Реферат: Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ РФ

УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ПРАВА,СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Хворенков Александр Александрович

Институт наследования по завещанию: история исовременное правовое регулирование.

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель

Ст. преподаватель кафедры

 О.В. Девятова

Допущена к защите

Зав.кафедрой гражданского права

к.ю.н. доцент Черняев В.Н

______________________________

_______________________2003 г.

ИЖЕВСК 2003

Оглавление

Введение                                                                                                        3

Глава I Исторический аспект института наследования.

§1. История зарождениянаследственного права.                                  6

§2. Источники правовогорегулирования наследственного           права в системе российского права.                                                        12

§3. Международные правовыенормы наследственного права.        17

Глава II Институт наследования по завещанию

§1. Понятие, правовой анализи форма завещания.                             23

§2. Некоторые специальныеформы составления завещания.            36

§3. Порядок изменения, отменыи признания завещания недействительным.                                                                                       44

Глава III  Проблемыправового регулирования института

наследования по завещанию иперспективы развития.

§1. Некоторыеновеллы и проблемы правового

регулированияинститута наследования по завещанию.                    51

§2 Перспективы развития института наследования.                            66

Заключение                                                                                                 71

Список использованнойлитературы                                            73

Введение

       На данном этапе развития общества и личности институтнаследования занимает очень важное место в системе российского права. И если  ненадолго абстрагироваться  от правового понятия «наследование»,то мы увидим, что «наследование» является одним из жизненныхпринципов существования человека на Земле. Внешний вид человека зависит от тогокакая генетическая информация  перешла кнему от родителей в порядке «наследования». Его внутреннее и внешнееповедение формируется на базе тех принципов, которые он унаследовал от своейсемьи, своего окружения, общества. Конечно, человек система саморегулирующая и видеале своем постоянно совершенствующаяся, но в зависимости от того какую«наследственную массу» он получил, будет зависеть степень егоразвития и соответственно общества в целом.

         Поднаследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица­− наследодателя к его наследникам в соответствии с нормаминаследственного права. Если предположить, что права и обязанности покойного понаследству не переходят, т.е. умирают вместе с ним, трудно даже представитьсебе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектомкоторых был умерший при жизни. Прежде всего это крайне неблагоприятноотразилось бы на положение близких ему людей, которые зачастую были бы лишенынеобходимых средств к существованию, привело бы к краху множественныхакционерных обществ, банков, страховых компаний и т.д., бесперебойное икомпетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого икредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями обудовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел к снижениютрудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, какпоступить ему с накопленным имуществом, что бы не пустить по миру свою семью ипередать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспеченияпреемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но дляэтого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результатечего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителемзакона. Наконец отказ от наследования, противоречит самой природе собственностии права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается всрочное право − ведь наступление смерти неизбежно.

         Значениенаследования и состоит в том, что каждому члену общества должна бытьгарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после егосмерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовныхблагах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а ели онее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаяхпрямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым инравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующейчасти прейдет к лицам к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (такназываемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих началобеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всехтретьих лиц ( должников и кредиторов наследодателя фискальных служб и т.д.),для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[1]

         Наследование- это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторонсобственности, ее производная. Категория собственности указывает напринадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования — напринадлежность его в будущем, после смерти собственника.

В связи свышеперечисленными высказываниями следует сделать вывод, что актуальность даннойтемы никогда не исчезнет. Вследствие развития общества и пересмотра оценочныхпонятий наследования всегда будет возникать необходимость законодательногоурегулирования появившихся изменений.

Целью, данной работыявляется: изучение и анализ проблем связанных с наследственным правом.Раскрытие сущности завещания, рассмотрение форм завещания, исследование нового законодательства, сравнительный анализ его со старым, выявление ианализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями, постановкавопросов, оставленных законодателем без надлежащего внимания анализ судебнойпрактики по делам о наследовании, рассмотрение коллизионных вопросов в этойобласти.

Проводя анализ правовойосновы, следует отметить, что вопросы наследственного права регулируютсямногими нормативными актами. Провозглашение гарантии права наследованиязакреплено в статье 35 Конституции РФ. Основным документом, регулирующимнаследственные правоотношения, в настоящее время является раздел Vтретьей части Гражданского кодекса РФ.Важным источником наследственного права являлся раздел VIIГражданского кодекса РСФСР 1964года. Также регулируют права наследования нормы Семейного кодекса РФ. Большоезначение для правильного разрешения споров о наследовании имеет ПостановлениеПленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 в редакции постановленияПленума от 25 октября 1996 г.  № 10 «Онекоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» и другиеправовые акты.

Нормативная база,касающаяся вопросов наследственного права, достаточно обширна, однако даже спринятием третьей части ГК РФ не были устранены некоторые пробелы взаконодательстве, более того появились новые нерешенные вопросы, которые будутрассматриваться в данной работе.

Глава I  Исторический аспект институтанаследования.

§1. История зарождениянаследственного права.

Первобытный строй –первая в истории человечества общественно – экономическая формация. В этотпериод, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей исредства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современномпонимании еще не существовало просто по тому, что наследовать было нечего.Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли.Во владении и пользовании рода и племени, а в последствии семьи оставалисьсредства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива ипродовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду, кроме тех которыеподлежали захоронению вместе с умершим. Возникающие при этом отношения регулировалисьне нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями.Их соблюдение освещалось и обеспечивалось не мерами государственногопринуждения, а общественным мнением в первую очередь авторитетом наиболеевлиятельных членов рода. Отступнику грозило изгнание из рода, что зачастуюобрекало его на голодную смерть.<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[2]  

Первобытно общинный стройсо временем переродился в матриархат, который дошел до развитого. В целяхукрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выходаимущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имуществораспределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшимкровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметыиндивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умиралаженщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).

          

         Однимиз первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период царствованияХаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимостьнаследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем даренияувеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей другихсыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог “отвергнуть” своегосына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапипредусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались ихсыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случаенаследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. Приотсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойногонаследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала исвое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае,если их отец не дожил до открытия наследства.

         ВАфинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательствеСолона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещатьмог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола,усыновленные, а также женщины не могли завещать.

         Наиболееполное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строясодержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпохуреспублики, эпоху империи и эпоху поздней империи.

         Римскоеправо является настолько классическим юридическим выражением жизненных условийи конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, чтовсе позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенныхизменений. Римское право оказало огромное влияние и значение длянаследственного права в целом.<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[3]

         Помере как хозяйство из присваивающего становится производящим, чтосопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей иослаблением родоплеменных связей, вопрос о том кому достанется имуществоумершего становится все более актуальным. В сущности, зарождение и наследованиеидут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества,утверждением частной собственности и средств производства. Появляются особыеинституты, которые призваны оградить существующий порядок, который устраиваеттех, в чьих руках находится рычаги власти, от возможных посягательств. Системаэтих институтов образует государство, которое всегда выполняло и будет выполнять по отношению к частнойсобственности и ее необходимому атрибуту − наследованию роль сторожевогопса. Расцвет частной собственности приводит к тому, что предметом наследованияпостепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечитьудовлетворение самых различных потребностей людей за исключением, пожалуй самойличности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может.<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[4]

        

В историческойперспективе наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию ив течение многих веков находилось в центре наследственного права. Вместе с темразвитие человеческой цивилизации обнаруживает, что возрастание внимания кправовому регулированию наследования по завещанию является одним из последствийразвития личности. Чем более общество готово воспринимать человека какличность, которая сама определяет свои поступки и их последствия, тем большевнимания наследованию по завещанию уделяет действующее в этом обществе право.Такая готовность развивается в общем медленно. Однако история показывает, что вопределенные моменты такое развитие приобретает скачкообразный характер. Такобычно происходит, когда массы людей оказываются вовлеченными в военныедействия. В этих экстремальных условиях, с одной стороны, особенно яркообнаруживается, что человек — это независимая личность, а с другой — самосуществование человека ставится под повышенную угрозу. Не случайно, вчастности, в античном Риме древнейшим видом завещания было так называемое«завещание перед войском, выступающим в поход(testamentum in procinctu), анесколько позже там же полностью свободным от любых формальных требований сталотак называемое „завещание солдата“ (testamentum militis).

В дореволюционном русскомправе существовало правило о наследниках по завещанию и  наследниках по закону: «Право наследования …простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, досовершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении».Это правило означало, что родственники призываются к наследованию по русскомузаконодательству без ограничения степенью родства.<span Times New Roman»,«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[5]

         Вовтором десятилетии XX в. медленное и противоречивое развитие российскогонаследственного права было прервано почти на полвека.

         Свведением в 1918 г. системы раздела имущества умерших между государством инекоторыми близкими к умершему лицами наследование по завещанию было вообщеотменено. Согласно Декрету от 18 апреля 1918 г. «Об отмененаследования» государство получало основную часть имуществ умерших,гражданам же выделялась часть, которая именовалась «трудовым хозяйством вгороде и деревне». Декрет исчерпывающе перечислял лиц, которым онавыделялась: нетрудоспособные родственники по прямой восходящей и нисходящейлиниям, супруг, братья и сестры (ст. 2). Декрет не давал гражданам возможностирасширять этот круг и тем самым уменьшать притязания государства. Поэтому оноткрывался следующим постановлением:     «Наследование… по духовному завещаниюотменяется» (ст. 1).

Затем последовалопревращение наследования по завещанию в разновидность наследования по закону.ГК 1922 г. установил, что завещанием признается лишь такое распоряжение наслучай смерти, которое сделано в пользу одного или нескольких лиц из числанаследников по закону (ст. 422).  Сходноеограничение наследования по завещанию существовало и до 1917 г., но онокасалось лишь так называемых «родовых имений» (ст. 1068.1 ч. 1 т. XСвода законов Российской империи).

         Такимнаследование по завещанию оставалось на протяжении Великой Отечественной войны1941 — 1945 гг. Десятки миллионов были вовлечены в военные действия, что даломощный толчок развитию личности. Реакция наследственного права на этотисторический процесс была ограниченной. В 1942 г. был введен упрощенный порядокудостоверения завещаний военнослужащих. Однако составлять завещания можно былопо-прежнему только в пользу наследников по закону, в число которых ГК 1922 г.не включал родителей. Ограничение свободы завещания было лишь несколькоослаблено 14 марта 1945 г., когда было разрешено совершать завещания в пользулиц, не входивших в круг наследников по закону, но лишь при отсутствиинаследников по закону. Только спустя почти два десятилетия Основы 1961 г. (ст.117, 119) и затем ГК 1964 г. ввели свободу завещания. Однако в этих актах напервое место было поставлено наследование по закону и лишь на второе — наследование по завещанию (ст. 527 ГК 1964 г.). Этому соответствовала иструктура раздела ГК 1964 г., посвященного наследованию.<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[6]

         Лишьпо истечение 38 лет с принятие ГК части третьей 2002г. завещание было поставленона первое место. Виды наследственного правопреемства перечислены в ч. 1 ст.1111. На первое место закон помещает наследование по завещанию, а на второе — наследование по закону. За этим стоит принципиальная позиция законодателя.         Наследование по завещанию поставлено напервое место не только в ст. 1111, но и в целом в разделе V ГК: наследованию позавещанию посвящена гл. 62, за которой следует гл. 63 «Наследование позакону». Принципиальная позиция ГК выражается, однако, не только вструктуре раздела V, но и в детальности регулирования. В центре правовогорегулирования — наследование по завещанию. Это отразилось даже в том, что емупосвящены 23 статьи (1118 — 1140), а наследованию по закону — 11 статей (1141 — 1151).  В связи с этим можно сделатьвывод что наследственное право развивается адекватно обществу. 

§2. Источники правового регулирования наследственного права всистеме российского права.

          Из курса теории государства и права мы знаем,что источниками правового регулирования принято считать официальныегосударственные документы, в которых закреплены те или иные юридические нормы.При определении источников наследственного права следует исходить из того, чтонаследственное право является одним из подразделений системы гражданскогоправа. В то же время действие законодательства о наследовании распространяется нетолько на отношения, возникающие в момент открытия наследства, но и наотношения, которые им предшествуют, а также на отношения, в ходе которыхпроисходит оформление и осуществление наследственных прав.

         Например,когда гражданин оформляет завещание в нотариальной конторе, он попадает поддействие законодательства о наследовании, хотя до возникновения наследственногоправоотношения еще далеко, а сам завещатель его субъектом во всяком случае небудет.    С другой стороны, когда наследник, принявшийнаследство уплачивает госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследствоили налог, которым облагается наследство, он также находится в сфере действиязаконодательства о наследовании. Поэтому получается, что круг отношений накоторые распространяется законодательство о наследовании, весьма обширен. Источникамиправового регулирования наследования является система законодательных актов ивключенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируютотношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлениеми оформлением наследственных прав.

         Дораспада СССР наследственное законодательство относилось к совместному ведениюСССР и союзных республик, что нашло отражение в сложившейся к тому временисистеме законодательства. Раздел «Наследственное право» был включен  в Основы гражданского законодательства  1961 года, в ГК РСФСР 1964 года и в ГК Союзныхреспублик. После распада СССР вступили в действия в 1992 году.  Основы гражданского законодательства 1991года, которые содержат раздел «Наследственное право».  Конституция РФ 1993 года в отношениинаследования ограничивается предельно кратким положением: право наследованиягарантируется (ч.4, ст.35, Конституции РФ). Указанное положение размещено внорме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, чтоподчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частнойсобственности граждан. Нормы Конституции закрепляют  только гарантию наследования. Егоконкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первуюочередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядокнаследования.

         КонституцияРФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению РоссийскойФедерации. То же положение закреплено в ст. 3 ГК. Из этого следует, чтозаконодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско– правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации.Входящие в состав законодательства о наследовании нормы иной отраслевойпринадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и науровне субъектов Российской Федерации.

         Донедавнего времени основным законодательным актом в области наследования являлсяраздел VII«Наследственное право» ГК 1964 года. В связи с введением вдействие части третьей ГК РФ с 1 марта 2002 года(Федеральный закон от26.11.2001 N 147-ФЗ), раздел VII«Наследственное право» ГК 1964 года утратилсвою юридическую силу.

         ГКРФ, часть первая и вторая, также имеет достаточное количество норм прямоотносящихся к наследованию. Так например п.2 ст.78 предусматривает расчеты снаследником (правопреемником), не вступившим в товарищество, п.6 ст.93предусматривает порядок перехода доли в уставном капитале по наследству. Пункт3 ст.572 отделяет договор дарения от наследственных правоотношений. Праванаследников арендатора защищены в ст.617 и т.д.

         Ряднорм, относящихся к наследованию, включены и в примыкающий к гражданскомузаконодательству Семейный кодекс РФ.

         Большоечисло норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах,производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательныхактах, определяющих статус соответствующих юридических лиц (Закон РФ «Обакционерных обществах»; Закон РФ «Об особенностях правового положенияакционерных обществ работников (народных предприятий); Закон РФ „Опроизводственных кооперативах“; Закон РФ „Об обществах с ограниченнойответственностью“; Закон РФ „О потребительской кооперации“;Закон РФ „О товариществах собственников жилья“; Закон РФ „Осадоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединенияхграждан“.

         Значительныйблок норм наследственного права представлен в законах об интеллектуальнойсобственности (Закон РФ „Об авторском праве и смежных правах“; ЗаконРФ „О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных“; Патентный законРФ; Закон РФ „О правовой охране топологий интегральных микросхем“.

         Важноеместо в регулировании отношений по наследованию отводится законодательству онотариате. Это Основы законодательства РФ о нотариате, инструкции о порядкесовершения нотариальных действий, о порядке удостоверения завещаний. К этому жеблоку нормативных актов могут быть отнесены Закон РФ „О государственнойпошлине“ от 9 декабря 1991 года (с последующими изменениями) и инструкцияГосналогслужбы по его применению. Наконец, в числе актов, имеющих прямоеотношение к наследованию, следует назвать Закон РФ „О налоге с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения“ от 12 декабря 1991 года(с последующими изменениями) и инструкцию Госналогслужбы по его применению.

         Переченьперечисленных нормативно – правовых актов, в которых на уровне закона илиподзаконных актов закреплены положения, относящиеся к наследованию, не являетсяисчерпывающим. Сюда можно отнести законодательство о страховании, транспортное,земельное и целый ряд других отраслей законодательства. Нормы о наследовании вуказанных отраслях законодательства либо носят отсылочный по отношению кгражданскому законодательству характер и, по существу, поглощаются им, либо внастоящее время перерабатываются (как, например, нормы земельногозаконодательства), либо, наконец, хотя и говорят о наследниках и наследовании,но, по существу, предусматривают переход имущества в случае смерти одного лицак другим лицам не в порядке наследования, а по иным основаниям.

         Важноезначение для применения норм законодательства о наследовании в соответствии сих подлинным смыслом, а иногда и для решения вопроса, действуют ли указанныенормы или нет. И если действуют, то в каких пределах, имеют постановленияКонституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ, а иногда исовместные постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного СудаРФ.<span Times New Roman»,«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[7]

Из числа постановлении ПленумаВерховного Суда РФ следует в первую очередь назвать Постановление ПленумаВерховного суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 в редакции постановления Пленума от25 октября 1996 г.  № 10 «О некоторыхвопросах, возникающих у судов по делам о наследовании». О некоторых вопросахприменения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» от24 августа 1993г. и многие другие. Рекомендации и разъяснения руководящихсудебных органов по делам о наследовании, нельзя недооценивать, независимо оттого, признают ли их источниками права в формальном смысле слова или нет.

             

§3. Международные правовые нормынаследственного права.

         В середине 20 века количествомеждународно-правовых норм увеличилось. Это в основном связано с значительноймиграцией населения в конце 19 начале 20 века. Большинство этих людей былисвязаны родственными отношениями с гражданами тех стран которые онипокинули.        Разнообразие практики в этой области и сложности, возникающиепри разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительнымиразличиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственногоправа. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяетсякруг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования,предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределениянаследственного имущества и т.д.

         Коллизионные вопросы наследованиярегулируются обычно внутренним законодательством государств. Многосторонниесоглашения в этой области есть лишь по отдельным вопросам. Таким соглашениемявляется Конвенция о коллизии законов в отношении форм завещания от 5 октября1961 года. На дипломатической конвенции в Вашингтоне 26 октября 1973 года былапринята многосторонняя Конвенция о форме международного завещания. Вопросы наследования  регулируются также в двухсторонних договорахо правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и в многостороннейКонвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 года.

Переченьстран, с которыми Российская Федерация  имеет  двусторонние договоры  о взаимной правовойпомощи.

1.  Азербайджан  2. Алжир, 3.  Болгария  4. Венгрия, 5.  Вьетнам,  6. Греция,  7.  Ирак, 8. Италия,  9.  Кипр, 10. Китай, 11. КНДР,  12. Куба, 13. Кыргызстан, 14. Латвия, 15. Литва, 16. Молдова, 17. Монголия, 18.Йемен, 19. Польша, 20. Румыния,   21. Тунис,22. Финляндия, 23. Чехословакия, 24. Эстония, 25. Союзная  Республика Югославия

Кроме того,22 января 1993 года  Арменией,  Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией,  Таджикистаном,  Узбекистаном, Украиной была подписана Конвенция о правовой  помощи  и правовых  отношениях  по гражданским, семейным и уголовным делам. Кнастоящему  времени  указанную Конвенцию  ратифицировали  Беларусь, Казахстан,  Россия,   Туркменистан, Узбекистан. Данная Конвенциявступила в силу 24 марта 1994 года.

 Двусторонними договорами о правовой помощи иКонвенцией от 22 января 1993 года предусмотрено, что документы, которые на  территории одной  из Договаривающихся Сторонизготовлены или  засвидетельствованы  учреждением или специально на тоуполномоченным лицом в пределах их компетенции и  по установленной форме  и скреплены  официальной  печатью, не  требуют  на территории другой  Договаривающейся  Стороны какого-либо  удостоверения. Однакоположениями двусторонних договоров с рядом стран (Греция,  Италия, Финляндия) предусматривается, что безлегализации принимаются  документы,передаваемые Договаривающимися Сторонами исключительно в рамках  правовой помощи.

РоссийскаяФедерация также является  участницей  Гаагской конвенции, отменяющей требованиелегализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. Помимо России странами-участницами данной  Конвенции являются по состоянию на 01 ноября1994 года:

Австрия,Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские  острова, Беларусь,  Белиз,  Бельгия,   Босния   Герцеговина,   Ботсвана,  Бруней Даруссалам, Великобритания, Венгрия, Греция,  Израиль, Испания,  Италия, Кипр,  Лесото, Лихтенштейн,  Люксембург,  Маврикий, Македония,  Малави, Мальта,Маршалловы острова,  Нидерланды, Норвегия,  Панама,  Португалия, Свазиленд, Сейшельские острова,Сент-Кристофер и  Невис,  Словения, США, Суринам,  Тонга,  Турция, Фиджи,  Финляндия,  Франция, ФРГ,   Хорватия, Швейцария,Япония.

Гаагскаяконвенция,  отменяющая  для стран  -  участниц требование дипломатической или  консульской  легализации официальных   документов, вступилав силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года.

 В соответствии с Гаагской конвенцией на рядеофициальных документов, исходящих от  учреждений  и организаций  стран   -  участниц,   должен проставлятьсяспециальный штамп, так называемый апостиль, удостоверяющий «подлинность подписи, качество, в  котором выступало  лицо,  подписавшее документ, и, в надлежащем случае,подлинность печати или штампа, которыми скреплен  этот документ»   (Статья 5   Гаагской  конвенции). Апостиль проставляется учреждением иностранного государства.

По   смыслу  Гаагской конвенции   под   официальными    документами понимаются,   в  частности,   документы,   исходящие   от    нотариуса, административныхи судебных органов, свидетельства  о  регистрации актов гражданского состояния,  иные  документы, исходящие   от   органа  или должностного  лица,  подчиняющихся юрисдикции  государства  - участника Конвенции.

Гаагскаяконвенция не распространяется на документы дипломатических или консульских учреждений, на документы, прямоотносящиеся к  таможенным и коммерческимоперациям.

 Российская Федерация не является сторонойни  в одном  двустороннем илимногостороннем  соглашении  о принудительном  исполнении  решений в области административного права.

         В отношении наследования иностранцами вРФ никаких ограничений не установлено; им предоставляется в областинаследования национальный режим независимо от того, проживает они в РФ или нет.Предоставляя иностранцам национальный режим в области наследования, наше правоне ставит условия о взаимности.

         Из этого принципа исходят и договоры оправовой помощи, предусматривающие, что гражда

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву