Реферат: Понятие и содержание права наследования

Оглавление

Введение… 2

Глава1. Развитие правового обеспечения права наследования… 6

1.1 Обеспечениеправ наследования в дореволюционном праве… 6

1.2Обеспечение прав наследования в послереволюционном праве… 16

Глава2. Правомочия наследодателя на распоряжение своим имуществом как элемент праванаследования… 30

2.1Завещательный отказ и завещательное возложение… 30

2.2Право на лишение наследства… 40

Глава3. Правомочия наследников… 46

3.1Правомочие принятия наследства… 46

3.2Правомочие отказа от наследства… 66

Заключение… 73

Библиографическийсписок… 77


Введение

Актуальность темы исследования. Конституция РоссийскойФедерации 1993 г. (п. 4 ст. 35) — гарант права наследования. Данное положениеявляется частью гл. 2 Конституции РФ. Права и свободы человека и гражданинаявляются непосредственно действующими и обеспечиваются правосудием (ст. 18).

Развитие частной собственности, вовлечение граждан ворбиту наследственного права привело к дальнейшему совершенствованию и развитиюэтого института.

Правовые нормы раздела V ГК РФ, посвященныенаследственному праву, — часть гражданского законодательства, регулирующегоимущественные и неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономииволи и имущественной самостоятельности их участников, т.е. регулируютотношения, возникающие в связи со смертью наследодателя и открытием наследства(ст. 1110 ГК РФ).

Следовательно, в состав наследственного имуществанаследодателя входит все имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы оно нисостояло, как в России, так и за рубежом: вещи, ценности, денежные средства (вбанках и кредитных учреждениях), право собственности на дом, автомашину, доляучастника полного товарищества, авторское и патентное право, право аренды (насрок до окончания срока аренды) и право на постоянную ренту. Законодательпредусмотрел, что по договору обещания дарения, если речь идет о смертидарителя, обязанность наследника (пережившего супруга) — заключить договордарения.

Из состава наследства исключены права и обязанности,неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты иправо на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Этиправа касались только наследодателя, т.к. именно он обязан был платить алиментыили возмещать вред.

Другие права и обязанности, переход которых в порядкенаследования не допускается, устанавливаются ГК РФ или другими законодательнымиактами, которые могут исключать, например: право на пенсию, пособия посоциальному страхованию. При этом следует иметь в виду, что неполученныенаследодателем при жизни суммы заработной платы, пенсии, стипендии и иныеденежные суммы принадлежат проживавшим совместно с ним членам его семьи, атакже его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали онисовместно с умершим или нет, а при отсутствии таких лиц включаются в составнаследства.

Учитывая специфику наследственного права, мы соглашаемсяс теми учеными, которые считают, что согласно ст. 1110 ГК РФ толькоуниверсальный преемник является наследником умершего, т.е. даже принятие впорядке наследования хотя бы одной вещи наследодателя означает принятие всегонаследственного имущества.

Совершенно очевидно, что все исследования данного вопросаболее многообразны и глубинны, т.к. вытекают из множественности правоотношений.

Таким образом, с принятием Государственной ДумойРоссийской Федерации 1 ноября 2001 г. третьей части Гражданского кодекса,содержащей раздел V «Наследственное право», общество обрело вполнесовременное наследственное право, которое не только развивает отдельные нормынаследования имущества и имущественных прав, но и урегулирует разрешениеспоров, возникающих в судебной практике.

Текущий момент развития наследственных отношений в Россиисвязан с воплощением в жизнь механизма налоговых льгот при оформлении прав нанаследство, вплоть до их отмены.

Степень научной разработанности темы. Проблемамнаследования по завещанию уделяли внимание такие ученые как Амфитеатров Г.Н.,Антимонов В.С., Аргунов В.Н., Барщевский М.Ю., Бегичев А.В., Беспалов Ю.Ф.,Бошко В.И., Власов Ю.Н., Волкова Н.А., Воронов И.Ю., Воронова О.Н., ГордонМ.В., Зайцева Т.И., Иванова С.А., Калинин В.В., Крыканова Л.Н., Лиманский Г.С.,Мананников О.В., Момотов В.В., Неволин К.А., Новицкий И.Б., Остапюк Н.И., ПеретерскийИ.С., Победоносцев К.П., Рахвалова М.Н., Ростовцева Н.В., Рыжков А.В., СолодоваА.А., Сучков А.А., Телюкина М.В., Томсинов В.А., Шершеневич Г.Ф., ШилохвостО.Ю., Шустов Д.В., Эйдинова Э.Б., Юшков С.В. и другие.

Вместе с тем вопросы наследования по завещанию требуютдальнейшей разработки в связи с изменениями которые происходят взаконодательстве.

Цели данной работы это изучение и анализ проблем,связанных с наследственным правом, анализ, исследование практики и рассмотрениеколлизионных вопросов в этой области.

Задачами исследования являются:

рассмотрение наследования в российском дореволюционном ипослереволюционном праве;

изучение вопросов понятия наследования;

определение особенностей наследственного отношения;

рассмотрение вопросов ссотношения прапва наследования сдругими отраслями права;

расссмотрение осуществления и защиты гражданских прав принаследовании.

Объектом исследования дипломной работы являютсяобщественные отношения возникающие в области обеспечения и реализации правнаследования в гражданском законодательстве РФ

В зависимости от объекта находится предмет исследования,который составляют:

нормы Гражданского кодекса РФ и других федеральныхзаконов,

материалы судебной практики применительно к проблемеисследования.

Методы исследования. Проведенное исследование опираетсяна диалектический метод научного познания явлений окружающей действительности,отражающий взаимосвязь теории и практики. Обоснование положений, выводов ирекомендаций, содержащихся в дипломной работе, осуществлено путем комплексногоприменения следующих методов социально-правового исследования:историко-правового, статистического и логико-юридического.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения,трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и библиографическогосписка.


Глава 1. Развитие правовогообеспечения права наследования

1.1 Обеспечение прав наследованияв дореволюционном праве

История возникновения и развития норм российскогонаследственного права являлась предметом многих цивилистических исследованийкак в дореволюционный, так и в советский период развития науки гражданскогоправа[1], номногие вопросы до сих пор не нашли ответов. Отсюда следует, что изыскания вэтой области должны продолжаться, в том числе на основе тех артефактов, которыебыли найдены в последнее время.

Как известно, обычное право предшествует письменномузакреплению норм, поэтому можно утверждать, что первыми источникаминаследственного права у древних славян, как и у римлян, были обычаи, отсутствиеформализации которых, к сожалению, не позволяет по прошествии времениопределить их точное содержание.

К первым писаным источникам наследственного права можноотнести договоры Руси с греками 912 и 945 гг. Однако они не могут служитьвыразителем русского порядка наследования, отражая в себе иноземные взгляды.Согласно данным договорам родственники при наследовании призывались кнаследству в следующем порядке: первоначально брат, за его отсутствием — прямыенисходящие потомки первой степени мужского пола (сыновья), а при бездетности — прямой восходящий предок первой степени мужского пола (отец), далее племянники(дети брата и сестры). Следовательно, договоры с греками придерживалисьсемейно-родственного начала в наследовании, причем к наследованию призывалисьтолько наиболее близкие кровные родственники (среди боковых родственниковтолько родственники первой боковой линии, т.е. от братьев и сестер и только дотретей степени родства)[2].

Исследование наследования обычно начинают с первогокодифицированного памятника древнерусского права — Русской Правды, отражавшейсистему права в период складывающегося феодального строя, но следует помнить,что все-таки древнерусское право возникло ранее ее[3]. Наследственное право вДревней Руси характеризовалось классовым подходом законодателя к регулированиюобщественных отношений, складывающихся в данной сфере. Установленный РусскойПравдой наследственный порядок не представлял ничего экстраординарного и былхарактерен для многих государств средневековой Европы, в которых являлся итогомзакономерной эволюции человеческого сообщества, стоящего на определеннойступени своего развития. Согласно этому порядку наследодатель не имел праванаследовать имущество сторонним лицам. Воля наследодателя в этот период временибыла связана узами кровного и семейного родства, в соответствии с которыми онвынужден свои права наследовать семье и роду[4].Несомненно, оказывали свое влияние и источники римского (византийского) прававвиду того, что дела о наследовании по тесной связи их с семьей подлежаливедению духовенства.

Наследство в Русской Правде именуется «статком»или «задницей», т.е. тем, что оставляет после себя умерший.Наследованию первоначально подлежали только движимые вещи, дом, двор, товар,рабы, скот. Земля же не наследовалась, поскольку не являлась собственностьювладеющих ею лиц. Был установлен общий порядок наследования и особенные,применяемые в отношении смердов, бояр и членов дружины. Согласно общемунаследственному порядку после отца, не оставившего завещания, наследовали дети,но незамужние дочери ничего не получали, если наследовали братья, которымвменялось в обязанность выдать их замуж и наделить каким-нибудьимуществом-приданым («Аже будеть сестра в дому, то той задниця не имати,но отдадять ю за муж братия, како си могуть»). К наследованию непризывались дети от рабынь, равно как и они сами. После матери-вдовы ееимущество наследовали те дети, у которых она жила. Особенность наследственногопорядка для смердов заключалась в том, что имущество смерда наследовали толькосыновья, а за их отсутствием имущество передавалось князю, которому вменяласьвыдача приданого дочерям смерда («Аже смерд умреть, то задницю князю; ажебудуть дщери у него дома, то даяти часть на не; аже будуть за мужем, то недаяти части им»). После бояр и дружинников, если среди их наследников небыло сыновей, к правопреемству привлекались и дочери («Аже в боярех либо вдружине, то за князя задниця не идеть; но оже не будеть сынов, а дчеривозмуть»)[5].О возможности наследования боковыми родственниками в Пространной редакцииРусской Правды не упоминается. Со временем особый порядок наследования смердовисчез, поскольку исчезла и сама эта группа сельского населения, поэтому вСокращенной редакции Русской Правды этих норм уже нет. Лишилась права завещатьсвое имущество и мать-вдова, что связано было с постепенной утратой женщинойсамостоятельности в имущественных правоотношениях[6].

Кроме Русской Правды к источникам наследственного праватого периода следует отнести и Псковскую судную грамоту, относящуюся к XVстолетию. Согласно ей к наследованию призывались отец, мать, сын, брат, сестра,другие ближние родственники (ближнее племя), в качестве которых рассматриваютплемянников. Следовательно, принцип ограничения наследования членами семьиизменяется в сторону расширения круга родственников, призываемых кнаследованию, что в будущем предопределит развитие русского наследственногоправа[7]. ВПсковской судной грамоте было установлено, что сын лишался наследства, еслиотца и матери не скормит до смерти, а пойдет из дому (п. 54)[8]. Супруги друг после друганаследовали только пожизненно, в кормление, пока не вступали в следующий брак. Другойпамятник древнерусского права — Новгородская судная грамота — наследственныхнорм вообще не содержит.

Основными источниками общерусского права в XV — XVII вв.стали великое княжеское (царское) законодательство (жалованные, указные,духовные грамоты и указы), «приговоры» Боярской думы, постановленияЗемских соборов, отраслевые распоряжения приказов. Закон как источник права вМосковском государстве принимал форму уставных грамот князей, вечевых грамот иприговоров, княжеских договоров, причем большинство из них в своем содержаниивоспроизводили уже существующие правовые обычаи и практику, которые властьсанкционировала[9].Потребность систематизации и кодификации многочисленных правовых актов,принятых к концу XV в., реализовалась в составлении первых общерусских правовыхсводов — Судебника 1497 г. (великокняжеского) и Судебника 1550 г. (царского),которые во многом были схожи, поскольку последний лишь развил принципы и идеипервого, дополнил и исправил его. В ст. 60 Судебника 1497 г. и ст. 92 Судебника1550 г. содержатся тождественные друг другу нормы: «А который человекумрет без духовной грамоты, а не будет у него сына, ино статок весь и земливзяти дочери; а не будет у него дочери, ино взяти ближнему от его роду»[10]. Такимобразом, Судебники установили следующий порядок наследования: вначале наследуетсын, за его отсутствием — дочь, при бездетности — ближайший из рода. Сообразноданному порядку среди женщин наследовали только дочери, но за отсутствием братьев.О наследовании матери Судебники вообще не упоминают.

Коренные изменения в российском наследственном правепроизошли только с принятием в 1649 г. Соборного уложения, которое выступилокодифицированным актом, регулирующим в том числе и гражданские правоотношения.В ст. 2 главы XVII «О вотчинах» был установлен общий порядокнаследования: «вотчины родовые и за службы даные отдавати вотчичам детемсыну. А будет умершаго сына не будет, и те вотчины дочерям. А будет судомбожиим и дочерей не станет, и те вотчины в род отдавати, кто ближе того родувотчичем, а им за те вотчины деньги давати по умершаго душе в вечный поминок поуложенью». Таким образом, был установлен следующий наследственный порядок:первоначально сыновья, за их смертью — их дети (внуки), за их отсутствием — дочери, затем боковые родственники. Впервые боковые линии были распределены натри очереди: сначала призывались родные братья, затем — двоюродные, после них — все остальные. Жены не наследовали родовые и выслуженные вотчины («А дородовых и до выслуженых вотчин им дела нет, опричь купленых вотчин»), ноим предоставлялась четверть движимого имущества и возвращалось приданое (даватиим из животов их четверть, да приданое). Впервые в Уложении в качественаследников были упомянуты внуки и внучки, которые получили право наследоватьза смертью своих родителей вместе с братьями и сестрами своих родителей:«У кого сыновей не останется, и родовыя и выслуженые вотчины давати идочерям их по прежним государевым указом. И у которых дочерей будут дети, и тевотчины детем их и внучатом, после дедов своих и бабок их родных и з дядьями ис тетками своими родными, в старинных и в выслуженых вотчинах быти им вотчичамже. А будет у которых дочерей детей не останется, и те вотчины отдавати в род,кто ближе того роду, вотчичем, по прежним государевым указом и уложеньем»[11].Наследственное законодательство этого времени нередко называют хаотичным,поскольку в наследственной практике нередко возникали проблемы с определением,кто вправе наследовать[12].В таком тяжелом состоянии наследственное право принял Петр I.

В эпоху Петра I тенденции, наметившиеся взаконотворчестве в области наследственного права, сохраняются, что, однако, неозначает, что нормы о наследственном правопреемстве остались неизменными. В этовремя сохраняют свое действие нормы Соборного уложения 1649 г. с некоторойкорректировкой, вносимой различными указами. Например, согласно Указу от 21марта 1684 г. «О наследовании после умерших всех поместных земель ихдетьми, внуками и правнуками, верстанными и неверстанными» «послеумерших поместья за детьми их, за сыновьями, и сыновей за детьми, за сыновьямиж, а умерших за внучаты и за правнучаты родными, за верстанными и заневерстанными и за недорослями»[13].

Круг наследников недвижимого имущества и по закону, и позавещанию остается тем же: это нисходящие (дети), переживший супруг, родители ибоковые родственники (род). К наследованию призывались только дети, рожденные вбраке. Ребенок, рожденный вне брака от женщины, впоследствии ставшей женой егоотца, рассматривался как незаконный и к наследованию не допускался (ст. 280 гл.X Соборного уложения 1649 г.)[14].С другой стороны, неограниченно расширяется круг наследников движимогоимущества: по завещанию его могут получить не только родные, но и посторонниелица. По-прежнему сохраняется и неравенство в наследовании недвижимогоимущества мужчин и женщин. К наследованию недвижимого имущества призывалисьтолько сыновья, поэтому продолжает действовать старое правило — «сестрапри брате не наследница», но вводится новое правило, что при отсутствиисыновей может наследовать и дочь, даже замужняя, но с условием, что ее мужпримет фамилию рода ее отца, иначе поместье переходило государству каквыморочное. При Петре I наконец-то были разрешены противоречия, которыевозникали при наследовании имущества боковыми родственниками (родом). Указы1691 и 1692 гг. установили принцип наследования по праву представления и в этойочереди. Право на наследство получали в равных долях тетки и племянницы (вслучае смерти их отцов ранее деда), а также племянники со стороны сестры, еслисестра умерла ранее бездетного брата. Эпохальным актом петровскогореформаторства в области наследственного права принято считать Указ 1714 г.«О наследии имений», именуемый также Указом о единонаследии инеделимости имений, который установил правило единонаследия имений, то естьвозможность наследственного правопреемства только одним человеком, которыйизбирался в завещании самим наследодателем из нисходящих или при их отсутствиииз рода, а при отсутствии завещания, то есть при наследовании по закону, — определялся исходя из возраста (старший сын, старший племянник). Однако заслугаПетра I в установлении данного порядка наследования невелика, поскольку он лишьзакрепил то, что вырабатывалось в течение нескольких поколений. Как отмечаетсянекоторыми авторами, уже при первых Романовых сложился порядок, при которомпоместье отца передавалось младшему сыну, поэтому старшие сыновья получали заслужбу поместья «в отвод» из фонда поместных земель, а младший служилс отцом с одного поместья с тем, чтобы получить его после отца[15].

Дробление поместий, по мнению Петра I, вело дворянскиероды к постепенному превращению в однодворцев, т.е., по сути, к разорению,поэтому целью Указа явилось стремление предотвратить такой исход. Но такойпорядок просуществовал недолго, поскольку вызвал недовольство среди дворян. В1731 г. неделимость имений была отменена, поэтому недвижимость стала переходитько всем сыновьям в равных долях, доля умершего наследовалась по правупредставления уже его детьми[16].Но в любом случае право наследования по праву представления обозначилось иполучило законодательное закрепление только при Петре I.

Наследственное право второй половины XVIII в. приобретаетновые черты, что связано в первую очередь с усилением положения дворянства.Родовое имущество продолжает оставаться самой значимой частью имущества,поэтому указы, в том числе именные, сосредоточивают свое внимание на разрешенииспоров и установлении единого порядка наследования в этой области. Социальные,экономические и политические преобразования, которым было подвергнутоРоссийское государство и общество во времена Екатерины II, не затронулиустановленный прежними правителями принцип сохранения родовой собственности вроду, на основе которого продолжается наследование по закону. В основанииданного принципа в первую очередь наряду с супругами наследовали потомки попрямой нисходящей линии. Несмотря на то, что нравы екатерининских времен былиуже не столь благочестивыми, как при разработке Уложения 1649 г., и наличиенезаконнорожденных детей стало распространенным явлением (в том числе и уроссийских правителей), законность происхождения продолжала оставатьсянеобходимым условием для призвания к наследованию. Незаконнорожденные дети немогли наследовать своему отцу (как, впрочем, и матери), если на то не былоспециального распоряжения в именном указе государя.

Указом от 15 марта 1770 г. «О порядке наследства вимениях по линиям восходящей, нисходящей и боковой» было установлено, что«после отца сыновья с потомством суть наследники, а сестры при братьях невотчинницы; когда же нет сыновей, то дочери и дети их по вышеписанному жеуложенному порядку суть наследники»[17].Следует заметить, что подобные указы, которые касались наследования вконкретных родовитых фамилиях, внесли некоторую сумятицу в общий наследственныйправопорядок. Подобное положение сложилось и в регулировании другихобщественных отношений. Так объективно сложилась необходимость кодификациироссийского законодательства, процесс которой растянулся практически настолетие — от Екатерины Великой до Николая I. Однако кодификация закончиласьтолько составлением Свода законов Российской империи (Свод гражданскихзаконов), который был введен в действие с 1 января 1836 г.

В соответствии со Сводом гражданских законов наследованиепо закону сохранило свое основание на семейном или родственном союзе.Ближайшими наследниками после отца или матери были названы законные детимужского пола (ст. 1127 ч. 1 т. X), которые за отсутствием сестер получалинаследство в равных долях. Вследствие смерти кого-либо из сыновей егонисходящие родственники (внуки наследодателя) получали право занять место принаследовании, которое принадлежало бы к восходящему в прямой линии родственнику,если бы он мог наследовать в момент открытия наследства (ст. 1123 ч. 1 т. X).Если сыновей и нисходящих от них не было, то к наследованию призывались дочери,которые делили наследство на равные части (ст. 1132 ч. 1 т. X). Если посленаследодателя оставались и сыновья, и дочери, то наследство делилось попринципу, чтобы каждая дочь получила 1/14 из недвижимого и 1/8 из движимогоимущества, а оставшееся за этим вычетом имущество делилось на равные доли междусыновьями (ст. 1130 ч. 1 т. X). Если доли сыновей при таком разделе оказывалисьменьше долей дочерей (это было возможно, если дочерей было больше, чемсыновей), то после выдела супружеской доли наследство между всеми детьмиделилось поровну (ст. 1131 ч. 1 т. X). Вышесказанное касалось наследования родовогоимущества, благоприобретенное делилось всегда поровну (ст. 156 ч. 1 т. X).

В Своде был сохранен принцип, что дети, принадлежащиеодному из супругов (сводные), наследовали только в имуществе своих родителей;на наследство же после отчима или мачехи никакого права не приобретали (ст.1129 ч. 1 т. X). Усыновленные дети приобретали наследственные права только вблагоприобретенном имуществе усыновителя, а к наследованию после родственниковпоследнего, например детей, позднее родившихся, они не призывались (ст. 156,156 ч. 1 т. X). Дети внебрачные наследниками не являлись, но по Закону от 23июня 1902 г. получили некоторые права наследования.

За неимением наследников в нисходящей линии наследствопереходило в боковые (ст. 1134 ч. 1 т. X), причем ближайшая боковая линияисключает дальнейшую (ст. 1136 ч. 1 т. X). Близость линии определяласьблизостью общего родоначальника, дающего начало линиям, в которых находитсянаследник и родственники его, предполагаемые наследники. Первую боковую линиюсоставили брат и сестра с их потомством, племянниками, их детьми и т.д., вторуюлинию — дяди, тети и их потомство, двоюродные братья и сестры, их дети, третьюлинию — братья и сестры бабушек и дедушек и их потомки и т.д. При наличностипервой боковой линии вторая и дальнейшие от наследования устраняются, а при ихотсутствии призываются, причем если равных между собой линий будет несколько,то наследство делилось между ними так же, как и в линиях нисходящих, то естьравные степени делят имущество поголовно, а ближайшая степень исключаетдальнейшую (ст. 1136 ч. 1 т. X).

В боковых линиях при наличии наследников мужского полаженщины вообще устранялись от наследования, причем за отсутствием, например,братьев наследодателя по праву представления могли призываться его потомки, втом числе женщины, которые все равно устраняли своих теток от наследования (ст.1135 ч. 1 т. X), или, как это выражается в поговорке, сестра при брате ненаследница. Сестры вступают в наследственные права только за отсутствием в тойже боковой линии лиц мужского пола равной с ними степени. Таким образом, правопредставления в боковых линиях имело такое же применение, как и в прямыхнисходящих линиях (ст. 1136 ч. 1 т. X), но если после умершего восходящегонаследника, который, если был бы жив, наследовал после наследодателя,оставались дети и мужского, и женского пола, то женщины от наследования поправу представления устранялись.

Законом от 3 июня 1912 г. права лиц мужского и женскогопола при наследовании движимого и недвижимого имущества за исключением земельного(внегородского) имущества были уравнены. В родовом и благоприобретенномземельном имуществе доля лиц женского пола стала равняться 1/7 доле наследства.Однако лица женского пола, т.е. дочери и их нисходящие, получили равную долю вземельном имуществе при отсутствии сыновей и их нисходящих (п. 3 ст. 1128) илии при наличности их, но в том случае, когда при большом количестве дочерейсыновние части оказались бы меньше дочерних (п. 2 ст. 1128). Такойнаследственный правопорядок просуществовал до 1918 г.

 

1.2 Обеспечение прав наследования в послереволюционномправе

Гражданско-правовой институт наследования опосредуютбезвозмездный переход права собственности на имущество от одного лица кдругому. Названные правовые конструкции не являются способами для получениякоммерческой выгоды. Договор дарения и завещание — одни из немногих сделок,которые направлены на бескорыстное увеличение материальных благ, благосостояниядругих субъектов. В рассматриваемых юридически значимых действиях отражаютсяактуальные социальные традиции, имеющие глубокие культурные и историческиекорни.

На том или ином историческом этапе развитиязаконодательства предпринимались попытки повлиять с помощью права наосуществление наследования и дарения.

Так, 18 апреля 1918 г. Всероссийским центральнымисполнительным комитетом был принят Декрет «Об отмене наследования».В соответствии с данным правовым актом почти все имущество умерших гражданпереходило к государству. Исключение составляла не превышающая определеннуюсумму часть имущества либо обозначенный в Декрете перечень предметов«трудового хозяйства в городе или в деревне». Выделенные из имуществавещи умершего передавались перечисленному в документе ограниченному кругу лицблизким умершего. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г[18]. закрепил подобнуюсистему раздела имущества[19].

Таким образом, государство стремилось перевестинакопленные в течение жизни людей материальные блага из частной собственности впубличную. Тем самым граждан лишали стимулов к накоплению материальных благ,улучшению своего благосостояния, так как передать материальные блага послесмерти своим родственникам и другим близким людям представлялосьзатруднительным. Это стало отражаться на экономике страны, посколькузначительно влияло на эффективность трудовой, производственной деятельности.Люди начали пытаться применить другие правовые средства для того, чтобынакопленное имущество фактически перешло к родным после смерти собственника. Ипрежде всего использовали договор дарения (оформляли дарственную).

Вероятно, поэтому в 1926 г. система раздела имуществаумершего между государством и родственниками была отменена. Наследование какинститут был восстановлен, хотя с определенными ограничениями, касавшимися каксостава наследства, так и круга наследников. В ст. 416 ГК РСФСР 1922 г. былоуказано, что наследование по закону и по завещанию допускается. Последнее слово- «допускается» — отражает в целом правовую политику государства натот период в отношении института наследования.

Таким образом, и в данный исторический периодотечественное законодательство было направлено на переход к государствуимущества, в отношении которого наследодатель, не имеющий близкихродственников, не распорядился.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. в ст. 416 закрепил, чтодопускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимостинаследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей за вычетом всех долговумершего, тем самым допускалось наследование по двум основаниям — по закону изавещанию. Как в дореволюционном гражданском законодательстве, в советскомнаследственном праве известный, например, германскому праву наследственныйдоговор применения не нашел. В ст. 418 был определен круг лиц, призываемых кнаследованию как по закону, так и по завещанию, который ограничивался прямыминисходящими (детьми, внуками и правнуками) и пережившим супругом умершего, атакже нетрудоспособными и неимущими лицами, фактически находившимися на полномиждивении умершего не менее одного года до его смерти. Таким образом, принаследовании по закону призывались дети и их потомки, переживший супруг инетрудоспособные неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивенииумершего не менее одного года до его смерти. В примечании к этой статье былоуказано, что наследниками могут быть только лица, находящиеся в живых к моментусмерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся послеего смерти. В ст. 420 Кодекса было установлено правило, согласно которому принаследовании по закону наследственное имущество делилось поголовно на равныедоли между всеми наследниками, то есть между супругом, нисходящими прямымипотомками и иждивенцами. Получается, что очередность призвания к наследованиюнаследников по закону не устанавливается, поскольку все нисходящиеродственники, как дети, так и внуки с правнуками и, возможно, с праправнуками,делят имущество в равных долях с супругом и иждивенцами, то есть наследуютодновременно[20].

Через шесть лет после принятия Кодекса круг наследниковбыл дополнен усыновленными и их потомством, что связано с восстановлениеминститута усыновления Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г.Усыновленные и их потомство были приравнены к кровным детям и их потомству,следовательно, никаких изменений в порядке призвания к наследованию это повлечьне могло.

В последующем существенные изменения в наследственномправе произошли только в 1945 г., что было связано с ужасными последствиямиВеликой Отечественной войны, принесшей горе потери близких людей практически вкаждый дом. 14 марта 1945 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Онаследниках по закону и по завещанию», в соответствии с которым 12 июня1945 г. были внесены изменения в ст. 418 ГК РСФСР и соответствующие статьи ГКсоюзных республик. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» ПрезидиумВерховного Совета РСФСР внес изменения в Гражданский кодекс РСФСР. Всоответствии со ст. 418 ГК РСФСР наследниками по закону были названы дети (втом числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а такжедругие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее одного годадо его смерти. Законом было установлено, что если кто-либо из детейнаследодателя умрет до открытия наследства, его наследственная доля переходилак его детям (внукам наследодателя), а в случае смерти последних — к их детям(правнукам наследодателя). Только в случае отсутствия указанных наследников илинепринятия ими наследства к наследованию по закону призывались трудоспособныеродители, а при их отсутствии — братья и сестры умершего. В соответствии со ст.420 ГК РСФСР при наследовании по закону наследственное имущество делилось наравные доли между лицами, призванными к наследованию в порядке, указанном выше,однако внуки и правнуки наследодателя, призванные к наследованию, делили междусобой поровну ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю[21]. Такимобразом, Указ существенно изменил наследственный порядок, во-первых, расширилкруг наследников, добавив в него восходящих первой степени, т.е. родителей, иближайших наследников боковой степени родства — братьев и сестер. Потомкипоследних в качестве наследников названы не были. Во-вторых, был восстановлендействовавший до революции порядок призвания наследников по очередности.Наследниками первой очереди назывались дети, усыновленные, переживший супруг,нетрудоспособные родители, а также другие нетрудоспособные лица, состоявшие наиждивении умершего не менее одного года до его смерти. К наследникам второйочереди были отнесены трудоспособные родители, а к третьей очереди — братья исестры наследодателя. Восстановленный принцип очередности призвания кнаследованию в ГК РСФСР 1922 г. заключался в том, что при наличии кого-либо изнаследников первой очереди наследники второй и третьей очереди к наследованиюне призывались, и только в случае отсутствия наследников первой очереди илинепринятия ими наследства должны были призываться наследники второй очереди, апри отсутствии наследников и первой, и второй очереди — наследники третьейочереди. При полном отсутствии наследников всех трех очередей наследственноеимущество переходит как выморочное к государству. В-третьих, внуки и их потомкибыли исключены из круга самостоятельных наряду с их родителями наследников, нонаделены правом наследовать по восстановленному праву представления, когданисходящие после детей, в том числе усыновленных, наследуют, только если ихродитель умер к моменту открытия наследства от прямого восходящего родственника[22].

Как известно, «сталинская» Конституция СССР1936 г. первоначально предусматривала принятие Гражданского кодекса СССР,однако Законом от 11 февраля 1957 г. Верховный Совет СССР, изменив п.«х» ст. 14 Конституции СССР, отнес к ведению Союза ССР установлениеОснов гражданского законодательства, а принятие Гражданских кодексов былоотнесено к ведению союзных республик.

Начавшаяся в 60-х гг. прошлого столетия кодификациягражданского законодательства существенных изменений в наследственныйправопорядок не привнесла. Законом от 8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССРутвердил Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик иввел их в действие с 1 мая 1962 г.[23],порядок введения в действие Основ определен Указом Президиума Верховного СоветаСССР от 10 апреля 1962 г.[24].В Основах гражданского законодательства Союза ССР 1961 г. в ст. 118 былоустановлено, что при наследовании по закону наследниками первой очередиявляются, в равных долях, дети (в том числе усыновленные), супруг и родители(усыновители) умершего[25].К числу наследников первой очереди также был отнесен ребенок умершего,родившийся после его смерти. Внуки и правнуки наследодателя являютсянаследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того изих родителей, который был бы наследником. В Основах был сохранен принципраспределения наследуемого имущества, заложенный Указом 1945 г.: внуки иправнуки наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследованиипо закону их умершему родителю.

Нововведением Основ стал порядок наследованияиждивенцами: нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менееодного года до его смерти, при наличии других наследников наследуют наравне снаследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В Основах допускалось, что законодательством союзныхреспублик могут быть установлены последующие очереди наследников по закону, нотребовалось, чтобы наследники последующей очереди призывались к наследованию позакону лишь при отсутствии наследников предшествующих очередей или принепринятии ими наследства[26].

После принятия Основ во всех союзных республиках быланачата работа по подготовке проектов гражданских кодексов. В РСФСР новыйГражданский кодекс был утвержден Законом Верховного Совета РСФСР от 11 июня1964 г. и введен в действие с 1 октября 1964 г., порядок введения Гражданскогокодекса РСФСР в действие был определен Указом Президиума Верховного СоветаРСФСР от 12 июня 1964 г.

В силу ч. II ст. 527 ГК РСФСР наследование по законуимело место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. В ГК РСФСР 1964 г.была сохранена очередность призвания наследников по закону к наследованию. Вст. 532 ГК РСФСР, как и в Основах гражданского законодательства СССР 1961 г., кнаследникам по закону первой очереди в равных долях были отнесены дети (в томчисле усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенокумершего, родившийся после его смерти. В ст. 532 к наследникам по закону второйочереди в равных долях отнесены были в отличие от ранее действовавшегозаконодательства не только братья и сестры умершего, но также его дед и бабкакак со стороны отца, так и со стороны матери.

Поскольку Основы гражданского законодательства СССР 1961г. сохранили наследование по праву представления для прямых нисходящих детей(усыновленных) наследодателя, это было закреплено и в ч. IV ст. 532:«Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ковремени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бынаследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы принаследовании по закону их умершему родителю». Наследование по правупредставления применялось и при наследовании потомками усыновленных. Согласно ч.V и VI ст. 532 ГК РСФСР усыновленные и их потомство не наследуют после смертикровных родственников усыновленного по восходящей линии, в том числе егородителей, а также его кровных братьев и сестер, а указанные кровныеродственники, в свою очередь, не наследуют после смерти усыновленного и егопотомства. Из содержания ч. V и VI ст. 532 прямо явствовало, что усыновленные иих потомство призываются к наследованию после смерти кровных родственниковусыновителя на равных основаниях с детьми усыновителя и их потомством, ауказанные кровные родственники, в свою очередь, наследуют после смертиусыновленного и его потомства.

Новеллой Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. следуетсчитать установление круга лиц, которые вследствие совершенных имипротивоправных действий не могли быть призваны к наследованию (ст. 531). Неимеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своимипротивоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо изнаследников, или против осуществления последней воли наследодателя, выраженнойв завещании, способствовали призванию их к наследованию, когда данныеобстоятельства подтверждены в судебном порядке (ч. I ст. 531 ГК РСФСР). Немогли наследовать по закону (но могли по завещанию) родители после детей, вотношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этихправах на момент открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети,злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей посодержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебномпорядке (ч. II ст. 531 ГК РСФСР).

Сообразно Основам гражданского законодательства СССР вГражданском кодексе РСФСР был изменен порядок наследования нетрудоспособнымииждивенцами, состоявшими на иждивении умершего не менее одного года до егосмерти. Ранее нетрудоспособные иждивенцы были отнесены к наследникам по законупервой очереди, что исключало возможность призвания к наследованию одновременнос ними наследников по закону последующих очередей. Согласно ч. III ст. 532 ГКРСФСР было установлено правило, что при наличии у наследодателя другихнаследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе с тойочередью наследников, которая призвана к наследованию: при наличии наследниковпо закону первой очереди нетрудоспособный иждивенец призывался к наследованиювместе с наследниками первой очереди, если к наследованию призывалисьнаследники второй очереди — нетрудоспособный иждивенец призывался кнаследованию вместе с ними.

Такой порядок наследования просуществовал до принятияОснов гражданского законодательства Союза ССР и республик 31 мая 1991 г., но вст. 154 были сохранены общие принципы наследования по закону и определенытолько наследники первой очереди: дети (в том числе усыновленные), супруг иродители (усыновители) умершего[27].

Законодательным актам республик было разрешено расширитьперечень лиц, входящих в первую очередь наследников, и самостоятельноустановить количество последующих очередей наследников по закону и круг лиц,входящих в них.

11 апреля 2001 г. был принят Государственной ДумойФедеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532Гражданского кодекса РСФСР», согласно которому круг наследников былпополнен двумя очередями. В третью очередь наследовали братья и сестрыродителей умершего (дяди и тети наследодателя). В качестве наследниковчетвертой очереди с момента официального опубликования закона теперь моглинаследовать прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороныбабки. Также был существенно увеличен круг лиц, которые могли наследовать поправу представления. Если ранее в качестве наследников первой очереди по правупредставления могли наследовать внуки и правнуки, то теперь подобный же порядокбыл установлен и для детей других наследников. Племянники и племянницынаследодателя, т.е. дети братьев и сестер наследодателя, наследовали в качественаследников второй очереди, а двоюродные братья и сестры наследодателя, т.е.дети братьев и сестер родителей наследодателя (дядей и тетей), — в качественаследников третьей очереди. Как и внуки (правнуки), указанные лица призывалиськ наследованию по закону, если ко времени открытия наследства не было в живыхтого из их родителей, который был бы наследником. Они наследовали поровну в тойдоле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю(ч. 4 ст. 532 ГК РСФСР в ред. Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ).

Данный этап развития наследственного права завершилсяпринятием части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел5 «Наследственное право», вступившей в действие с 1 марта 2002 г.

Важным событием в развитии института наследования сталоустановление конституционной гарантии права наследования (п. 4 ст. 35Конституции РФ) и принятие третьей части Гражданского кодекса РФ,соответствующей новым глобальным изменениям частного права. Наследование сталонормальным, в полной мере желаемым не только для граждан, но и для государстваинститутом. И хотя многие предшествующие положения наследственного права быливсего лишь уточнены и дополнены, главное — были сформулированы принципиальныеположения о приоритете выражения воли наследодателя с помощью завещания,беспрецедентного увеличения состава наследников по закону, увеличения кругаобъектов наследственного правопреемства.

Новое российское законодательство сократило число случаевнаследования государства, но вместе с тем не отменило установленные ранееналоги с получаемых наследств и подарков в соответствии с Законом РФ от 12декабря 1991 г. № 2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядкенаследования или дарения»[28].Можно констатировать, что государство тем самым повысило поступления вгосударственную казну пошлин и налогов, установленные на принятие наследства[29].

Таким образом, установление института наследования,соответствующего требованиям правового государства, состоялось. Однакосохранение налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения,не разрешало две актуальные проблемы.

Во-первых. Косвенно сохранялся некоторый фактическийраздел наследства между государством и наследниками, хотя, безусловно, внесравненно выгодной для наследников пропорции. Аналогичная ситуацияпрослеживалась и по имуществу, переходящему в порядке дарения.

Во-вторых. Для многих граждан и прежде всегомалообеспеченных уплата налогов на наследство (налога на дар) становилась непосильнымбременем. К примеру, наследнику для того, чтобы стать собственником недвижимогоимущества (жилого дома, квартиры, садового домика, земельного участка и т.д.),фактически необходимо было продавать данное дорогостоящее имущество и уже извырученной суммы уплачивать налоги. Это объясняется тем, что у большинстванаселения отсутствовали значительные свободные денежные средства.

Льготами по налогу на имущество, переходящего в порядкенаследования или дарения, могло воспользоваться ограниченное число лиц,отдельные категории граждан. В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О налоге симущества, переходящего в порядке наследования и дарения» отналогообложения освобождалось:

а) имущество, переходящее в порядке наследования супругу,пережившему другого супруга, или в порядке дарения от одного супруга другому;

б) жилые дома (квартиры) и паенакопления вжилищно-строительных кооперативах, если наследники (одаряемые) проживали в этихдомах (квартирах) совместно с наследодателем (дарителем) на день открытиянаследства или оформления договора (дарения);

в) имущество лиц, погибших при защите СССР и РоссийскойФедерации в связи с выполнением ими государственных или общественныхобязанностей или в связи с выполнением долга гражданина СССР и РоссийскойФедерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственностии правопорядка;

г) жилые дома и транспортные средства, переходящие впорядке наследования инвалидам I и II групп;

д) транспортные средства, переходящие в порядкенаследования членам семей военнослужащих, потерявших кормильца. Потерявшимикормильца считаются члены семьи умершего (погибшего) военнослужащего, имеющиеправо на получение пенсии по случаю потери кормильца.

Во всех остальных случаях граждане РФ, иностранныеграждане и лица без гражданства обязаны были уплачивать налог на наследованиеили дарение. Объектами налогообложения являлись: а) жилые дома, квартиры, дачи,садовые домики в садоводческих товариществах; б) автомобили, мотоциклы,моторные лодки, катера, яхты, другие транспортные средства; в) предметыантиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценныхметаллов и драгоценных камней и лом таких изделий; г) паенакопления вжилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах;д) суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитныхучреждениях, средства на именных приватизационных счетах физических лиц,стоимость имущественных и земельных долей (паев), валютные ценности и ценныебумаги в их стоимостном выражении (ст. 2 Закона).

Налог взимался при условии выдачи нотариусами(должностными лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия)свидетельства о праве на наследство или удостоверения ими договоров дарения,если общая стоимость переходящего в частную собственность имущества превышалана день открытия наследства 850 минимальных размеров оплаты труда, а на деньудостоверения договора дарения — 80 минимальных размеров оплаты труда.

С целью уплаты налога на наследование оценка стоимостиимущества производилась исходя из стоимости имущества на день открытиянаследства, то есть на день смерти гражданина. При уплате налога на дарениеоценка стоимости дара определялась сторонами в договоре дарения, однако она недолжна была быть ниже оценки органов, производящих оценку имущества. Такимиорганами традиционно являются: органы коммунального хозяйства (бюро техническойинвентаризации), страховые организации — для оценки квартир, жилых домов,садовых домиков в садовых товариществах; организации по техническомуобслуживанию транспортных средств, судебно-экспертные учреждения системыМинистерства юстиции РФ, страховые организации — для оценки транспортныхсредств; специалисты-оценщики, то есть эксперты, имеющие лицензию на выполнениесоответствующих услуг и выдачу экспертных заключений, — для оценки предметовантиквариата и искусства, ювелирных изделий, валютных ценностей, бытовыхизделий из драгоценных металлов и камней, лома данных изделий, ценных бумаг встоимостном выражении, паенакоплений в жилищно-строительных,гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах. Следует отметить, чтоназванный порядок оценки стоимости имущества и установление органов,производящих оценку, действует и в настоящее время.

В соответствии с п. 8 ст. 5 Закона РФ «О налоге симущества, переходящего в порядке наследования и дарения» наследственноеимущество и имущество, перешедшее в порядке дарения, могло быть продано,подарено, обменено собственником только после уплаты им рассматриваемогоналога.

Федеральным законом от 1 июля 2005 г. «О признанииутратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательныхактов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательныеакты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего впорядке наследования или дарения»[30]сформирован очень важный элемент в механизме наиболее эффективногоосуществления субъективных прав на имущество, переходящее в порядкенаследования и дарения. В соответствии с данным правовым актом с 1 января 2006г. отменяется федеральный налог на наследование и дарение. Однако Законустанавливает и исключения из общего правила.

При наследовании подлежат налогообложению доходы вденежной и натуральной формах, выплачиваемых наследникам (правопреемникам)авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий,изобретений и промышленных образцов (п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ)[31].

Таким образом, за всю историю развитиягражданско-правовых института наследования в настоящее время в РоссийскойФедерации создаются самые благоприятные условия для реального осуществлениясубъективных прав на имущество, переходящее в порядке наследования.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву