Реферат: Наследование по завещанию
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ИИНФОРМАТИЗАЦИИ
Факультет: ___Права_____________________________________________
Кафедра: ____Гражданско-правовая______________________________
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Тема : Наследование по завещанию
МОСКВА 2003 год
СОДЕРЖАНИЕ
Содержание……………………………………………………………..2
Введение….………………………………………………….……….....3
Глава I. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ.…………… …………..…5
§ 1. Общие положения онаследовании…..…..……………………………5
§ 2. Принятие наследства иотказ от него………………………...………14
Глава II. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ………………… …………42
§ 1. Понятие и видызавещания..……...…………………………………..42
§ 2. Форма завещания и правилаего составления ………………...…….57
§ 3.Особенностинаследования отдельных видов имущества………….66
Глава III. РАЗВИТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В РОССИИ И ЕГО
АНАЛОГИЯ С ОПЫТОМЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН .……………..70
§ 1. Развитие законодательствао наследовании..………..………………70
§ 2. Коллизионные вопросыправа наследования………..………………77
§ 3. Характеристика нововведений касающихся наследования и их
аналогия с опытом зарубежных стран.…….……………..…..……..82
Заключение….….………………………………………………………90
Приложение……..……………………………………………………...91
Списокиспользованных источников……..…….……………...……..95
Введение
Специфика моей дипломной работы состоит в том, чтоона составлялась на основе относительно новой законодательной базы, касающейсянаследства. Данная тема сейчас актуальна как никогда, и заинтересовала меняпрежде всего тем, что в качестве основного источника здесь выступает недавновведенная в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (с1 марта 2002 года), что дает мне относительно свободное от чужих мнений поле действий.А также эта тема уникальна тем, что она предоставляет возможность пойти по путианализа нового законодательства в сравнении со старыми нормами.
Наследование – необходимый и важный институт гражданскогоправа, поэтому гарантия права наследования имущества, составляющего частнуюсобственность физического лица, установлена ч. 4 статьи 35 КонституцииРоссийской Федерации.
Вреальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким.Старшее поколение, воспитанное в духе « все вокруг государственное, а значит, имоё », теряется в нынешней ситуации. Появление частной собственности узначительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросупередачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.
Все равны перед законом и имеют равные права в областинаследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка,происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, атакже другим обстоятельствам.
Наверное, каждый человек, в своей жизни сталкивается снаследованием, например, умирает дальний родственник и оставляет в наследствоквартиру. Сразу возникают вопросы: кому достанется имущество, в какойпропорции, что входит в понятие наследство, как принять наследство. Нередкивопросы, связанные с завещаниями: что такое завещание, как его правильносоставить, оформить, как изменить, а будут ли наследоваться долги завещателя?
Цель данной работы – этоизучение развития российского наследственного права и дальнейших егоперспектив, в основном в той части, которая касается наследования по завещанию.
Задача данной работысостоит в глубоком изучении основных понятий наследственного права, детальномрассмотрении вопроса об основаниях наследования, принятия наследства и отказаот него. Подробно раскрываются понятие, виды и формы завещания, а также правилаего составления. Изучаются дальнейшие перспективы развития наследственногоправа в Российской Федерации при сравнении их с наследственным правомзарубежных стран.
Согласно действующему законодательству, наследованиеимеет две основные формы: наследование по завещанию и наследование по закону,точнее, как в римском праве — от незавещавшего (ab intestato); ведь законрегулирует обе формы наследования.
Расширение круга наследников по закону (восемь вместо двух), с однойстороны, ограничивает вероятность того, что имущество в конце концов унаследуетгосударство. С другой стороны, расширение круга наследников влечёт за собойувеличение числа претендентов на наследство. Вывод тот же: необходимозавещание.
Глава I. Понятие и виды наследования
§ 1. Общие положения о наследовании
История: По вопросу о наследовании влитературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п.Хотелось бы несколько из них отметить.
Г. Гроций делал вывод, чтоправовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е.естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеетникакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследованииустанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своейстраны. Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормахправа видела произвольное человеческое установление. Между тем все юридическиезаконы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципапользы для всего человеческого общества. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбницобосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал,что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала,вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал каксовместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителемсемьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когданаследство не выходит за пределы семьи.
По вопросу о том, какимдолжно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения.Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход отпоколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивалсоциальной сущности наследования.
Наследственное право развивалосьв зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества.Хотелось бы отметить истоки наследственного права.
Первобытный строй – первая вистории человечества общественно – экономическая формация. Он со временемпереродился в матриархат, который дошел до развитого. В целях укрепленияэкономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имуществаумершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялосьмежду сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровнымродственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуальногопользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ееимущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).
Одним из первых памятниковправа – свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792 – 1750гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования позавещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем дарения увеличить долю одногосына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличиидостаточных к тому оснований отец мог “отвергнуть” своего сына, т.е. полностьюлишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что послесмерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственноеимущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаныобеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей кнаследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе ссыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и своё приданное. Внукиумершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил дооткрытия наследства.
В Афинах о наследовании позавещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Правазавещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющийсыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины немогли завещать.
Наиболее полноерегулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится вримском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпохуимперии и эпоху поздней империи.
Римское право являетсянастолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтовобщества, в котором господствует чистая частная собственность, что всепозднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенныхизменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственногоправа в целом.
Наследование - переход после смерти гражданина принадлежащего ему направе личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личныхнеимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.
Согласно закону, наследование осуществляется по закону и позавещанию. Соответственно наследование по закону имеет место, когда и посколькуоно не изменено завещанием. Таким образом, можно выделить два виданаследования: по закону и по завещанию.
Частными субъектами в данных правоотношениях выступают:наследник и наследодатель.
Под наследодателем понимается лицо после смерти, которогоосуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любыеграждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные ииностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.Наследниками являются лица, указанные в завещании или наследники по закону.Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица игражданства. Наследниками могут быть:
· при наследованиипо закону — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, атакже дети наследодателя, родившиеся после его смерти;
· при наследованиипо завещанию — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, атакже зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в немюридические лица, существующие на день открытия наследства.
Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещаниюграждане, которые своими противозаконными действиями, направленными противнаследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последнейволи наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их кнаследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не могутнаследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были лишеныродительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытиянаследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся отвыполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержаниюнаследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке.
Объектом данного правоотношения выступает наследство.
Наследство — это имущественные и некоторые личные неимущественные праваи обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одноцелое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В составнаследственного не входит те права и обязанности, которые хоть и являютсяимущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права иобязанности, право пользования жилой площадью, право на возмещение вреда,причиненного здоровью наследодателя.
Временем возникновения правоотношения считается времяоткрытия наследства. Временем открытия наследства признается день смертинаследодателя. Местом открытия наследства признается последнее место жительстванаследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или егоосновной части.
Итак, перейдем непосредственно к рассмотрению видовнаследования, чтобы выяснить, как оформляется, и осуществляются наследственныеправа.
Первое, что приходит на ум после прочтения новой части ГК РФ, — ненаписать ли завещание? Завещанию теперь придается куда большее значение, чемраньше; можно сказать, что наше законодательство наконец то восприняло наиболееправильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжатьсясвоим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. В Гражданском кодексеРСФСР 1964 года завещание рассматривалось скорее как исключение, нежелиправило. ГК РФ, напротив, направлен на то, чтобы как можно больше людейсоставляли завещание для того, чтобы выразить свою свободную волю, обеспечитьблизких людей и предотвратить ненужные и унизительные разбирательства и дележи.
Несколько слов о том, с которого времени и к каким отношениям применяютсяправила новой части ГК РФ. В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от26.11.01 N 147 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданскогокодекса Российской Федерации» новые правила о наследстве применяются котношениям, возникшим после введения её в действие, т. е. после 1 марта 2002года. Если же отношения по наследованию возникли до 1 марта 2002 года, то новыеправила ГК применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут послеэтой даты.
Если наследство было открыто до 1 марта 2002 года и срок принятиянаследства ещё не истек, круг законных наследников будет определяться новымиправилами. Аналогичная ситуация сложится и в том случае, если срок уже истек,но наследство не было принято никем, в том числе и государством. Тогданаследники, которые не являлись таковыми по старым правилам, могут стать ими поправилам новым и принять наследство в течение шести месяцев с 1 марта 2002года.
Завещания, которые были составлены до этой даты, остаются действительными,даже если они противоречат новым правилам. Правила об обязательной доленаследства применяются к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 года.
Субъектынаследственных правоотношений: Наследодателем признается лицо, после смерти которогоосуществляется наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть любыеграждане Российской Федерации, в том числе недееспособные или ограниченнодееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории РоссийскойФедерации.
Наследниками могут бытьлица, указанные в законе или в завещании, то есть правопреемники наследодателя.Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и егогражданства. Наследниками могут быть: при наследовании по закону – граждане,находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя,родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию – граждане,находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при егожизни и родившиеся после его смерти[1].
Наследниками могут бытьгосударственные, общественные и религиозные организации и объединения, а такжедругие юридические лица.
Наследственное имущество поправу наследования переходит к государству[2]:
1) если имущество завещаногосударству;
2) если у наследодателя нетнаследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследникилишены завещателем права наследования;
4) если ни один изнаследников не принял наследства.
В случае, если кто-нибудь изнаследников отказался от наследства в пользу государства, к государствупереходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества, аесли при отсутствии наследников по закону завещана только часть имуществанаследодателя, остальная часть переходит к государству. При этом государству ненужно осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. Послепризнания имущества, перешедшим по праву наследования к государству нотариуснаправляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества исвидетельство о праве государства на наследство.
Виды и основаниянаследования: ВРоссийской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию, приэтом наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием[3].При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностейнаследодателя указаны в самом законе. Имущество наследодателя делится в равныхдолях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленнойочередностью. В случаях, когда основанием наследования является завещание,распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначениенаследников зависит исключительно от воли завещателя.
Устранение отнаследования (недостойные наследники): Закон предусматривает основания длялишения отдельных лиц права на наследство.
1. Ненаследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленнымипротивоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо изего наследников или против осуществления последней воли наследодателя,выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призваниюих самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствоватьувеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если этиобстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которымнаследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправенаследовать это имущество.
Не наследуют по законуродители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядкелишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытиянаследства.
2. По требованию заинтересованного лицасуд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся отвыполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
3. Лицо, не имеющее права наследоватьили отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойныйнаследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящегоКодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
4. Правила настоящей статьираспространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю внаследстве.
5. Правила настоящей статьисоответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137). В случае,когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы длянедостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последнийобязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимостьвыполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
При бесспорностиоснований к устранению от наследования (например, при наличии решения суда олишении родительских прав и т.п.) и отсутствии спора о наследстве гражданинможет быть исключен из состава наследников самим нотариусом при выдачесвидетельства о праве на наследство. Дополнительного решения суда о лишениинаследника права наследования в этих случаях не требуется.
Понятие составныхэлементов наследственной массы (права и обязанности): Наследственное имущество — это нетолько право на конкретные вещи, это целый комплекс прав и обязанностей,который переходит к наследникам.
«Так послесмерти гражданина может остаться не только квартира или машина, но и долги,которые наследник должен будет возместить кредиторам. В состав наследственногоимущества могут входить различные, вытекающие из договорных отношенияхнаследодателя обязательства, в том числе и его обязательства по различнымдоговорам, например обязательства по компенсации морального вреда.»
Не переходятпо наследству права, вытекающие из договора найма жилого помещения: члены семьиумершего пользуются правом на жилую площадь не в порядке наследственногопреемства, а на основании своего самостоятельного права на жилую площадь.
Только имущественные права, связанные с личностью наследодателя, такие как право навозмещение вреда в связи с повреждением здоровья, право получать иливыплачивать алименты и другие личные обязательства не наследуются. «Правона получение алиментов является правом, неразрывно связанным с данным лицом(ребенком, нетрудоспособным и неимущим супругом и т.д.). Не переходит понаследству право на получение пособия по многодетности.»/>/>
Незавещанное имущество: Предусматривается,что часть имущества, оставшаяся незавещанной, делится между наследниками позакону, призываемыми к наследованию в порядке ст.1141-1145 и ст. 1148Гражданского кодекса РФ. В число этих наследников входят и те наследники позакону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, если в завещаниине предусмотрено иное.
§ 2. Принятие наследства и отказ от него
Открытиенаследства: Наследствооткрывается со смертью гражданина[4].Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия,что и смерть гражданина. Из приведенной нормы следует, что наследствооткрывается в двух случаях.
Во-первых, после смертинаследодателя. Сам факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством осмерти. Такое свидетельство выдается органами записей гражданского состояния.
Во-вторых, в случаеобъявления наследодателя умершим[5].Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нетсведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вестипри обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать егогибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев.Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военнымидействиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двухлет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленногоумершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решениясуда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести приобстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать егогибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смертиэтого гражданина день его предполагаемой гибели. Документами, которыеподтверждают факт смерти наследодателя и могут быть приняты нотариусом в качестведоказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, могут являться:
— свидетельство о смерти наследодателя, выданное органамизагса;
Вслучае, если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, обустановлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании егоорганами загса также выдается свидетельство о смерти, которое и может принятьнотариус.
Если в свидетельстве осмерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днемсмерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только годсмерти — днем смерти и соответственно временем открытия наследства является 31декабря указанного года;
— извещение (либо инойдокумент) о гибели наследодателя на фронте Великой Отечественной войны, выданноекомандованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом.
Извещение о том, чтонаследодатель пропал без вести на фронте Великой Отечественной войны можетявляться основанием для обращения в суд с заявлением об объявлении его умершим;
-справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании соответствующейкопии актовой записи.
Какие-либоиные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могутбыть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела.
Вопросо принятии наследства, как правило, рассматривается в соответствии с законом,действовавшим на момент открытия наследства.
Примериз судебной практики:К. обратилась в суд с иском к Ш. о признании права на 7/16, долей вправе общей собственности на жилой дом, ссылаясь на то, что 1/4 доляпринадлежит ей по праву наследования после смерти матери в 1939 г., а 3/16 — по праву наследования после смерти отца в 1987 г.
РешениемНовоалександровского районного суда Ставропольского края, оставленным безизменения судебной коллегией по гражданским делам Ставропольского краевогосуда, признано за К. право собственности на 1/4 строения.
ПрезидиумСтавропольского краевого суда удовлетворил протест заместителя ПредседателяВерховного Суда РСФСР об отмене судебных постановлений и направлении дела нановое рассмотрение по следующим основаниям. Суд признал необоснованнымтребование о признании принадлежности К. по праву наследования 1/4 дома послесмерти матери, поскольку доказательств принятия наследства не представлено.
Выводысудебных инстанций в этой части были необоснованными. Материалами делаустановлено, что дом принадлежал в равных долях матери истицы П. и ее брату А.Оставшись в двухлетнем возрасте после смерти матери, К. проживала с отцом Б. вдоме до 1960 г., после чего выехала из него. При жизни отец признавал за нейправо на часть дома в порядке наследования после смерти матери.
Судомпервой инстанции не была дана оценка этим доводам истицы, в то время как ониимели значение для правильности разрешения дела. Если присутствующий на местеоткрытия наследства наследник в течение трех месяцев со дня открытиянаследства не заявил надлежащему нотариальному органу об отказе от наследства,он считался принявшим наследство[6].С учетом этого президиум Ставропольского краевого суда в своем постановленииотметил, что суду следовало дать оценку доводам истицы о принятии ею наследствапосле смерти матери и правильности указания в свидетельстве о наследовании о еенаследственной доле в виде 1/4 части.
Всвязи с введением в действие 17 мая 2001 г. Федерального закона «О внесенииизменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» на практикевозникают вопросы, касающиеся порядка применения новой редакции ст. 532Гражданского кодекса РСФСР к отношениям по наследованию, возникшим до введенияв действие указанного Федерального закона.
Полагаем,что при рассмотрении вышеуказанного вопроса следует исходить из существанаследственных правоотношений, которые длятся до принятия наследстванаследниками в порядке, определенном законом (с учетом установленного срокадля принятия наследства наследниками), и прекращаются в момент оформлениясоответствующего свидетельства, подтверждающего право на наследство (т.е.такие правоотношения носят длящийся характер).
Свступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений и дополнений встатью 532 Гражданского кодекса РСФСР» применительно к рассматриваемомувопросу в рамках уже открытого наследства появляются новые субъектынаследственных правоотношений, которые наделяются правом на принятиенаследства, т.е. возникают новые права.
Всоответствии с п.2 ст.4 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям,возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, онприменяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Сучетом данного положения Гражданского кодекса РФ можно сделать вывод, что вслучае, если к моменту вступления в силу Федерального закона «О внесении измененийи дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» конкретноенаследственное правоотношение продолжает длиться и еще не прекращено (вотношении уже открытого наследства не реализовано право на принятие наследства,не оформлено соответствующее свидетельство, подтверждающее право нанаследство), круг лиц — наследников по закону должен определяться с учетомновой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР.
Следует также обратитьособое внимание, что одним из существенных условий для перехода имуществаумершего по праву наследования к государству является отсутствие наследников позакону[7].С вступлением вышеназванного Федерального закона в силу такие наследники позакону появляются, в связи с чем последующее игнорирование данногообстоятельства и оформление свидетельства о переходе права наследования кгосударству будут неправомерными.
Кроме того, необходимоиметь в виду, что право наследования, предусмотренное ст. 35 КонституцииРоссийской Федерации и более подробно урегулированное гражданским законодательством,обеспечивает гарантированный государством переход имущества, принадлежащегоумершему, к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как правонаследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на егополучение.
Именно с учетом данныхположений КонституцииРФ, гражданского законодательстваРоссийской Федерации и исходя из существа наследственных правоотношенийприменительно к наследству, открывшемуся до введения в действие Федеральногозакона «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодексаРСФСР», круг наследников по закону должен определяться в соответствии с правиламиновой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР, если срок для принятиянаследства не истек на день введения в действие вышеназванного Федеральногозакона либо если указанный срок истек, но на день введения в действиеуказанного Федерального закона наследство не было принято никем изнаследников, указанных в ст. 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, не быловыдано свидетельство о праве на наследство государству или наследственноеимущество не перешло в собственность государства по иным установленным закономоснованиям (т.е. наследственное правоотношение не прекращено). При этом новыенаследники по закону, появившиеся вследствие вступления в силу вышеназванногоФедерального закона, вправе в порядке, установленном ст. 547 Гражданскогокодекса РСФСР, ходатайствовать о продлении срока для принятия имисоответствующего наследства, если данный срок уже пропущен.
Что касается частитретьей ГК РФ, то его Вводный закон четко прописывает, когда ГК РФ может иметьобратную силу. В ст. 6 Федерального закона «О введении в действие частитретьей Гражданского кодекса Российской Федерации» указывается на то, чтоприменительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьейКодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правиламичасти третьей Кодекса, если срок для принятия наследства не истек на деньвведения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, нона день введения в действие части третьей Кодекса не было выдано свидетельствоо праве на наследство Российской Федерации или муниципальному образованию илинаследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленнымзаконом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками позакону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являютсятаковыми по правилам части третьей действующего кодекса, могут принять наследствов течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК[8].
При отсутствиинаследников, указанных в ст. 1142-1148 ГК РФ, либо если никто из наследников неимеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, илиникто из них не принял наследство, или все наследники отказались от наследстваи при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другогонаследника, применяются правила наследования выморочного имущества.
Время открытиянаследства: Наосновании п.1 ст.1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смертигражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследстваявляется день вступления в законную силу решения суда об объявлении егоумершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели,- день смерти, указанный в решении суда.
Время открытия наследстваимеет важное практическое значение. Круг наследников, порядок, сроки принятиянаследства и состав наследственного имущества определяются законодательством,действующим на день открытия наследства[9].Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, как указывалосьвыше, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и неперешло в собственность государства, применяются правила раздела V части,третьей Гражданского кодекса РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. [10]
Время открытия наследстваимеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачусвидетельства о праве на наследство. Согласно п. 45 Инструкции ГосналогслужбыРФ от 15 мая 1996 г. № 42 «По применению Закона Российской Федерации «О государственнойпошлине»» за выдачу свидетельства о праве на наследство пошлина взимается состоимости имущества, переходящего в порядке наследования на день открытия наследства.
Следуетиметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие водин и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершимиодновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается послекаждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. Приэтом соответственно нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. Вданном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей,наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разницаво времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридическогозначения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через часпосле первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершимпозднее первого.
Подобная позиция всегда(нет основания для ее изменения и с принятием части третьей ГК РФ)поддерживается Верховным Судом РФ. В обзоре судебной практики по гражданскимделам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет значениетолько день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц,имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умершимиодновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них.
Если одновременно умерлизавещатель и единственный указанный в завещании наследник, наследование позавещанию не наступает, а наступает, если имеются соответствующие наследники,наследование по закону.
Если наследников позакону у завещателя не имелось, наследственное имущество по праву наследованияпереходит к государству. Если имущество было завещано нескольким наследникам сраспределением между ними долей, то в случае одновременной смерти завещателя икого-либо из наследников по завещанию вопрос о наследовании решается всоответствии с правилами о приращении наследственных долей.
Определенной особенностьюотличается ситуация, когда одновременно умершие наследодатели были супругами ипри этом в наследственную массу входило имущество, являвшееся их общейсовместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или закаждым из них.
Например, за женой былазарегистрирована квартира, за мужем — автомобиль. Все имущество приобретено впериод брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, ужены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендуетее сестра. В случае отсутствия между наследниками спора о разделе наследственногоимущества нотариус вправе выдать сыну наследодателя свидетельство о праве на наследствона автомобиль, а сестре наследодательницы — на квартиру. Вместе с темнаследники могут поставить вопрос об определении долей каждого из супругов всовместно нажитом ими имуществе. В случае возникновения спора наследникамследует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов иотсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственностинеправомочен.
Место открытиянаследства: Согласност. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительстванаследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшегоимуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за еепределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается местонахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследстворасположено в разных местах, местом открытия наследства является местонахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценнойчасти, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимогоимущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходяиз его рыночной стоимости.
Местом жительстванесовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой,признается место жительства их законных представителей — родителей,усыновителей или опекунов[11].
В случае неправильногоопределения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будетзаведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношенииимущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно можетповлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.
Место последнегопостоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующихдокументов:
— справкойжилищно-эксплуатационной организации;
— справкой органаместного самоуправления;
— справкой с места работыумершего о месте его жительства;
— справкой адресного бюро(ранее — о прописке, в настоящее время — о регистрации гражданина по месту егожительства);
— справкой жилищного либожилищно-строительного кооператива;
— выпиской из домовойкниги;
— справкойрай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на военную службу;
— решением суда об установлениифакта места открытия наследства.
Местом открытиянаследства является именно, постоянное (не временное) место жительстванаследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне местапостоянного жительства. В связи с этим нотариусам следует учитыватьразъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР[12],формально юридически отмененные, большинство из которых не утратили своейактуальности до настоящего времени.
Так, после смертивоеннослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, среднихспециальных учебных заведениях, учебных заведениях системыпрофессионально-технического образования, находившихся вне их постоянного местажительства, местом открытия наследства признается то место, где они постояннопроживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующееучебное заведение.
Местомоткрытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признаетсяпоследнее постоянное место жительства до взятия под стражу.
Местооткрытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу заграницей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется поместу нахождения всего наследственного имущества или его основной части. Вэтом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части поместу службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерациион не имел и находился за границей.
Свидетельствоо праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно проживавшего заграницей, может выдать российский консул, если по закону государствапребывания консула это не относится к исключительной компетенции государствапребывания.
Вслучаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно, местомоткрытия наследства является место нахождения наследственного имущества (местонахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества, место постановки научет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открытсчет на имя наследодателя, и т.п.). Если имущество наследодателя находится вразных местах, местом открытия наследства считается место нахождения основнойчасти наследственного имущества.
Важноотметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождениянаследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателядействительно неизвестно. В случаях, когда место жительстванаследодателя известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но онипросто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, имследует рекомендовать в суде установить факт места открытия наследства.
Известныеособенности в определении места открытия наследства существуют в отношенииоформления наследственных дел после смерти наследодателей, постояннопроживавших за пределами Российской Федерации, в частности в одной из странСНГ. При этом необходимо отметить, что Конституция РФ и соответственноГражданский кодекс РФ предусматривают приоритет норм международных договоров.Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чемте, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правиламеждународного договора[13].
В соответствии сКонвенцией о правовой помощи и правовых от ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., производство по делам о наследованиидвижимого имущества компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, натерритории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти.Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вестиучреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество.При этом право наследования движимого имущества определяется позаконодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодательимел постоянное место жительства. Наследование же недвижимого имущества определяетсяпо законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находитсяэто имущество.
Принятие наследства(способы): Гражданскийкодекс РФ в ст. 1152 устанавливает простую и понятную норму: для приобретениянаследства наследник должен его принять.
Для приобретениявыморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) принятие наследства нетребуется.
Принятие наследства — этоодносторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может бытьсовершено только полностью дееспособным лицом.
Принятие наследникомчасти Наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чембы оно ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество.
При призвании наследникак наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по законуили в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства ит.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этихоснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Не допускается принятиенаследства под условием или с оговорками.
Принятие наследства однимили несколькими наследниками не означает принятия наследства остальныминаследниками.
Принятое наследствопризнается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо отвремени его фактического принятия, а также независимо от моментагосударственной регистрации Права наследника на наследственное имущество, когдатакое право подлежит государственной регистрации.
Принятие наследстваосуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу илиуполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве нанаследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либозаявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Следует иметь в виду, чтоВерховным Судом Российской Федерации признан частично недействительным абз. 3 п.5.1 инструктивных указаний Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1983 г. «Оприменении законодательства о государственном нотариате к иностраннымгражданам, лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и организациям, атакже о применении законодательства иностранных государств и международныхдоговоров о правовой помощи в нотариальной практике».
В соответствии сназванным требованием инструктивных указаний Иностранный гражданин, проживающийвне СССР (в настоящее время — вне Российской Федерации), считался принявшимнаследство, если он в течение шестимесячного срока подал заявление в посольствоили консульство СССР (в настоящее время — Российской Федерации) за границейили обратился к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании, юридической помощи.
Рассмотрим следующийпример. 000 «Адвекс, Инк» обратилось в Верховный Суд РФ с заявлением опризнании недействительным данного положения в части обращения к адвокатамИнюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи как способе принятиянаследства, так как эта норма, по мнению заявителя, нарушает права наследников.
Представитель 000«Адвекс, Инк» пояснила в суде, что порядок принятия наследства установленГражданским кодексом 1964 г. Правом выдачи свидетельств о праве на наследство,помимо нотариусов, обладают должностные лица консульских учреждений РоссийскойФедерации[14].Гражданский кодекс РФ предусматривает, что правила, установленные гражданскимзаконодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лицбез гражданства и иностранных юридических лиц.
Верховный Суд РФ решениемот 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 00-133 заявление удовлетворил по следующимоснованиям.
Признается, что наследникпринял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственнымимуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытиянаследства заявление о принятии наследства. При этом закон устанавливает единыйдля всех порядок принятия наследства. Исходя из этого, Верховным Судом РФсделан вывод, что содержащееся в оспариваемом нормативном акте указание на то,что иностранный гражданин считается принявшим наследство, если он в течениешестимесячного срока обратился к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказанииюридической помощи, не соответствует действующему законодательству. Судомподчеркнуто, что специализированная коллегия адвокатов «Инюрколлегия» являетсядобровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, имеющихсвоей задачей оказание юридической помощи по делам с иностранным элементом, идействующее законодательство (положение «Об адвокатуре РСФСР», утвержденноеЗаконом РСФСР от 20 ноября 1980 г., а также Основы законодательства РФ онотариате) не наделило коллегии адвокатов полномочиями нотариальных органов.
В связи с изложенным Верховный СудРФ признал недействительной фразу «или обратиться к адвокатам Инюрколлегии спросьбой об оказании юридической помощи» в абз. 3 п. 5.1 названных инструктивныхуказаний.
Если заявление наследникапередается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследникана заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом,уполномоченным совершать нотариальные действия (должностным лицом органа местногосамоуправления или консульского учреждения). Приравниваются к нотариальнозасвидетельствованным (п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 185 ГК РФ):
подписи военнослужащих идругих лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и другихвоенно-лечебных учреждениях, подлинность которых засвидетельствовананачальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшимили дежурным врачом;
подписи военнослужащих, ав пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебныхзаведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающихнотариальные действия, также подписи рабочих и служащих, членов их семей ичленов семей военнослужащих, подлинность которых засвидетельствованакомандиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
подписи лиц, находящихсяв местах лишения свободы, подлинность которых засвидетельствована начальникомсоответствующего места лишения свободы;
подписи совершеннолетнихдееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения,подлинность которых засвидетельствована администрацией этого учреждения илируководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защитынаселения.
В случае личной явкинаследника к нотариусу нотариального свидетельствования подлинности его подписине требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и сампроверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении суказанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этогодокумента.
Не требуется такженотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении опринятии наследства, если ранее нотариусу уже представлялось заявление опринятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, авпоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу другогонаследственного имущества.
За несовершеннолетнихдетей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подается ихродителями, усыновителями либо опекунами; за граждан, в судебном порядкепризнанных недееспособными, — их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от14 до 18 лет действуют при подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласияродителей, усыновителей или попечителей. Лица, ограниченные судом вдееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками илинаркотическими средствами, подают заявления о принятии наследства с согласияпопечителей. Полномочия законных представителей наследников должны бытьпроверены нотариусом, о чем делается соответствующая отметка (как правило, назаявлении о принятии наследства). Разрешение органов опеки и попечительства напринятие наследства ни в каких случаях не требуется.
Заявление о принятиинаследства может быть подано по доверенности представителем наследника, если вдоверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.
Все поступившие нотариусузаявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственныхдел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, котороерегистрируется в алфавитной книге учета наследственных дел.
Если нотариусу в течениешести месяцев со дня открытия наследства поступило заявление наследника,подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируетсяв книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело срегистрацией в алфавитной книге учета наследственных дел. Наследник в этомслучае не считается пропустившим срок для принятия наследства, носвидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может бытьвыдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либолично явиться к нотариусу.
В заявлении о принятиинаследства может быть не указан состав наследственного имущества либо указаноне все наследственное имущество. В этом случае срок для принятия наследстванаследником также не считается пропущенным, однако для получения свидетельствао праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно. Свидетельство оправе на наследство выдается на основании заявления, в котором наследственноеимущество конкретизировано; Вместе с тем, если в заявлении не указана,например, оценка наследственного имущества, но вматериалахнаследственного дела имеются сведения о ней, принципиального значенияотсутствие в заявлении указания об оценке не имеет. Недопустим со сторонынотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине, чтонаследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, местооткрытия наследства, состав наследственного имущества и т.п. Все недостающиедокументы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей свидетельствао праве на наследство.
Если заявление о принятиинаследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дняоткрытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почтусвоевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный закономсрок. В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конвертсо штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценногоили заказного).
В заявлении о принятиинаследства по закону должны быть перечислены все наследники той очереди,которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства позавещанию — все наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, суказанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследстватех наследников, место жительства которых ему известно. При этом истечениеустановленного законом срока для принятия наследства не освобождает нотариусаот обязанности известить наследников об открывшемся наследстве с учетом того,что они могут доказать факт своевременного принятия ими наследства либовосстановить пропущенный срок для принятия наследства.
Умышленное сокрытиекем-либо из наследников факта существования остальных наследников иликого-либо из них может повлечь признание выданного свидетельства о праве нанаследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагаетсяне на нотариуса, а на самого наследника, не сообщившего о наличии других имеющихсянаследников. Более того, подобные действия наследника могут послужитьоснованием для признания этого наследника недостойным.[15]
Несколько наследников,основания наследования укоторых одинаковы, могут представить нотариусуодно подписанное всеми ими заявление о принятии наследства (например,наследники по закону, а также наследники по завещанию, если им завещано одно ито же имущество). Наследники по завещанию, которым завещано разное имущество,подают отдельные заявления о принятии наследства. Отдельные заявления о выдачесвидетельства о праве на наследство подают также наследник по завещанию инаследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.
Признается, пока недоказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия,свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, еслинаследник:
вступил во владение или вуправление наследственным имуществом;
принял меры по сохранениюнаследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьихлиц;
произвелза свойсчёт расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счетдолги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателюденежные средства.
Наследник считаетсясвоевременно фактически принявшим наследство, если он представил нотариусудоказательства вступления во владение либо пользования имуществомнаследодателя. Такими доказательствами в зависимости от конкретной ситуациимогут быть:
— справка жилищно-эксплуатационнойорганизации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива)о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти.О фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство,что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и самнаследодатель при этом проживал в другом месте;
— справка указанных органов о том, чтодо истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследником было взятокакое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценностьюридического значения при этом не имеют;
— справка налоговой инспекции обоплате конкретным наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшеенаследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;
— наличие у наследника сберегательнойкнижки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными ополучении ее наследником до истечения установленного законом срока дляпринятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы напохороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, производившего принятиемер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку нахранение наследнику; акты жилищно-коммунальных органов, администрации, комиссиипо организации похорон— аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либонаследнику этой книжки по почте и т.п.);
— справка местной администрации о том,что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), производил внем ремонт;
— справка органа исполнительной властио том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельномучастке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности;
— нотариальноудостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследстваоплатил долги наследодателя; и т.п. …
Наличие у наследникатехнического паспорта на автомототранспортные средства может свидетельствоватьо своевременном фактическом принятии наследства лишь в случаях, когда имеютсяданные,.дающие возможность бесспорно полагать, что техпаспорт передан ему нахранение в течение шести месяцев со дня открытия наследства (нотариусом илидолжностным лицом администрации, жилищно-эксплуатационной организации,жилищно-строительного кооператива и т.п.) с составлением соответствующего акта.Свидетельские показания о том, что наследник взял себе автомобильнаследодателя могут быть приняты во внимание только судом. Для нотариуса онибесспорными не являются.
Не имеет такжеюридического значения для подтверждения факта своевременного принятиянаследства информация о том, что наследник
организовывал и проводил похоронынаследодателя.
Необходимо учитывать,что, если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия,указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариальной конторой (нотариусом) по каким-либопричинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требованиязаявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваютсясудом в порядке особого производства.
В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил внотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему былоотказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ всовершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотреннымгл.37 Гражданского Процессуального кодекса РФ (2003г.).
Если же у наследника, фактическипринявшего наследство, отсутствуют указанные выше документы, необходимые дляполучения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить ихиным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматриваетсяпо правилам, предусмотренным гл. 28 ГПК РФ.[16]
Фактическое вступление вовладение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как принятиевсего наследства, в чембы оно ни заключалось и где бы оно нинаходилось.
Не допускается принятиенаследства под условием, или с оговорками, т.е. нельзя принять одну частьнаследства, а от другой отказаться (за исключением призвания наследника к наследованиюпо разным основаниям); нельзя принять наследство, но не принять на себя долгинаследодателя и т.п.
Законодательствомпредусмотрено несколько случаев, когда установленный законодательствомшестимесячный срок для принятия наследства удлиняется.
Срок для принятиянаследства: Наследствоможет быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.[17]
В случае открытиянаследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ)наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления взаконную силу решения суда об объявлении его умершим.
Если право наследованиявозникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства илиотстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 Кодекса, такиелица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения уних права наследования.
Лица, для которых правонаследования возникает только вследствие непринятия наследства другимнаследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончанияшестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами могут быть:
а) наследники каждой изпоследующих очередей — при непринятии наследства наследниками предыдущихочередей;
б) наследники по закону — при непринятии наследства наследниками по завещанию;
в) подназначенныйнаследник по завещанию — при непринятии наследства наследником позавещанию.
Отказ от наследства: Право отказа от наследстварегламентировано ст. 1157 ГК РФ. В соответствии с названной статьей наследниквправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или безуказания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается отнаследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те жепоследствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегосяот наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях ккаждому.
При наследованиивыморочного имущества отказ от наследства недопускается.
Наследник вправеотказаться от наследства в течение срока, установленного для принятиянаследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принялнаследство.
Если наследник совершилдействия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГКРФ), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся отнаследства ипоистечении установленного срока, если найдетпричины пропускасрока уважительными.
Отказ от наследства неможет быть впоследствии изменен иливзятобратно.
Отказ от наследства вслучае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный илиограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешенияоргана опеки и попечительства.
Согласно п. 1 ст. 1158 ГКРФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числанаследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенныхнаследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны кнаследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии(ст. 1156 ГК РФ).
Не допускается отказ впользу какого-либо из указанных лиц:
— от имущества, наследуемого позавещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным имнаследникам;
— от обязательной доли в наследстве(ст. 1149 ГК РФ);
— если наследнику подназначеннаследник (ст. 1121 ГК РФ).
Отказ от наследства впользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1156 ГК РФ, не допускается.
Не допускается такжеотказ от наследства с оговорками или подусловием.
Отказ от частипричитающегося наследнику наследства не допускается.- Однако если наследникпризывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещаниюи по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытиянаследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему поодному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Способы отказа отнаследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства совершаетсяподачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному всоответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследстводолжностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.
Вслучае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самимнаследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника натаком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленномзаконом для свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении опринятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. Отказ отнаследства через представителя возможен, если в доверенности специальнопредусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя отнаследства доверенность не требуется:
Отказополучатель вправеотказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другоголица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. В случае, когдаотказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренноенастоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказатьсяот него.
Если отказавшийся отнаследства наследник является единственным наследником, наследственноеимущество считается выморочным.
Отказ от обязательнойдоли в наследстве может быть только безоговорочным. В этом случаенаследственное имущество переходит к наследникам по завещанию.
Наследник вправеотказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону илипо завещанию. При этом при выборе лиц, в пользу которых наследник отказываетсяот наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию.Например:
— наследник первой очереди принаследовании по закону может отказаться от причитающейся ему доли в наследстве(а если он является единственным наследником первой очереди — то от всегонаследства) в пользу любого из наследников второй, третьей или последующихочередей;
— наследник по завещанию можетотказаться от наследства в пользу наследника по закону любой очереди (заисключением случая, когда все имущество наследодателя завещано назначенным имнаследникам);
— наследник может отказаться отнаследства в пользу нескольких наследников как по закону, так и по завещанию.
Если доли наследников, впользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ниминаследником, отказавшимся от наследства, доли их признаются равными.
Не допускается отказ отнаследства в пользу лиц, не являющихся наследниками. Так, отказ отнаследства в пользу внуков или правнуков наследодателя может иметь местотолько в том случае, если они являются наследниками по завещанию или по закону(по праву представления). Если же к моменту открытия наследства жив тот из ихродителей, который мог бы являться наследником по закону, отказаться от наследствав пользу внуков нельзя, так как в этом случае они наследниками по закону неявляются. Невозможен отказ от наследства в пользу наследников, которые самиотказались от наследства, а также в пользу лиц, признанных недостойныминаследниками. Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, лишенныхнаследодателем права на наследство, если об этом прямо указано в завещании.Если завещателем кто-либо из наследников лишен наследства путем умолчания о немв завещании (косвенное лишение наследства), то отказ от наследства в его пользудругими наследниками возможен.
Наследник, отказавшийсяот части наследства, считается отказавшимся от всего наследства. Частичныйотказ от наследства, как и частичное его принятие, недопустим.
В практике довольнораспространены случаи, когда наследник, отказавшись от наследования какого-токонкретного имущества, спустя определенное время претендует на другоеимущество, ошибочно полагая, что отказа от него не оформлял. В связи с этимнотариус должен с максимальной доступностью разъяснить наследнику, желающемуотказаться от наследства, требование об универсальности отказа и невозможностивзять его обратно. Более того, было бы, очевидно, весьма целесообразнодополнять традиционный текст заявления об отказе от наследства формулировкойследующего содержания: «Мне разъяснено нотариусом, что отказываясь от наследства(либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать на него, в чембы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество».
Наследник, отказавшийсяот наследства, может решить вопрос о признании отказа недействительным только всудебном порядке по общим основаниям, предусмотренным законодательством, дляпризнания сделок недействительными (если отказ имел место под влиянием насилия,угрозы, обмана, заблуждения, и т.п.).
Если наследник в течениешести месяцев со дня открытия наследства совершит безоговорочный отказ отнаследства, он не вправе в дальнейшем (пусть даже до истечения установленногозаконом шестимесячного срока) изменить содержание этого отказа и указать, впользу кого из наследников он отказывается от наследства.
Отказ от наследства — этоодносторонняя сделка; он оформляется и подается нотариусу в соответствии справилами, установленными законом для оформления сделок с соответствующимустановлением личности и проверкой дееспособности обратившегося. Уведомления оботказе от наследства, так же как и заявления о принятии наследства, подлежатрегистрации в книге учета наследственных дел. По ним нотариусом заводитсянаследственное дело, даже если заявлений о принятии наследства ни от кого изнаследников еще не поступило. Отказ от наследства от имени граждан, признанныхв судебном порядке недееспособными, подается их опекунами, от именинесовершеннолетних, не достигших 14 лет, — их родителями, усыновителями илиопекунами. Граждане, ограниченные в дееспособности в судебном порядке (ст. 30ГК РФ), оформляют отказ от наследства с согласия попечителей, а несовершеннолетниев возрасте от 14 до 18 лет — с согласия родителей, усыновителей илипопечителей.
Кроме того, как ужеотмечалось, на отказ от наследства наследников перечисленных категорийтребуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства.[18]
При оформлении отказа отнаследства следует указывать родственные отношения между наследодателем инаследником, в пользу которого производится отказ, а не отношения междуотказывающимся от наследства наследником и наследником, в пользу которогопроизводится отказ, например, «в пользу жены наследодателя», а не «в пользумоейматери».
В практике работынотариусов возникал вопрос, вправе ли нотариус засвидетельствовать подлинностьподписи гражданина на заявлении об отказе от наследства по истечениишестимесячного срока со дня открытия наследства, если такое заявлениетребуется для направления в другую нотариальную контору, суд и т.п. В своевремя Министерством юстиции РСФСР давалось разъяснение, что нотариус можетсовершить указанное нотариальное действие. Вместе с тем данное разъяснениепротиворечит требованиям гражданского законодательства о сроке, в течениекоторого наследник вправе отказаться от наследства. Поэтому более правильнойследует признать практику, когда по истечении установленного законом срока дляпринятия наследства нотариусы удостоверяют подписи на заявлениях, содержащихинформацию о непринятии наследником наследства и отсутствии у него намерений обращатьсяв суд для восстановления срока принятия наследства.
Обязательнаядоля: Для обеспечения гарантий прав социальнонезащищённых граждан предусмотрено право на обязательную долю в наследстве.
Правило об обязательной доле существовало и раньше, в старом кодексе, носама доля была больше — 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них принаследовании по закону. Теперь несовершеннолетние или нетрудоспособные детинаследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособныеиждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Недействительностьзавещания (выдержкаиз ст.1131 ГК РФ):
1. При нарушении положений настоящегоКодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости отоснования недействительности, завещание является недействительным в силу признанияего таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания(ничтожное завещание).
2. Завещание может быть признано судомнедействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушеныэтим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
3. Не могут служитьоснованием недействительности завещания описки и другие незначительныенарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судомустановлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
4. Недействительным может быть какзавещание в целом, так и отдельно содержащиеся в нем завещательныераспоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся взавещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить,что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихсянедействительными.
5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в немв качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону илина основании другого, действительного, завещания.
Глава II. Наследование по завещанию
§ 1. Понятие и виды завещания
/>/> Понятие и принципызавещания: Однимиз основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частьютретьей ГК РФ является несомненный приоритет такого основания наследования, какнаследование по завещанию. Об этом свидетельствует не только формальнаяконструкция ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию стоит на первомместе. Множество новых норм Кодекса направлено на стимулирование граждан ксовершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодательможет наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявлениев отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества. Оботмеченной направленности Кодекса свидетельствуют провозглашенные иопределенным образом гарантированные принципы свободы завещания, тайны завещанияи гарантии тайны, снижение размера обязательной доли в наследственномимуществе, изменение порядка ее определения, предоставление завещателювозможности выбора формы совершения завещания и др.
Завещание — это личноераспоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего емуимущества с назначением наследников, сделанное в установленной законом форме.
Завещание характеризуетсяцелым рядом юридических признаков.
Личный характер завещания:Завещание должно бытьсобственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренныхзаконом. В отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин,по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание, ограничени является исчерпывающим. Такими причинами могут быть только физическиенедостатки либо неграмотность завещателя.[19] В силу названных обстоятельствзавещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариусаили должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином с указаниемпричин, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно.
Лицо, в пользу которогосоставляется завещание, не вправе подписывать его зазавещателя.
В соответствии срекомендациями Министерства юстиции РСФСР, изложенными в письме от 27 февраля1987 г. № 8-76/83-16-86, не утратившими своей актуальности и в настоящеевремя, помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях своюфамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческойэкспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввидупростоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споровнаписание фамилии, имени, отчества завещателя должно точно соответствоватьнаписанию в документе, удостоверяющем его личность.
В завещании могутсдержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицамиили более не допускается.
Завещание должно бытьсовершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имениподопечного, а также посредством представительства какого бы то ни былопредусмотренного законом вида.
На составление завещанияне требуется согласия каких-либо лиц.
Завещание может бытьсовершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью вполном объеме. В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объемевозникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае,когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, недостигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полномобъеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигшийвосемнадцатилетнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправеоформить завещание.
Согласно ст. 27 ГК РФнесовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностьюдееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласиязаконных представителей занимается предпринимательской деятельностью.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом случаепроизводится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоихродителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия — по решению суда. При наличии решения названных органов об эмансипациинесовершеннолетнего гражданина он может совершитьзавещание.
В нотариальной и судебнойпрактике интерес представляет вопрос, возможно ли удостоверение завещания отимени гражданина, ограниченного судом в дееспособности вследствиезлоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.Определенное недоумение в связи с этим всегда вызывал п. 2 постановленияПленума Верховного Суда РСФСР .№ 4 от 4 мая 1990 г. «О практике рассмотрениясудами РСФСР: дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющихспиртными напитками или наркотическими веществами». В соответствии с названнымпунктом под ограничением дееспособности понималось лишение судом гражданинагражданского права без согласия попечителя наряду с иными сделками завещатьимущество. Указанное положение и ранее представлялось более чем сомнительным.Действительно, объем дееспособности подобных граждан максимально сужен, и онивправе без согласия попечителей совершать лишь мелкие бытовые сделки.Невозможность составления завещания, как и все другие ограничения, связана снеобходимостью защиты интересов семьи ограниченно дееспособного лица. Однаковывод суда о необходимости удостоверения завещания от имени ограниченнодееспособного лица с согласия его попечителя противоречил юридической природезавещания и его исключительно личному характеру. Благодаря норме, содержащейсяв п. 2 ст. 1118 ГК РФ, данный вопрос наконец-то получил свое правильноеразрешение.
Свобода завещания: Свобода завещания — это новый (неупоминавшийся в ГК РСФСР) юридический принцип завещания, названный в ст. 1119ГК РФ, в соответствии с которым гражданин вправе по своему усмотрению завещатьимущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве,лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, неуказывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения;предусмотренные правилами Кодекса о наследовании. Завещатель вправе совершитьзавещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, котороеон может приобрести в будущем.
Завещатель можетраспорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно илинесколько завещаний.
Способом реализациипринципа свободы завещания является также правило, гласящее, что завещатель необязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отменезавещания.
Завещатель вправе пособственному выбору назначить исполнителя завещания (душеприказчика)независимо от того, является ли это лицо наследником.
Завещатель можетвозложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по законуисполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользуодного или нескольких лиц (завещательный отказ) либо возложить на нихобязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественногохарактера, Направленное на осуществление общеполезной цели (возложение). Завещательвправе в любое время отменить либо изменить составленное им завещание,опять-таки не объясняя причины своих действий. Наконец, завещатель вправе«простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты имиправа наследования.
Принцип свободы завещанияограничивается только правиламиобобязательной доле в наследстве(ст. 1149 ГК РФ).
Завещание — это односторонняя сделка, длясовершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражениеволи одного лица. Для совершения завещания не требуется встречноговолеизъявления наследника. Завещатель вправе в любой момент изменить завещаниепутем составления нового завещания, а также отменить его полностью или в части.Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом ксовершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и одоговорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннемухарактеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительнымпо общим основаниям, установленным законом для признания сделокнедействительными.[20] Вместе с тем в законе определены инекоторые специальные основания для признания завещания недействительным.
В соответствии со ст.1131 ГК РФ при нарушении положений Кодекса, влекущих за собойнедействительность завещания, в зависимости от основания недействительности,завещание является недействительным в силу признания его таковым судом(оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Завещание может бытьпризнано судом недействительным по иску лица, права или законные интересыкоторого нарушены этим завещанием.
Оспаривание завещания дооткрытия наследства не допускается.
Не могут служить основаниемнедействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядкаего составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что онине влияют на понимание волеизъявления завещателя.
Недействительным можетбыть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательныераспоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся взавещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить,что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихсянедействительными.
Недействительностьзавещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников илиотказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого,действительного завещания.
Завещание должно бытьсоставлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверениезавещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125(должностными лицами органов местного самоуправления), ст. 1127 (завещания,приравненные к нотариально удостоверенным) и п. 2 ст. 1128 ГК РФ (завещательныераспоряжения правами на денежные средства в банках — уполномоченным служащимбанка).
Несоблюдениеустановленных Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверениивлечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простойписьменной форме допускается только в виде исключения в случаях,предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
Частные основаниянедействительности завещания названы в п. 3 ст. 1124 ГК РФ и связаны с фактомприсутствия при совершении завещания свидетеля. Присутствие свидетеля присовершении завещания может иметь место по желанию завещателя (при нотариальномудостоверении завещания либо в случаях, когда завещание приравнивается кнотариально удостоверенному). Вместе с тем Кодексом названы основания, когдаприсутствие свидетеля при совершении завещания является обязательным (закрытоезавещание и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах).
В случае, когда пожеланию завещателя либо в определенных законом случаях при составлении, подписании,удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуютсвидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещаниевместо завещателя (п. 2 ст. 1124 ГК РФ):
— нотариус или другое удостоверяющеезавещание лицо;
-лицо, в пользу которогосоставлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, егодети и родители;
— граждане, не обладающиедееспособностью в полном объеме;
— неграмотные;
— граждане с такими физическиминедостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существопроисходящего;
-лица, не владеющие вдостаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключениемслучая, когда составляется закрытое завещание.
Представляется, чтоаналогичные требования должны предъявляться также к лицу, которое подписываетзавещание вместо завещателя, если тот в силу физических недостатков, тяжелойболезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание.
В случае, когда всоответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверениизавещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля являлосьобязательным, отсутствие такового при совершении указанных действий влечет засобой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля установленнымзаконом требованиям (личная или иная заинтересованность свидетеля; неполнаяего дееспособность или неграмотность; недостаточное владение языком, на которомсоставляется завещание; наличие физических недостатков, явно не позволяющихсвидетелям в полной мере осознавать существо происходящего) может являтьсяоснованием для признания завещания недействительным. Таким образом, в первом изупомянутых случаев завещание является ничтожным, во втором — оспоримым.
На завещании должны быть указаныместо и дата его удостоверения, за исключением совершения закрытого завещания.
Тайна завещания: Принцип тайны совершения завещанияпредусмотрен ст. 1123 ГК РФ. Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо,переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающийзавещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашатьсведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения илиотмены.
Тайна совершениязавещания не является абсолютно новым принципом завещания. Так, ст. 5 Основзаконодательства РФ о нотариате содержит в себе общий принцип тайны совершениянотариальных действий, который распространяется и на удостоверение завещаний.В соответствии с требованиями указанной статьи нотариусу при исполнениислужебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе,запрещается разглашать сведения о совершенных нотариальных действиях. Справкио совершенных нотариальных действиях, в том числе и о нотариальноудостоверенных завещаниях, выдаются только по требованию суда, прокуратуры,органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными игражданскими делами.
Вместе с тем ранеесуществовавший принцип тайны совершения завещания распространялся только нанотариуса и работников нотариальных контор. В настоящее время круг субъектов,обязанных сохранять тайну завещания, значительно расширен. Более того, закономустановлены юридические гарантии обеспечения тайны завещания: в случае нарушениятайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, атакже воспользоваться другими способами защиты гражданских прав,предусмотренными действующим законодательством.
С принципом тайнызавещания непосредственно связан порядок выдачи дубликата нотариальноудостоверенного завещания. Дубликат завещания может быть выдан только самомузавещателю, а после его смерти указанным в завещании наследникам попредставлении свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти егонаследников, которые были указаны в завещании, дубликат завещания может бытьпередан их наследникам по предоставлении ими свидетельства о смерти завещателяи умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях — и документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем(если документы не были представлены ранее).
Толкование завещания: В случае неясности буквального смыслакакого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этогоположения с другими положениями и смыслом завещания в целом.[21] При этом должно быть обеспеченонаиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.
Правом толкованиязавещания наделены:
— нотариус;
— исполнитель завещания(душеприказчик);
— суд.
При толковании завещанияпринимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.
Круг наследников позавещанию и содержание завещания: Наследниками по завещанию могут являться:
— физические лица, входящие в кругнаследников по закону;
— физические лица, не входящие в кругнаследников по закону;
— юридические лица (при этом следуетиметь в виду, что юридические лица могут быть призваны к наследованию позавещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства онизарегистрированы в установленном законом порядке);
— Российская Федерация;
— субъекты Российской Федерации;
— муниципальные образования;
— иностранныегосударства;
— международныеорганизации.
Завещатель можетсовершить завещание в пользу одного или нескольких названных лиц. Он вправетакже указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) наслучай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя позакону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либопосле открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство подругим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследоватьили будет отстранен от наследования как недостойный. [22]
Нельзя подназначитьнаследника к наследнику, принявшему наследство. Так, завещание, составленное впользу гражданина с условием, чтобы он, в свою очередь, завещал имуществоназванному завещателем лицу, явно заключает в себе дефект содержания, и вудостоверении такого завещания должно быть отказано.
Завещатель вправесовершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе. Предметомзавещания могут являться вещи, иное имущество, в том числе имущественные праваи обязанности.
Не могут быть предметомзавещания права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя,в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизниили здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядкенаследования не допускается действующим законодательством. Нельзя завещатьтакже личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Гражданин вправесоставить завещание в отношении имущества, которое он может приобрести вбудущем. При совершении завещания не требуется представление завещателемправоустанавливающих документов на имущество. Вместе с тем завещанноеимущество может являться предметом наследования только в том случае, если кмоменту открытия наследства оно принадлежит наследодателю на праве собственности.
При составлении завещанияна отдельные виды имущества крайне важно дать правильную характеристику этогоимущества, чтобы впоследствии не возникало разночтений завещания. Не следует,в частности, указывать в завещании признаки имущества, которые в силу тех илииных обстоятельств могут измениться с течением времени. Возможно рекомендоватьотражать в завещании следующие описательные признаки отдельных видовимущества;
-для жилых домов,квартир, дач, иных строений и сооружений -местонахождение (адрес дома, квартирыи т.п., возможно — кадастровый номер);
— для транспортных средств — марка игод их выпуска;
— для паенакоплений в жилищно-строительных, дачно-строительных, гаражно-строительныхкооперативах – местонахождение и наименование соответственно ЖСК, ДСК, ГСК;
— для земельных участков — местонахождение (возможно — кадастровый номер);
— для садовых домов, садовыхнасаждений и целевых взносов в садоводческих товариществах — местонахождение инаименование садоводческого товарищества;
— для вкладов в банках и иныхкредитных организациях — название банка, номер его филиала и номер счета, накотором хранится вклад;
— для облигаций государственныхзаймов, сданных на хранение по сохранному свидетельству — название банка, номерего филиала и реквизиты сохранного свидетельства;
— для авторского права и авторскогогонорара — название произведения, изобретения ит.п.;
— для оружия — наименование, возможно,год выпуска;
— для доли в складочном капиталеполного товарищества и товарищества на вере — наименование и местонахождениетоварищества;
— для доли в уставном капиталеобщества с ограниченной ответственностью — наименование и местонахождениеобщества:
— для пая в производственномкооперативе — наименование и местонахождение кооператива;
-для акций — наименованиеи местонахождение акционерного общества;
— для денежных средств — местохранения (вложения);
— для предметов домашней обстановки иобихода — наименование, а также в зависимости от конкретной вещи, возможно,цвет, размер и иные признаки, не меняющиеся со временем; и т.п.
Имущество, завещанноедвум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и безуказания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому изнаследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.Завещатель вправе по собственному усмотрению:
— завещать все принадлежащее емуимущество или долю его;
— разделить имущество по видам междунаследниками (например, жене дом, сыну автомобиль и т.п.);
— установить равные либо разныеразмеры долей каждому из наследников (при отсутствии в завещании указанияразмеров долей, причитающихся каждому наследнику, эти доли признаютсяравными); и др.
При составлении завещаниязавещатель может возложить на наследника определенные обязанности, например,предоставить имущество в пожизненное пользование третьему лицу. При оформлениизавещания на имущество в идеальных долях нескольким наследникам можно указать,какая конкретно часть имущества (например, комната в квартире) предназначаетсяв пользование каждому из названных в завещании наследников. Указание взавещании на части неделимой вещи (ст. 133 ГК РФ), предназначенные каждому изнаследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такаявещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается всоответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи,
В свидетельстве о правена наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, долинаследников, и порядок пользования такой вещью при согласии наследниковуказываются в соответствии со ст. 252, 258 ГК РФ. В случае спора междунаследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
Возможно составлениезавещания под отлагательным условием: например, передать сыну автомобиль послеокончания высшего учебного заведения (в подобных случаях завещателю следуетрекомендовать назначить исполнителя завещания). Условия завещания не должны,противоречить закону и общепринятым моральным принципам.
Нельзя обязать наследникапроизвести отчуждение наследственного имущества, однако возможно, к примеру,предусмотреть в завещании, что в случае продажи наследником унаследованногоимущества он обязан выплатить кому-либо из лиц, названных завещателем, определеннуюденежную сумму.
Условноезавещание: Для начала замечу, что вопрос о возможности условныхзавещаний рассматривался многими учеными-цивилистами, и большинство из нихсходились в том, что такие завещания не противоречат закону. Однако нужнопомнить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничениегарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан. Например, условия о выборетой или иной профессии, поступлении в институт, проживании в конкретномнаселенном пункте, исполнении (или наоборот, неисполнении) религиозных обрядов,вступлении в брак с определенным лицом и т.п. – все это условия незаконные.
Наследник по завещанию, содержащему такие или подобныеусловия, может обратиться в суд с иском о признании завещания недействительнымв части оговоренного условия. В случае удовлетворения его исковых требований онполучит наследственное имущество без выполнения условий завещания. В томслучае, если выполнение условия (имеются в виду правомерные условия) сталоневозможным по причинам, не зависящим от наследника, при подтверждении этогообстоятельства судебным решением наследственное имущество также должно перейтив собственность такого наследника (а в случае его смерти – в собственность егонаследников) без всяких условий.
Приведу пример: в завещании предусматривалось вкачестве условия обязательное трудоустройство наследника. Это выполнено небыло, поскольку наследник стал инвалидом (умер вскоре после открытия наследстваили же, вступив в брак, стал заниматься ведением домашнего хозяйства).Наследник (или правопреемники умершего наследника) должен обратиться в суд сзаявлением об установлении юридического факта – невозможности выполненияусловия завещания. В случае вынесения судом положительного решения по заявлениюнаследник считается свободным от обязанности выполнять условия завещания.
Необходимо отметить, чтосоставление завещания под отлагательным условием в пользу государства должносчитаться неправомерным. Иное решение приведет к нарушению государственногосуверенитета.
Характерными примерамиправомерных условий, оговариваемых в завещании, могут служить, например: 1)получение наследственного имущества по достижении определенного возраста; 2)получение наследственного имущества по прошествии скольких-то лет со дня смертизавещателя; 3) прекращение ведения паразитического образа жизни; 4) прекращениезлоупотребления алкоголем и т.д.
Разумеется, чтопредусмотреть все возможные правомерные или же, наоборот, неправомерные условиявесьма трудно. Поэтому в случае возникновения спора вопрос должен решаться всудебном порядке.
Появилась новая форма завещания — закрытое завещание.Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, втом числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оно должнобыть собственноручно написано и подписано завещателем, в противном случае онобудет признано недействительным.
Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусув присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом вдругой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе,от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия,фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля всоответствии с документом, удостоверяющим личность.
По представлении свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднеечем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт сзавещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этомприсутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. Послевскрытия конверта текст содержащегося в нём завещания сразу же оглашаетсянотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписываетпротокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полныйтекст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдаётсянотариально удостоверенная копия протокола.
/>/>/>/>/>Специальныераспоряжения завещателя: К специальным распоряжениям завещателяотносятся: подназначение наследника, завещательный отказ и возложение.
Допускается свободная форма изложения завещательныхраспоряжений, однако они должны содержать все необходимые завещательные реквизиты.
Лишениенаследства: Ст.1119 ГК РФ(Свобода завещания) предоставляет завещателю право лишить одного, несколькихили даже всех наследников права на наследство. Но как?
Во-первых – прямое лишение, можно прямо втексте завещания указать: наследник такой-то лишается права на наследство.Исключение – ст.1149 ГК РФ. Во-вторых – косвенное лишение, можно,составляя текст завещания, просто умолчать о том или ином наследнике. Но надопомнить, что между этими двумя способами есть существенная разница. В первомслучае гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не толькона имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество,оставшееся незавещанным и потому распределяемое по правилам наследования позакону. Во втором же случае ситуация иная: на поименованное в завещанииимущество “забытый” наследник претендовать не может, а вот в отношенииимущества, в завещании не указанного, он – полноправный наследник. Правда, еслио каком-либо наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании,упоминающем: “завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мнепринадлежащим”, то это лицо, казалось бы, фактически попадает в положение тогонаследника, который прямо лишен права на наследство.
Действительно, любое имущество наследодателя подпадаетпод формулу “все мое имущество” и распределяется между наследниками, указаннымив завещании. Но может возникнуть ситуация, когда единственный наследник позавещанию (или все наследники по завещанию) откажется от принятия наследства,будет признан недостойным наследником. Тогда “забытый” наследник можетпретендовать на наследственное имущество, а вот наследник, лишенный права нанаследство путем прямого указания об этом в тексте завещания, и в этом случаеничего получить не может.
§ 2. Форма завещания и правила его составления
Закон предусматривает обязательную нотариальную формузавещания. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написанозавещателем или записано с его слов нотариусом. Завещание, записанноенотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностьюпрочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состояниилично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем назавещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которымзавещатель не смог лично прочитать завещание. При этом завещание должно бытьсобственноручно подписано завещателем. Однако если завещатель в силу физическихнедостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручноподписать завещание, то оно по его просьбе может быть подписано другимгражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины,по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а такжефамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание попросьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этогогражданина.
При составлении инотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствоватьсвидетель.
Если завещаниесоставляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть имподписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и местожительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина,подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайнузавещания (т.е. не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, егосовершения, изменения или отмены).
Носледует учитывать, что не могут быть такими свидетелями и не могут подписыватьзавещание вместо завещателя:
Ø нотариус или другое удостоверяющеезавещание лицо;
Ø лицо, в пользу которого составленозавещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети иродители;
Ø граждане, не обладающиедееспособностью в полном объеме;
Ø неграмотные;
Ø граждане с такими физическиминедостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существопроисходящего;
Ø лица, не владеющие в достаточнойстепени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когдасоставляется закрытое завещание.
Если же присутствие свидетеля является обязательным,отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собойнедействительность завещания, а несоответствие свидетеля вышеперечисленнымтребованиям может являться основанием признания завещания недействительным.
При удостоверениизавещания нотариус обязан разъяснить завещателю права наследников наобязательную долю в наследстве и сделать об этом на завещании соответствующуюнадпись.
Местомнотариального удостоверения завещанияможет быть любая государственная нотариальная контора, любой нотариус,занимающийся частной практикой, а также должностные лица любого органаместного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальных контор)или консульские учреждения.
Место жительствазавещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. Особенностьюявляется только удостоверение завещания с выездом нотариуса за пределы егонотариального округа. Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ дляудостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в,нотариальном округе в это время нотариуса.[23]
В практике до настоящего времени встречаются завещания, удостоверенныедолжностными лицами органов исполнительной власти или местного самоуправления свыездом по месту нахождения завещателя (например, в больницу) в населенные пункты,где имелись нотариальные конторы. Такие завещания нотариус принять не может,поскольку указанные лица могут удостоверять завещания лишь на территориинаселенного пункта, в котором они уполномочены на совершение нотариальныхдействий.
Удостоверение завещания проводится по общим правилам Основ законодательстваРФ о Нотариате. При удостоверении завещания проверяется личность завещателя иего дееспособность. Личность завещателя устанавливается по паспорту илизаменяющему его документу. Фамилия, имя, отчество завещателя в завещанииуказываются в точном соответствии с документом, удостоверяющим его личность.Дополнительно по просьбе завещателя, наряду с этим, в завещании может бытьуказан его псевдоним или написаны фамилия, имя, отчество латинскими буквами.Перемена завещателем фамилии, имени, отчества не является основаниемнедействительности завещания. Дееспособность человека связана не только сдостижением совершеннолетия, но и с его психическим состоянием. Поэтому, еслипри удостоверении завещания у нотариуса или другого должностного лица,удостоверяющего завещание, возникнут сомнения относительно дееспособностизавещателя, удостоверение завещателя может быть отложено, чтобы выяснить, невыносилось ли судом решение о признании его недееспособным.
Удостоверение завещания заключается в совершении на немудостоверительной надписи, подписании ее нотариусом или другим должностнымлицом и проставлении печати. Завещание регистрируется в реестре для совершениянотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Завещаниесоставляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом в двухэкземплярах, один выдается завещателю, другой хранится в делах нотариуса.
К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:
1. завещания граждан, находящихся наизлечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях илипроживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главнымиврачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этихбольниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а такженачальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелыхи инвалидов;
2. завещания граждан, находящихся вовремя плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РоссийскойФедерации, удостоверенные капитанами этих судов;
3. завещания граждан, находящихся вразведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенныеначальниками этих экспедиций;
4. завещания военнослужащих, а в пунктахдислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих вэтих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих,удостоверенные командирами воинских частей;
5. завещания граждан, находящихся вместах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещание, приравненное кнотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем вприсутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающегозавещание.
Завещание, приравненное кнотариально удостоверенному, должно быть, как только для этого представитсявозможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстициинотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание,известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственносоответствующему нотариусу.
Если в каком-либо извышеперечисленных случаев, гражданин, намеревающийся совершить завещание,высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумнаявозможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указаннымпунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все мерыдля приглашения к завещателю нотариуса.
Завещательное распоряжение правами на денежные средства вбанке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты егосоставления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнениюраспоряжения клиента в отношении средств на его счете.
В случае, когда право совершения нотариальных действийпредоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления идолжностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание можетбыть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом.
На завещании должны бытьуказаны место и дата его удостоверения (кроме закрытого завещания).
Завещания, не удостоверенные в установленном законом порядке,являются недействительными.
Есть некоторые ограничения о недопустимости: так недопустимоудостоверять завещания с условием пожизненного содержания или с условием,ограничивающим свободу распоряжения полученным по наследству имуществом.Например, продать полученную по наследству квартиру.
От таких условий надо отличать завещательный отказ.Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либообязательства в пользу одного или нескольких лиц. Предметом завещательногоотказа может быть право на пожизненное пользование каким-либо имуществом,передача конкретной вещи, возложение обязанности купить какую-то вещь ипередать ее отказополучателю, т.е. совершение действий имущественногохарактера. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое быловозложено исполнение завещательного отказа или в случае непринятия имнаследства наследники, получившие наследство, обязаны исполнить этообязательство. При этом необходимо иметь в виду, что нуждаемость наследника впользовании наследственным имуществом, а также переход права собственности отнаследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода, не влияютна права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливаетсянаследодателем при составлении завещания и не может быть изменен егонаследниками.
Право на получение завещательного отказа действует в течениетрех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однакоотказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель наслучай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытиянаследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятиязавещательного отказа или не воспользуется своим правом на получениезавещательного отказа.
Однако отказополучатель вправе отказаться от получениязавещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговоркамиили под условием не допускается.
В случае, когда отказополучатель является одновременнонаследником, его право отказа от получения завещательного отказа не зависит отего права принять наследство или отказаться от него.
Завещатель также может в завещании возложить на одного илинескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершитькакое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленноена осуществление общеполезной цели (завещательное возложение).Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условиивыделения в завещании части наследственного имущества для исполнениязавещательного возложения.
Завещатель вправе такжевозложить на одного или нескольких наследников обязанность содержатьпринадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимыйнадзор и уход за ними.
Завещание может быть сделано в пользу одного или несколькихлиц как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Завещательможет подназначить наследника, если назначенный им наследникумрет до открытия наследства, не примет его или завещатель и назначенныйнаследник умрут одновременно, если основной наследник будет лишен праванаследования, как недостойный, если основной наследник не выполнит требованиянаследодателя, выраженное в завещании под отлагательным условием.
Завещатель может назначить исполнителя завещания.Если исполнителем завещания назначается лицо, не входящее в круг наследников позавещанию, то от него должно быть принято согласие исполнить завещание. Такоесогласие может быть отражено в самом завещании или в отдельном заявлении,подшиваемом к завещанию. Подпись исполнителя завещания при этом должна бытьнотариально засвидетельствована. Составляя завещание, завещатель может такжелишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если онв течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнениюзавещания.
После открытия наследства суд может освободить исполнителязавещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, таки по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнениюгражданином этих обязанностей.
Появилась ещё одна форма завещания. Оно может быть не удостоверено нинотариусом, ни иным уполномоченным лицом и тем не менее иметь законную силу.Это составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах,угрожающих жизни, когда не было возможности удостоверить завещание надлежащимобразом. Для того чтобы листок бумаги был признан завещанием, необходимособлюдение следующих условий:
1. собственноручноесоставление и подпись;
2. наличие двухсвидетелей;
3. чтобы изсодержания было ясно, что это завещание;
4. наконец, чтобы позаявлению заинтересованных лиц суд подтвердил факт совершения завещания вчрезвычайных обстоятельствах.
Но если в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельствзавещатель не воспользуется возможностью совершить завещание в надлежащейформе, составленное завещание утрачивает силу.
Как бы там ни было завещатель в любое время вправе отменить илиизменить уже составленное им завещание, не указывая приэтом причины его отмены или изменения, поскольку завещание являетсяодносторонней сделкой. Не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц,назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Также завещатель вправепосредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменитьего посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательныхраспоряжений.
Последующее завещание, несодержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельныхсодержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещаниеполностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию.
Завещание, отмененноеполностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, еслипоследующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующейчасти.
В случаенедействительности последующего завещания наследование осуществляется всоответствии с прежним завещанием.
Завещание может бытьотменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отменезавещания должно быть совершено в форме, установленной для совершениязавещания.
Завещанием, совершенным вчрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое жезавещание, а завещательным распоряжением в банке может быть отменено илиизменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства всоответствующем банке.
§ 3. Особенности наследования отдельных видов имущества [24]
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах (статья 1176):
1. В состав наследства участникаполного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участникаобщества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, членапроизводственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) вскладочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества,общества или кооператива.
Если в соответствии снастоящим Кодексом, другими законами или учредительными документамихозяйственного товарищества или общества либо производственного кооперативадля вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственныйкооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капиталехозяйственного общества требуется согласие остальных участников товариществаили общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано,он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либопроизводственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли(пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренномприменительно к указанному случаю правилами настоящего Кодекса, других законовили учредительными документами соответствующего юридического лица.
2. В состав наследства вкладчикатоварищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества.Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества навере.
3. В состав наследства участникаакционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которымперешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
Наследованиепредприятия (статья 1178):Наследник,который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуальногопредпринимателя, или коммерческая организация, которая является наследником позавещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение всчет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (статья132) с соблюдением правил статьи 1170 настоящего Кодекса.
В случае, когда никто изнаследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовалсяим, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступаетв общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися имнаследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников,принявших наследство, в состав которого входит предприятие.
Наследование вещейограниченно оборотоспособных (статья 1180):
1. Принадлежавшие наследодателю оружие,сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства идругие ограниченно оборотоспособные вещи (абзац второй пункта 2 статьи 129)входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленныхнастоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входят такиевещи, не требуется специального разрешения.
2. Меры по охране входящих в составнаследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследникомспециального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка,установленного законом для соответствующего имущества.
При отказе наследнику ввыдаче указанного разрешения его право собственности на такое имуществоподлежит прекращению в соответствии со статьей 238 настоящего Кодекса, асуммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетомрасходов на его реализацию.
Наследованиеземельных участков (статья 1181):Принадлежавшиенаследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненногонаследуемого владения земельным участком входит в состав наследства инаследуется на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. На принятиенаследства, в состав которого входит указанное имущество, специальноеразрешение не требуется.
При наследованииземельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельнымучастком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельногоучастка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы,находящиеся на нем лес и растения.
Особенности разделаземельного участка (статья 1182):
1. Раздел земельного участка,принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетомминимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующегоцелевого назначения.
2. При невозможности раздела земельногоучастка в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, земельный участокпереходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счетсвоей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальнымнаследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1170 настоящегоКодекса.
В случае, когда никто изнаследников не имеет преимущественного права на получение земельного участкаили не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжениеземельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.
Наследованиеневыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств ксуществованию (статья 1183):
1. Право на получение подлежавшихвыплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине суммзаработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий посоциальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью,алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средствк существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи,а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали онисовместно с умершим или не проживали.
2. Требования о выплате сумм наосновании пункта 1 настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течениечетырех месяцев со дня открытия наследства.
3. При отсутствии лиц, имеющих наосновании пункта 1 настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченныхнаследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплатеуказанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в составнаследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.
Наследованиеимущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальнымобразованием на льготных условиях (статья 1184):Средства транспорта и другое имущество,предоставленные государством или муниципальным образованием на льготныхусловиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами,входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленныхнастоящим Кодексом.
Наследованиегосударственных наград, почетных и памятных знаков (статья 1185):
1. Государственные награды, которых былудостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственныхнаградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передачауказанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется впорядке, установленном законодательством о государственных наградах РоссийскойФедерации.
2. Принадлежавшие наследодателюгосударственные награды, на которые не распространяется законодательство огосударственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иныезнаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследстваи наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.
Глава III. Развитие наследственного права вРоссии и
его аналогия сопытом зарубежных стран
§ 1. Развитие законодательства о наследовании
1. Отечественное наследственноеправо развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво.Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на умприходит горная, извилистая река, которая проходит свой путь, первоначальноогибая скалы, затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз ипродолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле.
Попытаемся проследитьтечение наследственного права, начиная с XIX века, не претендуя наисчерпывающий анализ законодательства и теоретических разработок разноговремени.
Традиционно поднаследованием или наследственным правопреемством понимался (и в этом нетсерьезных различий с современным определением) переход имущественных прав иобязанностей от умершего его наследникам. Видов наследования также всегда былодва: по завещанию и по закону. Другое дело, что на разных этапах развитияобщества в эти понятия вкладывался различный юридический смысл.
2. Гражданскоезаконодательство Российской империи предусматривало получение правасобственности на имущество в порядке наследования по завещанию (ст. 1010-1103Свода законов гражданских) и по закону (ст. 1104-1221 Свода законовгражданских). Анализируя данные нормы, Д.И. Мейер указывал, что «лицо делаетсянаследником двумя путями — или по завещанию, или по закону, но как скородостигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем».[25]
Завещание, а точнеедуховное завещание, могло быть составлено гражданином, достигшимдвадцатилетнего возраста (совершеннолетним).
Духовные завещания могли бытькрепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения.Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданскойпалате либо в местах, к ним приравненных, а вторые — на простой бумаге, какправило дома и заверялись в гражданской палате.
Недействительнымипризнавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами(ст. 1017 Свода законов гражданских). В тех случаях, когда в завещанииуказывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладатьнекоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянскими имениями),завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).
Отечественное гражданскоезаконодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкойрегулируемых отношений. Не была исключением и регламентация наследования позакону. Данной проблеме было посвящено более 100 статей.
Попытаемся рассмотретьтолько общие положения наследования по закону. Право наследования распространялось«на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного егопрекращения не только в мужском, но и в женском поколении» (ст. 1111 Свода законовгражданских). Близость родства определялась линиями (связь степеней) истепенями (связь одного лица с другим посредством рождения). Отношениясвойства не давали права наследовать по закону.
Не имели праванаследовать по закону:
— лица, лишенные всех прав состояния;
— монашествующие лица — отрекшиеся отмирской жизни;
— лица, лишенные дворянства иразжалованные (до восстановления.) Специальные нормы были посвященынаследованию по нисходящей линии (ст. 1127-1133), по боковой линии (ст.1134-1140), по восходящей линии (ст. 1141-1147 Свода законов гражданских).
Полагаем необходимым обратитьвнимание на нормы, регулирующие наследование по закону супругов. Если вотношении законной жены или мужа не было завещания, то она (он) получала (л) изнедвижимого имения седьмую часть, а из движимого — четвертую. При этом еесобственное имущество, а также приданое в состав наследственной массы невключались. В некоторых губерниях и уездах Закавказского края былипредусмотрены исключения для призвания к наследованию супругов. В тех случаях,когда наследников по закону и по завещанию не было или если они были, но втечение 10 лет не выразили желания принять наследство, имущество признавалосьвыморочным и обращалось в казну. Вместе с тем предусматривались случаи, когдавыморочное имущество переходило к другим лицам. Например, от служащих университетов- университетам, от духовных служителей — духовным учреждениям ит.д.
Достаточно многоспециальных норм было предусмотрено для наследования отдельных специфическихобъектов (например, заповедных имений) или от некоторых граждан (например,после военных чинов).
3. Следует особо отметить(можно сказать, выделить красной чертой) акт, принятый в апреле 1918 г. исыгравший большую роль не только в наследственном праве (и соответственно вгражданском), но и в жизни всего общества. Название этого акта говорит само засебя: «Об отмене наследования».
На основании данногодокумента наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменялось.После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так инедвижимое), становилось государственным достоянием Российской СоветскойФедеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственникипо прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородныебратья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после негоимущества. Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал егов управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществамиРоссийской Республики, по последнему месту жительства умершего или по местунахождения оставшегося имущества.
Характерно и то, чтовышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко всем наследствам,открывшимся до его издания, если они еще не приобретены наследниками или, хотяи приобретены, но еще не поступили в их владение. Рассмотренный документпоявился не сам по себе, а во исполнение «Манифеста коммунистической партии» К.Маркса и Ф. Энгельса, где прямо указывалось на необходимость отменынаследования. Представляется, что не всегда те или иные теоретические разработкинеобходимо воплощать в жизнь, особенно если разработки от нее (жизни) оторваны.Декрет действовал недолго, но нанес колоссальный ущерб интересам граждан,юридически поддерживая тезис «после меня хоть потоп». Кроме того, наличиеимущества, оставшегося после умершего, но еще не переданного и не учтенногосоответствующими органами РСФСР, давало благоприятную почву для расхищенияэтого имущества.
Подводя анализ одной излучших работ по советскому наследственному праву В.И… Серебровского «Очеркисоветского наследственного права», С.М. Корнеев указывает на то, что изсодержания книги видно следующее: советская власть скоро забыла об отменеправа наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования,предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному правубуржуазных стран (хотя и в урезанном виде, например, регулированиенаследования по завещанию).
4. Гражданский кодексРСФСР, принятый 31 октября 1922 г. и введенный в действие с 1 января 1923 г.,существенно изменил подход к наследственному праву. В его нормах уже говоритсяо возможности наследования, но оно ограничивается 10 тыс. рублей. В частности,ст. 416 указывала на то, что допускается, наследование по закону и по завещаниюв пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. рублей,за вычетом всех долгов умершего. При этом если стоимость наследства превышалауказанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающаяпредельную сумму, переходила «государству.
Кодекс 1922 г. ограничивалкруг наследников только близкими родственниками (супруг умершего, его дети,внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такоеограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию.При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.Завещанием признавалось сделанное лицом распоряжение на случай смерти опредоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялосьв нотариальный орган для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовойкниги могла заменить завещание.
И еще один вопрос, безкоторого характеристика наследственного права того времени была бы неполной.Это — непризнание обязательств, возникших до 7 ноября 1917 г., т.е. догосударственного переворота (иногда его называют Великой ОктябрьскойСоциалистической Революцией). Официальная позиция была следующей: «погашаютсяне только обязательства, срок которых наступил до 7 ноября 1917 г., но, главнымобразом, те обязательства, которые возникли до 7 ноября 1917 г. и срокисполнения по которым наступает после 7 ноября 1917 г.».
5. Гражданский кодексРСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. идействовавший с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта2002 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию,установленный в ГК 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходитьиз потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственностиграждан.
Здесь, наверное, уместноотметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, неотносящиеся к трудовым (ст. 13 Конституции Союза ССР 1977 г., ст. 13Конституции РСФСР 1978 г., ст. 111 ГК РСФСР 1964 г.). Земля принадлежала толькогосударству. Исключительность права государственной собственности на землю былазакреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик(например: ст. 11 Конституции Союза ССР и ст. 11 Конституции РСФСР).
Законодательство недопускало «использование имущества для частной хозяйственной деятельности,систематического извлечения нетрудовых доходов». Для примера можно привеститолько название указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «Обезвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных илиприобретенных гражданами на нетрудовые доходы». Одним из самых последнихнормативных актов, касающихся данного вопроса, было постановление СоветаМинистров РСФСР от 22 июля -1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовымидоходами», которым перед органами государственного управления прямо ставиласьзадача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений,исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в другихкорыстных целях.
К примеру, Гражданскийкодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилогодома для получения нетрудовых доходов: такой жилой дом подлежал безвозмездномуизъятию в фонд местного Совета народных депутатов. Помимо запрета на извлечение«нетрудовых доходов» советское Законодательство устанавливало пределыколичества и размеров объектов, находящихся в собственности одного гражданина.Так, ст. 106 ГК РСФСР указывала на то, что у гражданина или совместно проживающихсупругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или егочасть). Кроме того, названная статья устанавливала предельный размер жилогодома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности:жилая площадь дома не должна была превышать 60 квадратных метров (исключениемогло быть сделано только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительногокомитета городского Совета народных депутатов). Указанные ограничения не имелипод собой никаких, кроме идеологических, оснований и, по выражению Е.А.Суханова, «были крайне не эффективны и даже вредны для общества».
6. С началомэкономических преобразований в стране законодательство, регулирующее отношениясобственности, предусмотрело значительное сокращение экономическинеобоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «Особственности в СССР», «О собственности в РСФСР» раздвинули возможностиосуществления права собственности. Новый Гражданский кодекс РоссийскойФедерации, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в названных законах,установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношениипринадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовымактам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в томчисле отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им,оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом,отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться иминым образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Современное гражданскоезаконодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любоеимущество, за исключением отдельных объектов, которые в. соответствии сфедеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметьатомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего доначала 90-х гг., количество и стоимость имущества, находящегося в собственностиграждан, не ограничиваются.
Одним из самыхраспространенных оснований возникновения права собственности граждан являетсянаследование. Конституция РФ в гл. 2, посвященной правам и свободам человека игражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется».[26]В свою очередь Гражданский кодекс РФ в п. 2 ст. 218 устанавливает, что в случаесмерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходитпо наследству к другим лицам в соответствии с завещанием илизаконом.
7. Федеральный закон «Овнесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР», принятыйГосударственной Думой 11 апреля 2001 г. и вступивший в силу 17 мая 2001 г.,расширил круг наследников по закону с двух до четырех очередей (третья очередь- братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя) и четвертая — прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки), темсамым, с одной стороны, восстановил справедливость, с другой — ускорил решениевопроса о системном изменении норм наследственного права — принятие частитретьей Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. В настоящее времянаследование движимого и недвижимого имущества, а также имущественных прав иобязанностей граждан осуществляется на основании норм, содержащихся в частитретьей нового Гражданского кодекса Российской Федерации, который был принятГосударственной Думой 1 ноября 2001 г., одобрен Советом Федерации 14 ноября2001 г., подписан Президентом Российской Федерации 26 ноября 2001 г.,опубликован 28 ноября 2001 г. и вступает в силу 1 марта 2002 г.
Некоторые положения,касающиеся наследования, имеются в подзаконных актах Министерства юстиции РФ,а также в постановлениях Пленумов Верховных Судов Союза ССР, РСФСР иРоссийской Федерации.
Кроме того, прирассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоватьсяположениями частей первой и второй Гражданского кодекса РФ и Семейного кодексаРФ, в ряде случаев нормами Земельного кодекса РФ и Гражданскогопроцессуального кодекса РФ.
§ 2. Коллизионные вопросы права наследования
Надо отметить то, что до этого речь шла о праве на наследство, а сейчасона пойдет о трудностях в способах реализации этого права.
Особенности в том, что до открытия наследства все наследство принадлежалоодному лицу – наследодателю, а после его смерти, если есть нескольконаследников, — то, соответственно, появляется и несколько собственников этогоимущества.
Возникающее в результате наследственного правопреемства право совместнойсобственности наследников можно прекратить путем раздела наследственногоимущества. До этого момента наследники, являясь собственниками унаследованныхвещей, остаются сокредиторами должников наследодателя, содолжниками егокредиторов. Разумеется, кроме случаев, когда наследственное имущество разделеносамим завещателем в тексте завещания.
Наследственное имущество делится по соглашению принявших наследствонаследников в соответствии с причитающимися им долями. При не достижениисоглашения раздел производится в судебном порядке.
Возможны три вида (способа) разделанаследственного имущества: 1) самими наследниками без постороннеговмешательства; 2) нотариальный; 3) судебный.
В тоже самое время возникают очень много коллизий, связанных с некоторыминеточностями, неопределенностями, дополнениями и противоречиями в нашемРоссийском законодательстве и Международном праве.
Международные коллизии в областинаследования:Число наследственных дел с иностранным элементом во второй половине ХХ века всевремя увеличивалось, что являлось косвенным последствием миграции населения вовсем мире в конце прошлого века и начале нынешнего века. Переселенцы частосвязаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны своегопроисхождения, что служит основой для возникновения дел о наследовании.
Разнообразие практики в этой областии сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных дел,объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннемзаконодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что вразных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию;устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания;существуют различные системы распределения наследственного имущества и т.д.
Коллизионные вопросы наследованиярегулируются обычно внутренним законодательством государств.
Наследственные права иностранцев вРФ: В отношениинаследования иностранцами в РФ никаких ограничений не установлено; импредоставляется в области наследования национальный режим независимо от того,проживают они в РФ или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим вобласти наследования, наше право не ставит условия о взаимности.
Из этого принципа исходят идоговоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны вотношении наследования полностью приравниваются к гражданам другой страны. Вэтих договорах идет речь о признании за иностранцами способности наследовать позакону и по завещанию наравне с собственными гражданами, переходенаследственного имущества к наследникам – иностранцам на таких же условиях, чтои к собственным гражданам в отношении способности к составлению и отмене завещанияна имущество, находящееся на территории соответствующей страны.
Наследственные суммы,причитающиеся иностранцам, переводятся из РФ за границу беспрепятственно, нопри наличии взаимности в отношении переводов со стороны соответствующегоиностранного государства.
Отношения по наследованиюопределяются по закону той страны, где наследодатель имел последнее постоянноеместо жительства. Таким образом, в области наследования как коллизионный принципприменяется закон страны места жительства наследодателя. Этим законодательствомбудут определяться круг наследников, порядок, в котором они призываются кнаследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросовнаследования. В отечественной литературе отмечалось, что для определения домицилиянаследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу болееили менее общепринятую в международном обороте концепцию домицилия.
Право на наследованиестроений, находящихся в РФ, всегда определяется по российскому закону.
В отношении наследования позавещанию эта статья предусматривает, что “способность лица к составлению иотмене завещания и акта его отмены определяются по закону той страны, гдезавещатель имел постоянное место жительства в момент составления акта. Однакозавещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствиенесоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям закона местасоставления акта или требованиям советского закона”. Таким образом, приопределении формы завещания принцип места жительства является основным,остальные принципы – дополнительными, а в отношении способности составлениязавещания за основу принят только один принцип – принцип места жительства.
Большое практическоезначение имеет определение того, в компетенцию органов какой страны входитпроизводство по делам о наследовании. Обычно в договорах о правовой помощипредусматривается, что производство дел о наследовании движимого имуществаведут учреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнеепостоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимогоимущества – учреждения юстиции страны, на территории которой оно находится. Вотдельных договорах содержатся некоторые особые правила о распределенииуказанной компетенции.
Наследственные права Российскихграждан за границей: В большинстве случаев, по договорам о правовой помощи в отношениинедвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, в отношениидвижимого имущества – закон гражданства наследодателя (или закон местажительства наследодателя). Если, например, российский гражданин умер натерритории иностранного государства, то его движимое имущество, как правило,передается консулу РФ по его требованию, для того чтобы он мог с ним поступитьпо законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают как бы расщеплениережима имущества, то есть в зависимости от категории имущества используютсяразные принципы применения права. Из этого же принципа разделения движимогоимущества исходит ряд консульских конвенций, заключенных с другими государствами.
Российские граждане имеютправо на получение наследственного имущества, если наследование открылось зарубежом. Права наследования, возникающие на основании соответствующихиностранных законов, полностью признаются в РФ.
Важную роль в охране наследственных прав нашихграждан за рубежом призваны играть консульские представители РФ. Если консулустанет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в РФ российскихграждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследствеи возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ. Согласно рядуконсульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные властигосударства пребывания должны извещать консула об открытии наследства вгосударстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемогогосударства. На практике в этих случаях часто возникает необходимостьнезамедлительно принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важнуюроль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии сположениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлятьинтересы российских граждан. Право консула представлять граждан своей страныбез особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в странепребывания, если граждане отсутствуют и не поручали веления своего дела какомулибо лицу, предусмотрено Консульским уставом
§ 3. Характеристика нововведений касающихся
наследования и их аналогия сопытом зарубежных стран
1 марта2002г. вступила в действие третья часть ГК РФ, раздел V которой содержитправила, регулирующие наследственные правоотношения. Особенность этого разделасостоит в том, что законодатель, наряду с сохранением большей частиосновополагающих принципов ГК РСФСР 1964г., впервые внес ряд новелл,существенно меняющих направление развития наследования в России. Не следуетзабывать о том, что принципы наследования – нововведения в российскомзаконодательстве – давно используются в зарубежных странах. Актуальным вопросомостается применение новых норм, разработка механизмов их реализации и,безусловно, столь же актуально прогнозирование их дальнейшего развития с
учетом зарубежного опыта.
В третьейчасти ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР количество норм о наследовании возрослоболее чем в два раза: раздел V содержит 76 статей, объединяющих 5 глав: «Общиеположения о наследовании»; «Наследование по завещанию»; «Наследование позакону»; «Приобретение наследства», «Наследование отдельных видов имущества», вто время как старый ГК насчитывал всего 35 статей в разделе VII «Наследственноеправо».
Достоинствомнового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают иконкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике донастоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве,приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Судаили выводить то или иное положение исходя из смысла и «духа» закона, то сейчасответы на многие вопросы можно найти в нормах Кодекса.
Отныне науровне закона закреплен тезис об универсальности наследственногоправопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима. «При наследованииимущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другимлицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде какединое целое и в один и тот же момент», если из правил ГК РФ не следует иное.[27]
Впервые назаконодательном уровне дано определение понятия наследства, под которымпонимают «принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иноеимущество, в том числе имущественные права и обязанности».[28] Существенным следует признатьуточнение о том, что «не входят в состав наследства права и обязанности,неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты,право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина…».
Длянаследственного права решающее значение имеет вопрос о времени открытиянаследства, поскольку именно на день открытия наследства определяется составнаследства; с этого момента отсчитывается срок, предусмотренный для принятиянаследства (ч.4 ст.1152) или отказа от него (ч.2 ст.1157). В соответствии сост.1114 ГК РФ «днем открытия наследства является день смерти гражданина.Предусмотрено два способа принятия наследства: путем подачи нотариусу по местуоткрытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления овыдаче свидетельства о праве на наследство или путем «совершения действий,свидетельствующих о фактическом принятии наследства» (ч.2 ст.1153). Даннаянорма содержалась в ГК РСФСР и стала традицией для наследственныхправоотношений в России. Аналогичная норма (с поправкой на то, что наследникизвещает районного судью) действует в Болгарии, Италии, Франции. Другаятрадиция сложилась в Венгрии и ФРГ, где наследник получает причитающееся емунаследственное имущество без совершения особых правовых действий по егопринятию.
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступленияв законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим», а в случае,когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — деньсмерти, указанный в решении суда. Содержание данной статьи практическиполностью соответствует ст.528 ГК РСФСР. Вместе с тем норма третьей части ГК РФвводит существенное дополнение: «граждане, умершие в один и тот же день,считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и ненаследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследникикаждого из них» (ч.2 ст.1114).
Новый ГКрасширяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию по завещанию.Согласно ст. 1116 ГК к наследованию по завещанию могут призываться указанные внем юридические лица, существующие на день открытия наследства, а такжеРоссийская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования,иностранные государства и международные организации. Наследниками как позакону, так и по завещанию могут быть граждане, находящиеся в живых в деньоткрытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиесяживыми после открытия наследства (ч.1 ст.1116).
Существенныеизменения коснулись института наследования по завещанию, которому в частитретьей ГК РФ посвящена отдельная глава. Новеллой является статья 1118 ГК РФ,определяющая момент, с которого возникает завещательная правосубьектность. До 1марта 2002г. этот вопрос не был урегулирован законодательством. В юридическойлитературе высказывались различные рекомендации на этот счёт. Одни авторыдопускали возможность составления завещания несовершеннолетними в возрасте от14 до 18 лет, которые уже могли быть обладателями собственного имущества.Другие считали, что правом завещать наделены только совершеннолетние. ГК РФпошёл по третьему пути, установив, что «завещание может быть совершеногражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полномобъеме» (ч.2 ст.1118). По общему правилу полная дееспособность у гражданинавозникает в возрасте 18 лет. Однако не исключен вариант приобретения полнойдееспособности несовершеннолетними. ГК предусматривает две таких возможности:вступление в брак до достижения 18-летнего возраста [29] и эмансипация[30]. Если обратиться к зарубежномуопыту, то в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет,Словении и Черногории — 15, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии – 16, вШвейцарии – 18. Определение возраста зависит от развития культуры, историческихзаконодательных традиций и иных факторов (этнических, географических) той или инойстраны. Что касается ограниченно дееспособных граждан, которые признанытаковыми вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическимисредствами (ст.30 ГК), то из смысла приведенной нормы можно вывестиневозможность составления завещания указанными лицами.
Особоподчёркивается личный характер завещания: не допускается совершение завещаниячерез представителя (ч.3 ст.1118), что закреплено и ст.2064 Германскогогражданского уложения 1896г., и ст. 669 Гражданского кодекса Испании 1889г., ист.941 Гражданского кодекса Польши 1964г.
Совершениезавещания двумя или более гражданами не допускается (ч.4 ст.1118). Подпринципом свободы завещания понимается право завещателя «по своему усмотрениюзавещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников внаследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников позакону, не указывая причин такого лишения», а также включить в завещание иныераспоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании, отменить илиизменить совершенное завещание (ч.1 ст.1119). Свобода завещания проявляетсятакже и в том, что «завещатель вправе совершить завещание, содержащеераспоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрестив будущем».[31]Прежний закон о подобной возможности умалчивал.
Большоезначение для охраны интересов наследодателя имеет сохранение тайны завещания,которую регулирует специальная статья Кодекса (1123), обязывающая нотариуса,другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, исполнителя завещания,свидетелей, а также гражданина, подписывающего завещание вместе завещателя неразглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания,его совершения, изменения или отмены. При этом устанавливается, что «случаенарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию моральноговреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав»,предусмотренными ГК.
Расширениюпринципа свободы завещания, несомненно, будет способствовать появление новыхформ завещания в Российской Федерации (со своими достоинствами и недостатками).
Во-первых,введен институт закрытого завещания (ст.1126), подразумевающий право завещателясобственноручно написать и подписать завещание, запечатать его в конверт и вприсутствии двух свидетелей передать на хранение нотариусу. Последний всоответствии с ч.3 ст.1126 ГК РФ запечатывает конверт, подписанный свидетелями,в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе,месте и дате принятия завещания. Таким образом, до смерти завещателя никто(включая нотариуса) не вправе ознакомиться с содержанием завещания. Такая формазавещания давно используется в зарубежных странах. Например, в ФРГ, Польше иБолгарии оно называется собственноручным, в Венгрии – письменным личным, в Италии- секретным (которое, кстати, может быть написано и третьим лицом), во Франции– тайным, в Испании – закрытым. Однако такая форма завещания опасна тем, чточеловек, решивший письменно оформить свое волеизъявление на случай смерти, незнаком с правилами написания и составления завещания. Даже после разъясненийнотариуса на этот счет ошибок в составлении завещания не многие могут избежать.
Получаетсяследующая ситуация: гражданин написал закрытое завещание, будучи уверенным, чтопосле его смерти оно будет исполнено, но после открытия наследства окажется,что завещание составлено с нарушением ряда норм, а значит, – будет признанонедействительным. Таким образом, воля наследодателя не будет исполнена. Вприведенных в качестве примера странах подобная форма завещания применяется неодно десятилетие, накоплена большая судебная практика по решению коллизионныхвопросов, а потому в ближайшие годы обязанность по упорядочению российскойправоприменительной практики ляжет на суды. Ввиду этого изучение судебнойпрактики ФРГ, Франции, Испании и Италии будет как нельзя кстати.
Во-вторых,введен институт завещания в простой письменной форме (ст.1129), применяющийсякогда гражданин находится в чрезвычайных обстоятельствах, то есть в «положении,явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельствлишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей1124-1128». В этом случае гражданин может изложить последнюю волю в отношениисвоего имущества в простой письменной форме. Данная новелла, безусловно,потребует разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, без которых судебная практикабудет весьма противоречивой. В зарубежных странах практика применения завещания«в чрезвычайных обстоятельствах» несколько иная. В Польше, например, подобноезавещание называется специальным и существует в устной форме. Это означает, чточеловеку не обязательно писать (пусть даже в произвольной форме) завещание (наэто, нередко, просто не хватает времени), достаточно устно выразить свою волю вприсутствии не менее трех свидетелей. В Испании устное завещание допускаетсятолько в период боевых действий (в условиях неизбежной опасности). Немецкоезаконодательство предусматривает «упрощенный порядок составления завещания длялица, находящегося в местности, с которой вследствие чрезвычайных обстоятельствпрервано сообщение, либо находящегося в плавании на немецком судне» (ст.2249Германского гражданского уложения).
Кроме того,ГК РФ предоставляет возможность написания завещания со слов завещателянотариусом: до его подписания завещателем оно должно быть полностью прочитанозавещателем в присутствии нотариуса (предусмотрено во Франции, ФРГ, Испании,Италии, Польше). Если же завещатель не в состоянии лично прочитать завещание,его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делаетсясоответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог личнопрочитать завещание (ч.2 ст.1125). Важным уточнением является положение новогоГК о том, что при написании или записи завещания могут быть использованы техническиесредства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие) (ч.1ст.1125).
Интересно,что в Проекте третьей части ГК РФ предусматривалась возможность составлениязавещания даже в устной форме (при участии двух свидетелей). Представляется обоснованным,что правила об устной форме не включены в ГК, поскольку вероятность искаженияволи завещателя слишком велика, что повлекло бы за собой весьма запутаннуюсудебную практику.
По-другому втретьей части ГК урегулированы отношения, возникающие в связи с составлениемзавещательного распоряжения правами на денежные средства в банках. Какизвестно, специфика института завещательного распоряжения вкладом в ГК РСФСРсостояла, во-первых, в упрощенном порядке его оформления, поскольку длядействительности завещательного распоряжения достаточно было его удостоверенияслужащим банка (нотариального удостоверения не требовалось), а во-вторых, вкладне входил в состав наследственного имущества и на него не распространялисьобщие правила о наследовании (ст.561 ГК РСФСР). Благодаря этим особенностямсовершение завещательных удостоверений до настоящего времени было весьмапопулярным способом распоряжения правами на денежные средства на случай смерти.
ДействующийГК устанавливает общий правовой режим для наследования прав на денежныесредства в банках, то есть денежные средства, внесенные гражданином во вклад,теперь не исключаются из состава наследства (ст.1128). Такой подходзаконодателя вряд ли следует признать обоснованным, поскольку в том случае,когда завещатель хочет распорядиться на случай смерти не только денежнымисредствами, находящимися на вкладе, но и иным принадлежащим ему имуществом,отпадает надобность в составлении завещательного распоряжения, так каквыраженная в завещании воля наследодателя и так распространит своё действие наденежные средства, находящиеся на вкладе. В связи с введением общего порядканаследования денежных вкладов можно предположить, что распространенностьзавещательных распоряжений снизится.
Болеепродуманными стали нормы ГК РФ, посвященные завещательному отказу, под которымранее понималось возложение на наследника исполнение какого-либо обязательствав пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретаютправо требовать его исполнения (ст.538 ГК РСФСР). ГК РФ особо подчеркиваетхарактер действий наследников, совершаемых в пользу отказополучателей.
Как указано вч.1 ст.1137 ГК РФ речь идёт об исполнении наследником (по завещанию или позакону) «за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера».При этом правовая природа складывающихся отношений между отказополучателем инаследником, на которого возложен завещательный отказ, однозначно определеназаконом: к таким отношениям применяются положения ГК об обязате.
Заключение
Целью моей дипломной работы былоизучение и анализ проблем, связанных с наследованием по завещанию, исследованиепрактики и рассмотрение коллизионных вопросов в этой области. Какие выводы?
Нормативная база по наследованию достаточна, обширна, нотребует детального обсуждения и изучения в связи с тем, что в нее были внесенынекоторые существенные изменения. III часть ГК, регулирующая наследование,сменила советские правила ГК РСФСР от 1964 года, по которым до сих пор жилаРоссия. Трудно вспомнить пример столь единодушного голосования: 354 депутатаза, ни одного против, никто не воздержался. Наследование настолько касаетсявсех, что выступать по этому поводу оппозицией ни у кого нет желания. Новыеправила наследования вступили в силу с 1 марта 2002 года. По новому ГК,завещание названо первым основанием наследования, а закон — вторым. Это должностимулировать составление завещаний. Составление завещания становится болеесвободным. Законным становится закрытое завещание, запечатанное в конверт ипереданное нотариусу. Наследственное право детализируется — число нормувеличивается в 2.5-3 раза. Идеология III части ГК, как объясняют еесоставители, в том, чтобы мягким, консервативным образом (без радикальныхизменений) усилить свободу института частной собственности. Государство теперьстановится претендентом на наследство только по воле наследодателя. Кроме того,говорят разработчики, свобода составления завещания чрезвычайно важна дляучастника рыночных отношений, так как стимулирует эти самые отношения.
Институт наследования в настоящее время в России приобретаетвсе большее значение. В последнее время все больше наследование происходит впорядке завещания. Поэтому наиболее острая проблема института наследования –это подробное изучение действующего наследственного законодательства, чему ипосвящена данная работа.
Приложение
ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ЗАВЕЩАНИЙ
Завещание общей формы (на все имущество) в пользуодного лица с
написаниемтекста завещания нотариусом со слов завещателя
Завещание
Город Москва, двадцатое марта две тысячи второго года
Я, ЛавровИлья Николаевич, проживающий в городе Москве, по ул. Малышева, в доме 46, кв.74, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
1. Все мое имущество, какое ко дню моейсмерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы онони находилось, я завещаю Григорьевой Ольге Ивановне*.
2. Содержание ст. 1149 Гражданскогокодекса РФ мне нотариусом разъяснено.
3. Текст завещания записан нотариусом смоих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса**.
4. Настоящее завещание составлено вдвух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем***.Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса города Москвы ТихомировойН.Н., а другой экземпляр выдается завещателю Лаврову ИльеНиколаевичу.
Подпись завещателя:
* По желанию завещателя в завещаниимогут быть указаны более конкретные сведения о лице, в пользу которогозавещается имущество (дата и место рождения, родственные отношения сзавещателем и т.п.).
**Всоответствии со ст. 1125 ГК РФ в случаях, когда завещатель не в состоянии личнопрочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем назавещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которымзавещатель не смог лично прочитать завещание.
*** Еслизавещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности неможет собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может бытьподписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны бытьуказаны причины, в силу которых завещатель не смог подписать завещаниесобственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина,подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом,удостоверяющим личность этого гражданина.
Завещание общей формы (на всеимущество) в пользу нескольких лиц
Завещание
Город Москва, двадцатое марта дветысячи второго года
Я, МельниковОлег Валерьевич, проживающий в городе Москве, по ул. Малышева, в доме 46, кв.74, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
1. Все моеимущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бытаковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю в одной третьейдоле — Герасименко Татьяне Викторовне и в двух третьих долях — ШляпниковуАнатолию Ивановичу.
2. Содержаниест. 1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусомразъяснено.
3. Текстзавещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мноюлично в присутствии нотариуса.
4. Настоящеезавещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручноподписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариусагорода Москвы Тихомировой Н.Н., а другой экземпляр выдается завещателюМельникову Олегу Валерьевичу.
Подпись завещателя:
Завещание с назначением наследника и
лишением права на наследство всехнаследников по закону
Завещание
Город Москва, двадцатое марта дветысячи второго года
Я, Ложкин Рудольф Константинович, проживающий в городеМоскве, по ул. Малышева, в доме 46, кв… 74, настоящим завещанием делаюследующее распоряжение:
1. Все моеимущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бытаковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Антоновой РиммеАлександровне.
2. Всех моих наследников по законунаследства лишаю.
3. Содержаниест. 1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.
4. Текстзавещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мноюлично в присутствии нотариуса.
5. Настоящеезавещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручноподписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариусагорода Москвы Тихомировой Н.Н., а другой экземпляр выдается завещателю ЛожкинуРудольфу Константиновичу.
Подпись завещателя:
Завещание с лишением наследства всех наследников позакону
без назначения наследника
Завещание
Город Москва,двадцатое марта две тысячи второго года
Я, Подгорбунский Павел Васильевич, проживающий вгороде Москве, по ул. Малышева, в доме 46, кв. 74, настоящим завещанием делаюследующее распоряжение:
1. Всех моихнаследников по закону наследства лишаю.
2. Содержаниест. 1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.
3. Текстзавещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мноюлично в присутствии нотариуса.
4. Настоящеезавещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручноподписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариусагорода Москвы Тихомировой Н.Н., а другой экземпляр выдается завещателюПодгорбунскому Павлу Васильевичу.
Подпись завещателя:
Завещание с подназначениемнаследников
Завещание
Город Москва, двадцатое марта дветысячи второго года
Я, Никольский Сергей Иванович, проживающий в городеМоскве, по ул. Малышева, в доме 46, кв. 74, настоящим завещанием делаю следующеераспоряжение:
1. Все моеимущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковоени заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Окуневу ГеннадиюНиколаевичу.
2. В случае, если названный мною наследник умрет дооткрытия наследства или одновременно со мной, не примет наследство или откажетсяот него либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен отнаследования как недостойный, все мое имущество я завещаю внуку — НикольскомуИгорю Анатольевичу.
3. Содержаниест. 1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.
4. Текстзавещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мноюлично в присутствии нотариуса.
5. Настоящеезавещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручноподписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариусагорода Москвы Тихомировой Н.Н., а другой экземпляр выдается завещателюНикольскому Сергею Ивановичу.
Подпись завещателя:
Ставки налога симущества, переходящего в порядке наследования.
Стоимость имущества,
Размер МРОТ
Ставка с наследников 1 -ой очереди 2-ой очереди Других От 850 до 1700 МРОТ 5% 10% 20% От 1701 до 2550 МРОТ42.5 размеров МРОТ
+ 10%
85 размеров МРОТ
+ 20%
170 размеров МРОТ
+ 30%
Свыше 2550 МРОТ127.5 размеров МРОТ
+ 15%
255 размеров МРОТ
+ 30%
425 размеров МРОТ
+ 40%
Ставки налога с имущества, переходящего в порядке дарения.
Стоимость имущества, Размер МРОТ Ставка с одаряемых Детей, родителейдругих
От 80 до 850 МРОТ 3% 10% От 851 до 1700 МРОТ23.1 размеров МРОТ
+ 7%
77 размеров МРОТ
+ 20%
От 1701 до 2550 МРОТ82.6 размеров МРОТ
+ 11%
247 размеров МРОТ
+ 30%
Свыше 2550 МРОТ176.1 размеров МРОТ
+ 15%
502 размеров МРОТ
+ 40%
Льготы по уплате.
Виды льготируемого имущества
Основания для предоставления освобождения
Имущество, переходящее в порядке: — наследования пережившему супругу — дарения одним супругом другому Свидетельство о регистрации брака или решения суда о признании факта супружества Жилые дома (квартиры) и суммы паенакоплений в ЖСК, если наследники (одаряемые) проживали в этих домах (квартирах) совместно с наследодателем (дарителем) на день открытия наследства или оформления договора дарения Справка соответствующего жилищного органа, городской, поселковой, сельской администрации или решения суда Имущество лиц, погибших при защите Отечества, в связи с выполнением гражданского долга Документ соответствующей организации о смерти наследодателя Жилые дома и транспортные средства, наследуемые инвалидами 1-ой и 2-ой групп Удостоверение инвалида Транспортные средства, наследуемые членами семей военнослужащих, потерявших кормильца Пенсионное удостоверение
Список использованных источников
Нормативные акты:
1. «Конституция Российской Федерации» от 12 декабря1993 года, статья 35.
2. «Гражданский Кодекс РоссийскойФедерации» часть третья. Введен в действие с 1 марта 2002 года.
3. «Гражданский кодекс РСФСР»Утвержден Законом РСФСР от 11 июня 1964 г., введен в действие с 1 октября 1964г.
4. «Гражданский Кодекс РоссийскойФедерации» часть первая, 1994 г.
5. «Основы законодательстваРоссийской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г. N 4462-1.
6. «Семейный кодекс РФ», 1996 г.
7. «Жилищный кодекс РСФСР», 1984 г.
8. «Земельный кодекс РФ», 2001 г.
9. «Гражданский процессуальный кодексРФ», Москва, «Кодекс», 2003 г.
10. Федеральный закон «О введении вдействие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» № 147-ФЗ от26.11.2001г.
11. Федеральный закон « О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001г.
12.Закон РФ № 2020-1 « О налоге с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения » от12.12.1991г.
Специальная литература:
1.«Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения»,Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Москва, «Статут», 2002г.
2. «Наследственное право», ГришаевС.П., «Юристъ», 2002 год
3.«Комментарий к части III Гражданского кодекса», под редакцией А.П. Сергеева иЮ.К.Толстого, — Москва, «Проспект», 2002 год.
4. «Завещание,вступление в наследство и раздел имущества», Сучкова А.А., «ПРИОР», 2002 год.
5. «Справочник по нотариату», Е.П. Михайлова, «ЮКЭА»,1999 г.
6. «Какоформить наследство. Опека. Попечительство», Кречет Н.А.,
Феникс», 2002 год.
Официальные издания:
1.«Российская газета» от 28 ноября 2001 года, № 233.
2. «Собрание законодательства РФ»
Периодические издания:
1. Журнал «Закон» № 2 стр.112, 2002 г.
2. Журнал «Закон», 30.04.2002г.
3. Газета «Вечерняя Москва»,10.06.2002 г.
4. Газета «Московскаяправда», 15.03.2002 г.