Реферат: Правовое регулирование деятельности акционерных обществ

Правовоерегулирование деятельности

акционерныхобществ


СодержаниеВведение

Глава I. Процесс становления и развития акционерного общества

§1.    Историяакционерного законодательства

§2.    Акционерное законодательство Российской империи иРоссийской республики

Глава II. Основныепонятия и нормы,  регламентирующие статус акционерного  общества.

§1.    Понятие,признаки  и участники акционерного общества

§2.    Типыакционерного общества. Филиалы и представительства. Аффилированные лица. Статуси ответственность основного общества

§3.    Правовоерегулирование вопросов создания и учреждения акционерного общества. Реорганизация акционерного общества (формы).  Ликвидация общества

Глава III. Имущественная основадеятельности акционерного общества.

§1.    Вопросысобственности в акционерном обществе

§2.    Уставныйкапитал акционерного общества. Формирование уставного капитала, его функции ивклады акционеров

§3.    Заемныйкапитал

Глава IV. Юридическая природа и виды правакционеров.

§1.    Органы управления и принципы управления

§2.    Видыакций и прав акционеров

§3.    Обязанностиакционеров

§4.    Гарантияи защита прав акционеров

Заключение

Приложения

Библиография


 Введение.

 

Переход  РФ к рыночной экономике потребовал возрожденияорганизационно-правовых форм, способных обеспечить беспрепятственное движениетоваров, работ и услуг, рациональную организацию производства, торговли,банковского дела и т.д.

За годы реформы, которая началасьс политической сферы, укоренилась в экономике и распространилась на правовуюсистему, наметился переход к пониманию роли государства в обществе вообще и вэкономике в частности как всего лишь одного из участников возникающихсоциальных отношений. Другим, причем равноправным участником этих отношенийявляется хозяйствующий субъект. Государство не предписывает ему поведение, алишь формирует правила, которым это поведение должно подчиняться.Соответственно и хозяйствующий субъект для того, чтобы уложиться в эти правила,устанавливает свои правовые нормы, упорядочивающие его деятельность налокальном уровне и взаимоотношения со всей внешней средой.

Так образуется целостная система регулирования хозяйственныхотношений, в которой общие принципы и нормы дополняются, развиваются иоперационализируются локальными правилами и механизмами, обеспечивающимисогласованную реализацию этих общих принципов и норм.

При этом проблема состоит не только в том, как определитьоптимальные пределы усмотрения хозяйствующего субъекта таким образом, чтобы несковать его инициативу и не исключить возможность полного достижения целей иудовлетворения частных интересов. Очень важно также, чтобы локальноерегулирование не противоречило, не искажало, не подменяло и не отменяло общиетребования. Эти проблемы обостряются в связи с тем, что на протяжении всейдореформенной истории их упрощали до тривиальности: во-первых, ограничивалилокальное «нормотворчество» типовыми правилами (например, внутреннегораспорядка или типовыми уставами); во-вторых, требовали утверждения даже такихукороченных документов вышестоящим административным органом, который вправе былвнести в него любые правки и довести таким образом этот псевдолокальный акт добезоговорочного стандарта.

К этому следует добавить и то обстоятельство, что в переходныхусловиях само законодательство и нестабильно, и должным образом не отшлифовано,несет на себе следы поспешности и злободневности. Но если нестабильность ещеможет быть оправдана динамикой реформирования, то ущербность юридическойтехники при создании и конструировании законодательных актов работает противсамой реформы с силой, прямо пропорциональной масштабу этого акта.

Актуальностьданной дипломной работы вытекает из древности самого вопроса и заключается во взаимосвязи разрешаемых проблем института юридического лица, рассматриваемых сточки зрения различных эпох и различной природы юридической     материи.

В XXI веке значение институтаюридического лица возрастает вследствие усложнения инфраструктуры и интернационали­зациипредпринимательской деятельности,  появления новых информационных технологий.Соответственно этому резко увеличивается объем законо­дательства о юридическихлицах и, отчасти, повышается его качество. Наука гражданскогоправа относит к числу центральных проблем теории акционерного общества как юридическоголица, совершенствования и практического при­менения этого института.

В российскомзаконодательстве, по существу, происходит становление новой отрасли — корпоративного права, объектами которой являются предпринимательские структурыи механизмы их функционирования, в частности акционерные общества.

Цель данной дипломной работызаключается в том, чтобы на основе обобщения и анализа основных законов идругих нормативных актов, регламентирующих деятельность акционерных обществ, атак же юридических документов, содержащих структурные связи основных элементовюридических лиц, дать определение и развернутую характеристику акционерногообщества, как юридического лица, описать специфические черты процессастановления акционерного общества, показать особенности формирования исходныхданных, типичные  ситуации в практике, привести основные признаки  деятельностиакционерных обществ, и в то же время показать актуальность разработки самимакционерным обществом собственной локальной нормативной системы, которая былабы с одной стороны ограничена рамками закона и отвечала всем его условиям,осуществляя в то же время более тонкую настройку механизма регулированиявнутрикопоративных отношений. Теоретическую базу дипломной работы составилинаучные труды российских ученых, указанные в разделе библиографии.

Подготовка дипломной работы осуществлялась на базе Гражданскогокодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и смежногос ними законодательства (трудового, налогового, финансового, таможенного и др.)составляющего ту основную законодательную базу, которая формирует правовоеположение и задает основные принципы регулирования внутренних и внешнихотношений, нормативы поведения субъектов акционерных прав, органов управления иконтроля, а также разграничивает предмет и объем ведения централизованных илокальных правовых норм, устанавливает пределы самостоятельного усмотрения иобщие правила возникновения правоспособности. Порядок же реализациицентрализованного (конституционного, отраслевого) законодательства определяетсясамим акционерным обществом в соответствии с общими принципами, правилами,установками и с учетом собственного понимания путей и способов достижениялегитимных целей своей деятельности.

Принятие части нормативных актов локального регулирования прямопредусмотрено централизованным законодательством и содержащимися в немправовыми нормами. Другая часть создается по усмотрению самого акционерногообщества в зависимости от условий его организации, состава учредителей,специфики и масштаба хозяйственной, производственной, социальной деятельности,обычаев делового оборота и просто опыта, психологического климата, традицийвзаимоотношений акционеров и персонала компании.

В России из 2,6 миллиона юридических лиц более половины имеютформу акционерного общества. Некоторые из них учреждены по решениюПравительства, значительное число преобразовано путем приватизациигосударственных и муниципальных предприятий, многие созданы как дочерниекомпании или, напротив, холдинги, объединяющие несколько самостоятельныхструктур, и даже крупные финансово-промышленные группы, контролирующие целыесектора рынка. Наконец, часть акционерных обществ образована путем объединениячастных капиталов физических лиц. Во многих акционерных обществахсоучредителями выступают иностранные участники — корпорации, компании, фирмы,банки, фонды. Более трех тысяч акционерных обществ имеют закрепленные вфедеральной собственности акции.

Ясно, что для всех этих случаев соотношение нормотворческойинициативы и законодательного регулирования будет различным не только по объемусвободы усмотрения, но и по правовой нагрузке, которую несет каждый нормативныйакт. Однако, и это следует особо подчеркнуть, юридическая значимость этих двухсоставляющих правового обеспечения деятельности акционерного общества одинакововелика.

Строго говоря, до тех пор, пока акционерным обществом неразработана собственная локальная нормативная система, правомерность изащищенность его деятельности находятся под вопросом, в особенности поотношению к третьим лицам. Факт государственной регистрации акционерногообщества служит лишь стартовым моментом в создании целостной нормативнойсистемы, определяющей и закрепляющей правовой статус общества. И всякаянеполнота, непроработанность деталей, процедурная неряшливость прямо иотрицательно сказываются на продуктивности деятельности акционерного общества,ставят под сомнение юридическую силу принимаемых в ходе этой деятельностирешений, создают угрозу ничтожности совершаемых им сделок, договоров исоглашений, делают его беззащитным перед любым иском.

К сожалению,понимание этого концептуального положения приходит, как правило, только вкритических обстоятельствах и в конфликтных ситуациях. Несмотря на то, чторабота конкретного акционерного общества над созданием собственной правовойбазы и ее совершенствованием является длительным процессом, не заканчивающимся,по существу, никогда (особенно в переходной экономике) и требующим творческогоподхода, тем не менее рекомендации, основанные на научных исследованиях ипрактическом опыте, а также образцы (но не стандарты) наиболее важныхдокументов, на наш взгляд, имеют право на существование. Они, подобнопрецеденту, позволят уберечься от ошибок и выстроить обобщенную модель каждогонормативного акта. Не случайно даже законодательная практика все чаще идет попути принятия модельных законов, чтобы охватить ими по возможности болееширокий круг однородных отношений и обеспечить единообразный подход к ихрегламентации.

Переход от директивно-централизованной экономики к рыночнойначался с того, с чего начинается любая экономика — институциональныхпреобразований собственности и систем отношений, с ней связанных. И еслистановление советской экономики связано с национализацией частнойсобственности, то ее обратная трансформация — с приватизацией тотальноогосударствленной собственности.

Государственная политика приватизациипоставила акционерные общества в центр имущественного оборота; акционернаяформа предпринимательской деятельности стала одной из самых распространенныхформ хозяйствования, глубоко вошла в механизм экономических преобразований вРоссии и оказывает существенное влияние на его развитие.[1]

Широкое распространение акционерной формы предпринимательствавследствие приватизации государственных и муниципальных предприятий, динамичныйрост количества вновь создаваемых акционерных обществ в различных сферахбизнеса и все возрастающее их влияние на экономику страны требуют серьезногоисследования экономико-правовой сущности акционерных обществ, основныхтенденций их развития и правового обеспечения.

Система правового обеспечения предпринимательской деятельностивообще и акционерной формы в частности, на мой взгляд, состоит из двухподсистем: централизованного и локального правового регулирования. Соотношениеэтих двух подсистем определяется уровнем демократизации централизованногозаконодательства и степенью развития локального нормотворчества конкретногоакционерного общества.

Проблема углубленной разработки корпоративного правовогорегулирования требовательно и остро поставлена предпринимательской практикой.Разработка методологии и методики нормотворчества субъектов предпринимательскойдеятельности является во многом «чистым листом» отечественнойправовой науки.

Локальноенормотворчество акционерных компаний является одним из действенных способоврешения проблемы корпоративного управления. Создание локальных нормативныхактов, регулирующих самоуправление акционерной компании, особенно важно для российскихусловий, когда акционерное законодательство еще несовершенно и не содержитмеханизма реализации целого ряда предусмотренных в нем правовых норм. Созданиесобственной корпоративной культуры — задача для большинства российскихакционерных обществ.


Глава I. Процесс становления иразвития акционерного общества.

 

§1.   Историяакционерного законодательства.

 

История акционерного законодательства.

Идея объединения личных усилий и имущества ради достиженияхозяйственных целей возникла в глубокой древности. Начиная с Древнего Египта иДревней Греции гражданское право содержит нормы, оформляющие данные отношения.Но идея товарищеского объединения получила надлежащее юридическое закреплениетолько в римском праве, после чего и начинается процесс образования первыхкоммерческих организаций. Простейшей формой объединения является договортоварищества (societas). Это консенсуальный договор, соглашение двух илинескольких лиц об участии в совместном достижении общей дозволенной цели общимисредствами[2].Исторически договор товарищества произошел от соглашения между братьями послесмерти их отца не разделять имущество и продолжить вести общее хозяйство.Основой для его появления стала семейная или наследованная общность имущества[3].

С юридической точки зрения древнеримские товарищества — двусторонний договор об объединении имущества, принадлежащего на праве общейсобственности товарищам, для достижения общей хозяйственной цели. Показательно,что участники товарищества несли солидарную ответственность за небрежностьлюбого товарища, то есть принимали на себя риск ведения хозяйственнойдеятельности в рамках товарищества.

С появлением новых форм экономической жизни возникаетнеобходимость создания некоторого единого субъекта, обособленного от отдельныхфизических лиц и наделенного способностью к самостоятельной юридическойдеятельности. Первоначально это были попытки наделения отдельных общностейсубъективными правами физических лиц и закрепления в их уставах принципанераздельности общего имущества. В итоге такими субъектами были признаны:городские общины, муниципии (municipia); различные корпорации, профессиональныеи религиозные союзы (collegia, universitas), Римское государство в лице егоказны (fiscus). Как видим, в перечне нет частноправовых предпринимательскихобъединений.

Корпорация, как и товарищество, в Древнем Риме представляла собойсоюз лиц, объединившихся для достижения дозволенной цели. Однако были исущественные различия:

1) товарищество не допускает перемены членов, корпорациядопускает;

2) товарищи имеют доли в общем имуществе, сами являются должникамии кредиторами по сделкам, заключенным товариществом;

3) товарищество не имеет устава, и сделки с третьими лицами моглибыть совершаемы только всеми товарищами единогласно; в корпорациях мог бытьустановлен иной порядок принятия решений, например, большинством голосов[4].

Итак, в Древнем Риме в торговле ведущую роль играли частные лица.Юридическое лицо не получило широкого развития. В римском праве не было исамого термина «юридическое лицо»[5].А среди существовавших юридических лиц отсутствовали частноправовыепредпринимательские объединения, основанные на договоре. Единственноеисключение составляли товарищества откупщиков налогов, но они просуществовалинедолго и не перешли в последующие правовые системы.

Поэтому вряд ли можно согласиться с Н. В. Козловой, утверждающей,что договоры товарищества положили начало зарождению института юридическоголица и это был первый способ создания юридического лица[6]. Товарищество являлось лишь личнойдоговорной связью его участников и не признавалось субъектом, отличным отсоставляющих его членов. Отсутствовала длительная концентрация имущества разныхлиц, дававшая возможность для широкого развития особых субъектов права, неявляющихся физическими лицами. Все это вело к развитию лишь внутреннихотношений между членами товариществ. Римское право не свело отдельные случаиправоспособности корпораций и учреждений в общую категорию особого видасубъекта права[7].

Но в результате развития римских корпораций обозначились правовыеидеи, средства и признаки, воспринятые позднее различными предпринимательскимиобъединениями и нашедшие отражение в праве:

1) идея самостоятельного (от своего имени) выступления в оборотесубъекта, отличного от физического лица, и связанная с этим процессуальнаяправоспособность;

2) наличие обособленного имущества, принадлежащего корпорации, ане его членам;

3) существование, независимое от выхода из состава отдельныхчленов;

4) отсутствие взаимной ответственности корпорации и членов подолгам друг друга. «Долг объединения не является долгом отдельных лиц, ито, что должно объединение, не должны отдельные лица»[8].

На вопрос,являются ли римские договоры товарищества и корпорации предшественникаминынешних форм коммерческих организаций, следует дать отрицательный ответ.«Между римскою societas и современным товариществом не существуетпреемственной связи, но нельзя, однако, отрицать влияние римского права напозднейшее понимание этой формы соединения»[9].Определенная связь происхождения между римским товариществом и гражданским, неторговым, простым товариществом существует, и с этой точки зрения гражданскоетоварищество может быть признано старейшей формой товарищеского объединения[10].

Развитие торговли, окончательнаязамена натурального хозяйства денежным потребовали большого капитала дляведения торгового предприятия. Эта потребность обнаружилась прежде всего вобласти морской торговли. Открытие новых территорий и заатлантическая торговлянуждались в больших кораблях и огромных средствах. Территориальные и финансовыемасштабы торговых предприятий значительно увеличились, а следовательно, возросриск ведения торговых операций. Как видим, потребности стали довольнопротиворечивыми: с одной стороны, крупные объемы торговых операций,необходимость привлечения больших средств, высокий риск, с другой — явнаянеобходимость ограничить ответственность вкладчиков в целях привлечениявозможно большего их числа. Акционерные общества возникли как единственныйспособ привлечения значительных денежных средств, наиболее удобная формаконцентрации капитала, обусловившая публичный характер его соединения.

Фиксированность основного капитала, ответственность товарищей,ограниченная размерами взноса, принятие решений большинством голосов общегособрания участников, формирование дополнительных органов управления далиоснование А. И. Каминке отнести эту форму к акционерным обществам[11]. Но как обоснованно указывал Г. Ф.Шершеневич, торговые предприятия, отыскивая новые формы организации, обращаютвнимание не столько на юридическую структуру, сколько на экономическую задачу[12]. А сходства задач объединенийкредиторов и акционерных обществ, возникших для организации заатлантическойторговли и привлечения максимального количества инвесторов, не наблюдается.Действительно, трудно отнести к акционерному обществу объединение, праваучастия в котором не выражены в ценных бумагах и не продаются на открытомрынке.

Первые акционерные общества возникли в XVII веке как единичноеявление. И лишь значительно позднее появились законы, регулирующие ихдеятельность[13].Впервые было создано объединение лиц, признанное самостоятельным субъектомправа, с четким обособлением имущества товарищества. Определенно обозначалсяосновной капитал, на доли участия в котором подписывались (обязывались)товарищи. Прибыль распределялась в форме заранее неизвестного дивиденда. Акций,в которых овеществляется право участия в товарищеском объединении, еще несуществовало.

Следующим этапом был переход от концессионной (разрешительной)системы создания акционерных товариществ к свободе их учреждения.

Развитие принципа ограниченной ответственности приходит клогическому завершению и устранению ответственности товарищей по долгамтоварищества. При этом первейшим соображением было неучастие акционеров втекущих делах общества и заключении сделок от его имени. Являясьсамостоятельным субъектом права, акционерное общество не признавалосьединогласно, по крайней мере, доктринально, юридическим лицом[14].

Акционерное общество выступало в обороте под фирменнымнаименованием, не включающим имена участников (анонимное общество), ибовключение в фирму имени означало принятие личной ответственности по долгамтоварищеского объединения. Ограниченная ответственность резче выдвинулазначение капитала, что дало основание некоторым исследователям отнестиакционерное общество к группе «объединений капиталов», в противовесполному и коммандитному товариществу, составившим «объединение лиц».Для предотвращения злоупотреблений было введено требование покрытия подпискойосновного капитала и оплаты акций (долей участия в капитале) в определенныесроки. Соответственно, была введена ответственность за неоплату акций.

Под влиянием необходимости защиты акционеров и кредиторов с концаXIX века принимались меры, так или иначе отразившиеся в законодательстве почтивсех государств. Эти меры следующие. АО должно иметь постоянный минимумкапитала, «покрытый» подпиской и оплаченный полностью или в большейчасти до регистрации. Если в оплату акций вносятся не деньги, требуетсянезависимая оценка вносимого имущества. Защита от продажи акций ниженоминальной стоимости. Запрет АО возвращать капитал акционеру иначе как послеликвидации самого АО. Обязанность создавать резервный фонд, одобрять балансобщим собранием. Право меньшинства акционеров оспаривать решения общегособрания, нарушающие закон или устав АО. Введение публичной отчетности ипроверки ее независимыми аудиторами.

Итак, к концу XIX века возникла практическая необходимость в новойформе ведения коммерческой деятельности, в новой комбинации товарищескихэлементов, вызванная негибкостью и жестким регулированием акционерныхтовариществ и невозможностью широкого использования полных и коммандитныхтовариществ. Объясняя это, А. Г. Гойхбарг писал, что практика обнаруживаетнеудобства, связанные с делением товарищества на полные и коммандитные, с однойстороны, и акционерные — с другой. Иногда узкий круг лиц, принадлежащий к однойсемье, или наследники, желающие совместно продолжать ведение предприятия,готовы объединить часть своего имущества, но не желают рисковатьответственностью, распространяющейся далеко за пределы этого имущества,образовав полное товарищество. В то же время, для них не подходит рассчитанноена привлечение капиталов широкой публики акционерное товарищество, которое ктому же требует соблюдения множества формальностей[15].

Поэтому у законодателя был выбор: отвергнуть учреждение(регистрацию) торговых товариществ и оставить решение проблемы на усмотрениесторон товарищеского договора; смягчить требования, выдвигаемые к акционерномуобществу; создать новую форму товарищеского объединения.

§2. Акционерное законодательство Российской империи и Российскойреспублики.

 

Акционерное общество как организационно-правоваяформа возникло на рубеже  ХVII –ХVIII вв. в связи с необходимостьюконцентрации капиталов для крупных предпринимательских проектов. В Россиипервым законодательным актом, предусмотревшим создание объединений, имеющихчерты АО, явился изданный 27 октября 1699г. Петром 1 Указ о составлении купцамиторговых компаний. Первой реально действовавшей акционерной компанией стала«Российская в Константинополе торгующая компания», учрежденная 24 февраля 1757г.[16]

Манифест от 1 января 1807 годаимператора Александра 1 не регулировал деятельность собственно акционерныхобществ, в нем, скорее, речь шла  об их прообразе  колониальных компаниях. Онпредусматривал два основных вида товариществ- товарищество на вере и полноетоварищество. Но тем не менее на следующие тридцать лет именно этот документстал юридической основой для учреждения акционерных обществ в России. При этомуже Манифест императора Александра 1 от 6 сентября 1805 года ввел взаконодательство Российской империи один из важнейших принципов акционерногоправа  ограниченную ответственность акционера: «акционерная компания отвечаетодним складочным капиталом, и, следовательно, ни один из акционеров ее при неудачахне теряет свыше положенного в компанию капитала». Но этот Манифест носил ненормативный, а частный характер. Впоследствии, в 1832 году, в законодательствеРоссийской империи утверждается положение о том, что в случае несостоятельностиучастника компании «части его обращаются в конкурсное управление. Если частисии по составу компании не могут быть выделены, то они должны быть конкурснымуправлением проданы»[17]. 

Таким образом, начиная с первогодесятилетия XIX века можно говорить о наличии акционерных обществ в России. Ноюридически был определен лишь порядок создания акционерных обществ. Никакихиных положений, в том числе и об их внутренней структуре, законодательствоРоссийской империи в это время не содержало. Согласно Манифесту 1807 годасоздание товариществ по участкам (прообраз акционерных обществ) осуществлялосьс разрешения государства. В качестве такого разрешения выступало утверждениеустава товарищества (которое зачастую именовалось «акционерной компанией»)министрами, которое затем должен был одобрить Комитет Министров, получавшийсанкцию императора. В 1802-1810 годах уставы рассматривались министромкоммерции, с 1810 по 1819 годы это было обязанностью Департамента мануфактур ивнутренней торговли Министерства внутренних дел, который в 1819 году былпередан Министерству финансов. Решения Комитета Министров объявлялись указамиСената и публиковались в официальной печати.

Поскольку до 1836 года в Российской империи не было общего закона,характеризующего отношение государства к акционерным обществам, мы можемобратиться к уставам отдельных акционерных обществ, так как именно в уставахнашли реальное воплощение тенденции развития и суть акционерногозаконодательства того времени. Так, например, 10 июня 1830 года императорНиколай 1 утвердил Положение Комитета Министров «Об учрежденной в Малороссиикомпании для добывания сахара из свекловицы», представленное министромвнутренних дел на основании заключения министра финансов и малороссийскоговоенного губернатора. В соответствии с Положением учрежденная компания имелаправо заниматься только одним производством сахара. Для производства спиртанеобходимо было получить дополнительное разрешение (специальнаяправоспособность с осуществлением исключительных видов деятельности). Компаниямогла реализовать свою продукцию на ярмарках в городах при обязательной выплатегильдейских повинностей, выступая в данном случае в качестве единого купца.

В соответствии сУставом делами компании руководило общее собрание акционеров, которое вверяло«управление делами своими Правлению, составленному из трех членов, избранныхобщим собранием акционеров, которые поручают надзор за фабрикой директору,избранному из числа акционеров членами Правления, с коим компания заключаетособое условие»  Таким образом, созданная компания управлялась с помощью трехорганов: общего собрания акционеров, правления и директора.

Общее собрание акционеров имело закрытый перечень полномочий, то есть,являясь высшим органом, не обладало правом вмешиваться в деятельность иныхорганов. К компетенции общего собрания акционеров Устав относил: внесениенеобходимых изменений в Правила учреждения компании, проверку отчетов,представленных правлением, распределение прибыли, избрание членов правления,выдачу разрешений правлению на осуществление благотворительной деятельности.Органом, который осуществлял управление делами общества и определял его внешнеепредставительство, являлось правление, состоявшее из членов, избираемых на всевремя существования компании. Член правления мог быть заменен лишь в случае егосмерти или при иных обстоятельствах, независящих от него, либо по собственномужеланию. Члены правления не получали вознаграждения за свою работу и обязаныбыли постоянно находиться в Полтаве или не далее 100 верст от города.

Имена акционеров вносились в книги, которые велись правлением, то естьакции были именные.

Акции оплачивались частями, после внесения первой половины взносавыдавалась квитанция о внесении части денежной суммы. После полной оплаты акциивыдавалась сама акция. Переход акций от одних лиц к другим фиксировался вкниге. Любой акционер имел право на свободное отчуждение акции, однако обязанбыл поставить об этом в известность правление.

В компании существовала касса, и велись кассовые книги. За кассу отвечалисовместно все члены правления, а каждый из них отвечал за другого (солидарнаяответственность).

Как директор (управляющий), так и производитель работ (директор)докладывали о своей деятельности правлению ежемесячно, а также в чрезвычайныхситуациях. Правление могло дать любое предписание должностным лицам, которыеобязаны были его беспрекословно выполнить. Каждый член правления имел право попоручению правления в любой момент провести ревизию или инвентаризацию нафабрике. Правление ежегодно отчитывалось общему собранию обо всех действиях, атакже о поступлениях и расходовании денежных средств.

В соответствии с Проектом правил управляющим (директор фабрики) долженбыть русский, православный, знакомый с местными обычаями, производителем работ иностранец, знающий технологию производства сахара и необходимые для этогозатраты. Касса фабрики и приходно-расходная книга находились в общем веденииуправляющего и производителя работ, вследствие этого распоряжение денежнымисредствами шло за двумя подписями.

Производитель работ нанимался по контракту за три года, и за шестьмесяцев до окончания этого срока определялось, останется он работать дальше илинет. С директором также заключался контракт. Кроме денежного содержания емуполагалась «1/8 часть акций, составляющих капитал компании; во все времянахождения своего при заводе он пользоваться будет барышами оных; по истеченииже срока контракта, то есть через три года производства работ составляютсобственность его».[18]

Каждому из акционеров разрешалось присутствовать на общем собрании, ноправо голоса предоставлялось лишь тем, кто обладал 4 акциями и более. Акционермог передавать свои полномочия в общем собрании другим членам компании.Интересна норма о том, что «сколько бы сочлен компании не имел акций, он неимеет более одного голоса в общих собраниях», то есть в локальном российскомзаконодательстве до принятия общего закона 1836 года не соблюдалось одно изважнейших правил современного института «акционерное общество»  зависимостьколичества голосов от количества внесенного капитала. Вместо этогоприсутствовал принцип равенства голосов участников, свойственный товариществам.Акционеры получали полную информацию о деятельности компании и реализациипродукции только на ежегодных общих собраниях. Они также не располагали правомприобретения производимой компанией продукции. В случае возникновения убытковакционеры отвечали «только соразмерно суммам, ими внесенным, и ни в какомслучае не подвергаются ответственности за все то, что превышает вышеозначеннуюсумму ».

В качестве еще одного примера индивидуальной регламентации акционерныхобществ в первой половине XIX века хотелось бы привести Правила обществаакционеров для учреждения постоянного сообщения между Санкт-Петербургом иЛюбеком посредством пароходов, утвержденные в том же 1830 году (8 августа)императором Николаем 1[19]. С разрешения Российскогоправительства учреждалось общество акционеров для сообщений междуСанкт-Петербургом и Любеком посредством пароходов, которое должно былосоставить достаточный капитал для построения или покупки двух большихпароходов. Один из них предполагалось приобрести или построить только за счетвзносов российских акционеров, вследствие чего он являлся бы их собственностью,а другой  на средства, полученные от распространения акций в Любеке (Даннаянорма нарушала один из важнейших принципов акционерного общества  правособственности общества на свое имущество, поскольку предполагалось наличиенекоторых особых прав акционеров (в отличие от иных акционеров) на частьимущества акционерного общества.) Российские акционеры, с одной стороны, и акционерыЛюбека, с другой, «составляли одно обоюдно нераздельное общество… и барыш илиубыток от сего предприятия по обоим пароходам должны быть нераздельно общим » (Для современного института «акционерное общество» характерен принцип единствадоходов и убытков, так как это личные доходы и убытки акционерного общества какодного лица.)

Несмотря на то что, как указывалось выше, понятие «собственностьобщества» не было окончательно закреплено в документах, Правилапредусматривали, что «крепости и патенты» выдаются на имя общества. Управлениетекущими делами, определение дивидендов было прерогативой самого общества.

Таково было локальное акционерное законодательство Российской империирассматриваемого периода, однако отсутствие общей законодательной базы отрицательносказывалось на развитии акционерных обществ в Российской империи, так как неимелось единых принципов акционерного права и в уставах предусматривалисьразличные положения. Это, а также экономические причины (значительный ростакционерного учредительства в 30е годы XIX века, первые крупные акционерныеспекуляции) подтолкнули российское государство к разработке особого закона обакционерных обществах. 6 декабря 1836 года Николай 1 утвердил меморию,излагавшую содержание заседаний Государственного совета от 2, 9 и 16 ноября1836 года и окончательный вариант закона  «Положение о компаниях на акции», атакже подписал подготовленный М.Н.Сперанским Указ Сенату об обнародовании иисполнении этого закона. [20]

В России долгое время торговые товарищества не были законодательноурегулированы. Это объясняется слабым развитием товарно-денежных отношений,крепостным правом и отсутствием необходимости товарищеских объединений. Послесоздания Свода законов Российской Империи положения о товариществах вошли вСвод законов гражданских и в Устав торговый. Имелся исчерпывающий переченьтовариществ, включающих полное товарищество, товарищество на вере, акционерноетоварищество (называющееся еще товариществом на паях или по участкам),артельное товарищество.

Перечень товариществ был закрытым. Однако некоторые цивилистысчитали по-другому. Так, К. П. Победоносцев указывал, что общие законодательныеформы не исчерпывают всего содержания товарищества[21]. Сходное предложение выдвигал и А.И. Каминка: «Но нет решительно никаких оснований делать тот же вывод овоспрещении каких бы то ни было форм товарищеских соединений, раз они неподходят под те, которые, по причинам историческим, предусмотрены нашимизаконами»[22].Противоположного мнения придерживался Г. Ф. Шершеневич: «Указаннымиформами ограничивается договор товарищества торгового по русскому праву.Указывая известные формы, закон отвергает тем самым другие. Это относитсяглавным образом к товариществу с ограниченной ответственностью и к акционернойкоммандите»[23].Следует согласиться с последним мнением, так как фактом создания товарищескогообъединения (субъекта права) затрагиваются права третьих лиц. Заключая договор,в отношения вступают две стороны, которым известны их права и обязанности,особенности правосубъектности друг друга. Создание моделей договоров и юридическихлиц различно; набор возможных моделей юридических лиц является исчерпывающим[24].

Применительно к товариществу с ограниченной ответственностьюученые единогласно отвергали возможность их существования в русском праве. Этообъяснялось тем, что ограниченная ответственность может признаваться затовариществом только законодателем[25].А подобная комбинация товарищеских элементов противна нашим законам[26].

Именно ограниченная ответственность участников при возможностилично вести дела товарищества послужила причиной невключения этой формы впроект Гражданского уложения[27].Гражданский кодекс РСФСР 1922 года посвятил товариществам с ограниченнойответственностью всего четыре статьи — 318-321. С западноевропейским аналогомсходство было лишь по названию, а различие — по существу. Главное отличие — участники отвечают не только внесенными в товарищество вкладами, но и личнымимуществом в одинаковом для всех кратном отношении к сумме вклада каждого.Кроме того, товарищество не обладает фиксированным уставным капиталом. Каждыйчлен товарищества, вступая в него, делает паевой взнос, и одновременно он можетв любое время выйти из состава, подав об этом заявление. Тогда имущественно онвыделяется из товарищества. То есть существует переменность капитала и личногосостава членов[28].Сущность товарищества с ограниченной ответственностью определялась каккооперативное товарищество с переменностью капитала при ограниченной ответственностиучастников[29].Товарищества допускались по специальному разрешению в отдельных отраслях, и вконце двадцатых годов были вытеснены из оборота.

Подводя итог характеристике развития торговых товариществ иобществ, можно сделать следующий вывод. Необходимость концентрации капитала,объединения усилий вызвала к жизни товарищеские объединения, юридической формойкоторых является договор товарищества. С другой стороны, расширение товарно-денежногопроизводства привело к появлению юридического лица, что дало возможностьучаствовать в гражданском обороте. Эти две тенденции существовали изолированно.Кодексы отдельно регулировали юридические лица и товарищества, образуемые подоговорному праву.

С экономической точки зрения образование обособленного субъекта — юридического лица необходимо везде и всегда, где складываются более или менееразвитые условия товарно-денежного оборота[30].Различные формы юридического лица осуществляют включение в оборот совокупногокапитала или какой-либо его части. Поэтому неизбежно встал вопрос о приданиистатуса юридического лица торговым товариществам и обществам. И как следствие,регулирование их осуществляется нормами закона, а не нормами обязательственногоправа. Необходимость защиты интересов кредиторов потребовала исчерпывающегоперечня торговых товариществ и обществ. Сфера обязательственных отношений междуучастниками товариществ и обществ — исключение из принципа свободы заключениядоговоров, не поименованных в законе.

Если стороны в договоре провозгласят создание нового товарищества,не урегулированного законом, то для третьих лиц подобный договор необязателен.Вступая в юридические отношения с таким «товариществом», они вправесчитать, что имеют дело не с юридическим лицом, а с совокупностью отдельныхлиц, ответственность которых предполагается на общем основании, то естьнеограниченная[31].

Товарищество с ограниченной ответственностью возникло какпереходное образование между уже возникшими полным и акционернымтовариществами. Поэтому нельзя согласиться с мнением С.Н. Братуся, что«историческое развитие полного товарищества и товарищества с ограниченнойответственностью предшествовало развитию акционерного общества»[32].

 


Глава II. Основные понятия инормы,  регламентирующие статус акционерного  общества.

 

§1.   Понятие,признаки  и участники акционерного общества.

Понятие акционерногообщества

Переход к рыночной организации хозяйства потребовал установления(точнее говоря, возрождения) свойственных ей организационно-правовых форм.Прежде всего это связано с появлением хозяйственных обществ и товариществ,которые становятся основными профессиональными участниками имущественногооборота, постепенно вытесняя из него ранее господствовавшие государственныепредприятия-несобственники (поскольку такая фигура никак не соответствуеттребованиям нормального рыночного хозяйства). Эти обстоятельства привели крезким изменениям в законодательстве о юридических лицах и к его бурномуразвитию.

После ряда неудачных попытокотражения этих необходимых изменений в ранее действовавших Законе опредприятиях и предпринимательской деятельности и Положении об акционерныхобществах от 25 декабря 1990 года, базировавшихся на неквалифицированных,политэкономических представлениях о юридических лицах, было принято новоезаконодательство, гораздо успешнее отразившее требования времени. В первуюочередь это новый Гражданский кодекс России (далее ГК РФ), а также принятые наего основе законы об отдельных видах юридических лиц, в частности, Закон обакционерных обществах (далее Закон).

Акционерныеобщества в настоящее время являются преобладающей организационно-правовойформой предпринимательской деятельности в нашей стране. Согласно своемуположению в сфере бизнеса акционерные общества получили достаточно полноеправовое обеспечение на нормативно-правовом уровне, где выделяетсягосударственное законодательное регулирование, прежде всего Гражданский кодексРоссийской Федерации и Федеральный закон «Об акционерных обществах», в которыхсодержится само понятие акционерного общества, а именно:

акционернымобществом признается общество, уставный капитал которого разделен наопределенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) неотвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностьюобщества, в пределах стоимости принадлежащих им акций[33];

а так жедругие нормативные акты частноправового характера, и смежные с нимипублично-правовые нормы налогового, таможенного, финансового, административногои других отраслей законодательства. В совокупности они составляют ту основнуюзаконодательную базу, которая формирует правовое положение и задает основныепринципы регулирования внутренних и внешних отношений, нормативы поведениясубъектов акционерных прав, органов управления и контроля, а такжеразграничивает предмет и объемы ведения централизованных и локальных правовыхнорм, устанавливает пределы самостоятельного нормотворчества органовакционерного общества.

Признаки акционерного общества.

Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающихпризнака, каждый из которых необходим, а все в совокупности — достаточны, чтобыакционерное общество могло быть признано субъектом гражданского права, т.е.юридическим лицом.

1)  Акционерное обществоявляется коммерческой организацией, основной целью деятельности которойявляется извлечение прибыли (п.2 ст.50 ГК РФ). Организационное единствоюридического лица проявляется, прежде всего, в определенной иерархии,соподчиненности органов управления, составляющих его структуру и в четкойрегламентации отношений между его участниками.  Именно через органы: общеесобрание акционеров; совет директоров( наблюдательный совет); единоличныйисполнительный орган(генеральный директор, директор); коллегиальныйисполнительный орган( правление, дирекция); ревизионная комиссия; счетнаякомиссия акционерное общество как юридическое лицо осуществляет свои функции.

2)  Если организационноеединство необходимо для объединения множества лиц в одно коллективноеобразование, то обособленное имущество создает материальную  базу деятельноститакого образования. Имущественная обособленность присуща обществу с момента егосоздания и приурочена к моменту формирования его уставного капитала. Всеимущество организации учитывается на ее самостоятельном балансе или проводитсяпо самостоятельной смете расходов. Имущество акционерного общества, созданноеза счет вкладов учредителей (акционеров), а также произведенное и приобретенноев процессе его деятельности, принадлежит акционерному обществу на правесобственности. Имущество общества принадлежит только ему, а акционерампринадлежат лишь акции, дающие соответствующие права, не носящие, однако,вещного характера. Это означает, что акционер не может вернуть обществу своиакции и потребовать от него возврата уплаченных за них средств (либо иныхценностей переданных, в счет платежа). Акции можно лишь продать, подарить,завещать, т.е. уступить новому акционеру в установленном законом порядке[34]. Данный принцип построенияотношений, являющийся характерным для акционерных обществ, гарантируетустойчивость  финансовой базы – уставного капитала: а он не зависит от сменыакционеров. Уставный капитал-это общая стоимость имущества, вносимого всемиучредителями в качестве оплаты приобретаемого права участия в обществе.

3)  Принцип самостоятельнойгражданско-правовой ответственности (ст.56 ГК РФ). Это значит, участникиакционерного общества не отвечают по его обязательствам, в свою очередьакционерное общество не отвечает по обязательствам первых. Непосредственно самиотношения между обществом и акционером носят обязательственный характер. Этоозначает, что лицо, вкладывающее свои средства в капитал общества, приобретаетвзамен акции, которые создают между ним и обществом обязательственныеотношения, дают акционеру, прежде всего, право на получение доходов отдеятельности общества и ряд других прав[35](ст.31ст. 32 Закона).

4)  Выступление в гражданскомобороте от собственного имени означает возможность от своего имени приобретатьи осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцоми ответчиком в суде. Это — итоговый признак юридического лица и одновременно тацель, ради которой оно и создается.

Таким образом, в российском праве юридическое лицо- это признаннаягосударством в качестве субъекта права организация, которая обладаетобособленным имуществом. Самостоятельно отвечает этим имуществом по своимобязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Индивидуализация юридического лица, т.е. его выделение  из массыдругих организаций, осуществляется путем определения его местонахождения иприсвоения ему наименования.

Использованиеакционерным обществом собственного наименования позволяет отличить его от всехиных организаций и поэтому является необходимой предпосылкой гражданскойправосубъектности  юридического лица.

Пункт 1 ст. 54 ГК РФопределяет, что юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указаниена его организационно-правовую форму. Участие в гражданско-правовых отношенияхневозможно без определения индивидуализированной сферы существования идеятельности субъекта этих отношений. Фирменное наименование должно быть четкими определенным с тем, чтобы каждому, вступающему в правоотношения сорганизацией, было ясно, кто является его контрагентом. В соответствии с п. 4ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, обязаноиметь фирменное наименование. В фирменном наименовании должно присутствоватьуказание на организационно-правовую форму.

В наименованиевключаются слова «закрытое акционерное общество» либо аббревиатура«ЗАО» или «открытое акционерное общество» — «ОАО». Не допускается включение в фирменное наименование на русскомязыке обозначения организационно-правовой формы на иностранном языке, например,«joint stock company» в английском варианте или «AG» — внемецком. Включение элементов фирменного наименования на иностранном языкевозможно только в случаях, предусмотренных федеральными законами или инымиправовыми актами РФ.

Общество вправевыбрать любое фирменное наименование, лишь бы оно не совпадало с ужесуществующими наименованиями других юридических лиц и не включало в себязапрещенные законом обозначения. Не допускается, например, включение слов«Россия», «Российская Федерация» без специальногоразрешения, полученного в установленном порядке (см. Постановление ВерховногоСовета РФ от 14.02.1992 г. «О порядке использования наименований»Россия", «Российская Федерация» и образованных на ихоснове слов и словосочетаний в названиях организаций и других структур". — Ведомости РФ, 1992, N 10, ст. 470).

Закон об АО не требует указания предмета деятельности в фирменномнаименовании акционерного общества, хотя с точки зрения интересов участниковгражданского оборота такое указание следует считать полезным.

Фирменное наименование подлежит регистрации одновременно сгосударственной регистрацией общества. Наряду с другими сведениями обакционерном обществе фирменное наименование включается в государственный реестрюридических лиц (см. ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридическихлиц»). С этого момента в соответствии с ч. 1 ст. 138 ГК РФ акционерномуобществу принадлежит исключительное право на фирму, входящее в состав егоисключительных прав. Неправомерное использование чужого зарегистрированногофирменного наименования влечет обязанность нарушителя по требованию обладателяправа прекратить его использование и возместить причиненные убытки (см. п. 4ст. 54 ГК РФ).

Ни ГК РФ, ни Закон об акционерных обществах не содержатспециальной нормы о допустимости или недопустимости отчуждения права нафирменное наименование. Однако, по договору коммерческой концессии(франчайзинг) допускается предоставление за вознаграждение на срок или безуказания срока права использовать комплекс исключительных прав, принадлежащихправообладателю (в частности, акционерному обществу), в т.ч. право на фирменноенаименование (ст. 1027 ГК РФ).

Закон об Акционерных обществах,определяя место нахождения акционерного общества, полностью воспроизводит п. 2ст. 54 ГК РФ, согласно которому место нахождения юридического лица определяетсяместом его государственной регистрации. Пункт 2 ст.4 Закона N 208-ФЗ (в ред.Федерального закона от 21.03.02 N 31-ФЗ) ограничивает возможности учредителейобщества по выбору места нахождения (юридического адреса) общества. Если ранеезаконодательство допускало возможность произвольного указания места нахожденияобщества, то теперь таким местом может быть только место государственнойрегистрации общества.

Участникиобщества. 

Участники акционерного общества называются акционерами вследствиеприобретения ими акций, выпускаемых обществом. В результате приобретения акцийакционеры становятся их собственниками[36]. Однако,учитывая, что акции могут выпускаться в без документарной форме, использованиетермина «право собственности на акцию» было бы не совсем корректным. Оплатаакций акционерами означает их участие в обществе, а отчуждение акций другимлицам, в том числе и самому обществу, означает прекращение прав и обязанностейакционера. В этом случае они не вправе требовать от общества передачи доли отвсего имущества общества( например путем выдела доли пропорционально количествупринадлежащих акций), как участники общества с ограниченной ответственностью,что позволяет обществу сохранить свои активы при любом изменении состава егоакционеров. Все имущество, переданное акционерами обществу в оплату акций,становится собственностью самого общества, а акционеры обладают лишьобязательственными правами в отношении самого общества и вещными праваминачасть имущества в случае ликвидации общества, которыми они вправевоспользоваться в соответствии с ч.1 п.2 ст. 48 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с Законом об акционерных обществах инвесторыстановятся акционерами независимо от того, оплатили ли они полностьюразмещаемые обществом акции. Однако в случае неполной оплаты акций такиеакционеры могут быть ограничены в правах.[37]

 

§2.Типы акционерного общества. Филиалы и представительства. Аффилированные лица.Статус и ответственность основного общества.

 

Типы акционерногообщества

Акционерные общества подразделяются на два типа — открытые  и  закрытые.   Главными  разграничительными  признаками  являются  условия  ипорядок  размещения  акций  и права  акционеров  по  их отчуждению  ипреимущественному приобретению.  Но этим различия не ограничиваются; ониотражаются также в особенностях формирования и функционирования  открытых  изакрытых  обществ,  которые частично  зафиксированы в статье 7 Закона обакционерных обществах,  а частично в других нормах Закона.  Указание  о том, к  какому  типу  относится  общество  — открытому   или   закрытому,   должно содержаться  в  его  уставе, который является учредительным документом (п. 3ст. 11  Закона) и в его фирменном  наименовании  (п. 1 ст. 4 Закона) исоответственно указываться в печати (п. 7 ст. 2 Закона).

Основные признаки открытого общества следующие:

          1) акционеры открытого общества могут отчуждатьпринадлежащие им акции без согласия других акционеров общества. Установлениепреимущественного права АО или акционеров на приобретение отчуждаемых акций недопускается;

          2)  открытое  общество  вправе  проводить открытуюподписку на выпускаемые  им  акции,  т.е.  среди неограниченного круга лиц,  иосуществлять  свободную продажу акций с учетом требований Закона и иных правовых  актов  Российской Федерации. Открытое общество не лишено правапроводить и закрытую  подписку на выпускаемые им акции,  кроме случаев, когда   такая  возможность  ограничена  уставом  общества или требованиями правовых актов РФ.  Согласно  п. 2 ст. 39  Закона при отсутствии в уставе общества указаний о способе размещения акций размещение их может  проводиться только  путем  открытой подписки.

 Открытое общество вправе проводить размещение акций и эмиссионныхценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так изакрытой подписки. Уставом общества и правовыми актами Российской Федерацииможет быть ограничена возможность проведения закрытой подписки открытымиобществами.[38]

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества,конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только порешению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала обществапутем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумагобщества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четвертиголосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общемсобрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятияэтого решения не предусмотрена уставом общества.

  Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций,составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятомубольшинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций,принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большегочисла голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акцииэмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенныеакции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятомубольшинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций,принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большегочисла голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.

  Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумагобщества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

 Это правило распространяется  и на  ценные  бумаги общества, конвертируемые в акции ( ст. 33 Закона);

          3) число  акционеров открытого общества не ограничено,  как и число егоучредителей (  п. 2 ст. 10  Закона).   Возможность   иметь   неограниченное  число  учредителей      открытого  общества  создает условия для мобилизациизначительного капитала,  обеспечивающего решение крупных производственных ииных задач.  Ограничение  числа учредителей закрытого общества сближает эту  форму   хозяйственных  обществ  с обществами  с ограниченной ответственностью и создает преимущество обозримости персонального состава общества.  Этообстоятельство может иметь значение как для внутренних  отношений  в обществе, так  и в отношениях с внешними партнерами. Даже  в тех  случаях,   когда акция  приобретается   несколькими   лицами,   они  выступают  в качестве акционера как одно лицо.  Практически в открытых обществах имеется несколько акционеров,  владеющих значительными пакетами акций,  и большое числоакционеров — держателей одной или нескольких акций. Однако, в целях предотвращениянарушений прав акционеров в результате концентрации акций в одних рукахустановлен государственный контроль за соблюдением антимонопольногозаконодательства, который осуществляется в порядке, определенном ЗакономРоссийской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистическойдеятельности на товарных рынках». В силу его статьи 18 юридическое илифизическое лицо, намеревающееся приобрести значительное количество акций справом голоса, при котором данное лицо может получить право распоряжаться болеечем 20 процентами указанных акций, должно обратиться с ходатайством вфедеральный антимонопольный орган и получить его предварительное согласие.

Распространяя средства правовой защиты акционеров, предусмотренныестатьей 80 Федерального закона «Об акционерных обществах», только наобщества с числом акционеров свыше тысячи, законодатель исходит из того, чтоэто необходимо, поскольку именно большое количество акционеров обусловливаетменьшую вероятность их альянсов среди мелких акционеров, способныхпротивостоять акционеру с крупным пакетом голосов, и потому должны вводитьсядополнительные антимонопольные механизмы[39].

           4)  минимальный  уставный  капитал  открытого  обществадолжен составлять  не  менее  тысячекратной  суммы  минимального  размераоплаты   труда,   установленного   федеральным   законом  на  дату      регистрацииобщества (ст. 26 Закона).  Правила о минимальном размере уставного капитала дляоткрытого и закрытого акционерного общества действуют не только в момент его создания, но и в любое время деятельности общества. Минимальный размер  оплаты труда  определяется  федеральным законом.        Норматив минимального размерауставного капитала кредитных организаций  может  устанавливаться Банком Россиив зависимости от вида кредитных организаций. Решение   Банка   России  об изменении  минимального  размера уставного  капитала  вступает  в силу  неранее  чем через 90 дней  после дня его официального опубликования. Для вновьрегистрируемых      кредитных  организаций Банк России применяет нормативминимального размера уставного капитала,  действующий на день подачи документовна регистрацию и получения лицензии. При этом Банк России не имеет права требовать от ранее зарегистрированных кредитных организаций изменения ихуставного капитала (ст. 11 Закона о банках).    Величина    уставного   капитала   при   преобразовании государственных (муниципальных) предприятий вакционерные общества открытого   типа   определяется  с учетом  результатов переоценки основных  фондов. 

5)  открытоеобщество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой   информации, доступных  для  всех   акционеров  данного общества,  годовой  отчет, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков    общества;    проспект   эмиссии    акций   в  случаях, предусмотренных законодательством РФ; сообщенияо проведении общих собраний и ряд других сведений,  указанных взаконодательстве (ст. 92 Закона). 

Яркимпримером открытого акционерного общества является акционерное общество«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», которая была образована 1 февраля 1991г.Первоначальное существование определялось как концерн, состоящий их трехнефтедобывающих объединений — «Лангепаснефтегаз», «Когалымнефтегаз», «Урайнефтегаз» — и двух нефтеперерабатывающих заводов- «Пермнефтеоргсинтез» и«Волгограднефтепереработка». Чуть позднее к ним присоединились Новоуфимский иМажекяйский НПЗ. Концерн «ЛУКОЙЛ» просуществовал до президентского указа № 1403от 17 ноября 1992г., в соответствии с которым Постановлением правительства РФ 5апреля 1993г. было учреждено акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»,ставшая его правопреемником.

Нефтяная промышленность, возможно,относится к немногим отраслям, у которых есть время и ресурсы для преодоленияданных проблем до того, как они поставят под угрозу само выживание бизнеса. Нодаже и в этой отрасли пройдет еще какое-то время, прежде чем видение проблемвысшим руководством будет реально передано рабочим и служащим и искренняяприверженность задачам и стратегии компании станет очевидной и на более низкихорганизационных уровнях. Важнейшим фактором развития вертикально интегрированныхкомпаний является рациональная организационная структура, т.е. тип устройствауправления внутри предприятия или объединения предприятий.Так выглядиторганизационная структура управления «ОАО «ЛУКОЙЛ»[40] (Приложение 1).

Закрытое  акционерное  обществохарактеризуется следующими признаками:

1)  акции  закрытого  общества распределяются только среди егоучредителей или иного заранее определенного круга лиц; закрытое общество невправе проводить открытую подписку на выпускаемые  им  акции  либо  инымобразом распространять их среди неограниченного круга лиц;

2)  минимальный  уставный  капитал  закрытого  общества долженсоставлять  не  менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации  общества  (максимальный  размер  уставного  капитала закрытого общества неограничен);

3)  в связи  с тем,  что  акции  закрытого  общества  не  могутсвободно распространяться,  акционер, желающий продать свои акции, должен предложить  их  для приобретения другим акционерам данного общества и толькопри не использовании ими преимущественного права на   приобретение  этих акций  может  продать  их  другому  лицу. Акционеры  закрытого  общества имеют  преимущественное  право  на приобретение акций общества при условии,если они готовы купить их по  цене,  по которой они могут быть проданы лицу, не являющемуся акционером.  В  данном  случае  Закон защищает права и интересыне только акционеров, приобретающих акции, но и тех, кто их продает. Правомерносделать вывод о том,  что преимущественное право на приобретение  акцийзакрытого общества действует при любом способе возмездного их отчуждения — какпо договору купли — продажи, так и по  договору мены,  к которому применяютсянормы о купле – продаже ( п.  2  ст.  567  ГК).  В  практике этот вопросвозникает,  в частности,  при  желании  акционера  закрытого  общества обменять принадлежащие  ему  акции  на акции другого общества.  Такой обменможет состояться лишь при условии, если другие акционеры закрытого общества не  используют  свое  право  на приобретение отчуждаемых (предназначенных дляобмена) акций.  Цена их приобретения должна в данном  случае  определяться исходя  из рыночной стоимости акций, предлагаемых взамен. Порядок установлениярыночной стоимости акций предусмотрен ст. 77 Закона («определение рыночнойстоимости имущества»).  Как показывает практика ВАС при решении подобныхспоров  необходимо исходить их того, что ст. 77 Закона об акционерных обществахприменяется в сочетании с другими нормами Закона, отсылающими в части определениярыночной стоимости имущества к ее положениям[41]. Уставом   может   быть  предусмотрено  преимущественное  правообщества  на  приобретение  акций,  продаваемых  акционерами этого общества, если  другие  акционеры  не  используют  своего  права. Преимущественное  правообщества на приобретение акций принадлежит обществу  только в случаях,  еслиэто прямо оговорено в уставе,  в отличие  от преимущественного праваакционеров,  принадлежащего им независимо от наличия соответствующих указаний вуставе. Порядок   и  сроки   осуществления   преимущественного   праваприобретения акций должны определяться уставом.  При этом срок егоосуществления  не  может  быть  менее  30  дней  и более 60 дней с моментапредложения акций на продажу;

4) число  акционеров  закрытого  общества не должно превышать пятидесяти.   Если указанный  предел  будет  превышен,   закрытое общество в течение года должнобыть преобразовано в открытое.  При невыполнении  этого  требования  (при условии,  что  за год число акционеров  не  сократится  до предельной нормы)закрытое общество подлежит  ликвидации  в судебном  порядке  (ст. 21  Закона  икомментарий к ней, ст. 61 ГК). Указанное выше ограничение числа акционеров было принято в отношении техобществ, которые созданы или еще только создаются после введения в действиеЗакона, т.е. после 1 января 1996 г. Те же закрытые общества, которые созданы довведения в действие Закона,   и насчитывают  более  50 акционеров  (в  том  числе  образованные в процессеприватизации), могут продолжать действовать в прежнем виде.[42]

Почему была выбрана такая численность акционеров, сказать трудно.Однако очевидно, что акция была предпринята именно противработников-акционеров, а также физических лиц, желающих создать свое общество,став одновременно его работниками.

Что же касается акционеров — юридических лиц, то для них данноеограничение, по существу, не играет никакой роли. В закрытом акционерномобществе фактически может быть и более пятидесяти участников; например, еслиего образуют холдинговые компании с разветвленной сетью дочерних и зависимыхобществ.

На приведенном примере наглядно видно, как законодательные акты, вданном случае Закон об акционерных обществах, можно эффективно использовать винтересах определенных групп лиц, одновременно ограничивая права граждан, атакже резко сократить возможности целого сектора экономики.

Законодательство  не  устанавливает  минимального  числа  лиц,которое  необходимо  для  создания  общества.  Общество может быть учреждено  иодним  лицом  либо  состоять  из одного лица в случае приобретения им всехакций общества.  Но общество не может иметь в качестве  единственного участника  другое общество,  состоящее из одного лица;  такое общество невправе, например, создать дочернее ( п. 6 ст. 98 ГК, п. 2 ст. 10 Закона).Помимо  этого  законодательство в ряде случаев предусматривает возможность создания  обществ только в форме открытых,  исходя из других  критериев. Такое  предписание  содержится  в   п. 4 ст. 7 Закона,   где говорится,   что общества,  учредителями  которых выступают  (в  случаях,   предусмотренных федеральными  законами) Российская    Федерация,    субъект   Российской  Федерации   или муниципальное  образование,  могут  быть  только  открытыми.  Это правило  Закон  не  распространяет  на  общества,  образованные  впроцессе  приватизации.  Только  в форме  открытых  обществ  могутучреждаться   инвестиционные   фонды  (ст.   2,   7  Положения  обинвестиционных фондах).

Филиалы ипредставительства.

В  целях  расширения  своей  деятельности  и обеспечения представительства  интересов  общества  за  пределами  места  его нахождения  общество  можетсоздавать филиалы и представительства (ст.5 Закона).

Представительствосоздается для представления интересов общества и обеспечения    их    защиты.  Филиал  может осуществлять все виды деятельности общества (или частьих), включая производственно — хозяйственную. а) И филиалы,  ипредставительства создаются как обособленные подразделения  общества;  они  не пользуются правами юридического лица  и действуют  на основании Положений, утверждаемых обществом (ст. 55 ГК РФ); б)  филиалы и представительствасоздаются вне места нахождения общества,  причем  могут  открываться  как  впределах  Российской Федерации,  так и в других государствах.  На территорииРоссии они создаются   в  соответствии   с требованиями  федеральных  законовРоссийской   Федерации;   на   территории  других  государств  — всоответствии    с   требованиями    российского   законодательства (поскольку  являются   частью   российских   юридических  лиц)  и законодательства  государства   по  месту  открытия  филиала  или представительства,   если  иное  не  предусмотрено  международным договором Российской Федерации; в) общество  наделяет  филиалы  и  представительства   частью своего  имущества. Оставаясь  собственником  имущества,  общество может изымать его у филиалов ипредставительств; г) не являясь юридическими лицами, филиалы ипредставительства осуществляют  свою  деятельность  от имени юридическоголица.  При этом    конкретные    сделки   от   имени   общества   подписываютсоответственно руководители филиалов и представительств; д)   руководители  филиалов   и представительств  назначаются обществом  и действуют  на основаниидоверенности,  выдаваемой им; е)  ответственность  за действия филиала илипредставительства (включая обязательства,  принятые ими от имени общества), каки  работников, несет общество; в то же время на имущество, переданное филиалам и представительствам,   может  обращаться  взыскание  по долгам общества.[43]

Сведения о создаваемых  филиалах  и представительствах должны содержаться   в уставе общества.   При  упразднении  филиала  или представительства   либо  создании   нового   в  устав   вносятся соответствующие    изменения.    О   них    сообщается    органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц ( ст.14  Закона). 

Аффилированныелица.

В современном российском законодательстве категория«аффилированные лица» получила закрепление в 1992 году; впервые онабыла использована в Указе Президента РФ от 7 октября 1992 года N 1186 «Омерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственныхи муниципальных предприятий»[44].Федеральный закон от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»[45] был первым нормативным актом,законодательно закрепившим специфику участия аффилированных лиц в акционерныхотношениях. В настоящее время широкий массив нормативных актов (более сорока)различных отраслей законодательства использует данное понятие. О значимости инеобходимости регулирования отношений с участием аффилированных лиц, порядка иоснований отнесения к аффилированным лицам свидетельствует факт принятия впервом чтении проекта федерального закона «Об аффилированных лицах».В юридической литературе рассматривались различные аспекты как теоретическойнаправленности, так и практического плана статуса аффилированных лиц как вгражданских правоотношениях, так и в сфере публичного права[46]. Это свидетельствует об устойчивоминтересе к данной правовой категории.

Наибольшее применение категория «аффилированные лица»имеет в корпоративном праве: установлены особый порядок совершения сделок саффилированными лицами, процедура приобретения 30 и более процентовобыкновенных акций общества. Понятие аффилированного лица в Законе об АО и вдругих актах гражданско-правовой принадлежности отсутствует. Для применения вакционерных отношениях дефиниция содержится в Законе РСФСР «О конкуренциии ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее — Антимонопольный закон)[47].С 1 января 2002 года лицо стало признаваться аффилированным в соответствии стребованиями законодательства[48].

Применение норм об аффилированных лицах в акционерных отношенияхзатруднено и тем, что не определен порядок признания лица аффилированным.

Федеральный закон от 06.05.98 N 70-ФЗ «О внесении изменений идополнений в Закон РСФСР „О конкуренции и ограничении монополистическойдеятельности на товарных рынках“ дает следующее определение аффилированныхлиц.

Аффилированные лица — это физические и юридические лица, способныеоказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц,осуществляющих предпринимательскую деятельность. При этом аффилированнымилицами юридического лица являются:

член его совета директоров (наблюдательного совета) или иногоколлегиального органа управления, член его коллегиального исполнительногооргана, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличногоисполнительного органа;

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данноеюридическое лицо;

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 % общегоколичества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный(складочный) капитал данного юридического лица;

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет правораспоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на акции(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридическоголица;

если юридическое лицо является участником финансово-промышленнойгруппы, к его аффилированным лицам также относятся члены совета директоров(наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления,коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы,а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органовучастников финансовопромышленной группы.

Как следует из данного определения, законодатель установилспециальное правовое регулирование в отношениях между аффилированными(контролирующими) и зависимыми (контролируемыми) лицами.

Сопоставление норм Закона об АО, налогового кодекса РФ и Положенияпо бухгалтерскому учету N 11 „Информация об аффилированных лицах“[49] позволяет сделать вывод, чтозаконодательство об аффилированных лицах должно представлять собой систему,составляющие которой позволят как решить узкоотраслевые задачи (акционерного,налогового права, бухгалтерского учета), так и достигнуть общей цели — устранить негативные последствия действий аффилированных лиц.

Необходимо отметить, что ни один из нормативных актов не определилдаты, с которой лицо можно считать аффилированным. Особую значимость такоеположение имеет для акционерных отношений, так как общие рамки регулированияотношений с их участием были закреплены в 1995 г., а само понятие дано в 1998году.

Показательно, что один и тот же правовой институт, преследующийцель осуществления контроля над лицами, способными оказывать влияние надеятельность других хозяйствующих субъектов, применяется в различных областяхзаконодательства, но при этом используется различная терминология, а внекоторых случаях она наполняется собственным содержанием.

Исходя из целей введения института аффилированных лиц в активныйправовой оборот и достижения реальной эффективности норм об аффилированныхлицах, необходимо дать единое базовое понятие аффилированного лица дляиспользования во всех отраслях законодательства и установить общие началарегулирования отношений с их участием.

Соблюдениетребований законодательства при получении статуса основного общества.Ответственность основного общества.

Основноеили преобладающее общество обязаны уведомить или получить предварительноесогласие Антимонопольного комитета Российской Федерации при получении контролянад дочерним (зависимым обществом) в случаях:1) при приобретении голосующихакций общества, если приобретатель получает право распоряжаться более чем 20процентами; 2) в случае приобретения лицом прав, позволяющих определять условиявведения обществом его предпринимательской деятельности, либо осуществлятьфункции его исполнительного органа.

 Обществонесет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим емуимуществом. Норма  п. 1 ст. 3 Закона,  предусматривающая,  что общество несетответственность  по  своим  обязательствам  всем принадлежащим ему имуществом, соответствует  п.  1  ст.  56  ГК (об ответственности юридических  лиц). Имущество,  на  которое  может  быть  обращено взыскание,  включает  в себя  денежные средства,  ценные бумаги и другие оборотные средства (в том числе — запасысырья, материалов, готовые  изделия  и пр.,   на  которые  взыскание обращается  при недостаточности  у общества  денежных  средств),  а такжеосновные фонды,  объекты недвижимости.  В состав имущества общества входят,как  отмечалось,  средства,  полученные от размещения акций.  Если оплата акций  (вклад  в уставный капитал) произведена кем-либо из учредителей неденьгами,  а ценными бумагами или иными предметами, имеющими денежную оценку (п. 2 ст. 34  Закона), то  они также становятся   имуществом   общества   - его   собственностью. Акционер, внесший имущественный вклад, не сохраняет правасобственности на переданные вещи.  Общество,   являясь  самостоятельным  субъектом, имеющим обособленное  имущество,  не отвечает по долгам своих  акционеров.Это   вытекает   из    общих    принципов    гражданско-правовойответственности  — каждый  субъект гражданско-правовых отношений несетсамостоятельную ответственность по своим обязательствам.  Если несостоятельность  (банкротство)   общества   вызвана действиями(бездействием)  его акционеров или других лиц,  которые имеют право даватьобязательные для общества  указания  либо  иным образом имеют возможностьопределять его действия, то на указанных акционеров или  других  лиц  в случае  недостаточности  имущества общества может  быть возложена субсидиарнаяответственность по его обязательствам.

Несостоятельность(банкротство) общества  считается  вызванной действиями  (бездействием) егоакционеров или других лиц,  которые имеют право давать обязательные дляобщества  указания  либо  иным образом  имеют  возможность  определять  его действия,  только  в случае,  если они использовали указанные право и (или)возможность в   целях   совершения  обществом  действия,  заведомо  зная,  чтовследствие   этого   наступит   несостоятельность    (банкротство) общества Основания и пределы ответственности строго  регламентированы:  а) ответственность  наступает лишь при условии,  если  кто-либо  из указанных лициспользует свое право и (или) возможности в целях совершения обществомдействий,  заведомо зная,    что    вследствие    этого   наступит  несостоятельность (банкротство) общества.  Иными словами, основаниемответственности в   случаях,   указанных  в   п. 3 ст. 3,  может  быть  лишь вина соответствующих    лиц    (в    виде    умысла)    в   наступлениинесостоятельности (банкротства) общества;  б)  лица,  названные  в п. 3 ст. 3, несут  при  наличии  их  вины в банкротстве  общества субсидиарную ответственность.  Это  означает,  что  взыскание  по долгам  общества можетбыть обращено на имущество таких лиц лишь в той  части,  которая  непокрывается за счет имущества общества (о субсидиарной ответственности ст. 399ГК).

 Государство и  его  органы  не  несут  ответственности  по обязательствам общества,  равно как  и  общество  не  отвечает по обязательствам государства и его органов. В п.4 ст.3  воспроизводится  общее положение гражданского законодательства, согласно  которому  государство и его органы не несут  ответственности  по обязательствам  юридических лиц (кроме предусмотренных   законодательством  случаев  ответственности  по обязательствам казенных предприятий игосударственных учреждений  — ст. 115, 120 ГК), а юридические лица не отвечаютпо обязательствам государства и его органов.[50]

 

§3.         Правовоерегулирование вопросов создания и учреждения акционерного общества. Реорганизация акционерного общества (формы).  Ликвидация общества.

 

Созданиеи учреждение акционерного общества.

Акционерноеобщество может быть создано: путем учреждения нового общества или путемреорганизации уже существующего юридического лица.

  Создание   общества (ст.8 Закона)  представляет   собой  волевой  акт,совершаемый лицами,  обладающими  гражданской правоспособностью идееспособностью   -  учредителями   (учредителем).   При   наличии несколькихучредителей решение о создании общества принимается ими совместно научредительном собрании.  В случае учреждения общества одним лицом достаточноего волеизъявления.  Учредительное  собрание  должно  принять  решения  по тремосновным  вопросам:  создание  общества,  утверждение  его устава, избрание органов  управления  общества.  При  этом решения должны приниматься  именно вуказанной  последовательности.   Результаты голосования по вопросам учрежденияобщества должны быть отражены в протоколе учредительного собрания изафиксированы в решении. Принятие решения о формировании органов управленияобщества так же входит в вопросы, обсуждаемые учредителями на учредительномсобрании и требует   большинства   голосов от общего числа  голосующих  акций,причитающихся   учредителям   в соответствии  с их  имущественными вкладами. Указанное  большинство  необходимо  при избрании членов совета    директоров   (наблюдательного   совета), образовании исполнительного  органа общества(правления,  дирекции), избрании членов ревизионной комиссии (ревизора).

 Осуществлениеподготовительной работы по созданию общества производится  на  основании договора,  который  заключается между учредителями.  Договор о созданииобщества может быть двусторонним или многосторонним в зависимости от числаучастников (ст. 154 ГК РФ).   При необходимости учредители вправе включить всвой договор любые условия, не противоречащие закону.  Условие о порядке   совместной    деятельности   может   включать   в  себя распределение  функциймежду учредителями,  например возложение на одного  обязанности  по подысканиюи аренде помещения для будущего общества,   на   другого  — оформление необходимых  документов  в государственных  органах,  на  третьего  — организацию объективной экспертизы   имущественных   взносов  в оплату акций.   Допустимо включение   в  договор   условия   об  имущественных санкциях  за невыполнение    принятых   на   себя   обязанностей.    Так,    занесвоевременное  покрытие расходов по созданию общества могут бытьпредусмотрены  уплата  процентов  за  каждый  день  просрочки либо неустойка  в  твердой  сумме.   Такую  же  ответственность  можно установить   за  просрочку  в оплате  цены  акций.   Неисполнение обязанностей   по   договору о создании  общества  может  повлечь обязанность   нарушителя   возместить  причиненные   этим  другим участникам убытки в полном объеме. В случаеучреждения общества одним лицом решение об учреждении должно определять размер уставного капитала общества, категории(типы) акций, размер и порядок их оплаты.

Особенности учреждения обществ с участиеминостранных инвесторов могут быть предусмотрены федеральным законом от 9 июля 1999 г.N 160 ФЗ „Об иностранных инвестициях в Российской Федерации“.  В  качестве учредителей общества Закон называет граждан и юридических  лиц.  Следуетсчитать,  что под гражданами понимаются вообще физические лица, включаяиностранных граждан. Федеральными  законами  в определенных  случаях предусмотрено участие    государственных    органов    или    органов  местного самоуправления    в   создании    обществ.    Такую    возможностьпредусматривает  Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ „Оприватизации государственного и муниципального имущества“[51].Всоответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. N 721 „Оборганизационных мерах по преобразованию    государственных    предприятий,    добровольных объединений  государственных  предприятий  в акционерныеобщества“[52]учредителями акционерных обществ открытого  типа,  создаваемых  согласно этому  Указу,  со стороны государства   являются   соответствующие  комитеты по  управлению имуществом.  По  решению  Правительства  РФ  учредителями отимени государства  в обществах  и товариществах  могут  быть  ГКИ  РФ  иРоссийский   фонд   федерального  имущества  ( Постановление Правительства  РФ от  10  февраля  1994 г.  N 96 „О делегировании полномочий ПравительстваРФ по управлению и распоряжению объектами федеральной собственности“[53]).Такое решение,  в частности,  было принято Правительством РФ 29 сентября 1995г. в Постановлении N 972 „Об учреждении открытого акционерного общества“Сибирская нефтяная компания»[54]. В  Положении  о Российском  фонде  федерального имущества, утвержденном Указом  Президента  РФ от 17 декабря 1993 г.  N 2173, записано, что Фонд впределах полномочий,   предоставленных  ему  Правительством  РФ,  выступаетучредителем акционерных обществ[55]. Общество  может  быть  учреждено  одним лицом — физическим или юридическим.  В   числе   учредителей   могут  быть  коммерческие организации, пользующиесяправами юридического лица. Установленное законом  ограничение касаетсяхозяйственных обществ,  состоящих из одного  лица,  т.е.   обществ  сограниченной  (с  дополнительной) ответственностью и акционерных обществ. Чтокасается хозяйственных товариществ,  то они,  по определению, не могут состоятьиз одного лица и потому вправе образовывать общества.[56]

 В  соответствии с договором о создании общества учредители проводятзначительную подготовительную работу,  вступая при этом в различные гражданско-правовые  отношения,   принимая  на  себя определенные  обязанности (дают  объявления в СМИ,   арендуют помещения,  ведут  рекламную кампанию ит.п.).  До государственной регистрации  общества учредители выступают толькоот  собственного имени,  поскольку  оно  еще не создано,  еще не являетсясубъектом права. Преследуя  общую  цель  создания  общества,  учредители  несутсолидарную  ответственность  по  обязательствам,   в  которые  они вступили  ради  достижения  этой  цели.   Обоснование  солидарной ответственности — нетолько в Законе,  но также в п. 2 ст. 1047 ГК об  ответственности  участников простого  товарищества.  Общество может   рассматриваться   как  правопреемник  учредителей  по  их обязательствам,   связанным  с созданием общества,  только  в том случае,  когда  общим  собранием  акционеров  действияучредителей будут одобрены.

Согласно ст.11Закона единственным учредительным документом общества является его устав,единогласно утвержденный учредителями.  В разработке устава могут   принимать участие  как  учредители,   так  и приглашенные специалисты.  Если обществосоздается одним лицом,  то  устав утверждается этим лицом.   В  уставе  могут быть  повторены положения,   содержавшиеся   в договоре  об  учреждении общества, которые  приобретают  силу  уставных  требований  только с моментаутверждения устава учредителями.    Устав  общества  представляет  собойлокальный нормативный акт,  регулирующий внутренние отношения, складывающиеся вобществе между  акционерами  и органами управления.  Юридическая сила этогонормативного  акта,  его  обязательность  для  всех  акционеров  и органов общества  основывается  не  только  на  факте утверждения устава  учредителями,   но   и  на   последующей  государственной регистрацииобщества.  Учредители  вправе включить в устав пункты,  специально закономнепредусмотренные.   Устав   должен   определить   права   акционеров,  являющихся владельцами  акций разных категорий (типов).  Уставом закрепляетсяорганизационное строение общества, которое может представлять из себяразветвленную сеть различных по роду своейдеятельности структурных подразделений (Приложение2). Одно из основных мест в разработке локальных нормативных актоврегулирующих деятельность акционерного общества должно занимать   «Положение о  порядке  разработки   и  принятия в акционерном обществе локальныхнормативных актов» (Приложение 3). Варианты организации внутрипроизводственных отношений могутбыть абсолютно различными и определяются спецификой (сферой) коммерческойдеятельности акционерного общества, комплексностью его территориальногоразмещения, сложившимися традициями стиля управления (директивный,коллегиальный и пр.), финансовым положением общества и еще целым рядом причинорганизационного, технического и экономического характера. Что касаетсялокальных нормативных актов, регулирующих организациюпроизводственно-хозяйственной деятельности акционерного общества, здесь свободаусмотрения является максимальной, поскольку указанная сфера деятельностикомпании выходит за пределы централизованного государственного регулирования.

Уставомтак же  определяется структура органов управления  и нормируется порядокформирования и деятельности этих органов,  компетенция  каждого  из них.  Законспециально обращает внимание  на  необходимость  детальной  регламентацииполномочий и порядка  деятельности  общего собрания акционеров — высшего органауправления  общества.  Только  в уставе,  принимаемом единогласно, могут   быть    предусмотрены   ограничения   количества   акций, принадлежащих одномуакционеру, или общей их номинальной стоимости для  одного  акционера. Допускается  также  уставное  ограничение максимального   числа  голосов,  принадлежащих  одному  акционеру независимо от количества имеющихся у негоакций. общего характера, применимые во  многих  случаях.  Для контрагентаобщества всегда важно знать, является ли оно полностью самостоятельным илинаходится в какой-то степени  зависимости от другого общества.  Согласно   ст.21Закона   уставом   общества  могут  быть  предусмотрены требования к порядкуего добровольной ликвидации. Устав общества должен содержать сведения обиспользовании в отношении общества специального права на участие РоссийскойФедерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования вуправлении указанным обществом («золотая акция»).   Уставпредставляет собой публичный документ,  открытый для обозрения  любому  лицу, имеющему в том законный интерес. 

Внесениеизменений и дополнений в устав общества, связанных с уменьшением уставногокапитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения,осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о такомуменьшении и утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) обществаотчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав общества сведений обиспользовании в отношении общества специального права на участие РоссийскойФедерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования вуправлении указанным обществом («золотая акция») осуществляется наосновании соответственно решения Правительства Российской Федерации, органагосударственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об использовании указанногоспециального права, а исключение таких сведений — на основании решения этихорганов о прекращении действия такого специального права[57].

 Внесение в устав общества изменений, связанных с созданиемфилиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляетсяна основании решения совета директоров (наблюдательного совета) общества.[58]

 Государственная  регистрация   общества   завершает   процесс возникновения нового юридическоголица. С этого момента учредители переходят  в новое  качество  истановятся  акционерами,  а  общее собрание  вправе принять решение ободобрении действий учредителей по созданию общества и принятию им обязательств,возникших в связи с указанными действиями. В настоящее время нормативной базой, регулирующейпорядок государственной регистрации юридических лиц  является введенный вдействие с 1 июля 2002 года Федеральный закон «О государственнойрегистрации юридических лиц», принятый Государственной Думой и одобренныйСоветом Федерации в июле 2001 года.

К сожалению, в Федеральном законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц» (далее — Закон N 129-ФЗ) неуказывается причина отказа в регистрации фирмы, если у ее учредителей (или уодного из них) имеется задолженность по налогам и налоговым платежам всоответствующие бюджеты по ранее созданным этим же учредителем организациям.

Закон N 129-ФЗ в качестве оснований для отказа в государственнойрегистрации юридических лиц предусматривает лишь непредставление определенныхуказанным Федеральным законом необходимых для государственной регистрациидокументов, а также представление документов в ненадлежащий регистрирующийорган. В связи с этим было бы целесообразным регистрировать юридические лицатолько после рассмотрения документов налоговыми органами, которые могли быпредставить информацию о том, являются учредители вновь создаваемогоюридического лица учредителями ранее созданных организаций, имеющих недоимку поплатежам в бюджет, или нет. Справка о наличии задолженности юридического лица,учредителем которого являются лица, представившие документы на регистрациюнового юридического лица, могла бы служить основанием к отказу в регистрацииновой фирмы до погашения имеющейся недоимки по платежам в бюджеты.

Согласно ст.14 Закона   всякие   изменения  и дополнения  устава общества  имеют значение  для  его  акционеров  и контрагентов.   В  связи  сэтим необходима регистрация изменений и дополнений в том жепорядке,  в каком первоначально был зарегистрирован устав. Если устав обществабыл  опубликован  в открытой  печати,  то  изменения и дополнения, вносимые  вустав,  или устав в новой редакции также целесообразно опубликовать   в  том  же   печатном   органе.   Для  обеспечения достоверности  публикации следует осуществитьее после регистрации изменений   и  дополнений   или   устава   в  новой  редакции   в государственном реестре.

 Закон  указывает,  что  изменения  и дополнения устава или новая  редакция устава приобретают силу для третьих лиц с момента их   государственной регистрации.   Однако  третьи  лица  в своих  отношениях   с обществом  могут воспользоваться  принятыми  общим собранием акционеров изменениями идополнениями. Пункт 3 ст. 52 ГК исходит из того,  что одобренные общим собранием изменения устава обязательны  для  общества,  по  крайней  мере  домомента,  когда регистрирующий орган откажет в их регистрации. Поэтому согласноп.3  ст.  52 ГК юридические лица и их учредители не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами,действовавшими с учетом этих изменений.

Реорганизацияакционерного общества (формы).

 Реорганизация  общества (ст.15 Закона) заключается  в том,  что  права иобязанности  реорганизуемого общества переходят к иным обществам в порядке универсального  правопреемства.  К  правопреемникам может перейти весь комплексправ и обязанностей реорганизуемого общества либо  часть  их.  В  большинстве случаев реорганизация происходит добровольно  по  решению  общества. Любаяреорганизация юридического лица может осуществляться только в соответствии с ГКРФ[59].Принудительная  реорганизация возможна   в  случаях,   предусмотренных  Законом  о конкуренции. Указанный  закон допускает принудительное разделениехозяйствующих субъектов (в том числе и обществ),  которые,  занимаядоминирующее положение  в определенной отрасли,  осуществляют монополистическуюдеятельность   и  (или)   их   действия  приводят  к существенному ограничению конкуренции.  При этом должны быть соблюдены условия, предусмотренныевышеназванным законом.

 Реорганизация может быть осуществлена в следующихформах:  слияние,  присоединение, разделение, выделение и преобразование.

 Формированиеимущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляетсятолько за счет имущества реорганизуемых обществ.   Реорганизация   общества  должна   получить  юридическое признание   в  виде  государственной регистрации.   Реорганизация признается   завершенной   с момента государственной  регистрации обществ,  выступающих правопреемникамиреорганизованного общества. В  случаях  присоединения  одного  общества  кдругому завершением реорганизации   считается   внесение   в  государственный  реестр юридических лиц записи о прекращении присоединенного общества.  Порядокгосударственной регистрации обществ, появившихся в результате реорганизации, атакже внесения записи о прекращении (в случае  необходимости)  первоначальногообщества предусматривается федеральными  законами. 

Приреорганизации общества в формеприсоединения к нему другого обществапервое из них считается реорганизованным с момента внесения в единыйгосударственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельностиприсоединенного общества. Присоединением признается прекращение одного илинескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу[60].  Реорганизация  общества  не  должна  привести к невыгодным последствиям  для его  кредиторов.  При использовании разных форм реорганизации степень риска длякредиторов неодинакова:  в случаях слияния,  присоединения  или преобразованиясубъект правопреемства очевиден  — это  единое  общество,  к которому перешливсе права и обязанности реорганизованных обществ; иначе обстоит дело в случаях разделения или  выделения  — здесь кредиторам противостоит уже не один должник,  адва или более.  Только при разделении и выделении возникает  необходимость  всоставлении  разделительного  баланса. Именно об этом говорят п.  3 и 4 ст. 58ГК, тогда как во всех иных случаях составляется передаточный акт. Составлениеразделительного баланса  должно  определить для кредиторов адресата взыскания, но при  невозможности  сделать  это  Закон  предусмотрел установлениесолидарной   ответственности  всех  обществ,   возникших  на  базереорганизованного (п. 3 ст. 60 ГК). Решение  о реорганизации,  принятое обществом,  в  письменной форме сообщается кредиторам в 30-дневный срок со дняего принятия. Закон  установил,  что  кредитор  вправе требовать прекращенияили досрочного    исполнения   обязательств   и  возмещения   убытков.Представляется   разумным  применение  этого  правила  лишь  в тех случаях, когда  речь  идет о реорганизации в форме разделения или выделения.   В  других   случаях   положение  кредитора  вряд  ли ухудшается.

  При   слиянии (ст. 16 Закона)   вновь  образовавшееся  общество является универсальным  правопреемником ранее существовавших объединившихсяобществ.  Инициатива слияния исходит от самих обществ[61].Слияние обществ происходит на основе договора, заключаемого между  ними вчетыре этапа: 1. Прежде  всего,  общее  собрание по предложению Советадиректоров  (наблюдательного  совета)  должно  принять  решение  ореорганизации  в форме  слияния. 2. Подготовка договора. ОсуществляетсяСоветом директоров (наблюдательным   советом)   каждого   из   сливающихся  обществ. Необходимым условием договора  является  условие  о порядке конвертации  акций каждого общества  в акции  и (или)  иные  ценные  бумаги нового общества. Следует  также  решить вопрос о судьбе иных ценных бумаг, которые были  выпущены  каждым  из обществ,  участвующих в слиянии.  Общеесобрание каждого общества утверждает  передаточный  акт.  Согласно п.  1  ст. 59  ГК  передаточный  акт должен содержать положения о правопреемстве по всемобязательствам реорганизованных обществ.  3.Совместное общее собраниеакционеров обществ, участвующих в слиянии,   утверждает  новый  устав  иизбирает  Совет  директоров (наблюдательный  совет).   4. Осуществляетсягосударственная регистрация вновь возникшего юридического лица. [62]

 В  случаеприсоединения (ст.17 Закона) присоединяемое обществопрекращает свое  существование,  а  объем  деятельности общества,  к которомупроизошло   присоединение,    увеличивается   за   счет   прав   иобязанностей,  переданных присоединившимся обществом[63]. Здесь имеет место универсальное правопреемство.  Процедура  осуществления присоединения такая же,  как при слиянии   обществ. Однако существуют иопределенные отличительные моменты, а именно:  совместное  общее  собрание акционеров  присоединяющего и присоединяемого  обществ принимает решение овнесении необходимых изменений   и  дополнений   в устав.   Возможно  решение и других вопросов,   например,   об   избрании  в состав  Совета  директоров(наблюдательного   совета)   дополнительного   числа   членов  для обеспеченияпредставительства акционеров присоединенного общества. При присоединенииобщества акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которомуосуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащиеприсоединяемому обществу, погашаются. В случае присоединения одного общества кдругому все права и  обязанности присоединяемого переходят к последнему посостоянию на день подписания передаточного акта.

  При разделении (ст.18 Закона) общества оно прекращает свое существованиеи его место в гражданском обороте занимают общества,  образованные врезультате  разделения. Как правило, в результате разделения  акционерного обществавозникают как минимум два основных общества.  Все права и обязанности прежнегообщества переходят ко вновь образованным.    Предложение   о  разделении общества  выносится  Советом директоров   (наблюдательным   советом)   на рассмотрение  общего собрания  акционеров.  Предложение  должно  содержать указания на порядок   и  условия   разделения.   В  нем  определяется  порядокконвертации  акций  реорганизуемого  общества в акции и (или) иные ценные бумаги   создаваемых  обществ.  Следует  также  определить судьбу облигаций,выпущенных реорганизуемым обществом. Общее собрание каждого вновь создаваемогообщества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов.Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавшийучастия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получитьакции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющиете же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе,пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

   По  своей природе выделение (ст.19 Закона) близко к реорганизации вформе разделения.   При выделении  из состава одного общества другогопроисходит наделение выделившегося  частью прав и обязанностей основногообщества.  При этом основное общество не прекращается. Из  состава  первичного общества могут быть выделены одно или большее число обществ.[64]

 Советдиректоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме выделения обществавыносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизацииобщества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о созданиинового общества (обществ)[65],о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества(распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемогообщества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемымобществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), обутверждении разделительного баланса.[66]

 Закон  не может предусмотреть,  в каком соотношении должны быть  распределены   права  и обязанности  при  выделении  одного общества из составадругого — это зависит от целей, которые ставит перед  собой  реорганизация. Но  при  выделении  не  должны  быть ущемлены интересы кредиторов.  В разделительном балансе,  который представляется   при   государственной регистрации  выделившегося общества   и  при   совершении   записи   об  изменениях   устава «материнского»   общества,    должны  содержаться   положения   о правопреемстве.  Это  позволяет регистрирующемуоргану осуществить  контроль   за  законностью  содержания  разделительного акта,   а кредиторам  определить  предусмотренное актом распределение прав иобязанностей между «материнским» и выделившимся обществом.

 В  соответствии с п.  2 ст. 104 ГК и  п. 1 ст.20 Закона  преобразование-способреорганизации, влекущей изменения его организационно-правовой формы содновременным переходом прав и обязанностей. Согласно действующемузаконодательству акционерное общество может быть преобразовано в общество сограниченной ответственностью или производственный кооператив.  

При преобразовании в общество с ограниченной ответственностью необходимо руководствоваться  ст.ст.  87 — 94 ГК РФ,  а также законом об  обществах сограниченной ответственностью. При   преобразовании  общества  впроизводственный  кооператив необходимо   соблюсти   правила   о его  создании и деятельности, установленные   Законом   о  производственных   кооперативах(п.  3 ст. 108 ГК). Участники   общего  собрания  акционеров  общества  послепринятия   решения   о  преобразовании  становятся  участниками-  учредителями нового  юридического  лица — общества с ограниченной ответственностью  илипроизводственного кооператива.  Все права и обязанности преобразованногообщества переходят к  его правопреемнику с момента государственной регистрациинового юридического  лица  и внесения  записи  об  исключении  из единогогосударственного реестра преобразованного общества.

Впроцессе осуществления предпринимательской деятельности не исключаетсявозможностьизменения типа акционерного общества. Однако,поскольку при этом организационно- правовая форма не изменяется, то данныйпроцесс не может рассматриваться как реорганизация общества.

Ликвидацияобщества

Ликвидацияобщества влечет за собой прекращение общества без перехода прав и обязанностейв порядке правопреемства к другим лицам (ст.21Закона и ст.61 ГК РФ). Общество может  быть  ликвидировано добровольно по решению самих акционеров илипринудительно по решению суда.  Вопрос  о ликвидации  общества  вносится  на рассмотрение общего  собрания  акционеров  Советом  директоров  (наблюдательнымсоветом).  Законом  не  определены  (даже  примерно)  причины,  по которым  общество  могло  бы  быть  ликвидировано  в добровольном порядке.  Пункт  2ст.  61  ГК  указывает  лишь две такие причины: истечение  срока,  на  который было  создано  юридическое лицо, и достижение цели, ради которой оно было создано.Необходимость внесения на рассмотрение общего собрания вопроса о прекращенииобщества в связи с истечением срока,  на который оно было  создано,  можно оправдать  соображением  о том,  что  общее собрание   акционеров  пожелает продлить  этот  срок  или  вообще отказаться   от   указания   срока.   Если  по   истечении  срока исполнительный  орган  общества будет совершатькакие-либо сделки, то   возникшие  из  них  обязательства  нельзя рассматривать  как обязательства общества.  Ответственность по ним должно нестилицо, вступившее в сделку. Другой вопрос — прекращение в связи с достижениемцели:  здесь решение  общего  собрания необходимо,  так как следует установить,достигнута   ли   поставленная   цель.   Основанием   добровольной ликвидации  общества   может   послужить  нецелесообразность  его дальнейшегосуществования, в частности, явная недостижимость цели, поставленной при егосоздании. Решение  о добровольной  ликвидации  принимается  и в  случае, когда стоимость  чистых активов общества уменьшилась и стала ниже уровня  минимального   размера  уставного  капитала. Учредители (участники) юридического лицаили орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны втрехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган поместу нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением решения оликвидации юридического лица[67]. Приняв   решение   о  ликвидации  общества,   общее  собрание акционеров   назначает   ликвидационную   комиссию.В состав ликвидационной комиссии  целесообразно  включать  членов исполнительного  органа общества или членов Совета директоров (наблюдательногосовета). Принудительная  ликвидация  общества  производится  по решению суда всоответствии с основаниями,  предусмотренными п.  2 ст.  61 ГК:  осуществление   деятельности  без   надлежащего   разрешения (лицензии)  либодеятельности,  запрещенной законом,  либо с иными грубыми  нарушениями  закона или иных нормативных правовых актов. Согласно  ст.  65 ГК основаниемпринудительной ликвидации является также несостоятельность (банкротство)общества.  Условия и порядок объявления   общества   несостоятельным   (банкротом),  а   также особенности  ликвидационной  процедуры  определены  Федеральным законом от 8января 1998 г. N 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  В  отношении неисправного  должника   предусматриваются   три  вида  процедур: реорганизационные,ликвидационные, мировое соглашение. Завершает  ликвидацию  общества государственная регистрация в органе,  где  было  зарегистрировано  общество. 


ГлаваIII. Имущественнаяоснова деятельности акционерного общества.

§1.         Вопросысобственности в акционерном обществе

Врезультате выпуска акций, формирования уставного капитала и получение доходовот предпринимательской деятельности акционерное общество приобретает имущество.

Оченьчасто в литературе акционеров прямо называют собственниками акционерных обществ.Но в данном случае происходит отождествление понятий собственности и правасобственности. Акционеры, получая дивиденды, присваивают прибавочную стоимостьи выступают как собственники капитала. Но само акционерное общество вхозяйственном обороте действует как самостоятельный (автономный) собственник.

Принимаярешение о своем участии в бизнесе, прежде всего, необходимо определить, на базекакой собственности  лучше всего начать свое дело, с тем, чтобы организационнаяструктура предпринимательства наилучшим образом соответствовала родудеятельности. Понятие собственности определяется как система экономическихотношений, которые охватывают права пользователя, владения и распоряженияимуществом.

Создаваемоедля ведения предпринимательской деятельности предприятие может бытьорганизовано на базе различных форм собственности.

Каковыже на практике возможные пути завоевания своего места в бизнесе? Акционерноеобщество выступает как функционирующий производитель и для того, чтобы осуществлять производство, должно обладать правом собственности на средствапроизводство в их натуральной форме. Таким образом, на один и тот же капиталакционерного общества существует два, с экономической точки зрения,собственника. Но одному принадлежит собственность на стоимость капитала, адругому — на потребительную стоимость этого капитала. Один и тот же капиталможет существовать как удвоенный капитал: как капитал для двух лиц, имеющих нанего различные юридические титулы, потому что прибыль между этими лицамиделится на процент и предпринимательскую прибыль. Процент является продуктомсобственности на капитал, а предпринимательская прибыль — продуктомфункционирования с этим капиталом. Однако юридическим собственником право признает то лицо, которое является собственником потребительской стоимостикапитала, то есть акционерное общество.

Акционерыявляются собственниками стоимости капитала. Но с юридической точки зрения ониявляются собственниками только принадлежащих им акций. Вернуть потребительскуюстоимость своего капитала акционер может только путем продажи имеющихся у негоакций, а не путем изъятия доли конкретного имущества, принадлежащего обществу.Акционер утратил на него право собственности, передав его в уставный капиталобщества. Таким образом, право собственности на уставный капитал(акционерный) как определенную совокупность имущества принадлежит акционерномуобществу, как юридическому лицу.[68]

Даннаяпозиция закреплена в действующем законодательстве. Имущество акционерногообщества, созданное за счет вкладов учредителей (акционеров), а такжепроизведенное и приобретенное в процессе его деятельности, принадлежитакционерному обществу на праве собственности. В отношении имущества акционерногообщества его акционеры (участники) имеют только обязательственные права, а неправо общей долевой собственности (ст. 48 ГК РФ). Никаких отношений общейдолевой собственности в акционерном обществе не возникает, и возникнуть неможет. Акционеры обладают правом собственности лишь на акцию — ценную бумагу,заключающую в себе определенные обязательственно-правовые возможности. Единым иединственным собственником своего имущества является акционерное общество.

§2. Уставныйкапитал акционерного общества. Формирование уставного капитала, его функции ивклады акционеров.

 

 Пункт 1 ст.25 Закона «Уставный капитал и акции общества» воспроизводит п. 1 ст.99 ГК РФ.   Как   и остальные  хозяйственные  общества  (имеются  в видуобщества    с   ограниченной    ответственностью   и  общества   сдополнительной   ответственностью),   акционерное  общество  имеет уставныйкапитал, который представляет собой суммарную номинальную стоимостьприобретаемых акционерами акций.

Соотношение между  уставным  капиталом конкретного общества и наличным его имуществомконтролируется только в одном направлении:     размер  наличного  имущества акционерного  общества не может быть менее  его  уставного  капитала.  Вместе с тем  допускается любое превышение  стоимости имущества по отношению куставному капиталу. По  этой   причине   увеличение   уставного   капитала  зависит исключительно от самого акционерного общества. Объектом  взыскания  по долгам  общества  служит его наличное имущество.  Поскольку  имущество общества  является  единственным источником    покрытия   его   долгов, контроль над  сохранением  обществом уставного  капитала  осуществляется винтересах его кредиторов,  в том числе государства (казны) и самих акционеров.

 Вроссийском законодательстве можно выделить несколько понятий, характеризующихуставный капитал акционерного общества: объявленный, размещенный иоплаченный.   Размещаемые   обществом   акции   делятся  на  два  вида:обыкновенные и привилегированные.  Предельный  размер стоимости всех выпущенныхпривилегированных акций  по  отношению к уставному капиталу (25%) введен винтересах, как  кредиторов  общества,  так  и самих  акционеров  — держателейобыкновенных акций. Передача   выраженных   в  акции   прав  не  требует согласия акционерного   общества. Однако общество следует уведомить осостоявшейся  переуступке.  Оно  должно произвести соответствующие изменения  вреестре  акционеров.  По  требованию  владельца акций держатель  реестра обязан  подтвердить  их права на акции.  Таким подтверждением   служит  выписка  из  реестра акционеров общества (ст. 46 Закона). Распределение  всех акций  акционерного  общества  между учредителями  к моменту  учрежденияобщества является обязательным условием его регистрации как юридического лица.

Первоначально уставный капитал общества формируется при егоучреждении. Для того чтобы уставный капитал по своим размерам фактическисоответствовал номинальной цене акций общества, которая отражена вучредительном договоре и уставе общества, все его акции должны быть размещенысреди его учредителей и полностью оплачены в течение года с момента регистрацииобщества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества (п. 2ст. 25 и п. 1 ст. 34 Закона).

Имущественнойосновой любого акционерного общества является уставный капитал, минимальныйразмер которого устанавливается законодательством. При этом существует различиев размерах уставного капитала АО открытого типа и закрытого. Минимальный размеруставного   капитала   открытого   общества   должен составлять не  менее тысячекратной  суммы  минимального   размера оплаты труда,   установленного  федеральным   законом   на   дату регистрации общества,  а закрытого общества — не менее  стократной суммы минимального    размера    оплаты    труда,  установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества(ст. 26 Закона).[69]

Максимальныйразмер уставного капитала законодательством не ограничивается, то есть акционерноеобщество может иметь уставный капитал неограниченного размера, какой смогутсебе позволить его учредители.

Приучреждении акционерного общества в его уставе или договоре о созданииучредители общества должны урегулировать следующие вопросы формированияуставного капитала:

а)количество, номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенныеакции), и права, предоставляемые этими акциями.

б)количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые обществовправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), иправа, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в уставе общества этихположений общество не вправе размещать дополнительные акции.

в)порядок и условия размещения обществом объявленных акций, сроки когда должныбыть оплачены акции и сформирован уставный капитал общества.

Формированиеуставного капитала можно разделить на два этапа: размещение акций и их оплата.Процедура формирования уставного капитала в действующем законодательстве имеетсвои особенности и зависит, по моему мнению, во-первых, от типа акционерногообщества: открытые или закрытые, во-вторых, от вида деятельности акционерногообщества: банковская. страховая, инвестиционная или иная коммерческаядеятельность, в-третьих, от круга лиц, привлекаемых к размещению: резиденты илинерезиденты, в-четвертых, от момента формирования уставного капитала: приучреждении общества или при последующем увеличении его уставного капитала.

 Уставныйкапитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимостиакций или размещения дополнительных акций (ст.28 Закона). Решение об увеличенииуставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акцийпринимается общим собранием акционеров. Более сложным является порядокувеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акцийонпринимается общим собранием акционеров или советом директоров(наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества емупредоставлено право принимать такое решение. Решением об увеличении уставногокапитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определеныколичество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированныхакций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории(типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемыхпосредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещенияили порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам,имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплатыдополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут бытьопределены иные условия размещения. Дополнительные акции могут быть размещеныобществом только в пределах количества объявленных акций, установленногоуставом общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала обществапутем размещения дополнительных акций может быть принято общим собраниемакционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений обобъявленных акциях, необходимых в соответствии с Законом для принятия такогорешения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Приувеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещениядополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этомкаждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции,которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещениядополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, недопускается.

 Увеличениеуставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций при наличиипакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собранииакционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами РоссийскойФедерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности,может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если притаком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципальногообразования. Уставный капитал общества может быть уменьшен (ст.29 Закона),путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общегоколичества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренныхЗаконом.

Обществоне вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшенияего размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенногов соответствии с Федеральным законом на дату представления документов длягосударственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а вслучаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшитьсвой уставный капитал, — на дату государственной регистрации общества.

Необходимымусловием уменьшения уставного капитала акционерного общества, являетсяуведомление кредиторов об уменьшении уставного капитала общества(ст.30 Закона).В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставногокапитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капиталаобщества и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать впечатном издании, предназначенном для публикации данных о государственнойрегистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторыобщества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или втечение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменнопотребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательствобщества и возмещения им убытков.[70]Итак, можно выделить три основные функции, которые должен выполнять уставныйкапитал общества:

1)уставный капитал является имущественной основой для деятельности общества,стартовым капиталом;

2)его формирование позволяет определить долю участия каждого акционера в обществев связи с чем легко определить влияние акционера на общем собрании и размерпричитающегося ему дохода  от прибыли общества;

3)уставной капитал свидетельствует о репутации общества и его возможностях,формируя тем самым определенное отношение к себе со стороны третьих лиц, т.е.это гарантийная функция. Назначение уставного капитала — гарантироватьобязательства общества над третьими лицами.

§3.Заемный капитал.

Имущественнойосновой деятельности акционерного общества может быть и заемный капитал. Подзаемным капиталом принято понимать общую стоимость средств, вырученных отпродажи обществом облигаций. Любое акционерное общество имеет право размещатьоблигации и иные эмиссионные ценные бумаги (ст.33 закона).

Размещениеобществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,должно осуществляться по решению общего собрания акционеров или по решениюсовета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии суставом общества ему принадлежит право принятия решения о размещенииоблигаций.  Общество     вправе    выпускать    облигации.    Облигацияудостоверяет право  ее  владельца  требовать  погашения  облигации (выплату номинальной  стоимости  или  номинальной   стоимости   и процентов) вустановленные сроки.

Врешении  о размещении  облигаций должны быть определены форма, сроки и иныеусловия погашения облигаций.

Облигациядолжна   иметь  номинальную  стоимость.  Номинальная стоимость всех выпущенныхобществом облигаций не должна  превышать размер уставного  капитала  общества либо  величину  обеспечения, предоставленного обществу  третьими  лицами  для   цели   выпуска облигаций. Размещение  облигаций  обществом  допускается после полной оплаты уставного капитала общества. Облигации могут быть:

 а)именными или на предъявителя;

б)с единовременным сроком погашения или со сроком погашения по сериям вопределенные сроки;

в)обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации подобеспечение, предоставленное обществу третьими лицами, или облигации безобеспечения.

Размещениеоблигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовыхбалансов общества. Общество вправе  обусловить  возможность  досрочногопогашения облигаций по желанию их владельцев.  При этом в решении о  выпускеоблигаций должны  быть  определены стоимость погашения и срок,  не ранее которогоони могут быть предъявлены к досрочному погашению.


ГлаваIV. Юридическаяприрода и виды прав акционеров.

 

§1.Органы управления и принципы управления.

 

Акционерноеобщество одно из наиболее сложных организационно- правовых форм юридическоголица. В ней предполагается наличие нескольких органов управления, органоввнутреннего и внешнего контроля, распределение между ними компетенции,установление порядка принятия этими органами решений, определение возможностидействия их от имени общества, определение ответственности за причиненныеубытки.

Структура, состав и порядок формирования органов управленияакционерного общества оказывают определяющее влияние на его деятельность.Поэтому они должны обеспечить максимум демократизма, защиту интересовакционеров и вместе с тем достаточную жесткость реализации управленческихрешений. Поэтому законодательство государств с развитым акционерным правом сразличным уровнем детализации регулирует порядок формирования органовуправления акционерного общества, их структуру, иерархическую соподчиненность,функции и полномочия.

При создании акционерныхобществ, а также при приведении учредительных или иных документов всоответствие с требованиями закона, прежде всего, необходимо выбиратьоптимальную для каждого конкретного общества структуру органов управления ирационально распределять между ними полномочия.     Акционерное обществохарактеризуется наличием особой внутренней структуры (организации), а именно:высшего органа управления, каковым является общее собрание акционеров, органаисполнительной власти, сосредоточенной у директоров (в дирекции, правлении,административном совете, совете директоров  в зависимости от правовой системы).Также возможно существование органа, который направляет работу акционерногообщества в период между собраниями акционеров и именуется «наблюдательныйсовет» или «правление». Кроме того, действует особый контрольный орган,именуемый в зависимости от законодательства «ревизионная комиссия» («ревизор»),«аудитор», «комиссар»;

Вакционерном обществе могут создаваться следующие органы управления, черезкоторые это юридическое лицо осуществляет свои функции:

-общеесобрание акционеров — высшийорган управления общества (при рассмотрении дел обобжаловании решений органов управления акционерного общества судья или суд невправе запрещать проведение общего собрания акционеров)[71];

-совет директоров (наблюдательный совет) — осуществляет общееруководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенныхФедеральным законом к компетенции общего собрания акционеров (ст.64-65 Закона);

-единоличныйисполнительный орган (генеральный директор, директор) — текущее руководство деятельностьюакционерного общества осуществляет исполнительный орган, который может бытьколлегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральныйдиректор). Исполнительный орган подотчетен совету директоров (наблюдательномусовету) и общему собранию акционеров. Председатель совета директоров(наблюдательного совета) не может быть одновременно единоличным исполнительныморганом (директором) или членом коллегиального исполнительного органа(правления, дирекции). Таким образом, хотя терминологически член советадиректоров может именоваться «директором», его правовое положениеникоим образом не совпадает с правовым положением директора в качествеисполнительного органа акционерного общества (ст.69 Закона);

-коллегиальныйисполнительный орган ( правление, дирекция) — как следует из п. 1 ст. 70Закона, правление действует на основании устава общества, а также утверждаемогообщим собранием акционеров внутреннего документа общества (положения,регламента или иного документа). В акционерных и других хозяйственных обществахприменяются различные наименования их локальных нормативных актов: устав,положение, регламент, порядок, инструкция, правила, указания, приказ,распоряжение, постановление и т.п. Согласно сложившейся практике, не вызывающейникаких нареканий, локальный нормативный акт, определяющий правовой статускакого-либо органа общества, называется положением. Исходя из этого, и акт,регламентирующий правовой статус правления, целесообразно назвать положением.Что же касается решений, принимаемых правлением в пределах его компетенции (п. 2ст. 70 Закона), то ими, видимо, должны быть распоряжения и постановления, — согласно п. 2 ст. 69 Закона издает приказы и дает указания директор общества;

-ревизионнаякомиссия- орган внутреннего контроля за финансово- хозяйственной и правовойдеятельностью общества;

-счетнаякомиссия — дляподсчета голосов на общем собрании акционеров в обществе с числом голосующихакций более ста создается счетная комиссия, утверждаемая общим собранием. Нетпрепятствий к образованию счетной комиссии и в акционерном обществе, гдеимеется менее 100 голосующих акций. В обществе с числом акционеров — владельцевголосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор (орегистраторе ст. 44 Закона и Положение о ведении реестра владельцев именныхценных бумаг, утвержденное постановлением ФКЦБ от 02.10.1997 г. — в редакции от22.04.1998 г.) Выполнение функций счетной комиссии может быть порученорегистратору и при меньшей численности акционеров — владельцев голосующихакций. Счетная комиссия может быть создана как постоянный орган общегособрания, действующий в течение года или более длительного срока либоизбираться на каждом собрании заново.

Порядокформирования органов акционерного общества характеризуется следующимипринципами:

1)демократичностью, что находит свое отражение в следующем:

а)все руководящие должности в акционерных обществах выборные (за исключениемдиректора (генерального директора), так как по решению общего собранияакционеров в этой роли может выступать нанятый по контракту управляющий или управляющаяорганизация);

б)акционерам гарантируется возможность посредством принятия решений на общемсобрании влиять на определение общего направления деятельности акционерногообщества, контролировать деятельность его исполнительных органов и решать вопросо самом существовании общества.

2)Компетенцияорганов управления акционерного общества рассматривается какисключительная, причем формирующаяся по «остаточному принципу». Вопросы,относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могутбыть переданы на решение совету директоров(наблюдательному совету), заисключением вопроса о внесении изменений и дополнений в устав, связанных сувеличением уставного капитала общества. Наряду с этим к компетенцииисполнительного органа общества отнесено решение всех вопросов, которые невключены в исключительную компетенцию общего собрания или совета директоров(наблюдательного совета).

3)Функции управления в акционерном обществе отграничены от контрольных функций. Всвязи с этим, к примеру, член ревизионной комиссии не может быть одновременночленом совета директоров, а также занимать иные должности в органах управленияобщества (п.6 ст. 85 Закона).

4)Принцип публичного веления дел, заключающийся в необходимости периодическойпубликации для всеобщего сведения годового отчета, бухгалтерского баланса,счета прибылей и убытков, проспекта эмиссии акций общества и т.д. Этот принципв полном объеме применяется для открытых акционерных обществ. Для закрытыхакционерных обществ публичное ведение дел осуществляется лишь на основании и впределах, предусмотренных законом. Так, в случае размещения закрытымакционерным обществом облигаций и иных ценных бумаг оно обязано опубликоватьинформацию в объеме и порядке, устанавливаемых ФКЦБ.

5)Корпоративный принцип организации деятельности акционерного общества,заключающийся в том, что акционеры общества не могут принимать решениянепосредственно, а только через соответствующие органы управления общества впределах их компетенции[72].Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров (ст.47Закона). В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одномуакционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собранияакционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

    §2.Виды акций и прав акционеров.

 

Особоговнимания заслуживает вопрос об акциях и правах акционеров.

Акция- это долевая ценная бумага, титул собственности, письменное свидетельство,удостоверяющее вложение средств в капитал акционерного общества. Акцияподтверждает право акционера участвовать в управлении обществом, враспределении доходов общества и остатков имущества при ликвидации общества.Такое понятие акции четко определяет особые имущественные права акционера начасть дохода и на участие в управлении делами общества, тогда как на имущество- лишь при ликвидации общества. Несмотря на то, что взнос для оплаты акцийможет быть сделан в имущественной форме, право собственности на внесенноеимущество переходит к акционерному обществу. Ухудшение положения дел в обществесамым непосредственным образом отражается на доле каждого акционера. Хотяколичество акций у каждого остается неизменным, объем имущества, приходящегосяна одну акцию, сокращается. Право акционера на долю в имуществе общества вслучае его ликвидации имеет важную особенность: оно защищает капитал акционераот инфляции.  Акция – это документ, который должен иметь строго установленнуюзаконом форму и обязательные реквизиты. Особенностью акций является то, чтоправа. Удостоверенные акцией, не могут существовать в отрыве от обеспечиваемойгосударством нормативно- правовой базы, системы правоприменения и защиты правакционера.

Классификацияакций: 1) по форме выпуска обществом: документарные и без документарные; 2) посовокупности прав, удостоверенных акциями (категории акций) — обыкновенные ипривилегированные; 3) по предоставлению владельцами акций права на голосованиена общем собрании акционеров: голосующие и не голосующие ;4) по накоплениюневыплаченного обществом дивиденда: кумулятивные(только для привилегированныхакций); 5) по возможности изменения прав, удостоверенных акцией: конвертируемыеакции (только для привилегированных акций).         

 Каждая   обыкновенная   акция   общества    предоставляет акционеру — ее владельцуодинаковый объем прав[73].

 Акционеры -  владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФедеральнымЗаконом  и  уставом  общества участвовать в  общем  собрании  акционеров справом голоса по всем вопросам его  компетенции,  а  также  имеют  право  на  получение дивидендов, а  в  случае  ликвидации общества — право на получениечасти его имущества.

 Акционеры -  владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании  акционеров,  если  иное  не установлено настоящим Федеральным закономили уставом общества для определенного типа привилегированных акций общества.

 Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в общем собранииакционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидацииобщества.

Акционеры-  владельцы  кумулятивных  привилегированных  акций определенноготипа   имеют  право  участвовать  в  общем  собрании акционеров с правом голоса  по  всем  вопросам  его  компетенции, начиная с   собрания,  следующего   за  годовым  общим  собранием акционеров, на котором должно былобыть принято решение о  выплате по этим акциям в полном размере накопленныхдивидендов, если такое решение не было  принято  или  было  принято  решение о  неполной выплате дивидендов.   Привилегированные акции в принципе являются«безголосыми», но  Законом  установлены исключения из этого правила. Во всех тех случаях,  когда  акционер,  владеющий   привилегированной  акцией,приобретает право голоса,  его акция превращается в голосующую,  а сам  он  — во  владельца голосующей акции. 

 Акцииобщества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены втечение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срокне предусмотрен договором о создании общества.

Неменее 50 процентов акций общества, распределенных при его учреждении, должнобыть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрацииобщества.

   Резервный фонд   общества   формируется   путем   обязательных ежегодныхотчислений  до  достижения  им  размера,  установленного уставом общества(ст.35 Закона).  Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков,а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случаеотсутствия иных средств. Резервный  фонд служит одной из гарантий покрытиядолгов перед кредиторами,  которые  могут  появиться  у кредиторов акционерногообщества, и потому его образование является обязательным. Размер   резервного  фонда   определяется  уставом  общества.

 Оплата акций общества(ст. 36 Закона) при его учреждении производитсяего учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

   Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг общества устанавливается:уставом общества — в отношении конвертации привилегированных акций; решением овыпуске — в отношении конвертации облигаций и иных, за исключениемакций, эмиссионных ценных бумаг.

Акция, являясь ценной бумагой (ст. 143 ГК ), удостоверяет ссоблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права(ст. 142 ГК). Это отнюдь не означает, что в акции не воплощаютсянеимущественные права акционера. Например, в ст. 2 Федерального закона от 22апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» среди прав,закрепляемых акцией, названо такое неимущественное право акционера, как правона участие в управлении акционерным обществом. Дело в том, что акцияудостоверяет не разрозненные права акционера по отношению к обществу, акомплекс прав, носящий в целом имущественный характер и переходящий к лицу вмомент перехода прав на саму акцию.

В юридической литературе этот комплекс прав именовался по-разному:«право членства», «акционерное право» и т. п. Но, несмотряна терминологические расхождения, среди юристов существовало единство во мнениио том, что в комплекс прав акционера входят имущественные права: право надивиденд, право на ликвидационную квоту и связанные с ними неимущественныеправа, важное место среди которых занимает право акционера на информацию.

Право акционера на информацию имеет двоякое значение. Во-первых,получение информации о деятельности общества, о его должностных лицах служитгарантией защиты иных прав акционера. Например, грамотный акционер,ознакомившись с балансом общества и его годовым отчетом, может с достаточнойстепенью точности сделать правильные выводы о финансовом состоянии общества иперспективах его развития. В случае негативной оценки акционер, опасаясь, что вбудущем они могут обесцениться, просто продаст принадлежащие ему акции. Способзащиты акционерами своих прав путем продажи акций получил в Чикагской школеэкономики и права название «выбора в пользу Уолл-стрит». Во-вторых,обладание информацией позволяет акционеру наиболее целесообразно осуществлятьсвои права. Без получения информации осуществление некоторых прав акционерабудет весьма затруднительно или просто невозможно. Например, можно поставитьпод большое сомнение возможность участия акционера в общем собрании, если он небыл уведомлен ни о месте, ни о дате его проведения.

Среди имущественных прав акционера, удостоверяемых акцией, правона дивиденд занимает особое место. Не случайно при перечислении прав,вытекающих из акции, оно упоминается законодателем одним из первых. Об этомговорится в п.2 ст.31; п.2 ст.32 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.«Об акционерных обществах»; в ч.2 ст.2 Федерального закона от 22апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг».

Право на дивиденд опосредует имущественное участие акционера вдеятельности общества. Изначально это участие выражается в том, что лицо вноситопределенное имущество в счет оплаты приобретаемых у акционерного обществаакций, что дает впоследствии возможность ему самому либо иному лицу, которомуакционером переданы акции, участвовать в получении части прибыли акционерногообщества, распределяемой по итогам деятельности за определенный период. Вдальнейшем имущественное участие акционера, главным образом, сводится именно кполучению части прибыли, которая начисляется ему в виде дивиденда. Право надивиденд удостоверяется акцией вне зависимости от ее категории или типа. Несуществует бездивидендных акций, поскольку такие ценные бумаги несоответствовали бы сути организации акционеров объединению капиталов дляполучения прибыли (п.1 ст.66 ГК). В зависимости от категории или типа акцийразличается лишь процедура начисления и выплаты дивидендов.

Таким образом, под субъективным правом на дивиденд следуетпонимать установленную законом возможность получения акционером или инымуправомоченным лицом, например, номинальным держателем, части прибылиакционерного общества, распределяемой по итогам его деятельности заопределенный период.

 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплатедивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным Законом.Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на деньвыплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) всоответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности(банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результатевыплаты дивидендов; если на день выплаты стоимость чистых активов обществаменьше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения надноминальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимостиразмещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы врезультате выплаты дивидендов; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

 Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемыхпосредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащихим акций этой категории (типа). 

В нашей стране юридический (судебный) прецедент не являетсяисточником права. Тем не менее, в практике применения права акты его толкованияВысшим Арбитражным Судом РФ имеют большое значение. Среди них такие как, вчастности, постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г.«О некоторых вопросах применения Федерального закона „Об акционерныхобществах“, а также Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от21 апреля 1998 г. „Обзор практики разрешения споров по сделкам, связаннымс размещением и обращением акций“ и многие другие.

Внутри ЗАО преимущественное право не действует в случае продажиакций одним акционером другому. Иное дело, когда речь идет о продаже акции несвоему партнеру по обществу, не такому же акционеру, а постороннему дляобщества, третьему лицу. Конечно, он вправе продать акции кому угодно, нораньше акционер ЗАО обязан известить остальных акционеров о предстоящейпродаже, потому что последние имеют преимущественное право приобретения акций.

Акционер имеет ряд неимущественных членских прав: право требоватьсозыва годового общего собрания акционеров; право участвовать в общем собранииакционеров; право голоса; право на обжалование в суд решений общего собранияакционеров; право на информацию[74].

   

§3.Обязанности акционеров

 

Каки участники других товариществ и обществ, акционеры не только обладают правами,но и несут обязанности. В соответствии с Гражданским кодексом акционеры несутобязанность перед обществом (и перед акционерами, если это предусмотренодоговором учредителей общества или иными документами общества) по оплате акций,а также обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о деятельностиобщества. Иные обязанности акционеров могут быть предусмотрены в уставе.Остановимся подробнее на обязанностях акционеров по оплате акций общества.

Акцииобщества при его учреждении должны быть полностью оплачены в течение срока,определенного уставом общества, при этом не менее 50% уставного капиталаобщества должно быть оплачено к моменту регистрации общества, а оставшаясячасть — в течение года с момента его регистрации, если иное не установленоФедеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Дополнительныеакции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного всоответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с моментаих приобретения(размещения).

Оплатаакций является по сути вкладом акционера в уставный капитал общества. Оплатаакций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценнымибумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами,имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций при его учреждении определяетсядоговором о создании общества или уставом общества, а дополнительных акций ииных ценных бумаг — решением об их размещении. Общие нормы гражданскогозаконодательства не регулируют вопрос о соотношении оплаты уставного капиталаобщества в денежной и не денежной форме. Однако такие требования установленыБанком России в отношении акционерных банков.

Дополнительныеакции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретениив размере 25% от их номинальной стоимости. Акции и иные ценные бумаги общества,которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при ихприобретении в полном размере, если иное не установлено договором о созданииобщества при его учреждении или решением о размещении дополнительных акций.[75]

Денежнаяоценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества,производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акцийи иных ценных бумаг общества не денежными средствами денежная оценка имущества,вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров(наблюдательным советом) общества в порядке, предусмотренном ст. 77 Закона. Приэтом имущество должно оцениваться по рыночной стоимости. Рыночная стоимостьопределяется как цена, по которой продавец, имеющий полную информацию остоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его,а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанныйего приобрести, согласен был бы приобрести.

Еслиноминальная стоимость приобретаемых  таким образом акций и иных ценных бумагобщества составляет более двухсот установленных Федеральным Законом минимальныхразмеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком(аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества.Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могутбыть оплачены акции и иные ценные бумаги общества.

Акцияне предоставляет акционеру права голоса до момента ее полной оплаты, заисключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

Вслучае неполной оплаты акции в указанные выше сроки, акция поступает враспоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делаетсясоответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплатуакции, по истечении установленного срока не возвращаются. Уставом обществаможет быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнениеобязанности по оплате акций. Акции, поступающие в распоряжение общества, непредоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним неначисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одногогода с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общеесобрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капиталаобщества путем погашения указанных акций. Необходимо отметить, что недопускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества, в томчисле освобождение его от этой обязанности путем требований к обществу.

Приучреждении акционерного общества все его акции должны быть распределены междуакционерами. Данное правило касается как закрытых, так и открытых акционерныхобществ.

§4.Гарантии и защита прав акционеров.

Способыреализации и механизмы защиты прав акционеров вытекают из правовых норм,регулирующих правовой статус, порядок создания, организацию деятельности,компетенцию органов управления акционерного общества. Указанные нормы не толькопредоставляют акционерам возможность управлять делами общества, но и четкоочерчивают конкретную сферу этого управления. Функционирование такой сложнойорганизационной структуры, как акционерное общество, было бы невозможно безорганов выражения его воли.

Обеспечение прав и интересов акционеров компании должно бытьурегулировано целым комплексом локальных нормативных актов, к которым следуетотнести положения „Об общем собрании акционеров“, „О советедиректоров (наблюдательном совете)“, „О ревизионной комиссии“,»О дирекции (правлении)", «О генеральном директоре(директоре)», «О персонале», «Об изменении уставногокапитала», «О фондах и резервах», «О реестре акционеров ипорядке его ведения», «Кодекс поведения лиц, занимающих должности ворганах управления акционерного общества» и др. Количество актов и глубинаразработки локального механизма обеспечения прав акционеров зависят от степенилокального нормотворчества акционерной компании и активности акционеров в защитесвоих прав.

Основными гарантиями, обеспечивающими право акционеров на участиев общем собрании, являются, в частности, следующие предусмотренные действующимзаконодательством и локальными нормативными актами требования:

1) строгое соблюдение порядка подготовки и созыва общего собранияакционеров;

2) правомочность (наличие кворума) общего собрания;

3) соблюдение процедуры принятия общим собранием решений.

Права акционеров на участие в общем собрании зависят от количестваи категории принадлежащих им акций. Акционер-владелец обыкновенных акцийобщества не может быть лишен права участия в голосовании на общем собрании иего право не может быть поставлено в зависимость от владения определеннымчислом акций.

Указанный вывод основан на общих началах понимания субъективныхправ акционеров. Участие в акционерном собрании — это право, а не обязанностьакционера, в том числе и его личное присутствие на совместном обсуждениивопросов повестки дня. Закон исходит из концепции, что в особо важных случаях(п. 1 ст. 47 Закона) акционеру должна быть обязательно предоставленавозможность непосредственно участвовать в совместном публичном обсуждениивопросов повестки дня. Однако Закон не может требовать от акционераобязательного личного присутствия на таком обсуждении. Для устранения всехнеясностей и регламентации соответствующей процедуры конструкция проведенияобщего годового собрания акционеров в смешанной форме должна быть предусмотренав локальных документах акционерного общества, и, прежде всего в Положении обобщем собрании акционеров (Приложение 4).

В Положенииоб общем собрании акционеров следует детально урегулировать процедуруустановления правомочности общих собраний. Согласно ст. 58 Закона об АО общеесобрание акционеров имеет кворум, если на момент регистрации для участия вобщем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие всовокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.В локальном нормативном акте следует более четко определить принципустановления кворума: один раз на момент завершения времени официальнойрегистрации участников собрания — «если кворум состоялся, то он не можетбыть нарушен».

Закон об АО, подробно регулируя компетенцию общего собранияакционеров, предусматривает вопросы, которые могут быть внесены на егообсуждение исключительно советом директоров (подп. 2, 12, 15-20 п. 1 ст. 48Закона об АО, если иное не установлено уставом общества), и вопросы, инициативапредложения которых в повестку дня общего собрания может исходить только от акционеров.Так, в соответствии с п. 1 ст. 53 Закона акционеры, владеющие в совокупности неменее чем двумя процентами голосующих акций общества, могут выдвинутькандидатов для избрания на годовом общем собрании в совет директоров иревизионную комиссию.

Следуетобратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, указанная статья регулируетпроцедуру выдвижения кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссиютолько для избрания на годовом общем собрании акционеров. Процедура выдвижениякандидатов в эти органы для избрания на внеочередном собрании Законом нерегламентирована. Компенсировать данный пробел законодательства возможно путемвключения в Положение об общем собрании акционеров нормы, регулирующейупущенную законом процедуру выдвижения и избрания членов совета директоров иревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Однако во многих случаях уставом общества ккомпетенции общего собрания акционеров отнесено также избрание единоличногоисполнительного органа (генерального директора, директора), а в отдельныхслучаях — и коллегиального (правления, дирекции).

Таким образом, Закон об АО, с одной стороны, предусмотрелвозможность включения этих вопросов в компетенцию общего собрания, а с другойстороны, не установил каких-либо специальных процедур по их реализации. Данныйпробел законодательства следует компенсировать введением специальных норм вустав общества и его локальные нормативные акты — в положения «Об общемсобрании акционеров», «О генеральном директоре», «Оправлении». В указанных документах специального описания требует процедуравыдвижения кандидатов на пост генерального директора и, возможно, членовколлегиального исполнительного органа.

Для облегчения практики применения правовых норм следуетвоспроизвести процедуру, предусмотренную для выдвижения акционерами кандидатовв совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.По аналогии с п. 1 ст. 53 Закона об АО в Положении об общем собрании акционеровследует установить:

— круг акционеров, имеющих право выдвигать кандидата (2 процентаили иное количество акционеров-владельцев голосующих акций по усмотрению самогоакционерного общества);

— максимальное число кандидатов, содержащееся в одной заявке;

— срок выдвижения кандидатуры (например, 30 календарных дней послеокончания финансового года или иной срок по усмотрению самого акционерногообщества по аналогии с выборами совета директоров и ревизионной комиссии);

-    формузаявки;

-   сроки рассмотрениясоветом директоров поступивших заявок и направления мотивированных отказов.

Закон об АОпредусмотрел для акционерных обществ возможность в уставе и в локальных актахпредусмотреть требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав советадиректоров (п. 2 ст. 66 Закона об АО). Таким образом, Закон не ограничивает дляакционерных компаний возможности позаботиться о качественном составе советадиректоров, призванного, в частности, осуществлять мониторинг и защиту правакционеров. Владение определенным количеством акций не является обязательнымусловием для избрания гражданина или юридического лица[76] в органы управления и контроляакционерного общества.

 Имущественныеправа акционеров на уровне локального нормотворчества должны быть защищены, вчастности, Положением о выплате дивидендов. Указанное Положение должноопределять дивидендную политику акционерного общества (периодичность, размер,форму выплаты дивидендов) и предусматривать процедурные вопросы выплатыдивидендов.

Установлена общая судебная подведомственность споров, связанных сдеятельностью АО. Хотя данное правило закреплено не во всех положениях Закона,оно логично вытекает из общих правил разграничения судебной подведомственности.При этом в зависимости от субъектного состава дело будет рассматриваться судомили арбитражным судом.

В соответствии с Законом об АО в суд можно обжаловать:

-    отказот внесения записи в реестр акционеров (п. 2 ст. 45 Закона);

-   решение,принятое общим собранием с нарушением требований Закона об АО, иных правовыхактов, устава общества, если акционер не принимал участия в общем собранииакционеров  или голосовал против принятия такого решения и при этом нарушеныего права и законные интересы (п. 7 ст. 49 Закона);

— решение совета директоров (наблюдательного совета) общества оботказе во включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров иликандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующийорган общества (п. 6 ст. 53 Закона);

— решение совета директоров (наблюдательного совета) об отказе всозыве внеочередного общего собрания акционеров (п. 7 ст. 55 Закона).

Перечень таких примеров можно продолжить. В указанных случаяхакционеры защищают свои собственные интересы, обращаясь в суд. Такими прямымиисками защищаются нарушенные права отдельных акционеров или группы акционеров.

Однако, развивая частноправовые способы защиты гражданских прав,гражданское законодательство предусмотрело и иной, новый по характеру порядоких защиты. Речь идет о возможности предъявления косвенного (производного) иска,которым защищаются права не только группы акционеров, но и корпорации в целом.

Проблема подтверждения акционерами своих правна акции имеет важное значение в условиях выпуска акций в основном в бездокументарной форме. При выпуске акций в без документарной  форме,доказательство прав акционера на свои акции, предъявление требований какционерному обществу, а также распоряжение своими акциями в значительной степенизависит от держателя реестра акционерного общества(ст. 44 Закона). Реестракционеров является основанием, позволяющим акционерам подтверждать свои права,а для общества — основой для выполнения своих обязательств перед акционерами.

 В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированномлице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждогозарегистрированного лица. Реестр  акционеров  является  одним  из  основныхправовых документов  общества.  Для  владельца  акций внесение его вреестр означает  приобретение  статуса акционера и связанных с этим прав. Доэтого момента данное лицо является лишь собственником акций, но еще неучастником общества. Основные  требования  к содержанию  и порядку  веденияреестра акционеров  определены  Законом  о рынке  ценных  бумаг,  а  такжеУказами  Президента  РФ от 27 октября 1993 г.  N 1769 «О  мерах пообеспечению прав акционеров»[77] и от 31 июля 1995 г.  N 748 «О дополнительных мерах по обеспечению правакционеров», частично дополнившим Указ от 27  октября 1993 г.[78]

Для защиты личныхнеимущественных прав акционера применимы такие предусмотренные ст.12 ГК способызащиты гражданских прав, как пресечение действий, нарушающих право илисоздающих угрозу его нарушения, и исполнение обязанности в натуре. Эти способыприменяются в случае учинения должностными лицами общества препятствийакционеру в ознакомлении с документацией общества или несовершения имидействий, заключающихся в предоставлении акционеру истребуемой документации.

Неимущественные праваакционера принципиально отличаются от личных неимущественных прав в смыслест.150 ГК. Они (права акционера), относительны, приобретаются в результатесделки, отчуждаются вместе с удостоверяющей их ценной бумагой (акцией).

Важность и актуальность вопроса защиты прав акционеров присовершении сделок с акциями обусловлены сущностью таких сделок: они ведут квозникновению, изменению или прекращению акционерных правоотношений, единогоправа членства акционера; изменяют состав акционеров конкретного общества,баланс их возможностей и интересов, что, в свою очередь, сказывается надеятельности и перспективах развития самого акционерного общества.

В случае нарушенияправ и законных интересов акционера (или существования угрозы посягательства наего права и интересы) могут быть применены конкретные правовые способы защиты,благодаря которым происходит восстановление корпоративных прав и интересов, атакже имущественной сферы акционера. Тем самым ему возвращается возможность вполной мере использовать преимущества акционерной формы предпринимательства,что и является для потерпевшего главным. Указанные цели достигаются посредствомприменения гражданско-правовых способов защиты либо способов иной юридическойприроды в сочетании с гражданско-правовыми.


Заключение

Акционерные обществав настоящее время являются преобладающей организационно-правовой формойпредпринимательской деятельности в нашей стране. Согласно своему положению всфере бизнеса акционерные общества получили достаточно полное правовоеобеспечение на нормативно-правовом уровне, где выделяется государственноезаконодательное регулирование, прежде всего Гражданский кодекс РоссийскойФедерации, Федеральный закон «Об акционерных обществах», другиенормативные акты частноправового характера, а также смежные с нимипублично-правовые нормы налогового, таможенного, финансового, административногои других отраслей законодательства. В совокупности они составляют ту основнуюзаконодательную базу, которая формирует правовое положение и задает основныепринципы регулирования внутренних и внешних отношений, нормативы поведениясубъектов акционерных прав, органов управления и контроля, а такжеразграничивает предмет и объемы ведения централизованных и локальных правовыхнорм, устанавливает пределы самостоятельного нормотворчества органовакционерного общества.

Вкаких случаях предпочтительнее именно акционерная форма создания предприятия?Прежде всего, в случаях крупных или средних предприятий. Когда капитал одногоили нескольких лиц недостаточен из-за высокой стоимости имущества и требуетсяпривлечение средств юридических и физических лиц. Акционерная форма позволяетпривлечь в одно предприятие капиталы многих лиц, причем даже тех, которые самине могут в силу самых разных причин заниматься предпринимательскойдеятельностью. Размеры предприятия и технические сложности организации выпускаакций определяют также выбор формы товарищества с ограниченнойответственностью, тогда как акционерная форма предпочтительнее принеобходимости привлечения широкого круга лиц. Кроме того, ограничениеответственности размером внесенного капитала вместе с высокой егодиверсификацией позволяет вкладывать средства в весьма перспективные, но ивысоко рискованные проекты, существенно ускоряя внедрение достиженийнаучно-технического прогресса.

   В процессе выполнения дипломной работы  и пользуясь сравнительной таблицейстарой и новой редакций текста Федерального закона «Об акционерных обществах»,постатейного приложения материалов судебно- арбитражной практики и приложениянаиболее важных нормативных актов, связанных с вопросами регулированияакционерных правоотношений, мной был сделан вывод о том, что внесение большоймассы изменений и дополнений в вышесказанные материалы, а особенно в Закон «Об акционерных обществах» видимо, было предопределено изначально. Ведь  вопрос обакционерных обществах занимает важное место в системе гражданскогозаконодательства. Являясь в какой- то мере компромиссом, текст Закона «Об акционерныхобществах» демонстрирует смешение не только теоретических подходов, но иприемов законодательной техники. Закон «Об акционерных обществах» являетсяодним из самых «работающих» законов, хотя бы в силу преобладающего среди всехпрочих организационно- правовых форм количества акционерных обществ всовременной России.  Понятно, насколько мучительно окажется кардинальноеобновление законодательства для юристов после более чем пятилетней работы стекстом Закона «Об акционерных обществах». Многие нормы просто выученынаизусть, а теперь постоянно будет возникать потребность сличать устоявшиесяположения с новым текстом.

   Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать и о том, что акционерныеобщества могут таить в себе опасность для владельцев ценных бумаг, как писалВ.С. Удинцев, который отмечал частоту и глобальный характер злоупотреблений вакционерных обществах. В юридической литературе высказывается мнение, чтоакционерная компания является наиболее показательной в качестве иллюстрациираспыления капитала между многочисленными участниками корпораций и одновременноснижения личного участия членов корпорации в их деятельности. В акционерныхобществах наряду с положительными моментами проявляются и негативные чертыпотому, что внутренняя природа акционерного общества недостаточно совершенна: вней присутствуют элементы, позволяющие использовать эти структуры с цельюобмана, именно отсюда берут свои начала такие экономические, а во многом  исоциальные явления, как акционерная спекуляция, ничем не мотивированноеучредительство, жажда легкой наживы на акциях и т.д.

Перефразируяизвестное высказывание У.Черчилля о демократии, можно сказать, что акционерноеобщество, с социально-экономической точки зрения, неудачнаяорганизационно-прововая форма, однако, ничего лучшего для рыночной экономикичеловеческие мысль и опыт не создали.


                 Общее собрание акционеров                                                                 Приложение 1

/>/>                                 

                     

/>

/>/>/>        Аппаратсовета                                          Совет                   Комитет формиро-

/>/>/>          директоров                       директоров                 вания и развития

/>   />                                                                                        новыхструктур

/>/>                Совет

          Экспертный                        Президент                    Юридическое

/>/>/>               Совет                                                                       управление

/> /> /> /> /> /> <td/> />

/>/>             Аппарат                         Правление                      Научно техни-

/>/>          Президента                                                               ческий Совет

/> /> /> /> /> /> <td/> />

                     Вице-президент                                                        Вице — президент           

/>            Руководитель Европейского                                                         по общим вопросам       

/>/>/>/>/>/>/>/>           Представительства компании

                                                                                                            Вице-президент по внешене-                                  

                   Главныйбухгалтер                                                             экономическимсвязям и

                                                                                                                 зарубежным проектам

                ПервыйВице-президент                                                       ПервыйВице-президент

/>                         по коммерции                                                                     по производству                           

/> /> /> /> /> /> /> <td/> /> />

/>                                                                                                                       Вице-президент                                                             

/>                         Вице-президент                                                                   подобыче нефти

                       пореализации нефти                                     

/>/>/>                        и нефтепродуктов

                                                                                                                     Вице-президент по

/>/>                                                                                                                      разработке нефти

/>             Первый Вице-президент по                                                     и нефтепродуктообес-  

            экономике,планированию и                                                               печению

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>                           финансам    

                                                                                                                       Департамент по                             

                      Вице-президент по                                                           геологии и разведке

                     Экономическому ана-

                       лизу иинформации       

/>                                                                                                                          Департамент                                                                                       Вице-президентпо                                                                 оборудования и

                            экономике и                                                                  машиностроения

                          планированию

/>


                                                                                                                    Управлениеохраны

/>/>                        Вице-президент по                                                           окружающей среды

                                Финасам                                                                   и безопасности труда         

/>                                                                                                                                                                               

/>/>/>/>                                                                                                                                  ЦДУ                                                                                                                   

                             Департамент                                                                       Отдел науки и                                                             

                           ценных бумаг                                                                       инжиниринга                                                                                              



Приложение3

Утверждено

Советом директоров

(Наблюдательным советом)

акционерного общества

__________________

наименование АО

Протокол N__ от "__"_____ 200_ г.

Положение о порядке разработки

и принятия в акционерном обществе

локальных нормативных актов

______________________________

наименование АО

Содержание:

1. Общие положения

2. Виды локальных нормативных актов, принимаемых акционернымобществом

3. Порядок принятия локальных нормативных актов

4. Порядок разработки локальных нормативных актов

5. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов

6. Вступлениев силу локальных нормативных актов…


Приложение4

Утверждено

общим собранием акционеров

акционерного общества

__________________

наименование АО

Протокол N__ от "__"_____ 200_г.

Извлечение

из Положения о регламенте общего собрания

акционеров акционерного общества

______________________________

наименование АО

Содержание:

1. Общие положения

2. Право на участие в общем собрании. Регистрация акционеров и ихполномочных представителей

3. Кворум общего собрания

4. Рабочие органы общего собрания

5. Порядок ведения общего собрания...


Библиография.

Нормативные акты:

1.  КонституцияРоссийской Федерации. – СПб.: «Издательский дом Герда»,  1996г.

2.  Гражданскийкодекс Российской Федерации — СПб.:  «Издательский домГерда», 2002, 576с.

3.  Федеральныйзакон «Об акционерных обществах» //Собрание законодательства РоссийскойФедерации,1996г.,№1.

4.  Федеральныйзакон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерныхобществах» от 7 августа 2001г.

5.  Федеральный законот 8 августа2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».//СЗ РФ 13.08.2001 г., N33 (Часть I), ст. 3431.

6.  Федеральный законот 6 мая 1998 года N 70-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ЗаконРСФСР „О конкуренции и ограничении монополистической деятельности натоварных рынках“ // СЗ РФ. 1998. N 19. Ст.2066.

7.  Федеральныйзакон «О приватизации государственного имущества и об основах приватизациимуниципального имущества в Российской Федерации» от 21 июля 1997г. №123-ФЗ.

8.  Федеральныйзакон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от5 марта 1999г. №46-ФЗ.

9.  УказПрезидента РФ «О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государствакак собственника и акционера» от 09.08.99г. №1022.

10.            УказПрезидента РФ «О защите инвесторов» от 11 июня 1994г.№ 1233.

11.            ПостановлениеФедеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ «Положение в ведении реестравладельцев именных ценных бумаг» от 2 октября 1997г. №27.

12.            ПостановлениеФедеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ «О порядке ведения учетааффилированных лиц и представления информации об аффилированных лицахакционерных обществ» от 30 сентября 1999г.№7.

13.            ПоложениеЦентрального Банка России от 30 декабря 1997г.№12-П «Об особенностяхреорганизации банков в форме слияния и присоединения».

Специальнаялитература.

1.  ПриказМинфина РФ «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерныхобществ»№71//Экономика и жизнь,1996г.№40.

2.  ПриказМинистерства финансов РФ от 13 января 2000 года N 5н // Российская газета.2000. 16 мая.

3.  Образцыдокументов для регистрации юридических лиц. Российская газета от 26 июня 2002г.

4.  Гражданскоеправо. Учебник. Часть I,II.Издание второе и третье, переработанное и дополненное./ под ред. А.П.Сергеева,Ю.К.Толстого.-М.: Проспект, 1999. – 632с.,720с.

5.  Гражданскоеправо. Учебник. В 3-х томах. Под ред.Е.А.Суханова.Т.1.М., Юр-М.,1999.

6.  Гражданскоеправо России. Курс лекций. Часть первая. Под ред. Садикова О.Н.М., Былина,1998г.

7.  Российскаяюридическая энциклопедия. -М.: Издательский Дом ИНФРА.-М,2001г.-Х,1110с.

8.  Е.П.ГубинПравовое регулирование деятельности акционерных обществ(Акционерноеправо).Учебное пособие. — М.: Изд. «Зерцало»,1999г.-256с.

9.  Праваакционеров//Закон №8 2002г.

10.            Коммерческоепредприятие. Организация и ликвидация//Закон №8 2001Г.

11.            КостиковаЕ. Акционерное общество откроет свои тайны//Рынок ценных бумаг,1997г.,№8.

12.            ДолинскаяВ.В. Уставный капитал акционерного общества//Закон,1997г.№5, с35.

13.            ДолинскаяВ.В. Об акционерных обществах.//Закон,1997г. 6 июня.

14.            БратусьС.Н. Субъекты гражданского права. М.: Юридическая литература,1950г.

15.            ВитрянскийВ. Виды юридических лиц//экономика и жизнь,1995г.,№7.

16.            КаминкаА.И. Акционерные компании.СПб,1902г.

17.            КашанинаТ.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулированиевнутрифирменной деятельности. Учебник для вузов.М., Постскриптум.,1995г.

18.            КозловаН.В. Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товариществ. М.,Юридическая литература.,1994.

19.            СударьковаЕ.А. Юридический справочник акционера. М.: Норма-Кодекс,1996г.

20.            ТимоховЮ.А. Общества с ограниченной ответственность. И закрытые акционерныеобщества//Государство и право,1996г.,№7.

21.            Акционерноеобщество и товарищество с ограниченной ответственностью. Сборникзаконодательств/Под редакцией проф. В.А.Туманова. М.: Изд. БЕК,1995г.

22.            Алекперов В.Ю.«Вертикально интегрированные нефтяные компании России», «АО как наиболеераспространенная форма организации хозяйственной деятельности промышленныхкомпаний» Изд. АУТОПАН,2002, стр 118-152.

23.            АндреевВ.К., Степнюк Л.Н., Остроухова В.И. Правовое регулирование предпринимательскойдеятельности. 1996г.

24.            КучмаЮ. Некоторые особенности филиала как хозяйствующего субъекта//ФинансоваяРоссия,1997г.,№8.

25.            ИзраэлитМ.Н. Акционерные общества. Правовое основы деятельности. М.: Экономика иЖизнь,1927.

26.            НовосельцевО. Интеллектуальная собственность в уставном фонде //Финансоваягазета,1994г,№7.

27.            АнуфриеваЮ.А. Пять вариантов реорганизации.//Экономика и Жизнь,1996г,№3.

28.            БраудеИ.А. Акционерные общества и товарищества в торговле и промышленности, М.: ПравоиЖизнь,1926.

29.            ВольфВ.Ю. Основы учения о товариществах и акционерных обществах. М.: Финансовоеиздательство,1927.

30.            ТрофимовК. Ликвидация юридических лиц: вопросы имущественной ответственности//Хозяйствои право,1995г,№9.

31.            Справочник.Все об акционерных обществах России/Под ред. В.В.Карпова. М.: Экономика ифинансы,1996г.

32.            ШиткинаИ.С. Правовое обеспечение деятельности акционерного общества.   Комплектлокальных нормативных актов.М.,1997г.

33.            ТотьевК. Аффилированные  лица//Закон,1997г.,№5.

34.            НарышкинаР.Л. Акционерное право США.М.,1978.

35.            НовицкийИ.Б. Право собственности. М.: Право и Жизнь,193\25г.

36.            ЖдановД.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации.// Экономика иЖизнь.1996.№6.

37.            АндреевВ. Создание акционерного общества и контроль за его деятельностью//Хозяйство иправо.1996г.№4.

38.            БелоусовО.В. Акция и права акционера//Законодательство.1999.№6.

39.            КиперманГ.Я. Выкуп акций акционерным обществом//Финансовая газета.1996г.№27.

40.            ЛомакинД.В. акционерное правоотношение.М.:1997г.

41.            МарголинМ. Новый закон об акционерных обществах//ЭЖ-юрист.2001.№33.Август.

42.            МогилевскийС.Д. Акционерные общества.М.: Дело,1998г.

Официальные издания.

1.  «РоссийскаяГазета»

2.  «Собраниезаконодательства»

Судебно-арбитражная практика и постановления Пленумов ВерховногоСуда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.

1.  ОпределениеКонституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. N 255-О

2.  ПостановлениеПленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ о применении Федерального Закона «Об акционерныхобществах»//Закон №12 ,2002г.

3.  ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2001 г. N 12

4.   Постановление Пленума Верховного СудаРФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных свведением в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от28 февраля 1995г. №2/1.

5.  Информационноеписьмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 1998 г. N 33»Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением иобращением акций".


Зам. по общим вопросам

 

Секретариат

  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТОРГОВОГОЦЕНТРА (ПРОЕКТ №6)/> /> /> /> /> /> /> <td/> />
еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву и процессу