; сведения о квалификации работниковсоискателя лицензии. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении илиоб отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий шестидесяти дней содня поступления заявления о предоставлении лицензии со всеми необходимымидокументами. Соответствующее решение оформляется приказом лицензирующегооргана. Основанием отказа в предоставлении лицензии является: наличие вдокументах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженнойинформации; несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему илииспользуемых им объектов лицензионным требованиям и условиям. Соискательлицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном з-вом РФ, отказ лицензирующегооргана в предоставлении лицензии или его бездействие.
78. Приватизация. ФЗ «О приват»,21 декабря 2001 года N 178-ФЗ Под приватизациейгосударственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждениеимущества, находящегося в собственности Российской Федерации (далее — федеральное имущество), субъектов Российской Федерации, муниципальныхобразований, в собственность физических и (или) юридических лиц.
1. Приватизациягосударственного и муниципального имущества основывается на признании равенствапокупателей государственного и муниципального имущества и открытостидеятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2.Государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственностьфизических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за платулибо посредством передачи в государственную или муниципальную собственностьакций открытых акционерных обществ, в уставный капитал которых вноситсягосударственное или муниципальное имущество).
3. Приватизациямуниципального имущества осуществляется органами местного самоуправлениясамостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
ФЗ регулируетотношения, возникающие при приватизации государственного и муниципальногоимущества, и связанные с ними отношения по управлению государственным имуниципальным имуществом.
1.Законодательство Российской Федерации о приватизации состоит из настоящегоФедерального закона и принимаемых в соответствии с ним других федеральныхзаконов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Нормы оприватизации государственного и муниципального имущества, содержащиеся в другихфедеральных законах, не должны противоречить настоящему Федеральному закону.
2.Законодательство субъектов Российской Федерации о приватизации состоит иззаконов субъектов Российской Федерации о приватизации государственногоимущества, принятых в соответствии с настоящим Федеральным законом, ипринимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов субъектовРоссийской Федерации.
3. Приватизациямуниципального имущества осуществляется органами местного самоуправлениясамостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации оприватизации.
Покупателямигосударственного и муниципального имущества могут быть любые физические июридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарныхпредприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридическихлиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
ПравительствоРоссийской Федерации ежегодно утверждает прогнозный план (программу)приватизации федерального имущества.
Решение об условияхприватизации федерального имущества принимается в соответствии с прогнознымпланом (программой) приватизации федерального имущества.
Способыприватизации государственного и муниципального имущества:
1)преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
2) продажагосударственного или муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акцийоткрытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажагосударственного или муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа запределами территории Российской Федерации находящихся в государственнойсобственности акций открытых акционерных обществ;
6) продажа акцийоткрытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
7) продажагосударственного или муниципального имущества посредством публичногопредложения;
8) продажагосударственного или муниципального имущества без объявления цены;
9) внесениегосударственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставныекапиталы открытых акционерных обществ;
10) продажаакций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
Денежныесредства, полученные от продажи федерального имущества, имущества, находящегосяв собственности субъектов Российской Федерации, или муниципального имуществаподлежат перечислению соответственно в федеральный бюджет, бюджеты субъектовРоссийской Федерации и местные бюджеты.
21. Наследование позавещанию. Право на обязательную долю
Каждый гражданин вправе посвоему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определитьдоли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всехнаследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить взавещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса РФо наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. В этом проявляетсяпринцип свободы завещания. На завещателя не может быть возложена обязанностьсообщать кому бы то ни было о содержании, совершении, об изменении или отменезавещания.
При толковании завещаниянотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальныйсмысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквальногосмысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставленияэтого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этомдолжно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой волизавещателя.
Свобода завещания ограничиваетсялишь правилом об обязательной доле в наследстве, согласно которомунесовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, егонетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцынаследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половиныдоли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Этадоля называется обязательной долей.
Право на обязательную долю внаследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственногоимущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников позакону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имуществадля осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, котораязавещана.
Однако право на обязательнуюдолю может быть ограничено. Если осуществление этого права повлечет за собойневозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник,имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, анаследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т.п.)или использовал в качестве основного источника получения средств ксуществованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетомимущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшитьразмер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Совершение завещания — этоединственный возможный способ распорядиться имуществом на случай смерти.Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанностипосле открытия наследства. Оно может быть совершено только полностьюдееспособным гражданином и только лично, а не через представителя. При этом взавещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина.
Завещатель может совершитьзавещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящихв круг наследников по закону. Имущество, завешанное двум или несколькимнаследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какиевходящие в состав наследства вещи или права кому из наследниковпредназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. В завещаниимогут содержаться распоряжения о любом имуществе, включая то, которое можетбыть приобретено завещателем в будущем.
В завещании может быть сделанораспоряжение о завещательном отказе, т.е. возложении на одного или несколькихнаследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либоIобязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц(отказополучателей), которые вправе требовать исполнения этой обязанности.Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иноежилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другомулицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещениемили его определенной частью. Содержание завещания может исчерпыватьсязавещательным отказом.
Кроме того, завещатель может взавещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или позакону обязанность совершить какое-либо действие имущественного илинеимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.Возложение такой обязанности называется завещательным возложением.
Завещание должно быть составленов письменной форме и удостоверено нотариусом, а в специально предусмотренныхзаконом случаях — другими лицами (например, в отношении средств, находящихся насчете гражданина в банке, — служащим банка). Несоблюдение правил о письменнойформе завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.Допускается составление закрытого завещания, т.е. передача завещания нотариусув запечатанном конверте в присутствии двух свидетелей без ознакомлениякого-либо, включая нотариуса, с содержанием завещания.
Отступление от правила онотариальном удостоверении завещания допускается в виде исключения в случаесоставления гражданином завещания в положении, явно угрожающем его жизни, еслион в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершитьзавещание по общим правилам. В этом случае гражданин, может изложить последнююволю в отношении своего имущества в простой письменной форме, и такой документпризнается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелейсобственноручно написал и подписал его и если из содержания этого документаследует, что он представляет собой завещание. Завещание, совершенное причрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условииподтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершениязавещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Наследование по закону
Наследование по закону имеетместо, когда и поскольку оно не изменено завещанием. При этом доля наследникапо закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем,переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в равныхдолях (наследование по праву представления).
При наследовании по законунаследниками в равных долях являются:
в первую очередь — дети (в томчисле усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенокумершего, родившийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомкинаследуют по праву представления;
во вторую очередь — полнородныеи неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как состороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьеви сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют поправу представления;
в третью очередь — полнородные инеполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тетинаследодателя); двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по правупредставления;
в четвертую очередь — прадедушкии прабабушки наследодателя;
в пятую очередь — дети родныхплемянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родныебратья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в шестую очередь — детидвоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки),дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и детиего двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);
в седьмую очередь — пасынки,падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
К наследникам по законуотносятся граждане, которые ко дню открытия наследства являлисьнетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на егоиждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников позакону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призываетсяк наследованию, а при отсутствии других наследников по закону такиенетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качественаследников восьмой очереди.
Наследники каждой последующейочереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследниковпредшествуюшей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае,•когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем праванаследования.
Граждане, относящиеся кнаследникам по закону и являющиеся при этом нетрудоспособными ко дню открытиянаследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призываетсяк наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой гочереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на [егоиждивении, при этом не имеет значения, проживали ли они совместно снаследодателем.
Усыновленные и их потомство не наследуют после смертиродителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии,а также его кровных братьев и сестер. Родители усыновленного и другие егокровные родственники по восходящей линии, а также кровные братья и сестры ненаследуют после смерти усыновленного и его потомства. Однако в случае, когда всоответствии с семейным законодательством усыновленный сохраняет по решениюсуда отношения с одним из родителей или другими кровными родственниками,усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти такихродственников, а они наследуют по закону после смерти усыновленного и егопотомства.
82. Регистрация Госрегистрация осущ в соответ с ФЗ «О гос регистрации юр лиц», введен в действие с1 июля 2002г. Предпринимательской д-тью могут заниматься как граждане, так и юрлица. Некоторые виды д-ти признаются несовместимыми (биржевая и банковская). Нанекоторые виды д-ти установлена монополия гос органов (напр, производствооружия). Дилерская и банковская д-ть может осущ только юр лицом. Приступить кпр-кой д-ти можно только с момента гос регистрации. Гос регистрация осущ в срокне более 5 рабочих дней со дня предоставления всех необходимых документов:1.заявление по форме, где указывается, что все д-ты достоверны, что соблюденпорядок учреждения пр формы, в том числе оплаты уставного капитала; 2.решение осоздании юр лица в виде протокола, договора или иного документа;3.учредительные документы – подлинники, нотариально удостоверенные; 4.выпискииз реестра иностр лиц, соответ страны происхождения; документ об уплате госпошлины. Регистрация осущ по месту нахождения постоянно действующегоисполнительного органа. Законом предусматривается регистрация реорганизации иликвидации юр лица. Предусмотрены основания отказа в регистрации: 1.непредоставление определенных Законом о регистрации юр лиц документов;2.предоставление документов в ненадлежащий рег орган. Решение об отказе должносодержать ссылку на нарушения, предусмотренные законом. Если хозяйствующийсубъект понесет ущерб в результате незаконного отказа в регистрации, то регорган должен возместить этот ущерб. Для осуществления некоторых видов д-титребуется получение лицензии.
83.Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой рискдеятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользованияимуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
88. Иностр.Инвестиции.
ФЗ «Об иностринвестициях в РФ» 9 июля 1999 годаN 160-ФЗ регулирует отношения, связанныес государственными гарантиями прав иностранных инвесторов при осуществлении имиинвестиций на территории Российской Федерации.
Инвестициямиявляются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другиеценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другоеимущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые вобъекты предпринимательской и других видов деятельности в целях полученияприбыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.
Инвестиционнаядеятельность — это вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупностьпрактических действий по реализации инвестиций.
Инвестирование всоздание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальныхвложений.
Субъектамиинвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ,пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики,юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации,инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса.
2. Субъектамиинвестиционной деятельности могут быть физические и юридические лица, в томчисле иностранные, а также государства и международные организации.
иностранный инвестор — иностранное юридическое лицо,гражданская правоспособность которого определяется в соответствии сзаконодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствиис законодательством указанного государства осуществлять инвестиции натерритории Российской Федерации; иностранная организация, не являющаясяюридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется всоответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, икоторая вправе в соответствии с законодательством указанного государстваосуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранныйгражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяютсяв соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправев соответствии с законодательством указанного государства осуществлятьинвестиции на территории Российской Федерации; лицо без гражданства, котороепостоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданскаяправоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии сзаконодательством государства его постоянного места жительства и которое вправев соответствии с законодательством указанного государства осуществлятьинвестиции на территории Российской Федерации; международная организация,которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерацииосуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранныегосударства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами;
иностранная инвестиция — вложение иностранного капитала вобъект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации ввиде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, еслитакие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в оборотев Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числеденег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иногоимущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав нарезультаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), атакже услуг и информации;
Правовое регулирование иностранных инвестиций на территорииРоссийской Федерации осуществляется настоящим Федеральным законом, другимифедеральными законами и иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, а также международными договорами Российской Федерации.
Виды: прямая иностранная инвестиция, приоритетныйинвестиционный проект. Реинвестирование.
Формы предпринимательства с иностр.: приобретениеиностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном(складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемойна территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества илиобщества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица,создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на территорииРоссийской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды(лизинга) оборудования
90. Инвест.В форме кап влож. ФЗ «об инв деят в РФ осущ в форме кап влож»25 февраля 1999 года N 39-ФЗ, Инвестициями являютсяденежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценныебумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество илиимущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательскойи других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достиженияположительного социального эффекта.
Инвестиционнаядеятельность — это вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупностьпрактических действий по реализации инвестиций.
Инвестирование всоздание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальныхвложений.
капитальныевложения — инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числезатраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническоеперевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования,инструмента, инвентаря, проектно — изыскательские работы и другие затраты;
Субъектамиинвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователиобъектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица(банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные биржи) идругие участники инвестиционного процесса.
2. Субъектамиинвестиционной деятельности могут быть физические и юридические лица, в томчисле иностранные, а также государства и международные организации.
Субъектамиинвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (далее- субъекты инвестиционной деятельности), являются инвесторы, заказчики,подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.
Объектамиинвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модернизируемыеосновные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах народногохозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно — техническаяпродукция, другие объекты собственности, а также имущественные права и права наинтеллектуальную собственность.
Объектамикапитальных вложений в Российской Федерации являются находящиеся в частной, государственной,муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и(или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральнымизаконами.
Финансированиекапитальных вложений осуществляется инвесторами за счет собственных и (или)привлеченных средств.
Органыгосударственной власти Российской Федерации, органы государственной властисубъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по согласованиюмежду ними могут осуществлять взаимодействие в инвестиционной деятельности,осуществляемой в форме капитальных вложений, в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральнымизаконами.
Государственноерегулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальныхвложений, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации иорганами государственной власти субъектов Российской Федерации.
(созданиеблагоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемойв форме капитальных вложений, путем: совершенствования системы налогов,механизма начисления амортизации и использования амортизационных отчислений)
91. Товарныебиржи.
ФЗ «О товбиржах и бирж торговле»20 февраля 1992 года N 2383-1
Тов биржа — организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путеморганизации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласныхпубличных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенноевремя по установленным ею правилам.
Биржа можетучреждаться юридическими и (или) физическими лицами и подлежит государственнойрегистрации в установленном порядке.
В учреждениибиржи не могут участвовать:
высшие и местныеорганы государственной власти и управления;
банки икредитные учреждения, получившие в установленном порядке лицензию наосуществление банковских операций;
страховые иинвестиционные компании и фонды;
общественные,религиозные и благотворительные объединения (организации) и фонды;
физические лица,которые в силу закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.
Доля каждогоучредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может превышать десятипроцентов.
Биржеваяторговля может осуществляться на биржах только на основе лицензии, выдаваемой вустановленном порядке. Биржа вправе подать заявление о предоставлении ейлицензии, если к моменту обращения сумма вкладов в уставный капитал составляетне менее пятидесяти процентов его объявленной суммы.
Лицензия наорганизацию биржевой торговли выдается бирже после установления соответствия ееучредительных документов и правил биржевой торговли настоящему Закону и другимзаконодательным актам Российской Федерации, а также при условиисоответствующего оформления документов и представления их в Комиссию не позднеечем через два месяца со дня подачи заявления на получение лицензии.
В случае отказав выдаче лицензии биржа имеет право обратиться повторно в Комиссию по товарнымбиржам с заявлением о предоставлении ей лицензии, которое рассматривается втечение одного месяца со дня получения повторного заявления на выдачу лицензии.
Биржа вправеобжаловать в судебном порядке решение Комиссии об отказе в выдаче лицензии.
Ликвидация биржиможет быть осуществлена по решению высшего органа управления биржи, а такжесудом или арбитражным судом в порядке и на условиях, предусмотренныхзаконодательными актами Российской Федерации.
Общее собраниечленов биржи является высшим органом управления биржей. Общее собрание членовбиржи обеспечивает реализацию всех прав и обязанностей биржи и ее членов.
92. Гарантииправ суб-тов инвест деят-ти. Государство гарантирует стабильность правсубъектов инвестиционной деятельности. В случаях принятия законодательныхактов, положения которых ограничивают права субъектов инвестиционнойдеятельности, соответствующие положения этих актов не могут вводиться вдействие ранее чем через год с момента их опубликования.
Государственныеорганы должностные лица не вправе ограничивать права инвесторов в выбореобъектов инвестирования, за исключением случаев, предусмотренных настоящимЗаконом.
В случаяхпринятия государственными органами актов, нарушающих законные права и интересыинвесторов и других участников инвестиционной деятельности, убытки, включаяупущенную выгоду, причиненные субъектам инвестиционной деятельности в результатепринятия таких актов, возмещаются им этими органами по решению суда илиарбитражного суда.
Гос-во.гарантирует всем субъектам инвестиционной деятельности независимо от формсобственности:
обеспечениеравных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
гласность вобсуждении инвестиционных проектов;
право обжаловатьв суд решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органовместного самоуправления и их должностных лиц;
защитукапитальных вложений.
Стабильностьдля инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, гарантируется в течениесрока окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня началафинансирования указанного проекта. Дифференциация сроков окупаемостиинвестиционных проектов в зависимости от их видов определяется в порядке,установленном Правительством Российской Федерации.
Защита.Государство гарантирует в соответствии с законодательством, действующим натерритории РФ, защиту инвестиций, в том числе иностранных, независимо от формсобственности. При этом инвесторам, в том числе иностранным, обеспечиваютсяравноправные условия деятельности, исключающие применение мердискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению ираспоряжению инвестициями.
Инвестиции немогут быть безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним также не могутбыть применены меры, равные указанным по последствиям. Применение таких мервозможно лишь с полным возмещением инвестору всех убытков, причиненныхотчуждением инвестированного имущества, включая упущенную выгоду, и только наоснове законодательных актов РСФСР и республик в составе РСФСР. Порядоквозмещения убытков инвестору определяется в указанных актах.
Капитальныевложения могут быть:
национализированытолько при условии предварительного и равноценного возмещения государствомубытков, причиненных субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии сКонституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации;
реквизированы порешению государственных органов в случаях, порядке и на условиях, которыеопределены Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Страхованиекапитальных вложений осуществляется в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
93. Банкротство, признаки ипроц-ры. Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом илиобъявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворитьтребования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанностьпо уплате обязательных платежей. Юр лицо считается неспособным удовлетворитьтребования кредиторов по ден об-вам и (или) исполнить обязанность по уплатеобязательных платежей, если соответ об-ва не исполнены им в течении 3 мес смомента наступления даты их исполнения. Дела о банкротстве рассматриваютсяарбитражным судом. Правом на обращение в ар суд с заявлением о признаниидолжника банкротом в связи с неисполнением ден об-в обладают должник, кредитори прокурор, а в связи с неисполнением об-ти по уплате обязательных платежейобладают должник, прокурор, налоговые органы. Должнику представлено не толькоправо, но и установлена его обязанность обратиться в арбитражный суд сзаявлением о своем собственном банкротстве, в противном случае он несет юрот-ть. Процедуры банкротства: 1.наблюдение – процедура, применяемая к должнику смомента принятия ар судом заявления о признании должника банкротом до момента,определяемого в целях обеспечения сохранности им-ва должника и проведенияанализа фин состояния должника; 2.внешнее управление (судебная санация) –процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления егоплатежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником внешнемууправляющему; 3. конкурсное производство – процедур банкротства, применяемая кдолжнику, признанному банкротом, в целях соразмеренного удовлетворениятребований кредиторов (учредители-участники должника по об-вам, вытекающим изтакого участия); 4.мировое соглашение – процедура банкротства, состоящая взаключении должником и кредиторами на любой стадии рассмотрения арбитражнымсудом дела о банкротстве добровольного соглашения об улаживании им-венногоспора на определенных им условиях
94.Инвестиции. Инвестициями являются денежные средства, целевые банковскиевклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование,кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальныеценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видовдеятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительногосоциального эффекта.
Инвестиционнаядеятельность — это вложение инвестиций, или инвестирование, и совокупностьпрактических действий по реализации инвестиций.
Инвестирование всоздание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальныхвложений.
Субъектами инвестиционнойдеятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователиобъектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица(банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные биржи) идругие участники инвестиционного процесса.
Субъектами инвестиционнойдеятельности могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные,а также государства и международные организации.
Объектами инвестиционнойдеятельности являются вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды иоборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценныебумаги, целевые денежные вклады, научно — техническая продукция, другие объектысобственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную собственность.
Праваинвесторов:
Не запрещенноезаконодательством РСФСР и республик в составе РСФСР инвестирование имущества иимущественных прав в объекты инвестиционной деятельности признаетсянеотъемлемым правом инвестора и охраняется законом.
2. Инвестор самостоятельноопределяет объемы, направления, размеры и эффективность инвестиций и по своемуусмотрению привлекает на договорной, преимущественно конкурсной, основе (в томчисле через торги подряда) физических и юридических лиц, необходимых ему дляреализации инвестиций.
З. Инвестор, неявляющийся пользователем объектов инвестиционной деятельности, имеет правоконтролировать их целевое использование и осуществлять в отношениях спользователями таких объектов другие права, предусмотренные договором (контрактом)и законодательством, действующим на территории РСФСР.
4. Инвесторвправе передать по договору (контракту) свои правомочия по инвестициям и ихрезультатам гражданам, юридическим лицам, государственным и муниципальныморганам в установленном законом порядке.
5. Инвесторвправе владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатамиинвестиций, в том числе осуществлять торговые операции и реинвестирование натерритории РСФСР, в соответствии с законодательными актами РСФСР и республик всоставе РСФСР.
6. Инвесторвправе приобретать необходимое ему имущество у граждан и юридических лицнепосредственно или через посредников по ценам и на условиях, определяемых подоговоренности сторон, без ограничений по объему и номенклатуре, если это непротиворечит законодательству, действующему на территории РСФСР.
Субъектыинвестиционной деятельности обязаны:
соблюдать нормыи стандарты, порядок установления которых определяется законодательством СССР,РСФСР и республик в составе РСФСР;
выполнятьтребования государственных органов и должностных лиц, предъявляемые в пределахих компетенции.
2. Участникиинвестиционной деятельности, выполняющие соответствующие виды работ, должныиметь лицензии или сертификаты на осуществление своей деятельности всоответствии с законодательством Российской Федерации.
Источникифинансирования инвестиционной деятельности:
собственныхфинансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора (прибыль,амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан июридических лиц, средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещенияпотерь от аварий, стихийных бедствий, и другие);
заемныхфинансовых средств инвесторов (банковские и бюджетные кредиты, облигационныезаймы и другие средства);
привлеченныхфинансовых средств инвестора (средства, получаемые от продажи акций, паевые ииные взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц);
денежныхсредств, централизуемых объединениями (союзами) предприятий в установленномпорядке;
инвестиционныхассигнований из государственных бюджетов РСФСР, СССР, республик в составеРСФСР, местных бюджетов и соответствующих внебюджетных фондов;
иностранныхинвестиций.
95.Расчет в предприн. деят.
Расчетныеотношение – урегулированные нормами права об-венные отношения, в кот должникрассчитывается ден средствами с кредитором по обязательству ч/з учреждениябанка. Существует две формы расчетов: наличные и безналичные. Расчеты сучастием граждан, не связанных с осуществлением предпринимательской д-ти, могутпроизводиться наличными деньгами без ограничения суммы и в безналичном порядке.Расчеты между юр лицами, а также с участием граждан-предпринимателейпроизводятся, как правило, в безналичном порядке. Расчеты между указаннымилицами могут также производиться и наличными деньгами, но размер расчетовналичными деньгами по одному платежу ограничен. Под наличными деньгамипонимаются расчеты банковскими билетами, монетами. Банковские билеты (банкноты)гарантируются золотом и серебром и я-ся безусловными обязательствами БанкаРоссии. ГК устанавливает 4 формы безнал расчетов: п/п, по аккредитиву, чеками ирасчеты по инкассо. Гр з-вом предоставлено прав ЦБ РФ устанавливать др формыбезнал расчетов, а также правила, сроки, стандарты и иные условия проведения расчетныхопераций.Субъектами расчетных правоотношений я-ся: плательщик, банкплательщика, получатель, банк получателя.
ГК РФ предусматривает 4 наиболееважные формы безналичных расчетов – это расчеты п/п, по аккредитиву, чеками ирасчеты по инкассо. Безналичные расчеты производятся ч/з банки, в кот открытысчета, если иное не вытекает из существа расчетных отношений. Общий срокбезналичных расчетов не должен превышать двух операционных дней в пределаходного субъекта РФ и пяти операционных дней в пределах различных субъектов РФ.Субъектами расчетных правоотношений я-ся: плательщик, банк плательщика,получатель, банк получателя. Каждый из участников выполняет свои ф-ции
Безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации(филиалы) и/или Банк России по счетам, открытым на основании договорабанковского счета или договора корреспондентского счета (субсчета), если иноене установлено з-вом и не обусловлено используемой формой расчетов.Расчетные операции по перечислению ден средств через кредитные организации(филиалы) могут осуществляться с использованием: 1) корреспондентскихсчетов (субсчетов), открытых в Банке России; 2) корреспондентских счетов,открытых в др кредитных организациях; 3) счетов участников расчетов,открытых в небанковских кредитных организациях, осуществляющих расчетныеоперации; 4) счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри однойкредитной организации. Списание ден средств со счета осуществляется пораспоряжению его владельца или без распоряжения владельца счета в случаях,предусмотренных з-вом. Списание ден средств со счета осуществляется наосновании расчетных документов, составленных в соответствии с требованиямиз-ва, в пределах имеющихся на счете ден средств
96. Правовоеположение фондовых бирж.
Биржейпризнается организатор торговли на рынке ценных бумаг
Юридическое лицоможет осуществлять деятельность фондовой биржи, если оно являетсянекоммерческим партнерством или акционерным обществом.
Одному акционеруфондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать 20 процентов иболее акций каждой категории (типа), а одному члену фондовой биржинекоммерческого партнерства не может принадлежать 20 процентов и более голосовна общем собрании членов такой биржи.
Членами фондовойбиржи, являющейся некоммерческим партнерством, могут быть толькопрофессиональные участники рынка ценных бумаг. При этом порядок вступления вчлены такой фондовой биржи, выхода и исключения из членов фондовой биржиопределяется такой фондовой биржей самостоятельно на основании ее внутреннихдокументов.
Юридическоелицо, осуществляющее деятельность фондовой биржи, не вправе совмещать указаннуюдеятельность с иными видами деятельности, за исключением деятельности валютнойбиржи, товарной биржи (деятельности по организации биржевой торговли),клиринговой деятельности, связанной с осуществлением клиринга по операциям сценными бумагами и инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов,деятельности по распространению информации, издательской деятельности, а такжес осуществлением деятельности по сдаче имущества в аренду.
В случаесовмещения юридическим лицом деятельности валютной биржи и / или товарной биржи(деятельности по организации биржевой торговли) и / или клиринговойдеятельности с деятельностью фондовой биржи для осуществления каждого изуказанных видов деятельности должно быть создано отдельное структурноеподразделение.
Лицо,осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководителяконтрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, и другие работникифондовой биржи не могут быть работниками и / или участниками профессиональныхучастников рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов на данной и / илииных фондовых биржах.
Участникамиторгов на фондовой бирже могут быть только брокеры, дилеры и управляющие.
Фондовая биржаобязана утвердить:
правила допускак участию в торгах на фондовой бирже;
правилапроведения торгов на фондовой бирже, которые должны содержать правиласовершения и регистрации сделок, меры, направленные на предотвращениеманипулирования ценами и использования служебной информации.
Фондовая биржаобязана обеспечивать гласность и публичность проводимых торгов
Споры междуучастниками торгов на фондовой бирже, участниками торгов на фондовой бирже и ихклиентами рассматриваются судом, арбитражным судом и третейским судом.
97. Ответ-ть за нар договора. Если при заключении договора купли-продажинедостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передантовар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от 5продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного! устранениянедостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранениенедостатков товара.
В случае существенного нарушениятребований к качеству товара (обнаружение неустранимых недостатков,недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов илизатрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после имустранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возвратауплаченной за товар денежной суммы, замены товара ненадлежащего качестватоваром, соответствующим договору.
При этом требования осоразмерном уменьшении покупной цены или безвозмездном устранении недостатковтовара в разумный срок! могут быть предъявлены покупателем независимо отналичия оснований ответственности продавца. Возмещение расходов на устранениенедостатков товара является мерой гражданско-правовой ответственности, поэтомудля удовлетворения этого требования необходимо наличие основанийответственности.
В случае заключения договорарозничной купли-продажи покупатель, которому продан товар ненадлежащегокачества, если его недостатей не были оговорены продавцом, вправе по своемувыбору потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащегокачества; соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительногобезвозмездного устранения недостатков товара; возмещения рас-3 ходов наустранение недостатков товара.
При обнаружении недостатков товара,свойства которого не позволяют их устранить (продовольственные товары, товарыбытовой химии и т.п., покупатель вправе по своему выбору потребовать заменытакого товара товаром надлежащего качества либо соразмерного уменьшенияпокупной цены.
Вместо предъявления указанных выше требований покупательвправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребоватьвозврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованиюпродавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащегокачества.
Имущ. Ответ-ть. минусиндивидуального предпринимательства — неограниченная имущественнаяответственность предпринимателя всем принадлежащим ему имуществом пообязательствам, возникшим из предпринимательской деятельности. Однако в Россииэту проблему уже давно успешно решают путем оформления имущества на более илименее близких родственников и прочих доверенных лиц.
98. Естеств.монопол.
ФЗ «О ест.мон-ях» 17 августа 1995 года N 147-ФЗ.
ФЗ.распространяется на отношения, которые возникают на товарных рынках РоссийскойФедерации и в которых участвуют субъекты естественных монополий, потребители,федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной властисубъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
ПредусмотренноеФЗ регулирование деятельности субъектов естественных монополий не можетприменяться в сферах деятельности, не относящихся к естественным монополиям, заисключением случаев, установленных федеральными законами.
Естественнаямонополия — состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынкеэффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностейпроизводства (в связи с существенным понижением издержек производства наединицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимыесубъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другимитоварами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимыесубъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения ценына этот товар, чем спрос на другие виды товаров;
Сферы: транспортировканефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа потрубопроводам; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов,портов, аэропортов; услуги общедоступной электрической и почтовой связи; услугипо передаче электрической энергии; услуги по оперативно-диспетчерскомууправлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии.
99. Монополист.деят-ть.Монополистическая деятельность — противоречащие антимонопольномузаконодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или федеральныхорганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации и органов местного самоуправления, направленные нанедопущение, ограничение или устранение конкуренции;
Доминирующееположение — исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующихсубъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемыхтоваров (далее — определенного товара), дающее ему (им) возможность оказыватьрешающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарномрынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующимпризнается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынкеопределенного товара составляет 65 процентов и более, за исключением техслучаев, когда хозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышениеуказанной величины, его положение на рынке не является доминирующим.Доминирующим также признается положение хозяйствующего субъекта, доля которогона рынке определенного товара составляет менее 65 процентов, если этоустановлено антимонопольным органом, исходя из стабильности доли хозяйствующегосубъекта на рынке, относительного размера долей на рынке, принадлежащихконкурентам, возможности доступа на этот рынок новых конкурентов или иныхкритериев, характеризующих товарный рынок. Не может быть признано доминирующимположение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товаране превышает 35 процентов;
Запрещаются действияхозяйствующего субъекта (группы лиц), занимающего доминирующее положение,которые имеют либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и(или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов или физических лиц, втом числе такие действия, как:
изъятие товаровиз обращения, целью или результатом которого является создание или поддержаниедефицита на рынке либо повышение цен;
навязываниеконтрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся кпредмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств, иногоимущества, имущественных прав, рабочей силы контрагента и др.);
включение вдоговор дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в неравноеположение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами;
согласиезаключить договор лишь при условии внесения в него положений, касающихсятоваров, в которых контрагент (потребитель) не заинтересован;
создание препятствийдоступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим субъектам;
нарушениеустановленного нормативными актами порядка ценообразования;
установлениемонопольно высоких (низких) цен;
сокращение илипрекращение производства товаров, на которые имеются спрос или заказыпотребителей, при наличии безубыточной возможности их производства;
необоснованныйотказ от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) приналичии возможности производства или поставки соответствующего товара.
100. Недобросовестнаяконкуренция
конкуренция — состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действияэффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействоватьна общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке;
недобросовестнаяконкуренция — любые направленные на приобретение преимуществ впредпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которыепротиворечат положениям действующего законодательства, обычаям деловогооборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могутпричинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентамлибо нанести ущерб их деловой репутации;
(статья 10).Формы недобросовестной конкуренции:
распространениеложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другомухозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
введениепотребителей в заблуждение относительно характера, способа и местаизготовления, потребительских свойств, качества товара;
некорректноесравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров стоварами других хозяйствующих субъектов;
(в ред.Федерального закона от 25.05.95 N 83-ФЗ)
продажа товара снезаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности иприравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализациипродукции, выполнения работ, услуг;
(в ред.Федерального закона от 25.05.95 N 83-ФЗ)
получение,использование, разглашение научно — технической, производственной или торговойинформации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца.
101.Реклама. ФЗ «О рекламе» от 18 июля95г. урегулировал об-венные от-ния, возникающие в области создания, размещениярекламы на рынке труда и услуг. Реклама (от лат. – выкрикивать) - распространяется в любой форме с помощью любых средств, информация о физ лице,товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для неопределенного кругалиц. Основными субъектами рекламной д-ти я-ся рекламодатель, рекламопроизводитель,рекламораспространитель, потребитель рекламы. В соответ со ст. 30 винасубъектов перечисленных выше регламентируется перед потребителями по критериювины за совершенное. Ненадлежащая реклама – недобросовестная, недостоверная,неэтичная, заведомо ложная и иная реклама, к кот допущены нарушения требованийк ее содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных з-вомРФ. Недобросовестная реклама – это реклама, кот проводит некорректное сравнениерекламного товара с товаром др рекламных лиц, а также содержит др образы,высказывания, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию конкурента,или вводит в заблуждение относительно рекламируемого товара посредствомимитации, копирования, подражания общего проекта, текста, рекламных формул,изображений, муз или звуковых эффектов, используемых в рекламе др товаров, либопосредством злоупотребления доверием физ лиц или недостатком у них опыта,знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной ин-ции.Недостоверная реклама – реклама, в кот присутствуют не соответ действительностисведения в отношении х-к товара, наличия товара на рынке, стоимости (цены)товара, дополнительные условия оплаты, доставки, обмена, возврата, ремонта иобслуживания товара, гарантийных об-в, сроков службы, сроков годности,исключительных прав на результаты интеллектуальной д-ти, прав на использованиегос символов, официального признания, получение призов, медалей, наград,предоставления ин-ции о способах приобретения полной серии товара, если он я-сячастью серии, результатов исследований и испытаний, сравнение с др товаром,фактического размера спроса на товар, ин-ция о самом рекламодателе. Неэтичнаяреклама – реклама, кот содержит текстовую, зрительную, звуковую ин-цию,нарушающие общепринятые нормы гуманности и морали, порочит объекты искусства,порочит гос символы, нац валюту РФ и иного иностранного гос-ва, религиозныесимволы, какое-либо физ или юр лицо, какую-либо д-ть, профессию, товар.Заведомо ложная реклама – реклама, с помощью которой рекламодатель,рекламопроизводитель или рекламораспространитель умышленно вводит в заблуждениепотребителя рекламы. Скрытая реклама – реклама, кот оказывает не осознаваемоепотребителем воздействие на его восприятие, в том числе путем использованияспец видеовставок и иными способами. Гос контроль в области рекламы возложен наантимонопольный фед орган и его тер органы, в обязанности кот входятпредупреждение и пресечение фактов ненадлежащей рекламы. Имеет право подаватьиски в суды, арбитражные суды в связи с неправомерной д-тью в области рекламы.Адм от-ть в виде предупреждения или штрафа. Угол от-ть (ст.182) – заведомоложная реклама. Санкция – штраф от 200 до 500 МРОТ или в размере з/п за периодот до до мес либо обяз работы от 180 до 240 часов либо арестом от 3 до 6мес, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.
102. Банкротство кредитных орг.
ФЗ «О несост (банкр) кред. орг»25 февраля 1999 года N 40-ФЗ
Под несостоятельностью(банкротством) кредитной организации понимается признанная арбитражным судом еенеспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (далее — банкротство).
Кредитная организация считаетсянеспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, еслисоответствующие обязанности не исполнены ею в течение одного месяца с моментанаступления даты их исполнения и (или) если после отзыва у кредитной организациилицензии на осуществление банковских операций стоимость ее имущества (активов)недостаточна для исполнения обязательств кредитной организации перед еекредиторами.
Меры попредупреждению банкротства кредитных организаций: 1) финансовое оздоровлениекредитной организации; 2) назначение временной администрации по управлениюкредитной организацией (далее — временная администрация); 3) реорганизациякредитной организации.
При рассмотренииарбитражным судом дела о банкротстве кредитной организации применяются следующиепроцедуры: 1) наблюдение; 2) конкурсное производство. Внешнее управление имировое соглашение (предусм. ФЗ «о несост.») не применяются.
Арбитражный управляющий прибанкротстве кредитной организации должен иметь лицензию арбитражногоуправляющего, выданную государственным органом Российской Федерации по делам обанкротстве и финансовому оздоровлению, а также соответствоватьквалификационным требованиям Банка России и иметь аттестат, выданный БанкомРоссии.
Функцииарбитражного управляющего при банкротстве отсутствующей кредитной организациивправе осуществлять служащий Банка России независимо от наличия у него лицензииарбитражного управляющего и аттестата арбитражного управляющего при банкротствекредитной организации.
Временная администрация являетсяспециальным органом управления кредитной организацией, назначаемым БанкомРоссии в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и нормативнымиактами Банка России.
Правом наобращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организациибанкротом обладают:
1) кредитнаяорганизация — должник (далее — кредитная организация);
2) кредиторкредитной организации, включая граждан, имеющих право требования к кредитнойорганизации по договору банковского вклада и (или) договору банковского счета;
3) Банк России(в том числе в случаях, когда Банк России не является кредитором кредитнойорганизации);
4) прокурор — вслучаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности(банкротстве)»;
5) налоговый илииной уполномоченный в соответствии с федеральным законом орган — по уплатеобязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды.
При поступлении заявления опризнании кредитной организации банкротом в арбитражный суд судья довозбуждения производства по делу о банкротстве предлагает Банку Россиипредставить заключение Банка России о целесообразности отзыва у кредитнойорганизации лицензии на осуществление банковских операций либо копию приказаБанка России об отзыве указанной лицензии. Банк России обязан направитьуказанные документы в арбитражный суд в месячный срок после полученияпредложения арбитражного суда.
Дело о банкротстве может бытьвозбуждено арбитражным судом только после отзыва у кредитной организациилицензии на осуществление банковских операций.
Лица участвующие в деле: по общправилу + Банк России
103. Прав.регул. банк. деят.
ФЗ «О банках ибанк деят» 2 декабря 1990 года N 395-1
Кредитнаяорганизация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основнойцели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии)Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлятьбанковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитнаяорганизация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственноеобщество.
Банк — кредитнаяорганизация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупностиследующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средствфизических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и засвой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведениебанковских счетов физических и юридических лиц.
Банковскаясистема Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитныеорганизации, а также филиалы и представительства иностранных банков.
Правовоерегулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РоссийскойФедерации, ФЗ «о банках и банк деят», Федеральным законом «О Центральномбанке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными законами,нормативными актами Банка России.
Органамиуправления кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей(участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличныйисполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.
Текущееруководство деятельностью кредитной организации осуществляется единоличнымисполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом.
104. ФПГ
ФЗ «о ФПГ»30 ноября 1995 года N 190-ФЗ устанавливает правовые основысоздания, деятельности и ликвидации финансово-промышленных групп в РоссийскойФедерации.
Финансово-промышленнаягруппа — совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерниеобщества либо полностью или частично объединивших свои материальные инематериальные активы (система участия) на основе договора о созданиифинансово-промышленной группы в целях технологической или экономическойинтеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ,направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбытатоваров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочихмест.
Участникамифинансово-промышленной группы признаются юридические лица, подписавшие договоро создании финансово-промышленной группы, и учрежденная ими центральнаякомпания финансово-промышленной группы либо основное и дочерние общества,образующие финансово-промышленную группу.
В составфинансово-промышленной группы могут входить коммерческие и некоммерческиеорганизации, в том числе и иностранные, за исключением общественных ирелигиозных организаций (объединений). Участие более чем в однойфинансово-промышленной группе не допускается.
Среди участниковфинансово-промышленной группы обязательно наличие организаций, действующих всфере производства товаров и услуг, а также банков или иных кредитныхорганизаций. Государственные и муниципальные унитарные предприятия могут бытьучастниками финансово-промышленной группы в порядке и на условиях, определяемыхсобственником их имущества. Дочерние хозяйственные общества и предприятия могутвходить в состав финансово-промышленной группы только вместе со своим основнымобществом (унитарным предприятием — учредителем). В состав участниковфинансово-промышленной группы могут входить инвестиционные институты,негосударственные пенсионные и иные фонды, страховые организации, участиекоторых обусловлено их ролью в обеспечении инвестиционного процесса вфинансово-промышленной группе.
Совокупностьюридических лиц, образующих финансово — промышленную группу, приобретает статусфинансово-промышленной группы по решению полномочного государственного органа оее государственной регистрации.
Договор осоздании финансово-промышленной группы должен определять:
наименованиефинансово-промышленной группы;
порядок иусловия учреждения центральной компании финансово-промышленной группы какюридического лица в определенной организационно-правовой форме, уполномоченногона ведение дел финансово-промышленной группы;
порядокобразования, объем полномочий и другие условия деятельности совета управляющихфинансово-промышленной группы;
порядок внесенияизменений в состав участников финансово — промышленной группы;
объем, порядок иусловия объединения активов;
цель объединенияучастников;
срок действиядоговора.
Другие условиядоговора о создании финансово-промышленной группы устанавливаются участникамиисходя из целей и задач финансово-промышленной группы и соответствиязаконодательству Российской Федерации.
Высшим органомуправления финансово-промышленной группой является совет управляющихфинансово-промышленной группы, включающий представителей всех ее участников.
Центральнаякомпания финансово-промышленной группы является юридическим лицом, учрежденнымвсеми участниками договора о создании финансово-промышленной группы илиявляющимся по отношению к ним основным обществом и уполномоченным в силу законаили договора на ведение дел финансово-промышленной группы.
Поддеятельностью финансово-промышленной группы понимается деятельность участников,ведущаяся ими в соответствии с договором о создании финансово-промышленнойгруппы и/или ее организационным проектом при использовании обособленныхактивов.
Финансово-промышленнаягруппа считается ликвидированной с момента прекращения действия свидетельства орегистрации финансово-промышленной группы и исключения ее из государственногореестра финансово-промышленных групп.