Реферат: Наследование по завещанию


Дипломная работа

Тема: Наследование позавещанию

 


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

1.1 Понятие завещания

1.2 Содержание завещания

1.3 Основания наследования

2 НАСЛЕДНИКИ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА

2.1 Субъекты наследования по завещанию

2.2 Круг лиц, имеющих правона обязательную долю в наследстве

2.3 Отказополучатели

2.4 Подназначенныенаследники

3 ПРАВОВОЙ РЕЖИМНАСЛЕДСТВА

3.1 Способы принятиянаследства

3.2 Оформление наследства

3.3 Отказ от наследства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ


ВВЕДЕНИЕ

Одним из институтовгражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица кдругим лицам, является наследование. Существенным отличием наследования от иныхинститутов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей,является то, что юридическими фактами, порождающими возникновение наследственныхправоотношений, являются факт смерти гражданина либо объявление судом гражданинаумершим.

Законодатель в ст. 1110ГК РФ[1]закрепляет, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственноеимущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правилГК РФ не следует иное. Анализируя эту норму закона, можно рассматривать еепрежде всего как правовую гарантию перехода всего принадлежавшего при жизниимущества наследодателя к другим лицам в соответствии с его волеизъявлением, апри отсутствии такового — в соответствии с законом.

С другой стороныпредназначение института наследования, обеспечивающего интересы наследодателя,не может быть оторванным от правовой защиты интересов наследников. В ряде случаевинтересы наследников защищены законом независимо от выражения волеизъявлениянаследодателя, например, право на обязательную долю в наследстве и др.

Понятие наследования какотношения гражданского правопреемства (универсального и сингулярного) можнорассматривать как гражданско-правовое отношение по переходу имущества умершегок другим лицам.

Вместе с тем, рассматриваяпонятия наследования и наследственного права как часть и целое, можно прийти квыводу, что наследование выступает как предмет наследственного права.

В качестве объекта наследственногоправа выступает наследство, в состав которого входят все принадлежавшиенаследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числеимущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права иобязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности правона алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровьюгражданина, а также права и обязанности, переход которых не; допускается ГК РФили другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественныеправа и другие нематериальные блага.

В соответствии со ст. 218ГК РФ[2],определяющей основания приобретения права собственности, установлено, что правособственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретенодругим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделкиоб отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право собственностина принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам всоответствии с завещанием или законом.

Посредством завещаниягражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имуществав случае его смерти. На разных этапах развития нашего государства этот принциппретерпел определенную эволюцию: от запрещения завещаний через ограничение свободызавещательных распоряжений к свободе завещаний.

Актуальность данной темына сегодняшний день обусловлена коренными изменениями общественной жизни внашей стране. Гражданский Кодекс Российской Федерации 1994 года, принятый вследза Конституцией РФ[3], уравнявшейчастную собственность другими формами собственности, закрепил кардинальныеизменения института собственности в гражданском праве России. Отменазаконодательных запретов в отношении видов, объема и стоимости имущества, которое,может принадлежать гражданам, за редким исключением (п.1 и 2 ст.213Гражданского кодекса РФ) привела к тому, что в составе такого имущества(следовательно, и в составе наследства) оказались квартиры, дома, предприятия,другая недвижимость, земельные участки, а также многочисленные и разнообразныеимущественные права. В этих условиях особое значение приобретает институтнаследства, так как, во-первых, это в той или иной степени, затрагиваетинтересы каждого человека, и, во-вторых, это необходимо для обеспечениянепрерывности существования и развития частной собственности.

Принятие и введение вдействие с 1 марта 2002 года III части Гражданского кодекса РФ, содержащейраздел V «Наследственное право» и раздел VI «Международное частное право»,внесло кардинальные изменения в институт наследования. И хотя в целом,наследственное право — это весьма консервативная подотрасль гражданского права,дополнение и уточнение механизмов использования наследственного имущества ираспоряжения им, перехода этого имущества к наследникам, отраженное в III частиГражданского кодекса РФ привело к тому, что названные механизмы приобрели целыйряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь законодательнозакреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжениясвоим имуществом на случай смерти, что реализует конституционные положения освободе наследования и защиты этого права[4].

В соответствии с ч. 4 ст.35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется, а защитаего обеспечивается правосудием (ст. 18 Конституции РФ). Таким отношениемгосударство демонстрирует свою готовность содействовать стабильностиимущественных отношений в обществе, и прежде всего всемерной охране частнойсобственности.

Закрепление даннойгарантии является закономерным отражением государственной социальной политики,направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободноеразвитие личности. В обществе, где жизнь человека во многом предопределенаусловиями распределения имущественных благ, право наследования наполняетобщественные отношения особыми стимулами к совершенствованию[5].

Эти конституционныеположения нашли закрепление и конкретизацию в части третьей Гражданскогокодекса Российской Федерации. С ее принятием появилась новая система норм иинститутов наследственного права. Значительно усовершенствовался институтнаследования, как в части субъектов, так и объектов наследственныхправоотношений. Причем, несмотря на достаточно полную, на первый взгляд,урегулированность наследственных отношений источниками конституционного,гражданского и иных отраслей российского права, существует ряд коллизий ипробелов в существующем законодательстве. Такое положение отрицательносказывается на обеспечении конституционных гарантий наследственных прав иреализации существующих норм в правоприменительной практике. Отмеченные и иныепроблемы теории, законодательства и правоприменительной практике нуждаются в ихнаучно-теоретическом изучении и оценке для выработки соответствующих предложенийпо совершенствованию правового регулирования конституционных основ институтанаследования.

Объектом исследованияявляются те общественные отношения, которые складываются при наследовании позавещанию.

Предмет исследования — российское законодательство, регулирующее наследование по завещанию, практикаего применения, основные научные труды по данной теме. В исследованиирассматривается правовая природа завещания, анализируется свобода совершениязавещательных распоряжений, форма их совершения, а также правомочия по ихсовершению и возникающие при этом проблемы.

Целью данногоисследования является анализ существующих правовых проблем, связанных снаследованием по завещанию на основе анализа теоретических материалов иматериалов судебной практики.

Для достижения этой цели былипоставлены следующие задачи:

— раскрытие понятиязавещания, его содержания и принципа свободы завещания;

— анализ субъектов наследования по завещанию и круга лиц, имеющихправо на обязательную долю в наследстве

— классификация основанийнаследования завещания.

— характеристикаправового режима наследства, который включает в себя: способы принятиянаследства, его оформление, а также отказ от наследства.

Для достижения указанныхвыше целей исследования и решения поставленных задач применялись исторический,системно-правовой, сравнительно-правовой, логический и другие методы научногоисследования.

Теоретическую базудиссертационного исследования составили труды дореволюционных российскихцивилистов — Д.И. Мейера, К.М. Победоносцева, И.А. Покровского, Г.Ф.Шершеневича, а также труды современных отечественных ученых — Б.С. Антимонова, М.Ю.Барщевского, М.В. Гордона, В.К. Дроникова, О.С. Иоффе, А.Л. Маковского, П.С.Никитюка, У.А. Омаровой, Н.И. Остаток, В.И. Серебровского, Е.А. Суханова, Ю.К.Толстого, Т.Д. Чепиги, Э.Б. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и др.


1 НАСЛЕДОВАНИЕ ПОЗАВЕЩАНИЮ

 

1.1Понятие завещания

 

Регулируя наследственные отношения,закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему усмотрениюраспорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти. При этом такоераспоряжение может быть выражено только одним способом — путем совершениязавещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).

Если обратиться к историиразвития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятиезавещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлоговека, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационныеакты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки[6].

Завещание можноопределить как «акт физического лица (гражданина, иностранца, лица безгражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальнымиблагами на случай смерти».

Основной принципзавещания — это свобода его совершения. Посредством завещания гражданинвыражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случаеего смерти. На разных этапах развития нашего государства этот принцип претерпелопределенную эволюцию: от запрещения завещаний через ограничение свободызавещательных распоряжений к свободе завещаний. По действующемузаконодательству исключительно от воли завещателя зависит выбор лиц, которым перейдетимущество завещателя после его смерти, определение их долей в наследстве,возложение на наследников определенных завещательных обременений, отмена илиизменение завещания и др.

Закон предусматриваетобязательную нотариальную форму завещания (ст. 540 ГК РСФСР)[7].Лицо, удостоверяющее завещание, должно установить дееспособность завещателя.Право завещать свое имущество принадлежит лишь полностью дееспособным лицам, т.е.тем, кто достиг 18 лет, либо вступил в брак до достижения совершеннолетия (п. 2ст. 21 ГК), либо был эмансипирован (ст. 27 ГК).

К нотариальноудостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещания граждан,находящихся на излечении в больницах, других стационарныхлечебно-профилактических учреждениях, санаториях или в домах для престарелых иинвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинскойчасти или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, атакже директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан,находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания,плавающих под флагом нашей страны, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихсяв геологоразведочных, арктических и других подобных им экспедициях,удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещаниявоеннослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаторияхи других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, ихзаместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этихгоспиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

5) завещаниявоеннослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учрежденийи военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов,совершающих нотариальные действия, — также завещания рабочих и служащих, членових семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами(начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;

6) завещания лиц,находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишениясвободы.

Завещание, неудостоверенное в установленном законом порядке, должно быть признанонедействительным.

Назовем основные признакизавещания[8]:

а) завещание являетсяединственным, исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти.Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путемсовершения завещания. Поскольку завещание по своей сути (как безвозмезднаясделка) наиболее близко к дарению, законодатель специально указал, что «договор,предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен».

б) завещание как действиепо распоряжению имуществом, направленное на возникновение у названных взавещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, являетсясделкой (ст. 153 ГК РФ).

Сделка эта носитодносторонний характер, поскольку для ее совершения необходимо и достаточновыражения воли только одной стороны — завещателя (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Длядействительности завещания совершенно безразлично, какова воля и тех, в пользукоторых совершено завещание, и тех, которые в завещании не упомянуты.

В законе специальноподчеркнуто и то, что в завещании могут содержаться распоряжения только одноголица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 ст.1118 ГК РФ). Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц(супруги совершают одно завещание в пользу своих детей), так и взаимныезавещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательныйдоговор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки, а, следовательно,становятся ничтожными.

Завещание является особойсделкой. В отличие от других сделок, которые сами по себе в силу их совершенияпорождают юридические последствия, завещание при жизни завещателя юридическибезразлично и не связывает завещателя в праве распоряжаться завещаннымимуществом (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Именно эта особенность завещания объясняетвключение в закон нормы, предусматривающей, что оспаривание завещания при жизнизавещателя не допускается.

Завещание порождает праваи обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом — смертьюзавещателя (открытием наследства).

С этой точки зрениязавещание можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия,при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события- смертью завещателя.

в) завещание не толькоодносторонняя, но и личная сделка. Это означает, что только сам гражданин можетсоставить завещание, притом личная встреча с нотариусом или другим лицом,которому предоставлено право удостоверить завещание, обязательна (исключениесоставляет лишь совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах). Совершатьзавещание через представителя запрещено.

г) Завещание — это строгоформальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается волязавещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы ипорядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом иносят императивный характер. Поскольку завещание, в отличие от других сделок,порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, онодолжно быть таким, чтобы по возможности исключались сомнения в том, чтозавещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля былаподлинной и свободной.

Все это предопределяетнеобходимость установления тех строго формальных требований, которыепредъявляются к субъектному составу, порядку совершения завещания, его форме исодержанию[9].

 

1.2 Содержание завещания

 

Как уже было отмеченовыше, отличительной чертой завещания является, прежде всего, то, что завещаниеявляется односторонней сделкой, которая создает права и обязанности лишь послеоткрытия наследства, что может быть обусловлено смертью гражданина либообъявлением судом этого гражданина умершим.

Сравнивая завещание сдругими сделками, следствием которых является передача собственником другимлицам имущества в собственность, например с договором дарения, можно отметитьследующее.

Включенное завещателем взавещание имущество как на момент составления завещания, так и на момент смертизавещателя может не находиться в его собственности по самым разным причинам.Во-первых, завещатель вправе включать в завещание имущество, которого он неимеет в собственности на момент составления завещания, а надеется приобрестиего впоследствии при жизни. Кроме того, даже при включении в завещаниеимущества, находящегося в собственности завещателя, он вправе при жизнираспорядиться этим имуществом по своему усмотрению: продать, обменять, подаритьи т. п. Могут быть и иные причины, по которым имущество выбыло из собственностизавещателя, например утрата, пожар, кража и др[10].

Вместе с тем в завещанииможет иметь место весьма распространенная формулировка: «Все мое имущество,принадлежащее мне на праве собственности», не перечисляя и не детализируяобъектов этого права собственности. В этих случаях в соответствии сволеизъявлением завещателя имеющееся в его собственности имущество будетвходить в состав наследства.

Вместе с тем законодательс целью отграничить завещание, например от договора дарения, в ст. 572 ГК РФуказывает, что обещание подарить все свое имущество или часть всего своегоимущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права илиосвобождения от обязанности ничтожно[11].

В п. 3 этой же статьи ГКРФ законодатель однозначно указывает, что договор, предусматривающий передачудара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен, и к такого рода дарениюприменяются правила гражданского законодательства о наследовании.

Завещание носит сугубо индивидуальныйхарактер. В нем могут содержаться распоряжения только одного гражданина.Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Даже еслисособственниками того или иного имущества являются супруги, завещания всоответствии с принципами свободы завещания должны совершаться ими раздельно вчасти распоряжения имуществом, принадлежащем каждому из них.

Реализуя принцип свободызавещания, закон предоставляет гражданину право назначить наследником любоелицо. Это могут быть члены семьи наследодателя, лица, связанные с нимродственными узами (как входящие, так и не входящие в состав наследников позакону), а также любые посторонние граждане. Имущество может быть завещано нетолько гражданам, но и юридическим лицам, в том числе и иностранным (коммерческиморганизациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественныморганизациям и т.п.), публичным образованиям (Российской Федерации, субъектамРФ, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международныморганизациям).

Завещатель может нетолько назначить, но и подназначить наследника, т.е. указать в завещаниидругого наследника на случай, если назначенный им наследник или наследник позакону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либопосле открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство подругим причинам или откажется от него, не будет иметь права наследования какнедостойный.

Распоряжение оподназначении наследника парализует действие установленных законом правил опереходе наследства к наследникам по закону последующих очередей (ст. 1141 ГКРФ), о наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК РФ), о наследовании впорядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), о порядке приращения долиотпавшего наследника (ст. 1161 ГК РФ).

Гражданин вправе взавещании указать о лишении наследства наследников по закону (одного илинескольких). Нужно отметить, что, оставляя наследство одному из законныхнаследников любой очереди либо постороннему лицу, завещатель тем самымфактически лишает наследства других наследников по закону[12].Однако положение этих наследников отличается от положения наследника, лишенногонаследства специальным завещательным распоряжением. Такое распоряжениеозначает, что лишенный наследства наследник ни при каких обстоятельствах неможет быть призван к наследованию. Более того, к наследству не будутпризываться по праву представления и потомки такого лица (п. 2 ст. 1146 ГК РФ),а также его наследники в порядке наследственной трансмиссии. В отличие от этогонаследник, просто не упомянутый в завещании, вправе наследовать по закону, еслиимеется или откроется такая возможность: завещана только часть имущества,наследник по завещанию не принял наследство или отказался от него и т.п. Толькообязательный наследник не может быть лишен наследства по воле завещателя.

Отмена или изменениезавещания (как в целом, так и в отношении имеющихся в нём отдельныхзавещательных распоряжений, в том числе смена «круга наследников») производитсяпосредством нового завещания.

Новое завещание, несодержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или имеющихся в нёмотдельных завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание в тойчасти, в которой оно противоречит новому[13].

Завещание может бытьотменено также посредством распоряжения о его отмене, совершённым в форме,установленной ГК РФ для совершения завещания.

В случаенедействительности нового завещания или распоряжения об отмене завещаниянаследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Однако, важноотметить, что если новое завещание отменено самим завещателем, то прежнее(отменённое этим новым) завещание автоматически не восстанавливается.

Отметим еще один нюанс,вызывающий вопросы на практике. Для этого приведем пример:

«При рассмотрении дела поиску Костяшкиной и Мартемьяновой к Логинову К. возник спор о праве наследованиявклада в сберегательном банке. Логинов Н., имевший вклад в сберегательномбанке, сделал завещательное распоряжение, согласно которому завещал вклад своейжене, Логиновой Е. 6 мая 1987 г. Логинов Н. умер. 21 июля 1987 г. умерлаЛогинова Е., которая не переоформила вклад на свое имя.

Сын Логинова Н., ЛогиновК., обратился в нотариальную контору и ему было выдано свидетельство о праве нанаследство по закону, в состав этого наследства был включен упомянутый вкладЛогинова Н. На основании выданного свидетельства Логинов К. вклад получил. СестрыЛогиновой Е. — Костяшкина и Мартемьянова — предъявили иск, оспаривая законностьвыдачи Логинову К. свидетельства о праве на наследство по закону на упомянутыйвклад. Свое требование они мотивировали тем, что поскольку Логинов Н. оформилзавещательное распоряжение на вклад, согласно которому после его смерти онпереходит по наследству к его жене, Логиновой Е., а она умерла после ЛогиноваН., то после смерти Логиновой Е. право наследовать вклад переходит к еенаследникам. Логинов К. — пасынок Логиновой Е. — не является ее наследником позакону и поэтому наследовать вклад после смерти Логиновой Е. при отсутствиизавещания не мог.

Нижегородский областнойсуд, рассмотревший дело по первой инстанции, удовлетворил исковые требованияКостяшкиной и Мартемьяновой о признании недействительным свидетельства о правеЛогинова К. на наследство по закону на вклад и о признании у истцов права наупомянутый вклад.

Судебная коллегия погражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев дело по кассационной жалобеЛогинова К., признала решение Нижегородского областного суда законным иобоснованным и оставила его без изменения, а кассационную жалобу — безудовлетворения. В определении Судебной коллегии Верховного Суда РФ, вчастности, указывалось, что после смерти своего отца, Логинова Н., Логинов К.не мог наследовать вклад, поскольку он (Логинов Н.) оформил завещательноераспоряжение в пользу Логиновой Е., которая умерла позже Логинова Н., и,независимо от того, переоформила она завещанный ей вклад на свое имя или непереоформила, право наследовать вклад возникает у ее наследников, а не унаследников Логинова Н., каковым являлся ответчик по делу[14].

Завещатель вправе сделатьраспоряжение по поводу судьбы любого имущества, как того, которое принадлежитему на день составления завещания, так и того, которое он приобретет в будущем.Поэтому он не обязан представлять доказательства принадлежности ему имущества,о котором идет речь в завещании. При этом при жизни завещателя завещанноеимущество еще не становится наследственным имуществом, и завещатель ни в коеймере не ограничен в праве распоряжаться им. Состав имущества определяется надень смерти наследодателя.

В завещании может бытьопределена судьба всего имущества, его части, отдельных предметов и конкретныхправ. Завещательные распоряжения могут содержаться как в одном, так и в двухили нескольких завещаниях.

Завещатель вправеопределить или изменить доли наследников в наследственном имуществе.

Если к наследованию позакону или по завещанию призываются несколько наследников, у них возникаетобщая долевая собственность, т.е. каждый из наследников имеет определенную долюв праве. В наследственном праве действует принцип равенства долей, и толькозавещатель может отступить от этого принципа. При этом при наследовании позакону доли наследников считаются равными, если наследодатель своимзавещательным распоряжением не изменил соотношение долей. При наследовании позавещанию доли считаются равными, если в завещании не указаны доли наследниковлибо если в завещании не указаны конкретные вещи или права, которыепредназначаются определенным наследникам.

В практике имеют местослучаи, когда при завещании неделимой вещи нескольким наследникам указываетсяне доля в праве собственности, а конкретные части этой вещи в натуре (например,по комнате в квартире, по этажу на даче и т.п.)[15].

Известно, что неделимойсчитается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения(ст. 133 ГК РФ). Поэтому при исполнении такого завещания возникали определенныетрудности. В настоящее время законом специально урегулирована именно даннаяситуация. При завещании частей неделимой вещи в натуре она должна считатьсязавещанной в долях, а размер доли определяется соответственно стоимостиуказанных в завещании частей. Но при этом не игнорируется и воля завещателя.Она учитывается при определении порядка пользования неделимой вещью. При согласиинаследников порядок пользования указывается и в свидетельстве о праве нанаследство, и в реестре при регистрации прав на недвижимость. В случае спорадоли наследников в праве на неделимую вещь и порядок пользования еюопределяются судом.

 

1.3 Основания наследования

 

Законодатель в ст. 1111ГК РФ, определяя основания наследования, указывает, что оно осуществляется позавещанию и по закону. В отличие от ГК РСФСР часть третья ГК РФ поменяла ихместами. Если в ГК РСФСР на первом месте указывало наследование по закону, анаследование по завещанию находилось на втором месте, то теперь первое местозаняло наследование по завещанию, а наследование по закону перешло на второеместо. Соответственно, этот порядок сказался и на структуре разд. V Кодекса, где гл. 62 «Наследованиепо завещанию» также опередила гл. 63 «Наследование по закону».

Такой порядок основанийнаследования можно объяснить структурой ст. 1111 ГК РФ, часть вторая которойзакрепляла, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно неизменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ, тем самым,отдавая приоритет наследованию по завещанию. К «иным случаям» можно отнести,например: отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника позакону; признание наследника по завещанию не имеющим права на наследство;признание завещания недействительным и др[16].

На практике можетслучиться, что наследодатель завещал часть имущества лицу, которое являетсянаследником по закону. При этом оставшаяся вне завещательного распоряжения частьнаследственного имущества подлежит распределению между наследниками по закону,включая того, который часть имущества получит по завещанию.

По своей сутинаследование по завещанию можно рассматривать как сложный юридический состав,основными элементами которого являются: завещание, составленное завещателем приего жизни, открытие наследства в связи со смертью завещателя, вступление вправа наследования.

В свою очередь, завещаниеможно рассматривать как одностороннюю сделку, основанную только наволеизъявлении завещателя, оформленном в порядке, установленном законом. При этомследует иметь в виду, что завещание может быть совершено только гражданином,обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Никакихтребований к дееспособности наследников, указанных в завещании, непредъявляется, как и не требуется их волеизъявления на содержание завещания, посколькузавещатель вправе по своему усмотрению, отменить или изменить совершенноезавещание.

Вместе с тем наследственноеправоотношение возникнет не с момента оформления завещания, а лишь посленаступления смерти завещателя или его объявления судом умершим.

В отличие от наследованияпо завещанию наследование по закону не основано на волеизъявлениинаследодателя, но направлено на восполнение такового в целях закрепления круга наследниковпо закону и защиты их интересов.

Исходя из этого, важноотметить, что при отсутствии наследства не может быть и наследования ни позавещанию, ни то закону. Например, гражданин в оформленном в установленномпорядке завещании указал, что принадлежащую ему дачу он завещает своему сыну, априватизированную квартиру — дочери. Однако на момент открытия наследствавыяснилось, что за год до смерти завещатель продал и дачу и квартиру. Такимобразом, вышеуказанное имущество на день открытия наследства не входит в егосостав, а соответственно, и не может перейти к наследникам в порядке наследственногоправопреемства.

Юридическим фактом,порождающим возникновение наследственных правоотношений является открытиенаследства, обусловленное смертью гражданина. Объявление судом гражданинаумершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина[17].

Моментом возникновениянаследственных правоотношений является день смерти гражданина. Констатация смерти человекаустанавливается комиссией врачей на основании диагноза смерти мозга всоответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минздрава России от 20декабря 2001 г. № 460. При объявлении гражданина умершим днем открытиянаследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлениигражданина умершим, а в случае объявления умершим гражданина, пропавшего безвести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагатьего гибель от определенного несчастного случая, днем смерти суд может признатьдень его предполагаемой гибели.

Граждане, умершие в один итот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга.При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Например, муж и жена, неимеющие общих детей, умерли в один и тот же день— 20 сентября 2009 г., один изних в 7 часов 30 минут на месте автокатастрофы, другой — в 22 часа 30 минут вбольнице. Несмотря на то что один из супругов пережил другого на несколько часов,оба супруга считаются умершими одновременно (коммориентами) и не наследуют другпосле друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого изних.

Если бы смерть одного изсупругов наступила не 20, а 21 ceнтября 2009 г., т. е. в разные дни, то пережившийсупруг может быть призван к наследству после смерти другого.

Вместе с тем законодательв п. 1 ст. 1146 ГК РФ предусматривает, что доля наследника по закону, умершегодо открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по правупредставления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГK РФ, и делится между нимипоровну[18]. Вслучаях, предусмотренных этими нормами, при наследовании по правупредставлениям к наследникам первой очереди отнесены внуки наследодателя и ихпотомки; к наследникам второй очереди дети полнородных и неполнородных братьеви сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя); к наследникамтретьей очереди — двоюродные братья и сестры наследодателя.

Проиллюстрироватьназванные правовые нормы можно другим примером, когда в один день умирают матьи дочь. В этом случае дети умершей дочери призываются к наследованию ееимущества в общем порядке, а в отношении имущества бабушки наследуют долю своейматери по праву представления.

Не наследуют по правупредставления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследствалибо в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ признанного недостойным наследником. Кстати,потомок, потенциально претендующий на наследство в порядке представления, можетбыть по завещанию наследодателя непосредственно лишенным наследства или неиметь права наследовать как недостойный наследник.

Местом открытиянаследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ),что подтверждается справкой с последнего места жительства и регистрацииумершего. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в деньоткрытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиесяживыми после открытия наследства (ст. 1116 ГК РФ). Если наследодатель инаследник (супруги) умирают одновременно, например в результате автокатастрофы,то наследство может быть открытым в отношении иных лиц по закону или завещанию.

Отмечаем, что напрактике, несмотря на то обстоятельство, что наследственное дело заводитсянотариусом по заявлению наследника, как при наличии, так и при отсутствиидокументов, удостоверяющих факт, время и место смерти, по этому поводу донастоящего времени возникают судебные споры.

Так, Д. в интересах своихдвух несовершеннолетних детей предъявила иск к К. и нотариусу о продлении срокадля принятия наследства, о признании частично недействительным завещания,составленного ее свекровью В. 8 мая 2008 г. в пользу К., а также свидетельствао праве на наследство от 24 мая 2009 г., указав при этом на следующиеобстоятельства.

Спорная квартира являласьобщим совместным имуществом свекра и свекрови В., т.е. родителей ее умершего в1989 г. мужа. После смерти свекра В. 29 апреля 2008 г. наследниками к его долев квартире являлась жена В. и, по праву представления, двое внуков, т.е. детиистицы. Как указала истица, она обратилась к нотариусу в мае 2008 г., нонотариус заявление не приняла, сказав, что время еще имеется. Во второй раз онапришла к нотариусу 19 сентября 2008 г., но также нотариус заявление не приняла,указав на то, что истица не представила документы для того, чтобы было заведенонаследственное дело, а также просила передать В., что она также должна оформитьсвою долю. В. своих прав не оформила, и 12 ноября 2008 г. ею было составленозавещание в пользу К., завещание было удостоверено тем же нотариусом. В третийраз истица обратилась к нотариусу 17 ноября 2008 г. с документами дляоформления наследства, но нотариус отказалась выдать свидетельство в связи спропуском срока, а также в связи с тем, что В. свое имущество завещала другимнаследникам, в число которых истица не включена.

Установив изложенное, судпродлил истице срок для принятия наследства, признав его пропуск уважительным,т.к. она своевременно обращалась к нотариусу. Решением городского суда от 7сентября 2009 г. завещание В. и свидетельство о праве на наследство, выданноеК., суд признал частично недействительными, за детьми истицы признано правособственности на ⅛ долю за каждым, а доля К. уменьшена до 3/4[19].

Конечно же, нотариусдолжен был принять первое заявление Д. о принятии наследства. Свидетельство исправка о регистрации умершего по месту его жительства, подтверждающиеустановление факта смерти и открытия наследства и дающие нотариусу возможностьрешить вопрос об открытии наследственного дела, могут быть представленынотариусу одновременно с заявлением. Но эти документы, как и другие,необходимые для оформления наследства, могут быть сразу и не истребованы. Если6-месячный срок заканчивается, то нотариус ограничивается только однимзаявлением для принятия наследства для того, чтобы возбудить наследственноепроизводство.

Наследование имуществасупругами — один из важнейших разделов наследственного права. Супруги ненаследуют друг после друга, если их смерть наступила в один и тот же день.Наследство открывается после каждого из них. В случае смерти одного из супруговпри наличии общего совместно нажитого имущества сначала определяетсясупружеская доля, а затем наследственная; второй супруг вправе получитьсвидетельство о праве собственности на свою супружескую долю от общегосовместного имущества супругов и до истечения 6-месячного срока.

Так, С-ва предъявила искк детям от первого брака своего умершего в 1999 г. супруга С-вой и Р. опризнании права собственности на 4/6 доли 10000 акций РАО «Газпром» иавтомашины ВАЗ-21061, указав, что указанное имущество было приобретено ею впериод брака со С-вым, поэтому ей, как жене, принадлежит право на ½часть как наследнице. Решением суда иск удовлетворен, за истицей С-вой признаноправо собственности на 4/6 доли обыкновенных акций и автомашины.

Переживший супруг можетотказаться от принятия, но при этом он не лишается права на выделение своей доли.

П-вы, состоявшие в бракес 1936 г., по договору купли-продажи от 13 августа 1991 г. приобрели квартиру,право собственности на которую было оформлено на П-ва. Последний 16 ноября 1991г. завещал квартиру Т-вой, а через два года умер. От имени П-вой последовалотказ от наследственной доли в нотариальную контору, который хотя и былподписан П-вой, но был написан матерью Т-вой — И. Т-вой нотариусом было выданосвидетельство о праве на наследство на всю квартиру, после чего оназарегистрировалась на этой жилой площади. П-ва обратилась в суд о признаниизавещания, составленного ее мужем, недействительным, указав, что он был введенТ-вой в заблуждение, завещание было подписано рукоприкладчиком. Вскоре П-ваумерла. П., как наследница П-вой, обратилась в суд с иском к Т-вой о признаниинедействительным завещания и свидетельства о праве на наследство, выданногоответчице. Суд пришел к выводу о том, что квартира являлась общим совместнымимуществом супругов, П-вов был вправе распорядиться лишь ½ долейквартиры, заявление об отказе в выдаче свидетельства о праве собственности надолю в общем супружеском имуществе нотариусом от П-вой не отбиралось, ей былалишь разъяснена ст. 20 КОБС РСФСР, поэтому решением суда завещание от 16 ноября1991 г. и свидетельство о праве на наследство от 22 сентября 1994 г. признанычастично недействительными. Суд признал за П. право собственности на ½долю квартиры[20].

Пережившему супругу,обратившемуся в нотариальную контору с просьбой о выдаче свидетельства о правена наследство, должно быть разъяснено содержание ст. 34 СК РФ[21]и ст. 75 Основ законодательства о нотариате[22], очем делается отметка в заявлении о принятии наследства.

В случае поступлениязаявления по почте пережившему супругу направляется письменное разъяснениеуказанных статей. Содержание указанных статей разъясняется нотариусом с тем,чтобы предоставить возможность пережившему супругу подать заявление о выдачесвидетельства о праве собственности на долю имущества, нажитого в браке.


2 НАСЛЕДНИКИ КАК СУБЪЕКТЫПРАВОПРЕЕМСТВА

 

2.1 Субъекты наследования по завещанию

 

Под наследниками вшироком смысле этого понятия следует понимать субъектов наследственногоправопреемства, к которым переходит или может переходить наследственноеимущество умершего как по завещанию, так и по закону. Однако очевидно, что дляприобретения наследства наследник должен его принять, после чего он становитсятаковым в полном смысле этого значения.

Наряду с этимзаконодатель в п. 1 ст. 1157 ГК РФ закрепляет право лица (которого именуетименно наследником) отказаться от наследства в пользу других лиц или безуказания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Вч. 3 этой же статьи законодатель констатирует, что отказ от наследства не можетбыть впоследствии изменен или взят обратно. Приведённая трактовка даннойправовой нормы может быть истолкована именно так, что после отказа наследникаот наследства он таковым уже не является и вновь считаться наследником неможет.

В ст. 1116 ГК РФзаконодатель перечисляет лиц, которые могут призываться к наследованию, повполне понятным причинам не применяя к ним термин наследники. К числу лиц,призываемых к наследованию, отнесены граждане, находящиеся в живых в деньоткрытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиесяживыми после открытия наследства.

К наследованию могутпризываться указанные в завещании юридические лица, существующие на деньоткрытия наследства.

К наследованию позавещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальныеобразования, иностранные государства и международные организации.

Кроме того, РоссийскаяФедерация может призываться к наследованию по закону при наследованиивыморочного имущества умершего[23].

Свобода волеизъявлениянаследодателя при составлении завещания предоставляет ему возможностьсамостоятельно ограничить допущение к наследованию конкретных лиц. Однакозаконодатель в качестве дополнительной гарантии недопущения перехода наследствак наследникам, не заслуживающим этого в связи с отсутствием естественноговолеизъявления на это наследодателя, определяет круг недостойных наследников,которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию.

К числу таковых, согласност. 1117 ГК РФ, относятся граждане, которые своими умышленными противоправнымидействиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследниковили против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц кнаследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличениюпричитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельстваподтверждены в судебном порядке.

Однако граждане, которымнаследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправенаследовать это имущество. Данное правило подчеркивает приоритет волеизъявлениянаследодателя даже в тех случаях, когда кто-либо из наследников в судебномпорядке признан недостойным наследником, но, несмотря на это наследодательсчитает необходимым или целесообразным завещать определенное имущество именноданному лицу. Вместе с тем данное правило не должно распространяться нанедостойных наследников, если они претендуют на наследство по закону, а не позавещанию, т. е. на те случаи, когда граждане утратили права наследования приусловии, что волеизъявления наследодателя, изложенного в завещании в отношениипризнания этих лиц наследниками, не последовало.

Не могут бытьнаследниками по закону родители после детей, в отношении которых они были всудебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах кодню открытия наследства.

По требованиюзаинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане,злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностейпо содержанию наследодателя.

Указанные правила о недостойныхнаследниках распространяются также на наследников, имеющих право наобязательную долю в наследстве.

В ч. 3 ст. 1117 ГК РФособо подчеркнуто, что лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное отнаследования на основании этой статьи как недостойный наследник, обязано возвратитьв соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ «Обязательства вследствиенеосновательного обогащения» все имущество, неосновательно полученное им изсостава наследства[24].

 

2.2 Круг лиц, имеющихправо на обязательную долю в наследстве

Вместе с тем при всейсвободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим емуимуществом на случай смерти, закон устанавливает одно-единственное ограничениеэтой свободы (ст. 1149 ГК РФ). Речь идет об обязательной доле в наследстве.Только таким путем найдена возможность обеспечить интересы нетрудоспособныхчленов семьи завещателя, лиц, которые с его смертью утрачивают право полученияот него средств на свое содержание[25].

Право на обязательнуюдолю выражается в том, что определенному кругу наследников, несмотря насодержание завещания, предоставляется право на получение доли в наследстве.

При совершении завещанияв любой форме (за исключением завещаний в чрезвычайных обстоятельствах)нотариус или любое другое лицо, удостоверяющее завещание, обязаны предупредитьзавещателя о таком ограничении и сделать соответствующую надпись об этом взавещании.

Круг обязательныхнаследников достаточно узок. В их число входят несовершеннолетние инетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, егонетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние инетрудоспособные иждивенцы.

Иждивенцы входят в составобязательных наследников, если они являются нетрудоспособными на день смертинаследодателя и не менее года до его смерти находились на его иждивении.

Для включения в составобязательных наследников тех иждивенцев, которые не относятся ни к одной изназванных в законе очередей наследников, требуется также их совместноепроживание с наследодателем не менее года до его смерти. Перечень обязательныхнаследников исчерпывающ.

Так, не входят в составобязательных наследников внуки и правнуки умершего, которые могут быть призванык наследованию по праву представления (т.е. если их родители умерли до открытиянаследства). Внуки и правнуки могут быть включены в состав обязательныхнаследников только в качестве иждивенцев. Праву на обязательную долю приданличный характер, т.е. это право неразрывно связано с личностью обязательногонаследника. Поэтому ни в каком случае оно не может перейти к другим лицам: нипо праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядкенаправленного отказа от наследства[26].

Размер обязательной долисоставляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, еслибы не было завещания.

В части третьей ГК РФпродолжена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся внашем законодательстве о наследовании (по ГК 1922 г[27].размер обязательной доли составлял не менее 3/4 законной доли, а по ГК 1964 г[28].- не менее 2/3). Эту тенденцию, очевидно, следует связать с расширением свободызавещания, с одной стороны, и увеличивающимися размерами наследственногоимущества, с другой. При подсчете размера обязательной доли принимается вовнимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметыобычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся вовкладах и на других счетах, и др., а также все наследники, которые призывалисьбы к наследству при отсутствии завещания. При этом должно быть зачтено тоимущество, которое получил обязательный наследник по любому основанию: впорядке наследования из незавещанной части имущества, на основаниизавещательного отказа и др.

Например, при открытиинаследства оказалось, что из наследственного имущества вклад в сумме 100 тыс.руб. был завещан жене, автомобиль стоимостью 80 тыс. руб. — дочери. Кромеэтого, в состав наследственного имущества входили предметы домашней обстановкии обихода на сумму 90 тыс. руб., к наследованию которых были призваны всенаследники по закону первой очереди: жена, дочь, а также сын умершего — инвалидIII группы. Доля каждого наследника по закону составляла 1/3 незавещанногоимущества и оценивалась в 30 тыс. руб. Сын умершего предъявил требование овыделении ему обязательной доли в наследстве. Размер причитающейся сыну какобязательному наследнику доли будет составлять 1/6 всего наследственногоимущества (половину от законной доли), т.е. 45 тыс. руб. (1/6 от 270 тыс.руб.). Поскольку из незавещанной части он имеет право на долю стоимостью 30тыс. руб., ему должно быть дополнительно выделено имущество на 15 тыс. руб. Врезультате жена и дочь умершего, помимо предназначенного им по завещаниюимущества, имеют право на часть незавещанного имущества стоимостью в 22,5 тыс.руб. каждая. Таким образом, доля сына в незавещанной части имущества составляет1/2, а жены и дочери — по 1/4[29].

В целях максимальногособлюдения воли завещателя установлен специальный порядок удовлетворения правана обязательную долю. В первую очередь обязательная доля выделяется за счетнезавещанной части имущества, т.е. из той части имущества, которая переходит кнаследникам по закону. Не исключена ситуация, когда незавещанная частьимущества будет полностью компенсировать обязательную долю. В этом случаенаследники по закону не получат ничего, но воля завещателя будет исполнена. Толькопри недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано,обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанногоимущества.

Право наследника наобязательную долю всегда рассматривалось и рассматривается как исключительноеправо. Лишить этого права можно лишь в случае, если наследник будет признаннедостойным. Вместе с тем действующее законодательство, ориентируясь навозникающие жизненные ситуации, в целях защиты наследников по завещанию впервыеустановило еще одну возможность лишения или ограничения права на обязательнуюдолю.

Суду предоставлено правопо требованию наследника по завещанию уменьшить размер обязательной доли илиотказать в ее присуждении. Но сделать это можно только при условии, еслиобязательная доля должна быть удовлетворена за счет имущества, которымнаследник по завещанию при жизни завещателя пользовался для проживания (жилойдом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качествеосновного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческаямастерская и т.п.), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Кроме того, суд должен учесть имущественное положениенаследника, имеющего право на обязательную долю.

Так, например, если позавещанию однокомнатная квартира перешла к жене умершего, а сын его от первогобрака, являясь нетрудоспособным по возрасту, предъявил требование о выделенииему обязательной доли в праве на эту квартиру, суд при условии, что другогонаследственного имущества нет, что сын совместно с отцом не проживал иобеспечен жильем, вправе отказать ему в выделении обязательной доли[30].

Поскольку нормы об обязательнойдоле в наследстве претерпели серьезные изменения, во Вводном законе к частитретьей ГК РФ специально предусмотрено, что правила об обязательной доле внаследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только кзавещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. (ст. 8).

Неминуемо возникаетвопрос: каких именно правил касается это указание?

Безусловно, речь можетидти лишь о тех правилах, которые по-иному, чем ранее, регулируют отношения,связанные с обязательной долей. В первую очередь это касается размераобязательной доли. Обязательная доля в размере не менее 1/2 законной долиисчисляется только в случае открытия наследства по завещаниям, совершенным 1марта 2002 г. и позднее. Вне зависимости от времени открытия наследства приналичии завещания, совершенного до 1 марта 2002 г., обязательная доля должнаопределяться в размере не менее 2/3 законной доли. Что же касается порядкаподсчета обязательной доли и порядка удовлетворения права на нее, тоустановленные новым законодательством правила фактически воспринялиутвердившуюся и на базе ранее действовавшего законодательства практику.

Ц. обратилась в суд сиском к Д, Р. Б. о признании недействительным завещания матери — Р.Т. в части,признании права собственности на имущество, признании права на обязательнуюдолю, ссылаясь на то, что 01. 02.2001 умерла ее мать — Р Т., которая оставиладва завещания. По завещанию от 21.01.2000 она завещала 60/100 доли дома N 14 поулице К. Маркса в пос. Красково Люберецкого района Московской области и 470 кв.м земельного участка при доме Ц., а 40/100 доли дома и 670 кв. м земельногоучастка сестре истицы Д., ей также завещаны два немецких сервиза. Другимзавещанием от 26.03.2000 мать завещала сестре истицы Д. квартиру N46 в корпусеN1536 в г. Зеленограде (г. Москва) Брат Р. от наследства отказался. Истицаявляется инвалидом, полагает, что имеет право на обязательную долю в завещаннойсестре квартире Ц. просила признать недействительным завещание матери в части,признать за ней право на 670 кв. м земельного участка, соответствующего ее долев доме — 60/100.

После смерти Р.В.,наступившей 04.08.2003 к участию в деле был привлечен его сын Р. Ц. предъявилаисковые требования к Р. и Д о признании недействительным завещания матери вчасти распоряжения всей квартирой, поскольку квартира являлась совместнойсобственностью родителей, матери принадлежала лишь 1/2 доли квартиры. Ц.просила также признать недействительным завещание отца Р.Б. от 26.03.2000 вчасти распоряжения им всей квартирой, ссылаясь на то, что ему также принадлежалалишь 1/2 доли квартиры. Р. В. завещал квартиру дочери Д Истица просила признатьза ней право на обязательную долю в наследстве после смерти отца.

Р. и Д. обратились к Ц.со встречными исковыми требованиями о признании ее недостойным наследником иотстранении от наследования после смерти отца, ссылаясь на то, что онанедостойно вела себя по отношению к родителям, уклонялась от выполнениялежавших на ней обязанностей по содержанию отца. Р. просил также признать заним право собственности на 7/24 доли дома и земельного участка площадью 313,33кв. м, ссылаясь на то, что дом и земельный участок являлись совместнойсобственностью родителей.

Решением Люберецкогогородского суда от 31.08.2004 в удовлетворении исковых требований Ц., а такжетребований Р.отказано иск Р. и Д. удовлетворен, суд признал Ц. недостойнымнаследником к имуществу Р. В., отстранив ее от наследования после смерти отца.

Определением Судебнойколлегии по гражданским делам Московского областного суда от 06.12.2004 решениесуда было отменено в части удовлетворения исковых требований Р. и Д. опризнании Ц. недостойным наследником и отстранения ее от наследования по законуи на обязательную долю после смерти отца, в удовлетворении указанных требованийбыло отказано. За Ц. было признано право собственности на 1/12 долиоднокомнатной квартиры. За Д. признано право собственности на 11/12 доликвартиры. В остальной части решение было оставлено без изменения.

В надзорной жалобе Ц.просит отменить принятые судебные постановления, дело направить на новоерассмотрение в суд первой инстанции.

Определением судьиМосковского областного суда Титова Е. М дело по надзорной жалобе Ц. внесено нарассмотрение Президиума Московского областного суда.

Проверив материалы дела,обсудив доводы надзорной жалобы, Президиум находит жалобу подлежащейудовлетворению.

В соответствии со ст.337ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядкенадзора являются существенные нарушения норм материального или процессуальногоправа.

Как следует из материаловдела, Ц. наряду с другими требованиями были заявлены исковые требования опризнании за ней права на обязательную долю в наследстве после смерти матери иопределении этой доли из однокомнатной квартиры, завещанной Д. Указанныетребования ни судом первой инстанции ни кассационной коллегией нерассматривались. Данные требования разрешены не были в резолютивной частирешения суд, отказал истице в признании права на 2/3 доли квартиры, однакомотивы отказа в удовлетворении иска в нарушение ст. 196 ГПК РФ суд в решении непривел[31].

В соответствии со ст.534ГК РСФСР, действовавшего на момент составления завещания, каждый гражданинможет оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному илинескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону.Завещатель может в завещании лишить права наследования одного или несколькихили всех наследников по закону.

Согласно ст.535ГК РСФСРнесовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а такженетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы умершего наследуют, независимо отсодержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждомуиз них при наследовании по закону (обязательная доля). При определении размераобязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящегоиз предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В отношении определенияразмера обязательной доли сохраняет свое значение разъяснение, данное вПостановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 2 «О некоторыхвопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», в подпункте «д» п.10 «Приопределении обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всехнаследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числевнуков и правнуков наследодателя на долю их родителей, которые являлись бынаследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить изстоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обиходанезависимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно снаследодателем. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательнойдоли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного имв порядке наследования по закону (или по завещанию этого же наследодателя), втом числе и стоимость имущества состоящего из предметов обычной домашнейобстановки и обихода»[32].

Разрешая данное дело, судне учел разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ, не определилстоимость всего наследственного имущества, оставшегося после смерти Р.Т.Поскольку Ц. отказалась от иска в части включения в наследственное имуществопредметов обихода мебели и другого домашнего имущества и в этой части

определением судапроизводство по делу было прекращено (ст. 125). Стоимость имущества должна бытьопределена судом без учета стоимости домашнего имущества. Это обстоятельствоимеет существенное значение для разрешения данного спора, поскольку Ц. не быламатерью лишена наследства.

В случае же, еслиоставленное ей по завещанию матери имущество по стоимости больше, чем две третиот той доли, которую она получила бы при наследовании по закону, то она неможет претендовать на обязательную долю в наследстве матери.

Судебная коллегия погражданским делам рассматривая дело по кассационной жалобе Ц., данныеобстоятельства не приняла во внимание Судебная коллегия обоснованно отмениларешение суда в части признания Ц. недостойным наследником к имуществу Р. В. ипризнала за ней право на обязательную долю в наследстве. Вместе с тем привынесении решения в указанной части и определении размера обязательной долинормы материального права Судебной коллегией были применены неправильноСудебная коллегия руководствовалась ст. 1149 ГК РФ действовавшей на моментоткрытия наследства после смерти Р. В.

В соответствии суказанной нормой права размер обязательной доли — не менее половины доли,которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону.

Между тем в соответствиисо ст. 9 ФЗ «О введении в действие части третьей ГК РФ» правила обобязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса,применяются к завещаниям совершенным после 01.03.2002. Как следует изматериалов дела, истицей оспаривались завещания матери Р.Т., составленные21.01.2000 и 26.08.2000, то есть до введения в действие части третьей ГК РФ.Следовательно, при разрешении иска в части признания права на обязательную долюправила ст. 1149 ГК РФ не могли применяться судом Согласно ст.535 ГК РСФСР,действовавшей на момент составления завещаний Р.Т., размер обязательной долиопределяется как 2/3 от той доли, которая причиталась бы каждому из наследниковпри наследовании по закону.

Допущенные судебнымиинстанциями при рассмотрении спора существенные нарушения норм материального игражданско-процессуального законодательства являются основаниями к отменепринятых судебных постановлений (Извлечение из Постановления ПрезидиумаМосковского областного суда от 07.12.2005 N 44г-443)[33].

 

2.3 Отказополучатели

 

В литературезавещательный отказ, как правило, именуют легатом (от латинского термина«lagatum» — предназначение по завещанию). Он представляет собойвозложение на одного или нескольких наследников исполнения за счет наследствакакой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или несколькихлиц — отказополучателей (легатариев)[34].Завещательный отказ может быть возложен не только на наследников по завещанию,но и на наследников по закону. В последнем случае содержание завещания можетдаже исчерпываться только завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ).

Легатариями могут бытькак физические, так и юридические лица, а также публичные образования, т.е. всете, в пользу которых может быть составлено само завещание.

На основаниизавещательного отказа возникают не наследственные, а обязательственныеотношения, в которых наследник, обремененный исполнением завещательного отказа,выступает в качестве должника, а отказополучатель (легатарий) — в качествекредитора. Эти отношения регулируются общими нормами обязательственного праваГК РФ и специальными нормами разд. V ГК РФ «Наследственное право».Вместе с тем следует иметь в виду, что положение отказополучателя как кредиторане тождественно положению кредиторов наследодателя, которые вправе предъявлятьк наследникам требования о выплате долгов. По общему правилу права кредиторовнаследодателя имеют преимущество перед правами отказополучателей.

Предметом завещательногоотказа, а, следовательно, и возникшего обязательства является определенноеимущественное предоставление: передача отказополучателю (в собственность, вовладение, в пользование) конкретной вещи, входящей в состав наследственногоимущества или специально для него приобретенной, передача определенной суммыденег либо осуществление периодических платежей, выполнение для негоопределенной работы или оказание услуги и т.п.

Наиболее распространензавещательный отказ, содержанием которого является обязание наследника, которыйпо завещанию или по закону унаследует дом, квартиру, иное жилое помещение,предоставить отказополучателю на определенный срок или пожизненно правопользования этим домом (квартирой) или его частью. Поскольку объем этого праваустановлен завещанием, никакие возражения наследника, в частности его ссылка нануждаемость в этом помещении, не могут привести к изменению (например,предоставление в пользование не двух, а одной комнаты) либо к лишениюзавещательного отказа[35].

Следует отметить, чтозаконодатель, обеспечивая исполнение воли завещателя, в интересахотказополучателя специально установил, что право пользования входящим в составнаследства имуществом сохраняется у отказополучателя и тогда, когда этоимущество переходит в собственность другого лица (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).Безусловно, эта же гарантия должна действовать и тогда, когда обремененноезавещательным отказом имущество переходит во владение других лиц и по инымоснованиям (например, по договору аренды).

При завещательном отказедопускается также подназначение, т.е. завещатель может не только назначитьотказополучателя, но и одновременно подназначить к нему другогоотказополучателя на случай, если основной отказополучатель не воспользуетсясвоим правом по любой причине: умрет до открытия наследства или одновременно снаследодателем, откажется от принятия завещательного отказа либо будет лишенправа на получение завещательного отказа как недостойный, не осуществит правона получение завещательного отказа в установленный срок.

Гражданско-правовое обязательство,возникшее на основании завещательного отказа, имеет определенные особенности.

Во-первых, установленособый срок для осуществления права требования исполнить завещательный отказ.

По общему правилуобязанность исполнения завещательного отказа возникает с момента, когдауправомоченное лицо (отказополучатель) выразит или подтвердит желаниевоспользоваться этим правом, т.е. если он «примет» завещательныйотказ.

Такое принятие может бытьосуществлено путем предъявления требования к наследнику об исполнениизавещательного отказа либо путем совершения определенных конклюдентныхдействий, т.е. подтверждающих желание осуществить соответствующее право(например, проживание в определенном помещении, если право проживания в этомпомещении составляет содержание завещательного отказа).

Срок для принятиязавещательного отказа равен сроку исковой давности — трем годам, но в отличиеот срока исковой давности он является пресекательным и не может бытьвосстановлен вне зависимости от причин его пропуска. Поэтому если в пределахтрех лет отказополучатель не воспользуется своим правом и завещателем не былподназначен другой отказополучатель, наследник освобождается от обязанностиисполнения завещательного отказа (это равносильно сложению долга вобязательстве).

Во-вторых, завещательныйотказ рассматривается как личное предоставление, требовать его исполнения можеттолько сам легатарий. Поэтому в случае смерти отказополучателя как до, так ипосле, а также одновременно с наследодателем право на завещательный отказпрекращается и наследник освобождается от обязанности его исполнения.

В-третьих, исполнениезавещательного отказа производится только за счет той доли наследственногоимущества, которую получит наследник, обязанный исполнить завещательный отказ.При этом имущество должно быть очищено от долгов наследодателя и отнеобходимости компенсации всех расходов, которые вызваны смертью наследодателя,связаны с охраной наследственного имущества, исполнением завещания. Требованиялегатариев стоят последними в ряду требований других кредиторов.

Если исполнениезавещательного отказа возложено на наследника, имеющего право на обязательнуюдолю в наследстве, завещательный отказ исполняется им за счет имущества,превышающего обязательную долю.

Завещательный отказ,исполнение которого возложено на нескольких наследников, не создаетсолидарности на стороне должников. Каждый наследник обязан исполнитьзавещательный отказ пропорционально своей доле в пределах стоимости полученногоим наследственного имущества.

Прекращениеобязательства, возникшего на основании завещательного отказа, а следовательно,и освобождение наследника от обязанности его исполнения, наступает в случаях,исчерпывающий перечень которых установлен в п. 3 ст. 1138 ГК РФ. В этотперечень входят как общие основания прекращения обязательств, так испециальные, применяемые только к завещательному отказу.

К общим основаниямотносятся: смерть отказополучателя (кредитора, лично для которого предназначеноисполнение, — п. 2 ст. 418 ГК РФ), отказ от получения завещательного отказа(прощение долга — ст. 415 ГК РФ), к специальным — истечение установленногозаконом трехлетнего срока действия права требовать исполнения завещательногоотказа (п. 4 ст. 1137 ГК РФ) и признание отказополучателя, не имеющим праватребования по мотивам недостойности (п. 5 ст. 1117 ГК РФ).

 

2.4 Подназначенныенаследники

 

Положения о назначениинаследников состоят в том, что наследодатель может указать в завещании любоеколичество лиц (их субъектный состав определен в ст. 1116 ГК РФ), при этом неимеет значения, являются они наследниками по закону или нет. Завещатель можетуказать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай,если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по законуумрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо послеоткрытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другимпричинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будетотстранен от наследования как недостойный наследник.

Институт подназначениянаследника (субституция) является традиционным для отечественного гражданскогозаконодательства. Суть подназначения наследника состоит в том, что, кромеосновного или основных наследников, назначается также запасной или запасныенаследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любыесубъекты гражданского права. То есть при обычном развитии событий в наследствовступает основной наследник (основные наследники), если же основной наследникпо каким-либо причинам не может или не хочет принять наследство, то внаследственные права вступают подназначенные наследники[36].

Количество подназначенийзаконом не ограничивается, поэтому завещатель может указать неограниченноеколичество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников к запасному(подназначенному) наследнику. Завещатель может указать в завещании целую «пирамиду»наследников. Например: основной — супруг, если он не принял — сын, если и он непринял — дочь и т.д.

Подназначение наследникадопустимо только в случаях, прямо указанных в ст. 1121 ГК РФ. Иначе говоря,любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной смертьюнаследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство илиоткажется от него) не дают завещателю права прибегать к такому подназначению.

Завещатель можетподназначить наследника в расчете на одно из предусмотренных законом оснований,несколько из них или на все из них. Но если в завещании не указано, на какоеоснование подназначение наследника рассчитано, то подназначенный наследникпризывается к наследованию, какое бы из этих оснований ни наступило, т.е. вовсех случаях, когда подназначение может иметь место.


3 ПРАВОВОЙ РЕЖИМНАСЛЕДСТВА

 

3.1 Способы принятиянаследства

Существует два способапринятия наследства. Первый (формальный) — это подача письменного заявления опринятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Установлен специальный порядокподачи такого заявления. Оно подается по месту открытия наследства нотариусуили должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдаватьсвидетельство о праве на наследство. По действующему законодательству такоеправо имеют помимо нотариусов лишь должностные лица консульских учреждений РФза рубежом[37].

Наследник, подавшийзаявление о принятии наследства, для получения свидетельства о праве нанаследство должен будет подать об этом другое заявление. Между тем емупредоставлено право подать лишь одно заявление о выдаче свидетельства о правена наследство, и в этом случае такое заявление выполняет две функции: оноподтверждает желание наследника принять наследство и одновременно служитоснованием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ).

Заявление о принятиинаследства может быть подано лично самим наследником или его законнымпредставителем, передано через другое лицо либо направлено по почте. В двухпоследних случаях подпись наследника (его законного представителя) на такомзаявлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо должностным лицом,которому предоставлено право совершать нотариальные действия (речь идет одолжностных лицах органов исполнительной власти субъектов Федерации идолжностных лицах консульских учреждений). Среди лиц, имеющих правосвидетельствовать подписи, названы и должностные лица, которым в силу закона(п. 3 ст. 185 ГК РФ) предоставлено право удостоверять доверенности. Имеются ввиду начальник военно-лечебного учреждения, его заместитель по медицинскойчасти, старший или дежурный врач, если идет речь об удостоверении подписивоеннослужащего или другого лица, находящегося на излечении; командир(начальник) в пунктах дислокации воинских частей, соединений, военно-учебныхзаведений (где нет нотариуса и других органов, совершающих нотариальныедействия), если идет речь об удостоверении подписи военнослужащих и членов ихсемей, а также рабочих и служащих и членов их семей; начальник мест лишениясвободы, если идет речь об удостоверении подписи лиц, находящихся в этихместах; администрация учреждения социальной защиты или руководитель (егозаместитель) соответствующего органа социальной защиты, если идет речь обудостоверении подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в этихучреждениях. В таком же порядке оформляется согласие законных представителей,если оно необходимо при принятии наследства (родители, усыновители, попечителинесовершеннолетних от 14 до 18 лет, попечители ограниченно дееспособных)[38].

Принятие наследства можетбыть осуществлено и через представителя. Однако если законный представительдействует без доверенности, то для договорного представителя необходимо, чтобыв выданной ему доверенности специально были предусмотрены полномочия напринятие наследства.

Второй (неформальный)способ принятия наследства (без подачи заявления) выражается в том, чтонаследникам предоставляется право «фактически» принять наследство, т.е.совершить действия, которые будут свидетельствовать о таком желании наследника(конклюдентные действия) (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

При этом речь идет нетолько о фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, а и олюбых действиях, свидетельствующих об отношении к наследственному имуществу какк своему. В законе (ст. 1153 ГК РФ) содержится примерный перечень такихдействий: вступление во владение или управление наследственным имуществом,принятие мер по сохранению наследственного имущества, защита его отпосягательств или притязаний третьих лиц, производство за свой счет расходов насодержание наследственного имущества, оплата за свой счет долгов наследодателяили получение от третьих лиц причитающихся наследодателю денежных средств.

Таким образом, еслинаследник вселился в помещение, в котором ранее проживал наследодатель, илипродолжает в нем проживать, начал или продолжает обрабатывать садовый участок,собрал с него урожай, перевез к себе вещи или часть вещей наследодателя, взялдокументы и ключи от автомобиля, принадлежавшего наследодателю, начал ремонтквартиры, требовал от арендатора или нанимателя помещения, принадлежавшегонаследодателю, арендную (наемную) плату, потребовал провести описьнаследственного имущества, оборудовал дачу охранной сигнализацией, оплатилкоммунальные услуги, страховые платежи, внес плату за телефон и т.п., — все этидействия свидетельствуют о фактическом принятии наследства.

Перечень действий наследника,которые могут свидетельствовать о фактическом принятии им наследства, неисчерпывающий. О желании принять наследство могут свидетельствовать и иныедействия. Например, если наследник по закону обратился в суд с иском опризнании завещания, совершенного в пользу другого лица, недействительным, онтем самым выразил свое желание, свой интерес к приобретению наследства,поскольку такой иск может заявить лишь заинтересованное лицо.

В этом смысле сохраняетсвое действие постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 «По делам онаследовании»[39], в п.12 которого предусмотрено: «Под фактическим вступлением во владениенаследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь ввиду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этимимуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов,страховых взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающихв наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счетнаследственного имущества расходов или погашение долгов наследодателя и т.п.При этом следует иметь в виду, что указанные действия могут быть совершены каксамим наследником, так и по его поручению другими лицами в течение шестимесяцев со дня открытия наследства...»[40].

Если факт принятиянаследства может быть документально подтвержден (справка о регистрации по местужительства, квитанция об уплате налога, договор подряда на ремонт и т.п.), этодолжно служить достаточным доказательством для оформления наследственных прав.

Поэтому еслисоответствующие документы представлены, но в выдаче свидетельства о праве нанаследство отказано, наследник может подать в суд заявление об отказе всовершении нотариального действия (ст. 310 ГПК РФ)[41].Если же такие доказательства представлены быть не могут и нотариус по этойпричине отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, наследникможет обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства,подтверждая этот факт иными, в том числе свидетельскими, показаниями. Такоезаявление рассматривается в порядке особого производства. Если факт принятиянаследства оспаривается, спор рассматривается в порядке искового производства.

Следует отметить, что всоответствии с ранее действовавшим законодательством любое действие повступлению во владение наследственным имуществом рассматривалось как бесспорноесвидетельство фактического принятия наследства. Существенной новеллой новогозаконодательства явилась иная оценка таких действий: они не являютсянеопровержимым подтверждением принятия наследства, а создают лишь оспоримуюпрезумпцию; они свидетельствуют о принятии наследства, если не доказано иное,т.е. что, совершая соответствующие действия, наследник не имел намеренияпринимать наследство.

Например, еслисовершеннолетняя дочь после смерти отца переселилась в его квартиру, оплатилавсе причитающиеся коммунальные платежи, ее действия, безусловно,свидетельствуют о фактическом принятии наследства, если только не будетдоказано, что она не собиралась принимать наследство, а целью ее вселения быланеобходимость осуществлять уход и оказывать помощь матери.

Самый простой путь длянаследника, не желающего принимать наследство, — отказаться от него. Однакоесли он это не сделал, не исключена и другая возможность — доказать отсутствиенамерения принять наследство. При этом в отличие от отказа от наследства,который является формальным актом, совершаемым наследником в строгоустановленном порядке и в установленные сроки, факт непринятия наследства на основаниизаявления наследника может быть признан самим нотариусом. Этот факт можетустанавливаться и судом, как по требованию самого наследника, так и после егосмерти — по требованию других заинтересованных лиц.

Хотя факт непринятиянаследства в перечне юридических фактов, устанавливаемых судом, не значится,нужно иметь в виду, что содержащийся в ч. 2 ст. 264 ГПК РФ перечень являетсяпримерным, суды рассматривают дела об установлении и других юридических фактов,если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления. Значение,которое придано действующим законодательством факту непринятия наследства,безусловно, делает его «юридическим» и открывает дорогу для возможностиустановления его судом. При возникновении спора вопрос о непринятии наследстварешается в исковом производстве[42].

 
3.2 Оформление наследства

Подтверждениемприобретения имущества по праву наследования служит свидетельство о праве нанаследство. Оно выдается нотариусом по месту открытия наследства. В силу ст. 38Основ законодательства РФ о нотариате право выдавать свидетельства о праве нанаследство предоставлено также должностным лицам консульских учреждений.

Получение свидетельства оправе на наследство не является обязанностью наследника. Наследник, принявшийнаследство, становится собственником наследственного имущества со дня открытиянаследства вне зависимости от того, получил ли он свидетельство о праве нанаследство или нет. Право на движимое имущество может быть подтверждено самимфактом владения. Однако если речь идет о недвижимости (жилых домах, квартирах,земельных участках и т.п.), государственная регистрация которой обязательна, идругом имуществе, подлежащем специальной регистрации (автомобили и т.п.), атакже о ценных бумагах, денежных вкладах и других правах, оформленных на имяумершего, только свидетельство о праве на наследство послужит основанием дляперерегистрации права собственности и возможности осуществления других прав.Именно поэтому в тексте выдаваемого свидетельства указывается о необходимостипровести соответствующую регистрацию, если в составе наследства имеетсяимущество, подлежащее регистрации.

В свидетельстве о правена наследство должны быть указаны основания, по которым к наследникам переходитнаследственное имущество: по праву представления, в порядке наследственнойтрансмиссии, направленного отказа, приращения наследственных долей, причинотпадения ранее призванных наследников, а также все обременения наследственногоимущества: завещательный отказ, завещательное возложение. О наличии этихраспоряжений нотариус сообщает заинтересованным лицам.

Как правило, выданныесвидетельства могут быть признаны недействительными по решению суда, и только водном случае их может своим постановлением аннулировать сам нотариус. Речь идето ситуации, когда принявшие наследство наследники дают согласие на принятиенаследства наследником, пропустившим установленный для этого срок (п. 2 ст.1155 ГК РФ).

 3.3 Отказ от наследства

 

Призванный к наследованиюнаследник, не принявший наследство в установленные для этого сроки ни одним изуказанных в законе способов, утрачивает право наследования, так как непринятиенаследства свидетельствует о его нежелании становиться правопреемникомумершего. Таким образом, непринятие наследства можно расценить как фактическийотказ от наследства, выраженный в пассивной форме, — в форме молчания (п. 3 ст.158 ГК РФ). Но непринятие наследства — это все же не безусловный отказ, атолько презумпция отказа, причем презумпция оспоримая, поскольку наследник, непринявший наследство, при определенных условиях может его принять и поистечении срока[43].

Наряду с непринятиемнаследства наследнику предоставлено право отказаться от наследства путемосуществления совершенно определенных активных действий. Такой отказбезоговорочно свидетельствует о нежелании наследника принять наследство (ст.1157 ГК РФ).

Закон устанавливаеттолько один способ отказа от наследства — путем подачи об этом письменногозаявления. Порядок подачи заявления такой же, как и при принятии наследства(ст. 1159 ГК РФ). Заявление об отказе от наследства должно быть поданонотариусу или иному должностному лицу, которому предоставлено право выдаватьсвидетельства о праве на наследство (по действующему законодательству этодолжностные лица консульских учреждений).

Такое заявление можетбыть подано лично наследником, передано через другое лицо либо переслано попочте. Если наследник не передает заявление лично, его подпись на заявлении оботказе, так же как и на заявлении о принятии наследства, должна бытьсоответствующим образом удостоверена (нотариусом, должностным лицом,уполномоченным совершать нотариальные действия, либо должностным лицом,уполномоченным удостоверять доверенности). Заявление об отказе от наследства,как и заявление о принятии наследства, может быть подано от имени наследникаего представителями, и в этом случае в доверенности, на основании которойдействует представитель, должно быть специально оговорено полномочие на отказ.Законные представители малолетних (их родители, усыновители, опекуны), а такжеопекуны лиц, признанных недееспособными, действуют без доверенности, однако,для того чтобы совершить отказ от наследства, им необходимо получить на эторазрешение органов опеки и попечительства.

Несовершеннолетние от 14до 18 лет, а также лица, ограниченные в дееспособности по решению суда, вправеотказаться от наследства лишь с разрешения своих попечителей. Последние такжемогут дать согласие на отказ от наследства только c разрешения органов опеки ипопечительства (ст. 37 ГК РФ).

В заявлении об отказе отнаследства воля наследника должна быть выражена в строго определенной форме. Внем не должно содержаться никаких условий и оговорок.

Отказаться от наследства,как и принять его, можно только целиком, не допускается отказ от частинаследства. Но принятие части наследства и отказ от части наследства влекутразные последствия. Наследник, подавший заявление о принятии части наследства,считается принявшим все причитающееся ему наследство, а заявление, в которомуказано об отказе от части наследства, не влечет никаких правовых последствий.При рассмотрении вопроса о возможности отказа от части наследства следуетнапомнить, что в соответствии с принципом универсальности правопреемстванаследство рассматривается как целое в пределах только одного основания.Поэтому если, например, наследнику завещано определенное имущество (автомобиль,квартира и т.д.) и он же как наследник по закону призывается к наследованиюнезавещанной части имущества (дачи, акций и т.д.), он может принять наследствопо закону и отказаться от наследования по завещанию, принять наследство позавещанию и отказаться от наследования по закону, либо принять и то, и другоеимущество, либо отказаться от того и другого.

Для подачи заявления оботказе от наследства установлен определенный срок. Его продолжительность ипорядок исчисления такие же, как и для срока, установленного для принятиянаследства: в виде общего правила срок для отказа от наследства равен шестимесяцам со дня открытия наследства. В тех случаях, когда наследники призываютсяк наследованию в связи с отпадением ранее призванных наследников, этот срокравен трем месяцам и исчисляется он со дня истечения шестимесячного срока. Еслиже ранее призванные наследники отказались от наследства, подав об этомзаявление, либо были отстранены от наследства как недостойные, другиепризванные наследники вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев,которые начинают исчисляться со дня возникновения у этих наследников права напринятие наследства.

Право наследника на отказот наследства в пределах установленных сроков ничем не ограничено. Если ранеенаследник, подавший заявление о принятии наследства, лишался возможностиотказаться от него, то по действующему законодательству такой отказ допускаетсявне зависимости от того, принял ли наследник наследство, и от того, какимспособом он это сделал.

Так, наследник, подавшийзаявление о принятии наследства через четыре месяца после смерти наследодателя,вправе подать заявление об отказе в течение оставшегося двухмесячного срока.

Кроме того, если по ранеедействовавшему законодательству срок для отказа от наследства являлсяпресекательным (наследник, пропустивший срок, лишался права на отказ), тодействующее законодательство допускает возможность восстановления этого срока,ограничив, правда, такую возможность только одним случаем. Речь идет о том, чтос соответствующим требованием вправе обратиться в суд только тот наследник,который не подавал заявление о принятии наследства, а принял наследство путемсовершения свидетельствующих об этом фактических действий. При наличии доказательствоб уважительности причин, по которым срок на отказ от наследства был пропущен,суд может признать такого наследника отказавшимся от наследства[44].

Поскольку срок напринятие наследства и срок на отказ от наследства имеют одинаковую правовуюприроду, то в этом случае, естественно, как и при восстановлении срока напринятие наследства, суд должен разрешить дело по существу, т.е. определитьдоли других наследников в наследственном имуществе, признать недействительнымиранее выданные свидетельства о праве на наследство и др.

Отказ от наследства путемподачи заявления бесповоротен, т.е., подав заявление об отказе, наследник невправе отозвать такое заявление и принять наследство даже в том случае, еслисрок на принятие наследства не истек.

Будучи одностороннейсделкой, отказ от наследства может быть признан недействительным, если при егосовершении были допущены нарушения специальных требований законодательства онаследовании, а также по общим основаниям, влекущим недействительность сделок(п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 «По делам онаследовании»)[45].

Так, например, отказ отнаследства может быть признан недействительным и в случае, если при подаче заявленияоб отказе наследник не отдавал отчет своим действиям либо действовал подвлиянием угрозы, и в случае, если в доверенности, выданной представителю, небыло специально оговорено его право на отказ от наследства, а также в случае,если наследник по завещанию совершил направленный отказ, в то время какнаследодателем завещано все имущество.

Законом допускается двавида отказа. Отказ от наследства может быть либо абсолютным, либо в пользудругих лиц (направленный отказ). В последнем случае наследник указывает взаявлении об отказе конкретное лицо (лиц), в пользу которого он совершает такойотказ. Круг лиц, в пользу которых можно отказаться от наследства, достаточноширок, но не безграничен. В соответствии с законом (ст. 1158 ГК РФ) такой отказдопускается в пользу не любых лиц, а только любых наследников, т.е. тех, ктоуказан в завещании наследодателя, либо тех, кто входит в состав любой очерединаследников по закону.

Специально предусмотрено,что отказ от наследства в пользу лиц, которые могли бы в силу законанаследовать по праву представления или по праву наследственной трансмиссии,возможен лишь в случае, если эти лица призваны к наследованию.

Например, если кнаследованию по закону призваны жена и дочь наследодателя, ни жена — в пользусвоих внуков, ни дочь — в пользу своих детей отказаться от наследства несмогут. А вот если дочь наследодателя до открытия наследства умрет, кнаследованию ее доли по праву представления будут призваны ее дети. В этомслучае жена наследодателя вправе отказаться от своей доли в наследстве в пользуобоих внуков или одного из них[46].

Направленный отказотличается от абсолютного (а также от непринятия наследства) лишь тем, что доляотказавшегося наследника не распределяется между другими призванныминаследниками, а переходит к одному из них, в пользу которого совершен отказ.

Иное решение вопросаприведет к нарушению установленных законом оснований и порядка наследования.Как известно, наследование осуществляется на основании закона или завещания.При наследовании по закону наследники призываются в порядке установленнойочередности.

Между тем, например, приотказе наследника первой очереди — супруги умершего — в пользу своего сына отпервого брака — наследника седьмой очереди — принцип очередности будет нарушен.К тому же призвание к наследованию в этом случае будет основываться не назаконе, не на завещании, а исключительно на воле наследника, отказавшегося отнаследства. Может также возникнуть вопрос, почему в приведенной ситуациисупруга умершего может отказаться в пользу его пасынка, а при таких жеобстоятельствах его дочь не вправе отказаться в пользу его же внука.

В ранее действовавшемзаконодательстве специально предусматривалась возможность отказа от наследствав пользу государства или отдельной государственной, кооперативной или инойобщественной организации независимо от того, были ли они указаны в завещании.

В действующемзаконодательстве возможность отказа в пользу государства, других публичныхобразований специально не выделена. Это означает, что в отношении РоссийскойФедерации и других публичных образований, а также юридических лиц действуетобщее правило: в их пользу можно отказаться, если они призываются кнаследованию по завещанию, поскольку в состав наследников по закону они невходят.

Особый статус РоссийскойФедерации, заключающийся в том, что она названа в качестве наследника позакону, не исключает этого вывода, поскольку она не входит в составнаследственных очередей, а имеет право только на выморочное имущество.

В законе указаны лица, впользу которых наследник не вправе отказаться от наследства, а также случаи,когда направленный отказ вообще не допускается.

Так, нельзя отказаться отнаследства в пользу наследника, которого наследодатель своим завещанием лишилнаследства (ст. 1119 ГК РФ). Этот же запрет распространяется на потомков такогонаследника, которые могли бы наследовать по праву представления (п. 2 ст. 1146ГК РФ). Хотя недостойные наследники не названы в законе, но само собойразумеется, что, поскольку такие наследники вообще лишаются права наследования,отказ от наследства в их пользу недопустим.

Направленный отказ вообщене допускается, если наследодатель распорядился всем принадлежащим емуимуществом, оставив его по завещанию нескольким лицам. В этом случае ни один изназначенных наследников не может совершить направленный отказ не только впользу наследников по закону, но и в пользу других наследников по завещанию. Онможет просто отказаться от принятия наследства. В этом случае имуществоперейдет к остальным наследникам по завещанию.

В силу исключительногохарактера права на обязательную долю в наследстве как личного предоставлениянаправленный отказ от этого права не допускается. Обязательный наследник можетсовершить абсолютный отказ от своей доли либо вообще не воспользоваться этимправом. И в том, и в другом случае наступит одно и то же последствие: этоприведет к исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.

Не может быть принятнаправленный отказ от наследника, которому подназначен другой наследник. В этихслучаях исполняется распоряжение наследодателя о подназначении наследника.Однако этот запрет действует лишь в случае, если в распоряжении о подназначениинаследника не указаны причины отпадения основного наследника либо в качествеоснования отпадения указан отказ наследника от наследства. Если же, например,подназначение предусмотрено на случай смерти наследника, происшедшей до смертинаследодателя или одновременно с ним, то право наследника, пережившегонаследодателя, на направленный отказ должно сохраниться.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении отметим следующие наиболее важные моменты:

Завещанием является личное распоряжение гражданина на случайсмерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.

По юридической природе завещание — это односторонняя сделка. Онопредставляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано сего личностью. Именно поэтому оно должно быть собственноручно подписанозавещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или поиным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбеможет быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица инымгражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которымзавещание нельзя было подписать собственноручно. Составление завещания черезпредставителей (поверенных, опекунов, попечителей) не допускается.

Закон предусматривает обязательную нотариальную форму завещания.Нотариальное удостоверение завещаний осуществляется нотариальными конторами, ав местности, где их нет, — местной администрацией и ее органами. Лицо,удостоверяющее завещание, должно установить дееспособность завещателя. Правозавещать свое имущество принадлежит лишь полностью дееспособным лицам, т.е.тем, кто достиг 18 лет, либо вступил в брак до достижения совершеннолетия, либобыл эмансипирован.

Основное содержание завещания состоит в назначении наследников суказанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Законодательствозакрепляет принцип свободы завещания, в соответствии с которым завещатель можетоставить свое имущество, как законным наследникам, так и любым другим лицам, атакже лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников позакону. Причем, завещая кому-либо свое имущество, гражданин не связан ниочередностью призвания наследников, ни правом представления; он имеет правозавещать любому лицу все имущество или его часть в любом распределении долей.

Свобода завещания ограничена установлением в законе круганаследников (их принято называть необходимыми или обязательными), которыевправе получить обязательную долю в наследстве. Она составляет не менее двухтретей той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании позакону.

При определении права на обязательную долю в завещанном имущественеобходимо учитывать, что закон выделяет две категории обязательныхнаследников. К первой относятся нетрудоспособные или несовершеннолетние детинаследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг иродители (усыновители). Ко второй категории относятся лица, состоящие в иныхродственных отношениях с наследодателем или вообще не состоящие в них, ноявляющиеся его нетрудоспособными иждивенцами.

В соответствии с действующим законодательством завещатель вправеустановить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный отказ(легат), т.е. возложить на наследника обязанность передать третьим лицам(отказополучателям) определенное имущество или выполнить обязанностьимущественного характера. Сущность завещательного отказа заключается в том, чтоиз всей совокупности прав и обязанностей, составляющих наследство,определенному лицу или лицам передается какое-либо отдельное право.Следовательно, отказополучатель (легатарий) становится частичным (сингулярным)правопреемником наследодателя. Завещательный отказ — один из видовзавещательных распоряжений и вне завещания силы не имеет.

От завещательного отказа надо отличать особый вид завещательногораспоряжения — возложение. Суть его заключается в том, что завещатель можетвозложить на наследника исполнение действий, направленных на осуществлениекакой-либо общеполезной цели. В отличие от завещательного отказа возложениеможет выражаться в совершении действий как имущественного, так инеимущественного характера. Поскольку возложение устанавливается дляобщеполезной цели, требовать его выполнения в судебном порядке вправе другиенаследники, соответствующие государственные и общественные организации, органыпрокуратуры. В случае смерти наследника, который по завещанию должен былвыполнить общеполезные действия, обязанность исполнения возложения переходит кнаследнику, получающему наследство или его соответствующую часть.

Завещатель вправе не только назначить наследника по своемуусмотрению, но и указать в завещании другого наследника на случай, еслиназначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Этоназывается подназначением наследника или наследственной субституцией.

Применение правила о подназначении наследника имеет место вследующих случаях: если основной наследник умрет ранее открытия наследства;если он не примет наследства; если основной наследник будет лишен праванаследования как недостойный; если основной наследник не выполнит требованиенаследодателя, выраженное в завещании под отлагательным условием.

Для приобретениянаследства наследники должны его принять. Принятие наследником части наследстваозначает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно низаключалось и где бы оно ни находилось. Так, вместе с имуществом умершегонаследуются и его долги, а также обязанности по выполнению завещательногоотказа или возложения, если такие распоряжения были сделаны в завещании.

Не допускается принятиенаследства под условием или с оговорками.

Однако при призваниинаследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию ипо закону или в порядке наследственной трансмиссии и др.) наследник можетпринять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, понескольким из них или по всем основаниям.

Наследники должны принятьнаследство в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Принятое наследствопризнается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо отвремени его фактического принятия, а также независимо от моментагосударственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когдатакое право подлежит государственной регистрации. Принятие наследства неявляется бесповоротным и может быть аннулировано наследником путем отказа отнаследства.

Если нет наследников нипо закону, ни по завещанию, либо ни один из них не принял наследство, либо всеони отказались от наследства, то имущество умершего считается выморочным ипереходит к государству, — Наследник по закону или по завещанию вправеотказаться от наследства.

Такой отказ может бытьсовершен наследником как с указанием лиц, в пользу которых он отказывается отнаследства, так и без такого указания. Не допускается отказ от наследства соговорками или под условием. Отказ от наследства не может быть впоследствииизменен или взят обратно. Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказот наследства, ограничен кругом наследников по завещанию или наследников позакону.

Наследник вправе отказатьсяот наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию илинаследников по закону любой очереди, в том числе в пользу тех, которые призванык наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии(ст.1158 ГК РФ).

Отказ от наследства впользу иных лиц не допускается.

Нельзя отказаться отнаследства в пользу недостойного наследника и в пользу лица, лишенного праванаследования завещателем путем прямого указания об этом в тексте завещания.Такой отказ может быть обжалован другими наследниками в суд.

В случае, еслиотказавшемуся наследнику в завещании подназначен другой наследник, то долянаследства отказавшегося наследника переходит к подназначенному наследнику. Еслиже в завещании наследник не подназначен, то доля отказавшегося наследникараспределяется пропорционально между другими наследниками — происходитприращение наследственных долей других наследников.

Наследник вправеотказаться от наследства в течение срока, установленного для принятиянаследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство (п.2 ст.1157ГК РФ).

Если наследник совершилдействия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может позаявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и поистечении установленного срока, если найдет причины пропуска срокауважительными.

Таким образом, отпринятого наследства можно отказаться, но отказ от наследства является ужебесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

 

Раздел 1. Законодательные и иные нормативные акты

1.1.    КонституцияРоссийской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.//Российская газета. 1993. N 237.

1.2.    Гражданскийкодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от18.07.2009) // Консультант Плюс

1.3.    Гражданскийкодекс Российской Федерации: часть вторая от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от17.07.2009) // Консультант Плюс

1.4.    Гражданскийкодекс Российской Федерации: часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от30.06.2008) // Консультант Плюс

1.5.    Гражданскийкодекс Российской Федерации: часть четвертая от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от08.11.2008) // Консультант Плюс

1.6.    Гражданскийпроцессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Собрание законодательстваРФ», 18.11.2002, № 46.

1.7.    ОсновызаконодательстваРоссийской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г // Консультант Плюс

1.8.    ЗаконРФ от 12.12.1991 N 2020-1 (ред. от 30.12.2001) «О налоге с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения»

1.9.    Федеральныйзакон «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений,законодательных актов) РФ и внесении изменений в некоторые законодательные актыРФ в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследованияили дарения от 01. 07. 2005. N 78-ФЗ // Консультант Плюс

1.10.  Гражданскийкодекс РСФСР 1922 года. — М., Зерцало-М, 2002.

1.11.   Гражданский кодекс РСФСРот 11. 06. 1964 // Ведомости ВС РСФСР, 1964. № 24.

Раздел 2. Специальная литература

2.1.    АлексиковаО.Е. Наследование по завещанию: актуальные вопросы теории и практики(монография). — Орел: Изд-во ОРАГС, 2008.

2.2.    АнтимоновБ.С, Граве К.А. Советское наследственное право. — М., 1955.

2.3.    Асланян Н.П. Наследование членов семьи наследодателя по советскомугражданскому праву: Автореф. дис.… канд. юрид. наук. — М., 1987.

2.4.    БарщевскийМ.Ю. Наследственноеправо. — М., 1996.

2.5.    ВеликокладТ. П. Развитие положений о наследовании по завещанию в законодательствеРоссийской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степеникандидата юридических наук. — М.,2007.

2.6.    ВергасоваР.И. Нотариатв России. М.: Юристь, 2006.

2.7.    ВласовЮ.Н. Наследственноеправо Российской Федерации. — М., 1998.

2.8.    ВнуковН. А. Сравнительный анализ наследственного права России и наследственного правазарубежных стран (статья)//Проблемы государства и права в условиях глобализации/ Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. — Орел,2008.

2.9.    ВнуковН. А.Социальная сущность обязательной доли в наследстве.Общественно-экономическая динамика: характеристика, тенденции, правовоерегулирование, региональные особенности / Сборник материалов международнойнаучно-практической конференции. – Липецк, 2008.

2.10.   Гонгало Б.М., ЗайцеваТ.Н., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Ярков В.В. Настольная книганотариуса. — М.: Волтерс Клувер, 2004.

2.11.   Гордон М.В. Наследование по закону ипо завещанию. — М., 1967.

2.12.   Гражданское право. Общаяи Особенная части: учебник / А.П. Фоков, Ю.Г. Полонов, И.Л. Черкашина, В. А:Черкашин; отв. ред. А.П. Фоков. — М.: КНОРУС, 2008.

2.13.   Долгова М.Н. Споры онаследстве. Как выиграть дело в суде. – М., «ГроссМедиа», 2008.

2.14.   Егорова С. Г.Правовыепроблемы наследования по действующему законодательству Российской Федерации:Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.- М.,2002.

2.15.   Зенин И. А. Гражданское право:учебник для вузов. — М.: Высшее образование, 2008.

2.16.   Каминская Н. Л. Правовыепроблемы наследования по завещанию в российском гражданском праве: Авторефератдиссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — М., 2007.

2.17.   Каминская Н.Л. Историяразвития законодательства о наследовании по завещанию // Современныегуманитарные исследования. 2005. № 3. С. 123-127.

2.18.   Каминская Н.Л. Проблемаудостоверения нотариальных завещаний органами местного самоуправления // Закон.2007. №3 С. 166-174.

2.19.   Козлов Д. Г. Особенностиправового регулирования института наследования по завещанию в РоссийскойФедерации. — М., 2006.

2.20.   Комментарий к ГК РФ Ч.1,2, 3, 4: Учебно-практическое пособие / П. В. Степанов.-2-е, перер. — М., ТКВелби, 2010.

2.21.   Комментарий кГражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) (под ред.О.Н. Садикова), — М., ИНФРА-М, 2007.

2.22.   Комментарий кГражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. Е.Л. Забарчука.- СПб., «Питер Пресс», 2009.

2.23.   Комментарий к частитретьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского иЕ.А. Суханова. — М., 2002.

2.24.   Маслович А. Наследованиепо завещанию и закону // Сборник АКДИ. – М., 2002.

2.25.   Минахина И.А.Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования. — М.: Дашков и К, 2007.

2.26.   Наследование по завещаниюи по закону; Защита наследственных прав в суде / Саломатова T, В. — М.; Ось-89, 2004.

2.27.   Наследственное право(учебное пособие). — Орел: Изд-во ОРАГС, 2008.

2.28.   Наследственное право /Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. — М.: Волтерс Клувер, 2005.

2.29.   Нотариат: учеб. пособие длястудентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. Н.А.Волковой, Л.В. Щербачевой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.

2.30.   Покровский И.А. Основные проблемыгражданского права. — Петроград, 1917.

2.31.   Постатейный комментарий кКонституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Карповича. – М.: Юрайт-М;Новая Правовая культура, 2007.

2.32.   Правовые основынотариальной деятельности / Под ред. В.Н. Аргунова. — М., 1994.

2.33.  Семейныйкодекс Российской Федерации. С постатейным приложением нормативных актов идокументов / Сост. Л. М. Пчелинцева, С. В. Пчелинцев. — М., 2005.

2.34.   Сергеев А.П., ТолстойЮ.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации(постатейный). Часть третья. — М., 2002.

2.35.   Серебровский В.И.Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М: Статут, 2003.

2.36.   Серебровский В.И. Очерки советскогонаследственного права. — М., 1953.

2.37.   Телюкина М.В. Наследственное право.Комментарий части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. — М.,2002.

2.38.   Чикильдина А.Ю. Договордарения и наследование по завещанию: сравнительно-правовой анализ // Новаяправовая мысль. Научно-аналитический журнал. — Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС,2006, № 6 (19). — С. 61-62.

2.39.   Эйдинова Э.Б.Наследование по закону и по завещанию — М., 1985.

2.40.   Юдин Г.Е., Юдина Т.Н.Наследование по завещанию — современные тенденции развития // Нотариат исовременное гражданское общество: проблемы и перспективы развития. МатериалыМежрегиональной научно-практической конференции. — Саранск: Изд-во Средне-Волж.филиал РПА МЮ РФ, 2006.

Раздел 3. Материалы судебной практики

3.1.    ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 2 «О некоторых вопросах,возникающих у судов по делам о наследовании»// Консультант Плюс

3.2.    Обзорсудебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практикипо гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации. – 1994. — N 5.

3.3.    ОпределениеСудебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от06.12.2004// Консультант Плюс

3.4.    ПостановлениеПрезидиума Московского областного суда от 07.12.2005 N 44г-443// КонсультантПлюс

3.5.    Судебнаяпрактика по гражданским делам: сб. / сост. Е. Н. Романенкова. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

3.6.    Обзорсудебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практикипо гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации. – 2009. — N 7.


Приложение 1

ЗАВЕЩАНИЕ

г.__________________ "___"_________20__г.

Я,__________________________________________________________,

проживающий в _____________________________________________

настоящим завещаниемделаю следующее распоряжение:

1. Из принадлежащего мне имуществажилой дом со всеми хозяйственными, бытовыми строениями и сооружениями, находящийсяпо адресу:______________________________________________________________________иземельный участок размером __________ кв. м., предоставленный мне в наследуемоевладение, на котором расположен вышеуказанный жилой дом, я завещаю моим сыновьям:___________________________________________________________________и________________________________________________ в равных долях каждому.

При этом выражаю желание,чтобы названные наследники пользовались домом следующим образом:_______________________________________________________________

первым этажом дома, а ____________________________________________

— вторым этажом.

2. Все остальноеимущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно низаключалось и где бы ни находилось, я завещаю моей сестре__________________________________________________________________

3. В случае смерти кого-либоиз названных мною наследников ранее моей или одновременной смерти либонепринятия ими наследства долю отпавшего наследника завещаю внуку ________________________________

4. Содержание ст. 1149 ГКРФ мне нотариусом разъяснено.

5. Настоящее завещаниесоставлено и подписано в двух экземплярах, из которых один хранится в ___________________государственной нотариальной конторе, а другой экземпляр выдается завещателю_____________________________________________________________________________.

Подпись завещателя

Удостоверительная надписьгосударственной нотариальной конторы


Приложение 2

 

ЗАВЕЩАНИЕ

Санкт-Петербург,пятнадцатого февраля две тысячи шестого года,

Я, ФИО_____________, 10ноября 1931 года рождения, имеющая паспорт № ______________ настоящимзавещанием делаю следующее распоряжение:

1. Все мое имущество,какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое низаключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю

ФИО______________, 11ноября 1972 года рождения,

2. Возлагаю на нееобязанность предоставить ФИО______________ на период его жизни правопользования принадлежащей мне квартирой, расположенной по адресу: _______________________________________________________________

3. Содержание статьи 1149Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.

4. Текст завещаниязаписан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично вприсутствии нотариуса.

5. Настоящее завещаниесоставлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписанзавещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса городаСанкт-Петербурга _________________________, а другой экземпляр выдаетсязавещателю ________________________.

Настоящее завещаниеудостоверено мной, ФИО___________________, нотариусом нотариального округа Санкт-Петербурга,действующим на основании лицензии №_______, выданной Управлением юстицииСанкт-Петербурга _________________ года.

Завещание записано мнойсо слов ФИО_____________________.

Завещание полностьюпрочитано завещателем до подписания и собственноручно им подписано в моемприсутствии. Личность завещателя установлена, дееспособность ее проверена.Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъясненомной завещателю.

Зарегистрировано вреестре за №

Взыскано по тарифу: 100(сто) рублей.


Приложение 3

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИНЯТИИЗАКРЫТОГО ЗАВЕЩАНИЯ

Место совершения нотариальногодействия (село, поселок, район, город, край, область, республика полностьюпрописью)

Дата (число, месяц, годпрописью)

Я, (фамилия, имя,отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариальногоокруга), удостоверяю что по (фамилия, имя отчество, цифрами дата рождения, реквизитыдокумента, удостоверяющего его(ее) личность), проживающего(ей) (указывается местопостоянного жительства или преимущественного пребывания), в присутствии свидетелей:(фамилия, имя, отчество свидетелей, реквизиты документов, удостоверяющих их личности,место их постоянного жительства или преимущественного пребывания), сегодня,(число, месяц, год цифрами) года, принял(а) закрытый конверт, в котором по устномузаявлению (инициалы, фамилия завещателя) находится закрытое завещание, написанноеи подписанное им (ею) собственноручно. Конверт в моем присутствии подписан указаннымисвидетелями и запечатан мною в другой конверт, на котором мною совершенанадпись в соответствии с законодательством.

При принятии конверта с закрытымзавещанием мною разъяснено (инициалы, фамилия завещателя) содержание статей1126 и 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Закрытое завещание остаетсяв делах в нотариальной конторы по адресу: (указывается адрес офиса нотариальнойконторы).

Зарегистрировано вреестре за N

Взыскано госпошлины (потарифу)

еще рефераты
Еще работы по государству и праву