Реферат: Наследование по закону

Министерствообразования Российской Федерации

ХАБАРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гражданского права

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

на тему: Наследование по закону

ВЫПОЛНИЛА:

Студентка 4 курса,

43 группы ХГАЭП, ОСП,

Утенкова Е.А.

680023, г. Хабаровск,

Краснореченская, 187-221

ПРОВЕРИЛ:

ХАБАРОВСК

2005

Содержание

Введение

1. Общие положения онаследовании

1.1. Наследование,наследство и наследственное правоотношение.

1.2. Открытие наследства

1.3. Субъектынаследственных правоотношений

1.4. Принятие наследства

2. Наследование по закону

Заключение

Список используемойлитературы и нормативного материала


Введение

Наследственныеотношения возникли ещё в глубокой древности. Тогда же появилась необходимостьих урегулирования определённым образом в связи со значимостью определениясудьбы имущества (особенно если ценность его велика) после смерти лица какотдельно для родственников умершего, так и для всего общества. Одним изважнейших был данный институт и в римском частном праве. Следует отметить, чтохотя идея наследования возникла в римском частном праве довольно давно (ещё доЗаконов XII таблиц), однако, формирование этого института до систематизацииЮстиниана завершено не было. Более того, потребовалось ещё около двадцати летпосле первой редакции кодекса Юстиниана, чтобы наследственное право приобрелозавершённый вид.

Внастоящее время нормы о наследовании имеются во всех странах мира. Наработкидревнеримских юристов в данной сфере получили отражение во многих западныхгосударствах. Был перенят ряд положений и в России (ещё в дореволюционноевремя). Гражданский кодекс РСФСР содержал отдельный раздел наследственногоправа, однако, нормы о наследовании не были многочисленны. Это связано сограниченным кругом объектов, которые могли находиться в собственности граждани, соответственно, наследоваться. Кроме того, социалистические правовыепринципы не соответствовали в полной мере тем основам, которые были разработаныантичными юристами в сфере наследования.

Внастоящий момент современное российское законодательство о наследовании, основукоторого составляет часть третья Гражданского кодекса РФ от 1 ноября 2001 года,базируется на принципах, установленных в большинстве стран. Следуя изобщепризнанных прав и свобод человека, государство обеспечивает реализациюинтересов граждан в такой важной для них области. В соответствии со ст. 8Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом частная,государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частнойсобственности каждого гражданина охраняется законом. Это важная правоваягарантия сохранения имущества лица в неприкосновенности. Она влечётустановленное в ст.35 Конституции РФ положение о гарантировании со стороныгосударства права наследования. Право наследования имеет каждый человекнезависимо от пола, расы,   национальности,   языка, происхождения,имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другихобстоятельств. Таким образом, любой гражданин может быть уверен, что егоимущество после его смерти достанется его преемникам согласно установленномузаконом порядку и в соответствии с его волей.

Всвоей работе я рассмотрю данные положения более подробно, предварительно изучивглавные правила о наследовании, и остановлюсь на раскрытии вопроса онаследовании по закону.


1. Общие положения о наследовании

 

1.1. Наследование и наследство

Наследованиепредставляет собой переход после смерти гражданина принадлежащего ему на правечастной собственности имущества, а также имущественных прав и обязанностей кодному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства, то есть внеизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГКРФ).

Всостав наследственного имущества включаются принадлежавшие наследодателю надень открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные праваи обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

Внаследственную массу могут включаться разнообразные права и обязанностинаследодателя: право частной собственности на различные вещи, права требования,которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результатыинтеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и тому подобное.Как имущественное право можно рассматривать и право на принятие наследства,следовательно, если завещано всё имущество, то и право на принятие наследствавходит в состав этого имущества.

Невходят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные сличностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещениевреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности,переход которых в порядке наследования не допускается федеральными законами. Невключаются в состав наследственного имущества также личные неимущественныеправа и другие нематериальные блага.

Наследственноеправоотношение — это урегулированное гражданским правом общественное отношениемежду наследниками по поводу наследственного имущества1.  Таким  образом, наследодатель  субъектом наследственного правоотношения не является, так каксамого лица как субъекта права уже нет. При этом он является субъектомнаследственного правопреемства.

Всвоём развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.

Первыйэтап возникает смомента открытия наследства, то есть с момента смерти наследодателя, когданаследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороненаследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства.Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможностипринять наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с однойстороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободномосуществлении своего права, а с другой – обязанность  соответствующих органов илиц оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. Так,органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о смерти наследодателя,жилищные органы — справку о месте жительства наследодателя, нотариальный органпо месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о принятиинаследства, и так далее. Таким образом, наследственное правоотношение на данномэтапе своего развития строится по типу абсолютного правоотношения. Само правонаследника на принятие наследства по своей юридической природе относится кчислу прав, содержание которых сводится к образованию другого права (прав на —правообразование).

Первыйэтап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного кнаследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства такили иначе реализуется, то есть когда наследник либо принимает наследство, либоне принимает его, то есть тем или иным способом отказывается от него.

_________________________________________________________

1 Гражданское право. Учебник. Том 3.И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002. С. 217.

Еслинаследник принимает наследство, то для него наступает второй этап в развитиинаследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будетопределена судьба наследственного имущества (например, путём раздела его междунаследниками), не произойдёт оформление наследственных прав и так далее. Врезультате принятия наследства у наследника возникает право на наследство,которое в зависимости от того, что входит в состав наследственного имущества, всвою очередь, распадается на ряд прав (правомочий). Это может быть и правособственности на ту или иную вещь, и обязательственное право, еслинаследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное право(например, право на опубликование произведения, автором которого являлсянаследодатель, но которое при его жизни опубликовано не было). В силууниверсальности наследственного правопреемства, которое означает преемство нетолько в правах, но и в обязанностях, наследник заступает на местонаследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был обязаннымлицом. На данном этапе развития наследственного правоотношения нельзяоднозначно ответить на вопрос, носит ли оно абсолютный или относительныйхарактер, является имущественным или неимущественным.

Еслиже наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства, то он изнаследственного правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение вовторой этап своего развития не переходит. В то же время отказ наследника отпринятия наследства влечёт целый ряд правовых последствий. Наследственноеимущество может перейти по праву наследования к государству, может произойтиприращение наследственных долей, призвание к наследованию наследниковпоследующих очередей или подназначенного наследника и так далее.


1.2. Открытие наследства

Наследствооткрывается со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства законсвязывает определение:

1)круга наследников, призываемых к наследству;

2)состав наследственного имущества;

3)начала исчисления сроков на принятие наследства наследниками или отказа отнего;

4)начала предъявления сроков на предъявление претензий кредиторами;

5) момента возникновения праванаследников на наследственное имущество;

6)срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

7)законодательства, которым следует руководствоваться (к наследованию применяетсязаконодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное непредусмотрено законом)2.

Согласноп.1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смертигражданина, либо день вступления в законную силу решения суда об объявлениигражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда. По действующемузаконодательству (ст.45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен судом умершим,если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания втечение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающихсмертью или дающих основание предполагать его гибель от определённогонесчастного случая, — в течение шести месяцев.

Неоткрывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военнымидействиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестногоотсутствия документально подтверждён извещением Министерства обороны РФ илирешением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвести отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявленумершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга,родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд можетвынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военныхдействий.

Дляопределения времени открытия наследства имеет значение только день, а не чассмерти наследодателя. Поэтому согласно п.2 ст. 1114 ГК РФ в случаеодновременной смерти лиц, связанных между собой родственными или брачнымиотношениями, или их смерти в один день они не наследуют друг после друга, иоформление наследственных  прав  должно  производиться  раздельно  по линиикаждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками). Например, вавтомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от полученной травмыскончалась жена. После умерших остались наследники: брат мужа и мать жены.Наследственное имущество: автомашина, зарегистрированная на имя мужа, денежныйвклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные нотариусом предметы домашнейобстановки и обихода. С согласия наследников нотариус вправе выдать наследникумужа — его брату свидетельство о праве на наследство на автомашину и 1/2 долюпредметов домашней обстановки и обихода, а наследнице жены — её матери выдатьсвидетельство о праве на наследство на денежный вклад и 1/2 долю предметовдомашнего обихода (нотариус заводит два самостоятельных наследственных дела).

Однаков случае спора между наследниками либо при их желании оформить  наследство напричитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем имуществе, нажитом ими вовремя брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд.

Факти день смерти наследодателя подтверждаются свидетельством органов загса осмерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданныморганом Министерства обороны РФ (в случае гибели _________________________________________________

2 Наследственное право РФ. Ю.Н.Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 14.                                            

наследодателя в связи своенными действиями). Следует отметить, что решения суда общей юрисдикции обобъявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либофакта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах немогут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документыявляются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса иполучения свидетельства о смерти,   в   последствии   представляемого  наследниками  нотариусу  (в государственную нотариальную контору). В случаеневозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправесамостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смертинаследодателя.

Необходимоучитывать, что если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяцили год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГКРФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31декабря указанного года3.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местомоткрытия наследства признаётся последнее место жительства наследодателя, а еслионо неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, местом открытиянаследства в Российской Федерации признаётся место нахождения наследственногоимущества на её территории. Если такое наследственное имущество находится вразных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих вего состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимогоимущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимогоимущества или его наиболее ценной части.

___________________________________________

3 Наследственное право РФ. Ю.Н.Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 16.

Определениеместа открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку сместом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательствак возникшим наследственным отношениям, а также определение нотариуса, ккоторому необходимо:

1)наследникам подавать заявление о принятии наследства или отказе от него;

2)кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;

3)подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;

4)обращаться о выдаче свидетельства о праве на наследство4.

В томслучае, если имущество наследодателя или его часть находится не в местеоткрытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусупо месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к егоохране.

Доказательствамиместа открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов,местных администраций, отделений милиции, а также справка с места работынаследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может бытьтакже подтверждено выпиской из домовой книги, справкой адресного бюро, справкойвоенкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армиюпроживал по такому-то адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, вкоторой имеется специальная графа о месте жительства умершего, заполняемаяработником загса на основании данных паспорта о регистрации умершего.

Свидетельствоо смерти наследодателя не является документом, подтверждающим место открытиянаследства, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

Когданевозможно установить место жительства наследодателя, нотариус в подтверждениеэтого факта истребует справку соответствующего муниципального органа о выбытиинаследодателя в другой населённый пункт, а также справку адресного стола этогонаселённого пункта о том, что наследодатель не зарегистрирован в данномнаселённом пункте, и решает вопрос о возможности — выдачи свидетельства о правена наследство по месту нахождения наследственного имущества. С этой цельюнотариус истребует справки жилищно-коммунальных органов или местныхадминистраций о месте нахождения имущества наследодателя.

Приотсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства,нотариус должен рекомендовать им обратиться в суд с заявлением об установленииместа открытия наследства в порядке особого производства (гл.28 ГПК РФ).Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом непринимаются.

4 Наследственное право РФ. Ю.Н.Власов. М.: Юрайт, 2000. С. 16.

 

1.3. Субъекты наследственных правоотношений

Кругнаследников по завещанию определяет завещание, круг наследников по закону — закон. Следует отметить, прежде всего, что если наследодателем может бытьтолько физическое лицо, то наследниками могут быть как физические лица, так июридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.Иными словами, круг наследников значительно шире, чем круг наследодателей. Приэтом социальные образования признаются наследниками, если они существуют намомент открытия наследства. Если, например, гражданин оставил завещание впользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать,то имущество перейдет к государству – правопреемнику Союза ССР (например, кРоссийской Федерации). Что же касается граждан, то при наследовании как позавещанию, так и по закону наследниками могут быть граждане, находящиеся вживых к моменту смерти наследодателя. Кроме того, к наследованию как позавещанию, так и по закону могут призываться зачатые при жизни наследодателя иродившиеся живыми после открытия наследства. В отличие от ранее действовавшегозаконодательства (ср. абз. 3 ст.530 и абз.2 ст.532 ГК 1964 года), граждане,зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после — открытиянаследства, могут призываться к наследованию не только по завещанию, но и позакону, хотя бы они и не были детьми наследодателя.

Такимобразом, закон допускает призвание к наследованию не только граждан,находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, кто были зачатыпри жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е. ужепосле смерти наследодателя. Лицо, интересы которого подлежат охране еще дорождения, называется насцитурус, то есть ещё не родившийся. Охрана интересовтакого лица предусмотрена п. 3 ст. 1163 и ст. 1166 ГК РФ. Означает ли это, чтонеродившийся ребёнок признаётся субъектом права? Нет, конечно, поскольку егоинтересы могут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же онродится мёртвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, посколькуего правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считаетсяпризванным к наследованию5.

Кнаследованию по завещанию могут призываться указанные в завещании юридическиелица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация,субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранныегосударства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация можетпризываться и к наследованию по закону в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. Вданном случае речь идет о наследовании Российской Федерацией так называемого выморочногоимущества.

Всоответствии с принципом свободы завещания наследодатель, по общему правилу,может сам не допустить к наследованию неугодных ему наследников по закону,сделав это прямо или косвенно. Он может либо __________________________________________________

5 Комментарий к части третьейГражданского кодекса РФ./И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.;Проспект, 2002. С.21.                                       

прямо лишить наследстваодного из наследников, нескольких из них или их всех, либо распределитьнаследство таким образом, что на долю кого-то из них ничего не достанется либозавещать все имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону, приналичии таковых, либо каким-то иным способом ограничить их в наследственныхправах, а то и вовсе лишить их этих прав. Однако эти правила не всегдадостаточны для того, чтобы предотвратить переход наследства к тем наследникам,которые с точки зрения основ правопорядка и нравственности этого незаслуживают. К тому  же переход наследства к таким наследникам во многихслучаях находился бы в явном несоответствии с подлинной волей самогонаследодателя, если бы он мог ее выразить.

Правила,закреплённые в ст. 1117 ГК РФ, как раз и призваны к тому, чтобы предотвратитьпереход наследства к наследникам, которых закон именует недостойными.

Вчисле недостойных наследников закон различает граждан, которые не имеют праванаследовать, и граждан, которые отстраняются судом от наследования потребованию заинтересованного лица.

Граждане,которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, перечислены вабз.1 п.1 ст. 1117 ГК РФ. К ним относятся граждане, которые своими умышленнымипротивоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо изего наследников или против осуществления последней воли наследодателя,выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию ихсамих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другимлицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Согласноабз.2 п.1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют по закону родители после детей, вотношении которых они лишены родительских прав и не восстановлены в этих правахко времени открытия наследства. Лишение родительских прав, как и восстановлениев них, происходит по суду (см. абз.1 п.1 ст.70 и п.1 ст.72 СК РФ). Родители ненаследуют после таких детей только по закону. Дети, в отношении которыхродители лишены родительских прав, могут в соответствии с абз.1 п.1 ст.1119 ГКРФ на общих основаниях завещать им наследственное имущество.

Досих пор речь шла о наследниках, не имеющих в силу закона, т.е. в силу п.1 ст.1117 ГК РФ, права наследовать при наличии предусмотренных в законе юридическихфактов, о которых в п.1 ст. 1117 ГК РФ как раз и идет речь. В п. 2 ст. 1117 ГКРФ говорится уже о другой категории недостойных наследников, а именно огражданах, которые злостно уклонялись от лежавших на них в силу закона обязанностей  по  содержанию  наследодателя.  По  требованию заинтересованноголица они отстраняются судом от наследования. В частности, таким лицом можетбыть другой наследник, который не желает, чтобы в результате призвания кнаследованию недостойного наследника доля указанного лица в наследствеуменьшилась либо он вовсе ничего бы не получил. Требование об отстранениинедостойного наследника от наследования по закону может быть предъявлено толькопосле открытия наследства.

Чтокасается лиц, которые могут быть отнесены к недостойным наследникам пооснованиям, предусмотренным абз. 2 п.1 и п.2 ст. 1117 ГК РФ, то из их числа, вовсяком случае, должны быть исключены лица, которые к моменту открытиянаследства не достигли четырнадцати лет. Таким образом, указанные лица во всехслучаях, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ, к недостойным наследникам отнесены бытьне могут.

Абзац1 п.1 ст. 1117 ГК РФ содержит правило, смягчающее положение граждан, которыекак недостойные наследники не имеют права наследовать ни по закону, ни позавещанию. Суть его сводится к тому, что граждане, которым наследодатель послеутраты ими права наследования завещал имущество, могут его унаследовать. Этоправило рассчитано на ситуацию, при которой наследодатель, хотя он и знал обумышленном противоправном поведении своих наследников, но простил их и завещалим наследственное имущество. Такие наследники могут быть призваны кнаследованию только по завещанию, но не по закону. Поэтому если часть имуществаосталась незавещанной, то указанные наследники к наследованию этой частиимущества как наследники по закону не призываются.

Еслилицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования какнедостойный наследник, неосновательно получило из состава наследства какое-либоимущество, оно обязано все это имущество возвратить по правилам гл.60 ГК РФ«Обязательства вследствие неосновательного обогащения».

Правилао недостойных наследниках распространяются на наследников, имеющих право наобязательную долю в наследстве. При наличии условий, предусмотренных в ст. 1117ГК РФ, они также не имеют права наследовать либо могут быть отстранены от наследованияпо требованию заинтересованного лица.

Правиласт. 1117 ГК РФ применяются и к завещательному отказу. Иными словами,отказополучатель также может быть лишен права на завещательный отказ какнедостойный. Если предметом завещательного отказа было выполнение длянедостойного отказополучателя определенной работы или оказание ему услуги,отказополучатель обязан возместить наследнику, исполнившему завещательныйотказ, стоимость выполненной работы или оказанной услуги. Иск о возмещениистоимости работы или услуги следует квалифицировать как иск о возмещениинаследнику стоимости неосновательно сбереженного отказополучателем за счетнаследства имущества (п.1 ст. 1102 ГК РФ).

1.4. Принятие наследства

Вмомент открытия наследства на стороне наследников, призванных к наследованию,возникает право, которое обычно называют правом на принятие наследства илиправом наследования. Следует иметь в виду, что данное право предоставляетнаследникам, призванным к наследованию, альтернативную возможность принятьнаследство или отказаться от него.

Всилу прямого указания закона для приобретения наследства наследник должен егопринять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаевперехода наследственного имущества как выморочного в собственность РоссийскойФедерации в порядке наследования по закону. В этих случаях со стороныРоссийской Федерации в лице соответствующих органов особого акта принятиянаследства для приобретения наследства не требуется.

Изпринципа универсальности наследственного правопреемства вытекает, что актомпринятия наследства охватывается все наследство, причитающееся наследнику,который его принял, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.Наследник может и не подозревать о наличии причитающегося ему наследственногоимущества (например, в виде вклада в иностранном банке или акций какой-либокомпании). Но если он принял хотя бы часть наследства, то акт принятиянаследства распространяется и на это имущество (поэтому закон запрещает и отказот части имущества). Кроме того, не допускается принятие наследства или отказот него под условием или оговорками.

В техслучаях, когда наследник призван к наследованию одновременно по несколькимоснованиям, он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этихоснований, либо по нескольким из них, либо по всем основаниям. При этом неимеет значения, призван ли наследник к наследованию непосредственно врезультате открытия наследства либо в результате присоединения к открытиюнаследства каких-либо дополнительных юридических фактов (например, в порядкенаследственной трансмиссии или призвания к наследованию подназначенногонаследника)6.

В ГКРФ установлены два способа принятия наследства:

•формальный- путём Подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченномудолжностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо о выдачесвидетельства о праве на наследство; •фактический — путём совершения действий,свидетельствующих о фактическом принятии наследства.  

Следует помнить о том, что вобоих случаях наследник считается собственником наследуемого им имущества смомента открытия наследства независимо от времени его принятия. Единственноеусловие принятия — соблюдение срока, который равен шести месяцам со дня смертинаследодателя (абз.1 п.1 ст. 1154 ГК РФ). Если по уважительным причинамнаследник пропустил этот срок, суд может восстановить его при обращениинаследника с соответствующим иском в течение шести месяцев с момента, когдауказанные причины отпали. Кроме того, вместо обращения в суд наследник,пропустивший срок, может получить письменное согласие всех остальныхнаследников, принявших наследство (последним следует при этом помнить, чтораздел наследства будет произведён по-новому).

_____________________________________________________________

6 Макаров С.Ю. Реформа наследственногоправа в России. //Жилищное право. 2002. №4. С.71.


2. Наследование по закону

Вчасти третьей ГК РФ наследование по закону и наследование по завещаниюпоменялись местами. В соответствии с принципами дозволительной направленности идиспозитивности гражданско-правового регулирования на первое место поставленонаследование по завещанию, а на второе — наследование по закону. Своё внешнеевыражение это нашло в том, что гл.62 «Наследование по завещанию»предшествует гл.63 «Наследование по закону». В ГК РСФСР 1964 года,хотя разд. VII «Наследственное право» и не был разбит на главы, нормыо наследовании по закону обычно опережали нормы о наследовании по завещанию.Впрочем, должной последовательности в этом вопросе не было. Важно подчеркнуть,что как при наследовании по завещанию, так и при наследовании по законунаследование имеет место лишь при наличии всего набора необходимые для этогоюридических фактов. Непосредственно из закона ни наследования по завещанию, нинаследования по закону не может быть. Не случайно речь идет не о наследованиииз закона, а о наследовании по закону, то есть в соответствии с ним.Разумеется, в соответствии с законом происходит и наследование по завещании.Поэтому если ограничиться чисто терминологической стороной дела, то различиемежду наследованием по завещанию и наследованием по закону носит в известно и —мере условный характер7. Совсем иначе выглядит это различие, еслиоценивать его по существу. С этих позиций различие между наследованием позавещанию и наследованием по закону имеет существенное значение и состоитглавным образом в том, что наследование по завещанию осуществляется всоответствии с волей завещателя, которая не должна противоречить закону, анаследование по закону,  поскольку воля завещателя не выражена либо ей непридается юридического значения, — лишь в соответствии с волей самого закона.При этом, устанавливая те или иные правила, касающиеся наследования ипризванные восполнить отсутствие воли наследодателя, законодатель обычноисходит из вполне разумного предположения, что если бы наследодатель самвыразил свою волю, он выразил бы её точно так же, как и закон. 8

Длянаследования по закону необходимо, чтобы:

— произошло открытие наследства;

— лицо, призываемое к наследству, входило в круг наследников по закону.

Сохранивочередность призвания наследников по закону к наследованию, новый ГК РФ довелчисло этих очередей до восьми.

Согласноп.1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруги родители наследодателя. В отличие от абз.2 ст. 5 32 ГК РСФСР 1964 года в этомперечне прямо не указаны усыновлённые и усыновители наследодателя, а такжеребёнок наследодателя, родившийся после его смерти. Объясняется это тем, что вабз.1 п.1 ст. 1116 ГК в числе лиц, которые могут призываться к наследованию,названы дети, зачатые при жизни наследодателя и  родившиеся живыми послеоткрытия наследства. Совершенно очевидно, что к ним относится и ребёнокнаследодателя, родившийся после его смерти. Что же касается усыновлённых иусыновителей наследодателя, то в ст. 1147 ГК РФ прямо сказано, что принаследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, иусыновители и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам попроисхождению (кровным родственникам). Из этого следует, что наследственные —права усыновлённых и усыновителей наследодателя при наследовании по законуприравниваются к наследственным правам его детей и родителей, а потомуспециальное указание на усыновлённых и усыновителей наследодателя в перечне п.1ст. 1142 ГК РФ законодатель счёл излишним.

________________________________________________________________________________________

7,8 Гражданское право. Учебник. Том 3.И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002. С.234.

 Ноусыновление, естественно, влечет утрату усыновленными (удочеренными) своих правв отношении кровных родителей.

Необходимоотметить, что усыновление (удочерение) допускается только в отношениинесовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение)имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926года 9. От усыновления следует отличать признание ребенка своим,поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. Приусыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супругаусыновителя и разрешение органа опеки. Не требуется согласия родителей ребенкана его усыновление в случаях, если они:

— неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;

— признаны судом недееспособными;

— лишены судом родительских прав.

Наследственные права  детей,  родившихся  в  браке,  признанном недействительным, или втечение трёхсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются кправам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СКРФ). Наследственные права усыновлённых и усыновителей, как мной уже отмечалось,приравниваются к наследственным правам детей и родителей.

Принаследовании по праву представления к наследованию по закону призываются прямыенисходящие потомки наследника, который был бы призван к наследованию, если быбыл жив ко времени открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по правупредставления ограничивается наследниками по третью очередь включительно.

Всилу п.2 ст. 1142 ГК РФ внуки наследодателя и их потомки (правнуки,праправнуки) наследуют по праву представления. Потомки

______________________________________________

9 И.Н. Гвоздева «Вопросынаследования»/ Бюллетень нотариальной практики №4 2004г.

усыновленного, которыйумер раньше, чем усыновитель, после смерти усыновителя призываются кнаследованию по праву представления на тех же основаниях, что и внукинаследодателя, и их потомки.

Ненаследуют по праву представления:

— потомки наследника, лишенного наследодателем наследства;

— потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно снаследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойныйнаследник.

Согласноп.1 ст. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второйочереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестрынаследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороныматери. В абз.З ст. 5 32 ГК РСФСР 1964 года к наследникам по закону второйочереди были отнесены братья и сестры без прямого указания на то, что таковымимогут быть как полнородные братья и сестры наследодателя (у которых общимиявляются как отец, так и мать), так и неполнородные, то есть единокровные илиединоутробные братья и сестры, у которых общим является лишь один из родителей- либо отец, либо мать. Сделанная в п.1 ст. 1143 ГК РФ конкретизация важна нестолько сама по себе, сколько потому, что она исключает отнесение к наследникампо закону второй очереди сводных братьев и сестёр, у которых разными являютсякак отец, так и мать, а также братьев и сестёр более отдаленной степениродства, например двоюродных братьев и сестёр.

Всвязи с наличием в п.1 ст. 1146 ГК РФ прямой ссылки на п.2 ст. 1143 ГК РФплемянники и племянницы наследуют по праву представления в соответствии собщими правилами о наследовании по праву представления, закрепленными вст.1146ГКРФ.

Кнаследникам по закону третьей очереди отнесены как полнородные, так и неполнородные братья исестры родителей наследодателя, то есть достаточно, чтобы у родителейнаследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель. Двоюродныебратья и сестры наследодателя призываются к наследованию по праву представлениянезависимо от того, являются ли они детьми полнородных или неполнородныхбратьев и сестёр родителей наследодателя.

В п.1ст. 1145 ГК РФ законодатель, опираясь на общее положение абз. 2 п. 1 ст. 1141ГК РФ, согласно которому наследники каждой последующей очереди  наследуют, еслинет наследников предшествующих очередей, устанавливает, что родственники наследодателятретьей, четвёртой и пятой степени родства получают право наследовать позакону, если нет наследников первой, второй и третьей очереди. Соответственноэтому родственники наследодателя третьей степени родства призываются кнаследованию в четвёртой очереди, четвёртой степени родства — в пятой очереди,в пятой степени родства — в шестой очереди.

Степеньродства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного отдругого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Так, прадедушки ипрабабушки являются родственниками третьей степени родства и, соответственно,отнесены к наследникам четвёртой очереди.

Взависимости от степени родства определены и наследники пятой и шестой очереди.К наследникам пятой очереди отнесены дети родных племянников и племянницнаследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушеки бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); к наследникам шестой очереди — детидвоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), детиего двоюродных братьев и сестёр (двоюродные племянники и племянницы) и дети егодвоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тёти).

Еслинет наследников предшествующих очередей, то есть с первой по шестую, то кнаследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди призываютсяпасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При этом указанные лицапризываются к наследованию независимо от того, были ли они связаны снаследодателем алиментными обязательствами или нет.

Ст.1148 ГК РФ предусматривает ещё одну категорию наследников — нетрудоспособныхиждивенцев наследодателя. Согласно данной статье они разделены на две группы иотнесены к наследникам восьмой очереди.

Кпервой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в кругнаследников по закону второй и последующих (по седьмую включительно) очередей,но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана кнаследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по законувместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается кнаследованию. Следует отметить, что в числе нетрудоспособных иждивенцев в п.1ст. 1148 ГК РФ не названы наследники по закону первой очереди. Объясняется этотем, что в этом случае наследники по закону призываются к наследованию не какнетрудоспособные иждивенцы, для чего требуется наличие целого ряда условий, аименно как наследники по закону первой очереди.

Ковторой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в кругнаследников по закону ни первой, ни последующих (по седьмую включительно)очередей. В этом случае при наличии других наследников по закону они наследуютвместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается кнаследованию. Если же других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцынаследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Находившимисяна иждивении наследодателя (как в том, так ив другом случае) следует считатьнетрудоспособных лиц, которые находились на полном иждивении наследодателя илиполучали от него такую помощь, которая была для них основным и постояннымисточником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаватьсяиждивенцами наследодателя, если они находились на иждивении наследодателя неменее одного года до его смерти. К нетрудоспособным относятся мужчины,достигшие 60 лет, женщины, достигшие 55 лет; инвалиды I, II и III групп, в томчисле инвалиды с детства, независимо от того, назначена ли им пенсия постарости или инвалидности, лица, не достигшие 16 лет (учащиеся — 18 лет)10.

Срединаследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыминезависимо от содержания завещания наследодателя закрепляется определенная доляв наследстве. Эта доля получила название обязательной, а сами наследники получилиназвание необходимых, поскольку они, кроме недостойных наследников, не могутбыть лишены права ее унаследовать.

Право  на   обязательную   долю   имеют   несовершеннолетние   или нетрудоспособныедети наследодателя (в том числе усыновлённые), его нетрудоспособные супруг,родители (усыновители), а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, еслипоследние подлежат призванию к наследованию на основании п.1 и 2 ст. 1148 ГКРФ. Круг этих лиц следует определять исходя из тех же критериев, какие были использованыпри установлении лиц, относящихся по закону к наследникам первой очереди, атакже лиц, призываемых к наследованию в качестве нетрудоспособных иждивенцев.

Переченьлиц, имеющих право на обязательную долю, который закреплён в п.1 ст. 1149 ГКРФ, является исчерпывающим. Это значит, что право на обязательную долю не имеютнаследники по закону ни первой очереди, ни всех последующих очередей, еслитолько они не подпадают под перечень наследников, имеющих право на обязательнуюдолю, ни наследники, которые наследуют по праву представления. С другойстороны, право на обязательную долю, в принципе, не зависит от согласия другихнаследников на то, чтобы необходимый наследник ее получил.

Размеробязательной доли составляет не менее половины имущества, которое причиталосьбы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону (то есть приотсутствии завещания, предусматривающего иной раздел наследства).

Приопределении размера обязательной доли, причитающейся необходимому наследнику,важно знать стоимость подлежащего учёту наследственного имущества, а также кругнаследников по закону, между которыми при отсутствии завещания указанноеимущество следовало бы разделить.

ВерховныйСуд РФ при определении размера обязательной доли предложил принимать во вниманиевсех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в томчисле внуков и правнуков наследодателя, которые   наследуют   долю  их   родителей),  и   исходить   из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной,так и незавещанной части) 11.

Правона обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещаннойчасти наследственного имущества, даже если это приведёт к уменьшению правдругих наследников по закону на эту часть имущества. Если же незавещанной частиимущества для осуществления права на обязательную долю недостаточно,удовлетворение этого права происходит из той части имущества, которая завещана.Таким образом, при столкновении прав необходимого наследника с правами другихнаследников по закону или с правами наследников по завещанию  того  же наследодателя  приоритетное значение придается удовлетворению прав необходимогонаследника.

Если,однако, осуществление права на обязательную долю повлечет невозможностьпередать наследнику по завещанию имущество, которым

____________________________________________

10 Сборник постановлений ПленумовВерховного Суда РФ (РСФСР). М.: Проспект, 1999. С. 136.

необходимый наследник прижизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался дляпроживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) илииспользовал в качестве основного источника получения средств к существованию(орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественногоположения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размеробязательной доли или отказать в ее присуждении.

Дляопределения всей наследственной массы наследник, имеющий право на обязательнуюдолю, вправе просить нотариуса о принятии мер к охране наследственногоимущества. Например, наследодатель завещал брату автомашину стоимостью 60000руб. и сыну — паенакопление в ЖСК в сумме 80000 руб. Единственный наследник позакону сын наследодателя, будучи инвалидом 3 _ группы, обратился в нотариальнуюконтору с просьбой выделить ему обязательную долю в автомашине. В свою очередьнаследник по завещанию просил принять меры к охране наследственного имущества вквартире умершего, в результате чего нотариусом были описаны предметы домашнейобстановки и обихода на сумму 40000 рублей. В данном примере сыну положенаобязательная доля в сумме 90000 рублей, т.е. половина от 180000 рублей. Междутем по завещанию ему причитается паенакопление 80000 рублей, а также к немуперешло имущество на сумму 40000 рублей, находящееся в квартире, в которой онпроживал совместно с наследодателем. Таким образом, ему обеспечена обязательнаядоля, и нотариус в данной ситуации должен выдать наследникам по завещаниюсвидетельства согласно воле завещателя 12.

________________________________________________

11 пп. «д» п. 10 Постановления ПленумаВерховного Суда РСФСР от 23.04.91г. №2 (ред. от 25.10.9^.) «О некоторыхвопросах, возникающих у судов по делам о наследовании».

12 И.Н. Гвоздева «Вопросынаследования»/ Бюллетень нотариальной практики № 4 2004г.

Гражданскийкодекс РФ закрепляет положения, касающиеся прав пережившего супруга наимущество, нажитое во время брака. Ст. 115 0 ГК РФ определяет судьбу общей совместной  собственности  супругов  в  случае  смерти одного из них. Поэтомуеё действие не распространяется на имущество супругов, в отношении которогоустановлен режим долевой или раздельной собственности. Что же касается лиц,находившихся в фактических брачных отношениях, а также лиц, брак которыхпризнан недействительным, то, поскольку они не являлись супругами, совместнаясобственность у них возникнуть не может, а потому их имущественные отношения вобласти наследования под действие ст. 1150 ГК РФ также не подпадают.

Пережившийсупруг наследодателя может быть призван к наследованию как по завещанию, так ипо закону. В силу принципа свободы завещания переживший супруг может бытьнаследником по завещанию (п.1 ст.1119 ГК РФ), а в п.1 ст. 1142 ГК РФ он названв числе наследников по закону первой очереди. В то же время, применяя этиположения, необходимо учитывать, во-первых, то, что по наследству после смертинаследодателя может перейти только то имущество, которое принадлежало ему надень открытия наследства, и, во-вторых, то, что призвание — пережившего супругапосле смерти другого супруга к наследованию независимо от того, призван ли он кнаследованию по завещанию или по закону, никак не умаляет его права на частьимущества, нажитого во время брака с наследодателем и являвшегося до смертинаследодателя их общей совместной собственностью. Эта часть имущества не входитв состав наследства, открывшегося после смерти одного из супругов, она непереходит к пережившему супругу как к наследнику и принадлежит ему как до, таки после открытия наследства в виде доли в праве общей совместной собственности.

Особым субъектом, призываемымк наследованию по закону в соответствии с п. 2 ст. 1116 и ст. 1151 ГК РФ,является Российская Федерация. Россия согласно ст. 1151 ГК РФ получает всобственность в порядке наследования так называемое выморочное имущество. В п.1данной статьи определены случаи, когда наследственное имущество считаетсявыморочным: если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, втом числе когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя праванаследования, либо в силу ст. 1117 ГК РФ никто из наследников не имеет праванаследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследниковне принял наследства, либо все наследники отказались от наследства, и при этомникто не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имуществоумершего считается выморочным. Применяя эти правила, надлежит учитывать, чтоесли все наследники отказались от наследства, то от наследства долженотказаться и тот наследник, в пользу которого произошел отказ от наследства. Впротивном случае имущество не может считаться выморочным. Споры о том, являетсяли имущество выморочным, в том числе споры о том, является ли оно выморочнымполностью или в части, подлежат разрешению судом.

Всобственность Российской Федерации в порядке наследования может перейти нетолько выморочное имущество, но и имущество, которое ей будет завещано.Возможны случаи, когда часть наследственного имущества перейдет к РоссийскойФедерации по завещанию, а другая часть — по закону как выморочное имущество.Порядок наследования и учёта выморочного имущества, а также порядок передачиего в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальныхобразований определяется законом (на настоящий момент — подзаконным актом — постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 года№683) 13.

_____________________________________________

13Качур Н., БаукинаЕ., Богданова И. Наследование выморочного имущества. //Российская юстиция.2002. №10.


Заключение

Такимобразом, анализируя вышеизложенное, в заключении можно сделать ряд выводов.

Современноегражданское законодательство содержит подробные положения о наследовании.Детальное регулирование общественных отношений в данной области с одной сторонывосполняет пробелы, существовавшие в советском законодательстве, с другойстороны — возникают коллизии между различными законами, а также возникаютпроблемы реализации правовых норм на практике. Кроме  того,  некоторые вопросы,  касающиеся  отдельных положений наследственного права, осталисьнеосвещёнными.

Наиболееясными и полными представляются общие правила о наследовании. Их подробнаярегламентация объясняется необходимостью чёткого установления содержанияосновных понятий (наследование, наследство), определения правового статусасубъектов наследственного правопреемства (наследодателя и наследников), а такженорм, подлежащих применению в самом начале развития наследственногоправоотношения. Таким образом, общие положения регулируют порядок и условиявозникновения универсального наследственного правопреемства и становленияотношений между наследниками по поводу наследственного имущества. Данные нормыимеют тесную связь с нормами гражданского законодательства о правоспособности идееспособности граждан и организаций, так как от этого зависят объём их прав внаследственной сфере и возможность участия в наследственном правопреемстве. Этонаиболее полно разработанный раздел наследственного права.

Большаячасть наследственных норм касается вопросов приобретения наследства. Пожалуй,это самые важные положения для наследников, ведь они практического характера.Поэтому здесь возникает наибольшее число проблем при реализации данных норм напрактике при решении наследниками целого спектра вопросов, касающихся порядка испособов принятия наследства, срока такого принятия, порядка и последствийотказа от наследства, оформления наследства, раздела и распределениянаследственного имущества, охраны и управления наследством. Учитывая значимостьданных вопросов для законодателя очень важно соблюсти интересы и наследников, ииных заинтересованных в деле наследования лиц (отказополучателей, кредиторовнаследодателя).

Особоважно для наследников знать нормы об оформлении наследства. ГК РФ не содержитподробных положений в данной сфере, останавливаясь на получении у нотариусасвидетельства о праве на наследство, соглашении наследников о разделенаследства, необходимости государственной регистрации перехода прав и прав нанедвижимое имущество. В связи с этим наследникам необходимо знакомиться ихорошо разбираться в законодательстве о нотариате, совершении сделок и договоров,порядке и правилах государственной регистрации перехода прав и прав нанедвижимость. Кроме того, наследникам в ряде случаев необходимо получениерешения суда (например, для установления факта принятия наследства).

Наследование,как предусматривает закон, может осуществляться по закону или по завещанию. Какуказывалось выше, данная формулировка означает определение в соответствии сзаконом или завещанием круга наследников и их наследственных долей, которыемогут быть совершенно различны либо совпадать полностью или в части. Законопределяет общий порядок совершения завещания (письменная форма, нотариальноеудостоверение), а также другие условия его составления в зависимости отконкретного случая (чрезвычайные обстоятельства, отсутствие в местности нотариуса,желание гражданина сохранить тайну завещания от всех лиц). Таким образом,учитываются максимально все возможные ситуации, при которых гражданин желаетизъявить свою последнюю волю.

Чтокасается наследования по закону, то здесь был перенят ряд положений прежнегосоветского, международного и зарубежного права, направленные на оптимальновозможное обеспечение интересов всех наследников. Во-первых, было увеличеночисло очередей наследников (а также лиц, наследующих по праву представления),что позволяет с большей вероятностью передать наследственное имуществокому-нибудь из родственников умершего и предотвратить его выморочность.Во-вторых, признаются равными в правах наследования родные дети наследодателя иусыновлённые (положение усыновителей также приравнено к положению родителей).Остались по-прежнему обеспечены интересы нетрудоспособные иждивенцы: онинаследуют наравне с очередью наследников, призванных к наследованию либо вкачестве наследников самостоятельной очереди. Сохранены положения о наследниках,имеющие право на обязательную долю в наследстве (необходимые наследники), — этоближайшие родственники наследодателя и его иждивенцы, имеющие потребность вматериальном обеспечении в силу своей нетрудоспособности.

Такимобразом, анализируя состояние российского наследственного права в целом,следует отметить достаточно высокий уровень разработанности его положений.Существующие пробелы и недостатки следует решать с учётом дореволюционного,советского, зарубежного законодательства и практики, разработок учёных-юристов,уровня развития общества, его экономических, политических, социальных основ,менталитетом граждан.


Списокиспользуемой литературы и нормативного материала

1. Конституция РоссийскойФедерации. М.: Изд-во «НОРМА», 2001.

2. Гражданский кодексРоссийской Федерации. Части 1,2. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.

3. Гражданский кодексРоссийской Федерации. Часть 3. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.

4. Семейный кодексРоссийской Федерации. М.: Изд-во «НОРМА», 2001.

5. Сборник постановленийПленумов Верховного Суда РФ (РСФСР). М.: Проспект, 1999.

6. Гражданское право.Учебник. Том 3. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2002.

7. Гражданское право.Учебник. Том 2. Суханов Е.А. М.: БЕК, 2000.

8. Избранные труды понаследственному и страховому праву. Серебровский В.И. М.: Статут, 1997.

9. Комментарий к ГК РФчасти 1,2,3 (постатейный). С постатейными материалами. Борисов А.Б. М.: Книжныймир, 2003.

10. Комментарий к ГК РФ.Части 1-3. Под ред. Забарчука С.Л. М.: Экзамен. Право  и закон,2003.

11. Комментарий к частитретьей Гражданского кодекса РФ. И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.:Проспект, 2002.

12. Наследование.Комментарий законодательства. Судебная практика. Образцы документов. Справочныематериалы. Ляпунов С.Г. М.: Экзамен. Право и закон, 2003.

13. Наследование.Консультации, образцы документов, судебные споры. Данилов Е.П. М.: Новый Юрист,1999.

14. Наследственное право.Комментарий законодательства и практика его применения. Зайцева Т.И.,Крашенинников П.В. М.: Статут, 2000.

15. Наследственное правоРФ. Власов Ю.Н… М.: Юрайт, 2000.

16. Наследственное право.Учебное пособие. Гущин В.В. М.: Дашков и К, 2003.

17. Основы римскогочастного права. Харитонов. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.

18. Аврамченко В.И.Развитие российского наследственного правам/Нотариус. 2000 №3.

19. Виторт Е. Принятиенаследства и отказ от него.//Человек и закон. 2003 №9.

20. Галиева Г.Ф. Коллизии  наследственного   права   в   переходный период .//Бюллетень нотариальнойпрактики. 2001 №5.

21.Гвоздева И.Н. «Вопросы наследования»//Бюллетеньнотариальной практики  №4 2004г.

22. Грудицына Л. Рользарубежного права в формировании наследственного права РФ./УАдвокат. 2001 №5.

23. Диордиева О.Н. Плюсыи минусы нового наследственного права и проблемы нотариата и суда при применениинового законодательствам/Нотариус. 2002 №3.

24. Зайцева Т.И. Защитанаследственного правам/Нотариус. 2003 №4.

25. Кабатов В.А. Новое внаследственном праве России.//Государство и право. 2002 №7.

26. Качур Н., Баукина Е.,Богданова И. Наследование выморочного имущества. //Российская юстиция. 2002.№10. ^ 27. Макаров С.Ю. Расширение гарантий наследственных прав граждан//Жилищное право. 2002 №№2,3.

28. Макаров С.Ю. Реформанаследственного права в России.//Жилищное право. 2002 №4.

29. Максимович Л. Наследованиепо закону .//Закон. 2002 №9.

30. Манылов  И.Е. Новое     в  законодательстве  о  наследовании  по закону./УСовременное право.2002 №1.

31. Хаскельберг Б.Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами: комментарий ГКРФ.//Российская юстиция. 2003 №7.

32. Ярошенко К. Новоезаконодательство о наследовании.//Хозяйство и право.  2002 №3.


ДОРАБОТКА

1) Под принципами наследственного правапонимается объективно обусловленные, закрепленные в правовых нормах важнейшиеположения, имеющие стабильный характер, которые обусловливают сущность иособенности   правового  регулирования   наследования,   содействуютсовершенствованию регламентации поведения субъектов наследственного права инаправляют правоприменительную деятельность.

Принципынаследственного права:

^принцип универсального правопреемства означает, что между волей наследодателя(действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследствоперешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, которыйпринимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кромеслучаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен,то наследство принимает за него его законный представитель), что наследникявляется продолжением юридической личности самого наследодателя во всейвозможной полноте, что наследник заступает место наследодателя во всехправоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев,опять-таки предусмотренных законом (так, наследник не замещает наследодателя вобязательствах, неразрывно связанных с личностью последнего, или к наследникуне переходит принадлежавшее наследодателю право авторства).

^Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущихгражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности  и принцип  диспозитивности  гражданско-правового регулирования. Он означает, чтонаследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своемуусмотрению, а может и вовсе не распорядиться им. Он может оставить наследстволюбому субъекту гражданского права, по своему усмотрению распределитьнаследство между наследниками, лишить наследства всех или часть наследников,оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания означает,что воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене илиизменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо никосвенно «давить» на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя,шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким, и т. д.

^принцип очередности призвания наследников к наследованию. Этот принципозначает, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нетнаследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих  очередей   отсутствуют,   признаны   недостойными наследниками и отстранены отнаследования (статья 1117 ГК), лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК), неприняли наследства либо отказались от него. Наличие хотя бы одного изнаследников предшествующей очереди исключает призвание к наследованиюнаследников последующей очереди. Данный принцип является традиционным дляроссийского законодательства, которое всегда признавало, что наличиенаследников ближайшей степени родства исключает призвание к наследованию родственниковдальнейших степеней.

^Принципы дозволительной направленности и диспозитивности действуют внаследственном праве по отношению не только к наследодателю, но и кнаследникам, которым в случае призвания их к наследованию предоставляетсясвобода выбора. Они могут принять наследство, но могут и отказаться от него,причем если наследники ни прямо ни косвенно не выразят желания принятьнаследство, то считается, что они от него отказались.

^Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя,наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и опринципе охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных илибезнравственных посягательств. Что касается первого принципа, то он, посуществу, является сквозным и пронизывает все отношения по наследованию.Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойныхнаследников, которое производится прежде всего в целях охраны основправопорядка и нравственности.   Охрана   интересов   наследодателя  обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещанияв соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всехюридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Неменее важное значение придается и охране интересов наследников, в том числе вотношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственногопреемства выступают в качестве обязанных лиц. В числе других физических июридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторовнаследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и т. д.Наконец, второй охранительный принцип в наследственном праве, будучипроизводным от первого охранительного принципа, в известной мере имеет и самостоятельноезначение. Он воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства иуправление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества междунаследниками и т. д.

^принцип неизменности, который означает, что все, что входит в составнаследства, переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, вкотором оно находилось, когда принадлежало умершему;

2) Нормы ст. 1163 ГК РФ направлены назащиту интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка, т.е. того, ктосубъектом гражданских правоотношений еще не является, но может им стать, еслиродится живым. Такой ребенок защищался нормами и ранее действовавшего ГК РСФСР,п. 2 ст. 559 которого предусматривал, что наследники при наличии зачатого, ноеще не родившегося ребенка могут осуществить раздел имущества только собязательным  выделом  доли,  причитавшейся  такому наследнику. Действующий ГК(ст. 1163) усиливает защиту неродившегося ребенка, устанавливая невозможностьосуществления раздела наследственного имущества до рождения ребенка.Соответственно, в описываемой ситуации наследственное имущество перейдет вобщую долевую собственность независимо от воли либо даже против волинаследников, которые станут собственниками.

Субъектомправа ребенок станет, если родится живым. В этом случае, даже если он умретчерез несколько минут после рождения, он успеет стать собственникомопределенного имущества, которое может быть передано его наследникам. Если жеребенок родится мертвым, то наследники вправе разделить между собой все наследственноеимущество.

Соглашениео разделе наследства, заключенное без учета зачатого ребенка, являетсяничтожной сделкой, поскольку это прямо противоречит ГК. При этом, очевидно, неимеет значения факт осведомленности наследников о наличии такого ребенка. Еслиребенок родился живым, то осуществление раздела наследства (а также игосударственной регистрации прав наследников на недвижимость) не влечетперехода прав на наследство (включая недвижимость), так как соглашение оразделе наследства является ничтожной сделкой.

Сложнееответить на вопрос о том, следует ли считать недействительным соглашение оразделе наследственного имущества без учета зачатого ребенка, если он родитсямертвым. Представляется, что на этот вопрос нужно дать отрицательный ответ, таккак отсутствует предусмотренное законом условие: «если родитсяживым».

3) В соответствии со ст. 1117 ГК РФ «ненаследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленнымипротивоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо изего наследников или против осуществления последней воли наследодателя,выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призваниюих самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пыталисьспособствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства,если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Однакограждане, которым наследодателъ после утраты ими права наследования завещалимущество, вправе наследовать это имущество.

Ненаследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были всудебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах кодню открытия наследства».

4) согласно п.2 статьи 1153 ГК РФпризнается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если онсовершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, вчастности если наследник:

^вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

^принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательствили притязаний третьих лиц;

^произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

^оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лицпричитавшиеся наследодателю денежные средства.

Всоответствии с п. 12 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N2 «Онекоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в ред.от 25.10.96) под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом,подтверждающим принятие наследства, следует  понимать  любые  действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом,поддержанию его в надлежащем состоянии, или уплату налогов, страховых взносов,других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственномдоме по договору жилищного найма, производство за счет наследственногоимущества расходов по охране наследственного имущества и по управлению им, илипогашение долгов наследодателя и т.п. При этом имелось в виду, что указанныедействия могли быть совершены как самим наследником, так и по его поручениюдругими лицами в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Переченьуказанных действий не является закрытым, правовое описание отдельных их видовне имеет жестко обозначенных границ.

Однагруппа фактических действий — это вступление во владение или в управлениенаследственным имуществом.

Вступлениенаследника во владение имуществом обозначает установление фактическогогосподства над вещами и другими ценностями, входящими в состав наследства. Так,например, наследник принимает отдельные или все вещи и иные объекты в своеведение, присоединяя их к своему имуществу в месте его нахождения. В иномслучае наследник сам перемещается к месту нахождения наследства, если вселяетсяв наследственную квартиру или дом. Вступление во владение наследственнымимуществом характеризуется физическим держанием имущества наследодателя.

Действиянаследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, создаютзаконную презумпцию принятия им наследства.

Правиламип. 2 статьи 1153 ГК РФ установлено, что наследник, совершивший действия,свидетельствующие о фактическом принятии наследства, признается принявшимнаследство, пока не доказано иное. В соответствии с этим должен быть сделанвывод о том, что законом установлена презумпция принятия наследстванаследником, совершившим предусмотренные правилом действия. Презумпция можетбыть оспорена как самим наследником, так и другими лицами.

5) Наследство может быть принятоформальными и неформальными способами.

Кформальным способам принятия наследства относятся: заявление наследника опринятии наследства или заявление наследника о выдаче свидетельства о праве нанаследство, сделанные соответствующему лицу.

Кнеформальным способам принятия наследства относятся действия наследника,подтверждающие фактическое принятие им наследства.

Формальныеспособы принятия наследства и порядок их совершения предусмотрены гражданскимкодексом РФ, согласно которому наследник вправе  подать  по  месту  открытия наследства  нотариусу  или уполномоченному должностному лицу заявление опринятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Заявлениео принятии наследства является актом наследника, обнародовавшим себя в качествепринявшего наследство и правопреемника наследодателя.

Заявлениенаследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, по существу,заключает в себе две позиции: обнародование своего намерения принять наследствои требование выдать документ, подтверждающий приобретение наследства.

Заявлениео принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследствообладают равной силой и свидетельствуют о бесспорном принятии наследства.Подача любого из указанных заявлений сама по себе изменяет положениенаследника: он становится собственником, кредитором или должником в обязательствахи др. независимо от получения официального свидетельства о приобретенныхправах, однако при условии, что заявитель действительно является наследником иу него возникло право наследования.

Вместе с тем заявления имеютопределенные отличия по целям. Подача заявления о принятии наследстваограничивается целью утвердиться в праве на наследство.  Этот  способ принятия  наследства может быть целесообразным в тех случаях, если наследник ненамерен пока получать свидетельство о праве на наследство, а также в случаях,если наследуются права, осуществление которых не требует их государственнойрегистрации. Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследствопреследует цель официального удостоверения прав наследника на приобретенноенаследство. Подача первого заявления не исключает в будущем обращениянаследника, принявшего наследство, с просьбой к соответствующим органам овыдаче свидетельства о праве на наследство.

Приемнотариусом или уполномоченным должностным лицом заявления наследника о принятиинаследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не можетбыть поставлен в зависимость от представления доказательств принадлежностизаявителю права на наследство. Право лица на наследство проверяется при выдачесвидетельства о праве на наследство. Подача указанных заявлений вызываетправовые последствия правопреемства в совокупности с другими юридическимифактами, на которых основано право на наследство (назначение наследником позавещанию, состояние брака или родство при наследовании по закону и др.).

Наследниквправе подать нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии сзаконом выдавать свидетельство о праве на наследство, заявление о принятиинаследства либо заявление о выдаче свидетельства. Нотариус и должностные лицаобязаны принять такие заявления наследников.

Полномочияи порядок деятельности нотариусов и уполномоченных законом должностных лиц,которые обязаны принимать заявления наследников о принятии наследства либозаявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, предусмотрены Основамизаконодательства о нотариате.

Всоответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате заявления о принятиинаследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство должныбыть поданы в государственные нотариальные конторы, действующие по местуоткрытия наследства, а при отсутствии в нотариальном округе государственнойнотариальной конторы — одному из нотариусов, занимающихся частной практикой,которому поручено совершение нотариальных действий по выдаче свидетельства оправе на наследство.

Кдолжностным лицам, уполномоченным в соответствии с законом выдаватьсвидетельства о праве на наследство и обязанным в силу этогопринимать заявленияо принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство,относятся должностные лица консульских учреждений РФ (ст. 38 Основзаконодательства о нотариате). В консульских учреждениях совершаютсянотариальные действия для российских граждан за границей.

Должностнымилицами консульских учреждений, в компетенцию которых входит совершениенотариальных действий, являются консул и любое должностное лицо консульскогоучреждения, которому поручено консулом выполнение нотариального действия.

 6) Согласно ранее действовавшему ГКРСФСР 1964 года ст.532 при наследовании по закону наследниками в равных доляхявлялись:

^ впервую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители(усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;

^ вовторую очередь — братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца,так и со стороны матери;

^ втретью очередь — братья и сестры родителей умершего (дяди и тетинаследодателя)-эта очередь введена Федеральным законом от 14.05.2001 N 51-ФЗ)

^ в четвертую очередь — прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки- этаочередь введена федеральным законом от 14.05.2001 N 51-ФЗ).

Такимобразом, в ранее действовавшем ГК РСФСР 1964г. сначала предусматривались двеочереди наследования, а в 2001 году были добавлены еще две очереди наследования— третья и четвертая.

7) В соответствии со статьей 1151ГК РФ:

1. Вслучае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либоникто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстраненыот наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства,либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал,что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершегосчитается выморочным.

2.Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственностьРоссийской Федерации.

3.Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачиего в собственность субъектов Российской Федерации или в собственностьмуниципальных образований определяется законом.

Веськомплекс прав и обязанностей Российской Федерации, возникающих в связи свыморочным наследством, следует квалифицировать как «федеральноеимущество». Поскольку закон, издание которого предусмотрено п. 3 ст. 1151,пока не принят и нет других правил, регулирующих данный вопрос, соответствующаякомпетенция принадлежит Минимуществу России.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву