Реферат: Наследование по завещанию

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

Дипломная работа

На тему:

Наследование по завещанию

КЕМЕРОВО-2008


Содержание

Введение

Глава 1. Общие положения о наследовании по завещанию

1.1 История наследования по завещанию

1.2 Законодательство о наследовании

1.3 Понятие завещания

1.4 Общие положения завещания

1.5 Субъекты наследственных правоотношений

Глава 2. Наследование по завещанию

2.1 Роль свидетелей в производстве по наследственным делам

2.2 Форма и порядок совершения завещания

2.3 Нотариально удостоверенное завещание

2.4 Недействительность завещания

2.5 Отмена и изменение завещания

2.6 Толкование завещания

2.7 Обязательная доля

Заключение

Список нормативно-правовых актов и литературы


Введение

Исторически сложилось так, чтоинститут наследования является одним из самых древнейших, поскольку его зарождениеи дальнейшая эволюция проходили одновременно с развитием человеческого общества.

Правовое регулированиеотношений, возникающих при переходе имущества от умершего субъекта к егоправопреемникам не теряет актуальности на протяжении многих веков. Актуальнаэта тема и в наши дни.

Экономические и многочисленные социальныепреобразования, изменение законодательства в части, касающейся видов, объема истоимости имущества, которое может принадлежать гражданам, предопределилинеобходимость серьезных трансформаций наследственного права, дополнения идетализации механизмов перехода и распределения наследственного имущества,расширения прав гражданина по распоряжению своей собственностью, в том числе ина случай смерти (свобода завещания).

В настоящее время действуетчасть третья Гражданского кодекса Российской Федерации «Наследственноеправо», которая вступила в силу более шести лет назад (1 марта 2002 года).Кроме того, наряду с частью третьей ГК РФ продолжают свое действие нормы другихнормативных актов, регулирующих наследственные правоотношения.

Учитывая все выше изложенное,актуальность выбранной темы очевидна.

Целью настоящей дипломной работыявляется анализ правового регулирования общественных отношений, возникающих поповоду наследования.

Объект исследования в дипломнойработе — правовое регулирование наследования.

Предмет дипломного исследования — наследование по завещанию в РФ.

Поставленная в работе цельобусловила ряд задач, а именно:

1) провести ретроспективныйанализ законодательства о наследовании по завещанию;

2) рассмотреть понятие, принципыи общие положения завещания;

3) определить круг субъектовнаследственных правоотношений;

4) проанализировать рольсвидетелей в производстве по наследственным делам;

5) проанализировать форму ипорядок совершения завещания;

6) рассмотреть вопросы,связанные с нотариальным удостоверением и толкованием завещания;

7) проанализировать понятиеобязательной доли;

8) рассмотреть вопросы,связанные с недействительностью, отменой, и изменением завещания.

Теоретической основой дипломногоисследования явились труды ученых, касающихся проблем правового регулированиянаследования по завещанию, в том числе работы: М.Ю. Барщевского, А.И. Костычевой,А.Л. Маковского, О.В. Мананникова, М.Н. Разинкова, Э.Б. Эйдиновой и других.

Методология исследования. Работабазируется на современной доктрине гражданского права. Методологическую основудипломного исследования составил метод анализа действующего законодательства илитературы, посвященной вопросам наследования по завещанию. Из специальныхметодов познания в ходе работы использовались исторический,сравнительно-правовой, формально-логического анализа и изучения документов.

Структура работы обусловленацелью, задачами исследования и состоит из введения, двух глав, включающих всебя 13 параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Практической значимостьюдипломной работы является ее применимость для теоретической подготовкистудентов юридических специальностей.


Глава 1. Общие положения о наследовании позавещанию1.1 История наследования по завещанию

Принятие третьей части ГК РФ[1]значительным образом изменило правила наследования. Увеличилось число очередейнаследников по закону, правила о форме завещания стали более разнообразными. Нормынаследственного права рассчитаны теперь на возможность наследования практическилюбого имущества. Исторический анализ законодательства свидетельствует, чтоподобного расширения прав наследования наша страна ранее не знала. Несомненно,одним из наиболее интересных вопросов является исследование причин, порождающихновеллы и ограничения в правах наследования.

Изначально имущественные права всовокупности принадлежали всем членам семьи или рода. Поэтому смерть одного изних не порождала какого бы то ни было правопреемства, перехода прав, а лишьменяла порядок участвующих[2].

Появление Русской Правды[3]ознаменовало собой начало первого периода в развитии русского наследственногоправа. В Русской Правде основания наследования отличались лишь по формальномупризнаку. Завещание по Русской Правде есть только способ распределения поусмотрению завещателя имущества между законными наследниками и не имеет своейцелью изменение обычного порядка. Наследование ограничивалось тесным кругомсемьи — восходящие и боковые родственники не имеют никаких прав на наследство. Основныминаследниками по Русской Правде являлись сыновья. Обращает на себя вниманиеотсутствие при распределении наследственного имущества принципа первородства.

Второй период развитиянаследственного права связан с появлением ссудных грамот в Новгороде и Пскове,а также со становлением Московского государства. Завещание мог сделать любойчлен семьи, но обязательно в письменной форме.

Указ 1714 г. «Оединонаследии» Петра Великого ввел значительные ограничения в наследованиии ознаменовал новый этап в развитии. По всему следует, что реформа Петра Iносила сословный характер и затрагивала наследование после дворян. Всоответствии с вышеупомянутым документом недвижимое имущество могло бытьзавещано лишь одному родственнику, причем сыновья имели только преимуществоперед дочерьми, но не отстраняли их полностью. Важно было, чтобы имуществоперешло в «одни руки». Движимое имущество могло дробиться скольугодно.

Однако Указ о единонаследиивстретил сопротивление со стороны дворянства, ставшего уже консервативнойсилой, потому что затронул самые близкие ему интересы: право собственности,переходящее в порядке наследственного правопреемства.

Анна Иоанновна отменяетраспоряжение Петра I своим Указом в 1731 г. «Родители, по равной любви ковсем своим детям, употребляли все средства для того, чтобы разделить между нимисвое имение по равным частям, прибегали для того к подложным продажам изакладам, обязывали детей великими клятвами, чтобы получивший после них свое имениепередал его часть своим братьям; из-за одного наследства рождались между детьмии родственниками ссоры, ненависть, смертоубийства». Такими причинамируководствовалась императрица, отменяя Указ о единонаследии. Екатерина II опятьввела ограничения в наследовании, правда, только в отношении родового имущества.

Накопившиеся в течениепродолжительного периода правила о наследовании были подвергнуты в Сводезаконов Российской империи кодификации. Русское дореволюционное правозакрепляло положение о том, что родовое имущество могло переходить только кнаследникам по закону, причем число очередей наследников не устанавливалось, адля остального имущества существовал общий порядок наследования. Исчезлисословный характер наследования и существующие привилегии первородства,наследственные права женщин уравнены с наследственными правами мужчин. В такомвиде наследственное право России встретило 1917 г.

Со сменой политического строярастаяло российское право, берущее свои начала во времена Киевской Руси,развитое в Московском государстве и Российской империи. Коммунисты попыталисьизменить все то, что складывалось веками, и наследственное право первойполовины XX в. не имело твердой основы в виде традиции и обычаев. Это и явилосьпричиной его нестабильности.

Новая идеология не признавалачастной собственности и призывала любыми путями лишить граждан данного блага. Апоскольку переход «личной» собственности был возможен в порядкенаследственного правопреемства, оно было ликвидировано одним из первых декретовсоветской власти (Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»[4]).

Теперь наследственноеправопреемство стало трактоваться как передача в непосредственное управление ираспоряжение. Только сравнительно узкий круг лиц мог быть правопреемникомумершего. По наследству могло переходить имущество в пределах стоимости,определенной Декретом. О таком основании наследования, как наследование позавещанию, речи вообще не шло. В то же время из наследственной массы особостали выделять предметы домашней обстановки, которые могли перейти понаследству только к лицам, совместно проживающим и пользующимся наравне сумершим данными вещами.

Начало реставрациинаследственного права положил Декрет ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основныхчастных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами изащищаемых судами РСФСР»[5]. Декрет признал правонаследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомкамив пределах общей стоимости наследства 10000 золотых рублей. Положения Декретаот 22 мая 1922 г. легли в основу раздела ГК РСФСР 1922 г. «Наследственноеправо».

Допуская возможность завещанияимущества, ГК РСФСР 1922 г. существенно ограничивал свободу завещательныхраспоряжений. Имущество не могло быть завещано лицам, не являющимсянаследниками по закону. В 1926 г. предельный размер стоимости имущества,которое могло переходить по наследству, был отменен Постановлением ЦИК и СНКСССР[6].

Следующим этапом развития можносчитать издание Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г.«О наследниках по закону и по завещанию»[7],который имел исключительное значение и стал поворотным моментом в историисоветского наследственного права. Поскольку все ограничения прав наследованияимели целью ликвидацию «капиталистических элементов», а к 1945 г. считалось,что она была завершена полностью, стало возможным предоставить гражданам болееширокие права в распоряжении на случай смерти своим имуществом. Более того, впослевоенный период правительство стремилось улучшить имущественное положениеграждан. Указом 1945 г. устанавливался более широкий круг наследников позакону, расширялась свобода завещаний, усиливалась охрана интересовнесовершеннолетних детей и других нетрудоспособных наследников.

После 1945 г. нормынаследственного права практически не изменялись до принятия Основ гражданскогозаконодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. [8], набазе которых был принят разд. VII ГК РСФСР 1964 г., просуществовавший едва лине дольше всех остальных норм этого Кодекса. Первоначально ГК 1964 г. устанавливалтолько две очереди наследования по закону и предусматривал возможностьнаследования по завещанию. Особо оговаривался порядок наследования отдельныхвидов имущества, например, таких как вклады в банках или предметы домашнейобстановки. К моменту принятия третьей части ГК РФ существовало уже четыреочереди наследников и допускалось наследование практически любого имущества, заисключением прав, связанных с личностью наследодателя.

Таким образом, в начале каждогопериода наблюдается тенденция к максимальному ограничению как субъективной волинаследодателя, так и круга наследников по обоим основаниям. Так было в Пскове иНовгороде, в Московском государстве, в эпоху империи и в начале советского периода.Все они начинались если не полной отменой права наследования, то как минимумтотальным его ограничением.

С усилением политической властиограничивалась свобода распоряжения собственностью, государство с новыми силамивмешивалось в частную жизнь общества. Законы и указы, устанавливающиевсевозможные ограничения наследования, наглядно демонстрировали связь институтачастной собственности, государства и наследственного права. Стремлениепубличной власти оказывать влияние, по меньшей мере на судьбу недвижимогоимущества вполне объяснимо. Во много раз легче управлять огромным государством,имея устойчивую материальную основу. Именно подобные взгляды и руководилиПетром Великим, когда Указом 1714 года «О единонаследии» он запретилдробление имений, переходящих в порядке наследственного правопреемства[9].

Именно поэтому в Московскомгосударстве в отличие от порядка наследования движимого имущества, наследованиевотчин проходило в особом порядке.

Наследственное право прошлодлительный эволюционный путь развития, когда по принципам «естественногоотбора» законодательство усваивало наиболее полезные и нужные обществу и,несомненно, государству правила регулирования наследственных отношений. Именнопо этой причине петровские ограничения субъективной воли наследодателя,изданные по усмотрению одного человека, были отменены менее чем через 15 лет.

По этой же причине, уничтоживцарское законодательство в 1918 году, большевики буквально через два годаосознали невозможность использовать нормы, не имеющие под собой историческойосновы.

На основании анализа вышеизложенных правовых источников можно сделать вывод о влияниикультурно-исторических аспектов, а также экономических и политических причин наразвитие наследственного права нашей страны, в том числе института наследованияпо завещанию.

1.2 Законодательство о наследовании

Законодательство о наследованииможно определить как систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иныхправовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, т.е. отношения,возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением иоформлением наследственных прав.

Раскрывая содержание указанногопонятия, следует исходить из того, что наследственное право является одним изподразделений системы гражданского права. В тоже время действиезаконодательства о наследовании распространяется не только на отношения,которые им предшествуют, а также на отношения, в ходе которых происходитоформление и осуществление наследственных прав, обеспечивается их защита.

Конституция РФ 1993 года вотношении наследования ограничивается предельно кратким положением: правонаследования гарантируется (ч.4 ст.35 Конституции РФ). Указанное положениепомещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частнойсобственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с правомчастной собственности граждан. Данное положение не является нормой прямогодействия. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства,в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия ипорядок наследования[10].

Основным нормативно-правовымактом, направленным на регулирование наследственных правоотношений являетсячасть третья Гражданского кодекса РФ — раздел V состоящий из пяти глав (ст. ст.1110-1185).Часть 2. ст.1118 ГК РФ закрепляет, что наследование регулируется Гражданским Кодексоми другими законами, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,иными правовыми актами.

Среди «других законов»,прежде всего, необходимо выделить Основы законодательства РФ о нотариате от 11февраля 1993 года[11], ст.57 и 58, которыхзакрепляют вслед за ГК РФ правила нотариального удостоверения завещаний, атакже порядок их изменения и отмены.

Также к отношениям понаследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»(в редакции от 26.06.2007 года), статья 25 которого устанавливает, что принаследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо позакону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся унаследодателя в отношении этих предметов. Если наследник не обеспечилисполнение обязательств в отношении данных музейных предметов и музейныхколлекций, то государство имеет право осуществить выкуп бесхозяйственносодержимых предметов в соответствии с гражданским законодательством РоссийскойФедерации.

Наряду с законодательнымиактами, к отношениям наследования применимы и подзаконные нормативные акты. Срединих можно выделить:

Положение о порядке учета,оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества,перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденноепостановлением СМ СССР от 29 июня 1984 года (в редакции от 25.07.1991 года);

Постановление Правительства РФот 21 июля 1998 г. №814 «О мерах по регулированию оборота гражданского ислужебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (сизменениями и дополнениями от 19 мая 2007 года);

Постановление Правительства РФот 27 мая 2002 г. N 351 «Об утверждении Правил совершения завещательныхраспоряжений правами на денежные средства в банках». Также к отношениямнаследования применимы ведомственные нормативные акты. В качестве примера можнопривести Инструкцию Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 «О порядкеучета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества,перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» (в редакции от13.08.1991 года с изменениями и дополнениями от 15.01.2007 года).

Учитывая выше изложенное, следуетотметить, что с принятием части третей ГК РФ решена одна из главных задач посистематизации законодательства, с целью исключить регулирование наследственныхотношений нормами ведомственных инструкций.


1.3 Понятие завещания

Закон предоставляет гражданинуправо назначить наследников путем составления завещания и распределитьнаследственное имущество по своему усмотрению, но с соблюдением требований,установленных законом.

Завещание — это распоряжениенаследодателя (завещателя) относительно принадлежащего ему имущества на случайсвоей смерти, изложенное в установленной законом форме. Содержание егосоставляют указания завещателя о назначении наследника или наследников, ораспределении между ними своего имущества в ином порядке, чем это предусмотреноправилами о наследовании по закону, и о выполнении наследниками других действийв соответствии с волей завещателя (порядок погребения, назначение исполнителязавещания, назначение наследника, завещательный отказ и т.д.) [12].

Гражданин может завещать свое имуществоили часть его любым лицам из круга наследников по закону или посторонним лицам,не входящим в этот круг, а также государству или отдельным государственным,региональным, муниципальным, кооперативным, коммерческим или общественныморганизациям (ст.1116 ГК РФ).

При этом нельзя лишитьнаследства тех наследников, которых закон обеспечивает обязательнойнаследственной долей, т.е. нетрудоспособных в силу возраста или состоянияздоровья наследников в размере половины той доли, которая причиталась бы им принаследовании по закону (по прежнему закону она была равна двум третям законнойдоли). Это предусмотрено статьей 1149 ГК РФ, и при удостоверении завещаниязавещатель должен быть об этом предупрежден.

Теперь подробно урегулированвопрос о свободе завещания относительно тех лиц, которые считаются недостойныминаследниками. В прежнем законодательстве не допускались к наследованию ни позакону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиямиспособствовали призванию их к наследованию (ст.531 ГК РСФСР 1964 года). Ониназывались так: «граждане, не имеющие права наследовать».

Ныне действующий ГК РФ болееобстоятельно характеризует неправомерные действия недостойных наследников. Вместес тем граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследованиявсе-таки завещал имущество, вправе наследовать его (ч.1 ст.1117 ГК РФ).

К недостойным относятсянаследники, которые своими умышленными противоправными действиями,направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществленияпоследней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либопытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либоспособствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им илидругим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебномпорядке. В отличие от прежнего законодательства вина такого лица должна бытьумышленной, тогда как согласно ГК РСФСР 1964 года вина могла быть в форме какумысла, так и неосторожности. [13]

Форма завещания имеет большоезначение. Оно должно быть составлено в письменной форме, подписано личнозавещателем и нотариально удостоверено. К нотариальным завещаниямприравниваются завещания военнослужащих, удостоверенные командованиемсоответствующей воинской части, и др. (ст. ст.1124-1129).

При составлении и нотариальномудостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель,который тоже должен его подписать, указав свое место жительства (ч.4 ст.1125 ГКРФ). Раньше в законе такого правила не было. Нотариус предупреждает свидетеля онеобходимости соблюдать тайну завещания (ст.1123 ГК РФ).

Впервые предусматриваетсявозможность составления так называемого «закрытого завещания», чтоозначает следующее: гражданин может совершить завещание, не открывая егосодержания ни нотариусу, ни свидетелям, ни другим лицам.

Гражданин, который находится вположении, явно угрожающем его жизни, и в силу чрезвычайных обстоятельств лишенвозможности совершить завещание, может изложить свою волю в присутствии двухсвидетелей в простой письменной форме (ст.1129 ГК РФ).

Особой формой завещательногораспоряжения является завещание, сделанное на вкладном документе всберегательном банке и иных кредитных организациях (ст.1126 ГК РФ). Такоераспоряжение имеет силу нотариального завещания.

Однако теперь права на денежныесредства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение,входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средствавыдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и всоответствии с ним (за исключением случаев, предусмотренных п.3 ст.1128 ГК РФ,где речь идет о расходах на лечение или погребение).

1.4 Общие положения завещания

В соответствии с действующимзаконодательством РФ, распорядиться имуществом на случай смерти можно толькопутем совершения завещания статья (1118 ГК РФ). Кроме того:

1. Завещание может бытьсовершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью вполном объеме.

2. Завещание должно бытьсовершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

3. В завещании могут содержатьсяраспоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или болеегражданами не допускается.

4. Завещание являетсяодносторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытиянаследства.

Как уже отмечалось выше, завещание- это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленномзаконом порядке. Под распоряжением понимается правомочие, принадлежащеесобственнику вещи, т.е. свобода и право распорядиться принадлежащим емуимуществом по своему усмотрению и решить судьбу имущества после своей смерти. Никтоне вправе воздействовать на завещателя при совершении им завещания. Оно должнобыть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или другимилицами, указанными в пункте 7 статей 1125, 1127, 1128 ГК РФ.

На момент совершения завещаниягражданин должен обладать дееспособностью в полном объеме, т.е. способностьюсвоими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать длясебя гражданские обязанности и исполнять их. Полная дееспособность наступает в18 лет. Из этого правила существуют два исключения: во-первых, гражданин, недостигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полномобъеме со времени вступления в брак; во-вторых, несовершеннолетнийшестнадцатилетний может быть объявлен полностью дееспособным, если он работаетпо трудовому договору, контракту или с согласия родителей, попечителей илиусыновителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявлениенесовершеннолетнего полностью дееспособным производится органом опеки ипопечительства или судом[14].

Гражданин обязан лично подписатьзавещание, ведь завещание — это волевой акт конкретного лица в отношениипринадлежащего ему имущества, поэтому должна быть обеспечена точность волизавещателя. Однако если гражданин по каким-либо физическим недостаткам,болезни, неграмотности не может этого сделать, то завещание по его просьбеможет быть подписано другим лицом. При этом в завещании должны быть указаны причины,по которым завещатель не мог подписаться собственноручно. Не допускаетсясовершение завещания через представителя, т.е. по доверенности, на основаниикоторой создаются, изменяются или прекращаются права и обязанностипредставляемого.

В одном завещании не можетсодержаться распоряжение имуществом двух и более граждан, поэтому завещаниедолжно быть совершено от имени каждого лица отдельно.

Завещатель вправе лично в любоевремя изменить или отменить завещание, составить его заново, не указываяпричин, которые побудили его к этому. Такой порядок обеспечивает свободуволеизъявления гражданина, тайну совершения нотариального действия.

1.5 Субъекты наследственных правоотношений

При определении круга субъектовнаследственных правоотношений в российской юридической науке в настоящее время нетчетких позиций. Действующее российское законодательство определяет субъектаминаследственных правоотношений наследодателя (завещателя) и его наследников,призываемых к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данныхправоотношениях участвуют нотариус[15] или иные лица, уполномоченныесовершать соответствующие нотариальные действия (ст.1127 ГК РФ, ст.37 и 38Основ законодательства РФ о нотариате), отказополучатель, исполнитель завещания(душеприказчик), свидетели.

В соответствии со ст.36 Основзаконодательства РФ о нотариате, оформление наследственных прав гражданосуществляется нотариусами, работающими в государственных нотариальныхконторах, расположенных по месту открытия наследства.

Нотариусу, занимающемуся частнойпрактикой, может быть поручено совершение названных нотариальных действии висключительном случае, а именно при отсутствии государственной нотариальнойконторы в нотариальном округе, в котором осуществляет свою деятельность этотнотариус, и только совместным решением соответствующего территориального органаМинистерства юстиции РФ и нотариальной палаты.

Суханов отмечает, что «субъектаминаследственного правоотношения являются наследодатель и наследники». [16] А.П. Сергееви Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственногоправоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношенийбыть не могут». [17] Юридически грамотнее будетопределение, что наследодатель — это живой гражданин, после смерти которого егоправа и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другимлицам (наследственное правопреемство). Право на наследство не зависит отгражданства наследника. Им может быть любой гражданин Российской Федерации, втом числе недееспособные и ограниченно дееспособные лица, иностранный гражданинили физическое лицо, не имеющее гражданства. Недееспособные или ограниченнодееспособные граждане могут быть наследодателями постольку, посколькуоснованием наследования является не факт осознания и осмысления человеком техили иных событий, умение правильно руководствоваться своей волей и т.п., а лишьтакое событие, как смерть человека или приравненное к ней объявление умершим[18].

Наследники приобретают правонаследования с момента открытия наследства. Для принятия наследства требуетсяволеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием илис оговорками. Российское законодательство предусматривает и такойраспространенный в римском праве способ принятия наследства, как фактическоевступление во владение наследственным имуществом. Указанные действия должныбыть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства. Всоответствии с частью 3 статьи 1154 ГК РФ лица, для которых право наследованиявозникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могутзаявить о своем согласии принять наследство в течении оставшейся части срокадля принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняетсядо трех месяцев[19].

Круг наследников в статье 1116ГК РФ очерчен в полном соответствии с принципом равенства участниковгражданских правоотношений (статья 1 ГК РФ). Отметим, что равенство субъектовгражданских правоотношений — это не имущественное равенство, не равенство ихправоспособности, не «уравниловка», а равенство по обладаниюсамостоятельной волей, так как в обществе равенство существует только в правовойформе"[20].

Право наследования входит всодержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступлениясмерти все граждане могут быть наследниками. Важно, что правом наследования позакону также обладают лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица,признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Нарядус этим закон (статья 1116 ГК РФ) признает наследниками и лиц, еще не родившихсяко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являютсядети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти[21].

При этом для возникновения праванаследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени,которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками.

Необходимо обратить особоевнимание, что в указанной норме имеются в виду не только зачатые при жизнинаследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства его лети, но и иныелица, которые относятся к наследникам по закону или указаны наследодателем взавещании.

Часть 3 Гражданского Кодекса РФст.1142-1145 значительно расширила круг возможных наследников по закону,предусматривая восемь очередностей наследования.

Иначе решается вопрос принаследовании по завещанию. По статье 1119 ГК РФ завещатель вправе по своемуусмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять долинаследников в наследстве, лишить наследника одного, нескольких или всехнаследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить взавещание иные распоряжения, предусмотренные гражданским законодательством онаследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

Вторая категория наследников — юридическиелица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации),которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию (статья1121 ГК РФ). Неоднозначно воспринимается включение международных организаций вгруппу государственных и административно-территориальных образований: ведь пообщему правилу они обладают статусом юридического лица. Сомнительным выглядитотказ административно-территориальным образованиям иностранных государств вправе наследования по завещанию, если ГК наделяет этим правом аналогичныеотечественные структуры — муниципальные образования.

И, наконец, третья категориянаследников, когда наследником является само государство. Статьи 1116 и 1151 ГКРФ содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью иличастично переходит государству.

Наследование всего имуществаимеет место в случаях:

1) когда все наследственноеимущество завещано государству и нет оснований для признания завещаниянедействительным полностью или в части;

2) когда нет наследников ни позакону, ни по завещанию;

3) когда все наследники лишенызавещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленныхзаконом оснований (статья 1117 ГК РФ);

4) когда ни один из наследниковне принял наследства (статья 1151 ГК РФ), либо все отказались в пользугосударства (статья 1151 ГК РФ).

Порядок наследования и учетатакого имущества, считаемого вымороченным, определяется законом[22]. Насегодняшний день действует ст.225 ГК РФ «Безхозяйные вещи», в связи счем остается открытым вопрос: наследует ли государство именно вещи (по образцуАнглии, США, Франции) или приобретает активы, так и пассивы, т.е. долгинаследодателя (по образцу ФРГ, Швейцарии, Японии). ГК РСФСР однозначнопридерживался второго варианта (ст.553 ГК РСФСР) [23].

К спорным моментам относится ито, что «выморочное имущество переходит в порядке наследования по законуне к государству, как это имеет место сейчас, а в собственность муниципальногообразования по месту открытия наследства. Следует отметить, что в проекте части3-й ГК РФ предусматривалось, что выморочное имущество переходит либо всобственность города или района (кроме района в городе) по месту открытиянаследства, либо к учреждению социальной защиты, если гражданин находился насодержании в нем, либо к монастырю — после смерти монашествующего (при этом кмонастырю переходит не все имущество умершего, а лишь движимое имущество,оставшееся в монастыре, а также имущество в виде вкладов умершего в кредитныхучреждениях), либо к обществу, товариществу, кооперативу (имущество,принадлежащее умершему в виде акций (вкладов, паев) в данном обществе,товариществе, кооперативе). » [8]  Разработчики отказались от этойформулировки, справедливо отметив, что при таком раскладе выморочное имуществоможет остаться без присмотра.

«Родители, лишенныеродительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, вотношении которого они были лишены родительских прав… ». Однако, в силупринципа свободы завещания (ст.1119 ГК) сами дети могут завещать свое имуществотаким родителям. То есть, Россия восприняла упрощенную процедуру акта прощениянедостойного наследника: через указание в завещании. За рубежом обычно актпрощения оформляется как отдельный документ.

Весьма полезными являютсяновеллы:

о возврате недостойныминаследниками всего неосновательно полученного из состава наследства по правиламглавы 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения»(п.3 ст.1117 ГК РФ) и о возмещении стоимости работы, услуги (п.5 ст.1117 ГК РФ),что соответствует компенсаторной функции гражданско-правовой ответственности;

о распространении правил онедостойных наследниках на наследников, имеющих обязательную долю в наследстве(п.4 ст.1117, ст.1149 ГК РФ) и их применении к завещательному отказу (п.5 ст.1117,ст.1137 ГК РФ).

Во вторую группу входятграждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу законаобязанностей по содержанию наследодателя. Так как они могут быть по требованиюзаинтересованного лица отстранены только от наследования по закону, то мыприходим к закономерному выводу, что речь идет об алиментных обязательствахчленов семьи:

1) родителей в отношениинесовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей (статьи 80,85 Семейного кодекса РФ, п.3 ст.1142 ГК РФ);

2) совершеннолетних детей вотношении родителей (ст.87 СК РФ, п.1 ст.1142 ГК РФ);

3) супругов — по отношению другк другу (ст.89 СК РФ, п.1 ст.1142 ГК РФ);

4) братьев и сестер в отношениисвоих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (ст.93СК РФ, п.1 ст.1143 ГК РФ);

5) дедушек и бабушек в отношениивнуков (ст.94 СК РФ, п.1 ст.1143 ГК РФ);

6) внуков в отношении дедушек ибабушек (ст.95 СК РФ, п.2 ст.1142 ГК РФ — по праву представления согласно ст.1146ГК РФ);

7) пасынков и падчериц вотношении отчима и мачехи {ст.97 СК РФ, п.3 ст.1145 ГК РФ).

1.6 Принципы завещания

Одним из основных принциповнаследственного права является принцип свободы завещания (ст.1119 ГК РФ).

Этот принцип выражается: во-первых,в том, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество, т.е. посвоему усмотрению гражданин может совершить завещание или вовсе не совершатьего; во-вторых, в том, что имущество может быть завещано любым лицам, каквходящим, так и не входящих в круг наследников по закону; в-третьих, любымобразом определить доли наследников в наследстве, т.е. завещатель можетзавещать только часть своего имущества, а оставшееся имущество оставить внезавещания; в-четвертых, может лишить наследства одного, нескольких или всехнаследников по закону, не указывая причин такого лишения; в — пятых, можетвключить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ онаследовании; в-шестых, в любой момент может отменить или изменить совершенноезавещание[24].

Лишение права наследования можетбыть в двух формах: путем прямого перечисления лиц, которых наследодательлишает права наследования, путем умолчания о ком-либо из наследников.

В соответствии с принципомсвободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании,совершении, об изменении или отмене завещания[25].

Свобода завещания ограничиваетсяправилами об обязательной доле в наследстве (ст.1149 ГК РФ). Эта статьяопределяет круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем правана наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательныенаследники). К ним относятся:

несовершеннолетние илинетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

нетрудоспособные супруг иродители (усыновители) наследодателя;

нетрудоспособные иждивенцы,подлежащие призванию к наследованию на основании п.1 и 2 ст.1148 ГК РФ:

а) граждане, относящиеся кнаследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко днюоткрытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, котораяпризывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателянаходились на его иждивении независимо от того, проживали они совместно снаследодателем или нет;

б) граждане, которые не входят вкруг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлисьнетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на егоиждивении и проживали совместно с ним.

Несовершеннолетние детинаследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того,учатся или работают, также в случаях, когда до достижения совершеннолетия онивступили в зарегистрированный брак или в отношении их имела место эмансипация.

Право на обязательную долю внаследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследства, дажеесли это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту частьимущества, а при недостаточности не завещанной части имущества дляосуществления права на обязательную долю — из той части имущества, котораязавещана.

Обязательная доля в наследствеопределяется в размере не менее ½ от той, которая причиталась бынаследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяетсяэтому наследнику в случае, когда он не указан в завещании либо ему завещаначасть наследства менее обязательной доли.

Суд может с учетомимущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю,уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, еслинаследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя непользовался имуществом, а наследник по завещанию пользовался им в целяхпроживания либо использовал его как орудие труда, основной источник средств ксуществованию.

Если завещатель лишил наследстватого наследника, который имеет право на обязательную долю, то это может повлечьнедействительность завещания в той части, в какой оно ущемляет право наследникана обязательную долю.

Если сравнить свободу завещанияныне действующего гражданского кодекса и прежнего, то это будет выглядетьследующим образом.

Таблица 1

Сравнительный анализ свободызавещания в ГК РФ и ГК РСФСР

Ст.1119 ГК РФ Ст.534 ГК РСФСР 1. Позволяет завещать имущество любым физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы (в том числе АО, ООО). 1. Позволяла оставлять имущество по завещанию лишь гражданам и юридическим лицам — государственным, кооперативным, общественным организациям. 2. Позволяет завещать наследство лишь таким организациям, которые имеют статус юридического лица. 2. Допускала завещание имущества и организациям, не имеющим такого статуса. 3. Не упоминает среди наследников по завещанию государство, хотя и не препятствует этому (ст.1116 ГК РФ). 3. Прямо предусматривала возможность завещать имущество государству. 4. Подчеркивает, что свобода завещания ограничивается правилами обязательной доли (ст.1149 ГК РФ). 4. Не содержала такого правила.

С принципом свободы завещаниятесно связано право завещать любое имущество, т.е. завещатель можетраспорядиться на случай смерти любым имуществом, в том числе тем,оборотоспособность которого ограничена. Но имуществом, изъятым из оборота, онне может распорядиться, т.к это имущество не является предметомгражданско-правовых сделок, к которым завещание и относится.

Гражданин может распорядиться нетолько наличным имуществом, но и имуществом, которое он может получить вбудущем. Но каким бы имуществом гражданин ни распорядился, необходимо, чтобыправо на имущество возникло у него при жизни. Например, если завещаны акции,которые при жизни завещателя не приносили дивидендов, а потом стали приносить,то эти дивиденды наследники получают в порядке наследственного правопреемства, т.кправо на их получение имел бы и сам завещатель, если бы он был жив.

Завещатель может распорядитьсясвоим имуществом или какой-либо ее частью, составив одно или несколькозавещаний (п.2 ст.1120 ГК РФ). Завещатель может распорядиться всеми правами иобязанностями, кроме тех, которые не переходят по наследству по закону или всилу самой природы прав и обязанностей.

То есть завещатель можетраспорядиться правом собственности на земельный участок, правом на пай, правомна получение обещанного долга и др. Не может завещаться наследникам правоавторства, право на авторское имя или право на неприкосновенность произведения,но вправе завещаться опубликование неизданных рукописей при жизни автора. [26]

Воля завещателя может выразитьсякак в одном, так и в нескольких завещаниях, которые могут быть совершены какодновременно, так и в разное время. Причем приоритет отводиться завещанию,составленному позднее.

В дополнение к принципу свободызавещания нужно добавить, что завещатель может совершить завещание в пользуодного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников (п.1ст.1121 ГК РФ). Завещатель может подназначить наследника, т.е. указать взавещании другого наследника на случай, если наследник по завещанию илинаследник по закону умрет до открытия наследства либо одновременно сзавещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо непримет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметьправо наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (пункт 2 статьи1121 ГК РФ).

Завещатель может подназначитьнаследника по одному из предусмотренных законом оснований, нескольким из нихили по всем из них.[27]

Также принцип свободы завещанияконкретизируется положением о том, что имущество, завещанное двум илинескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того,какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследниковпредназначаются, считается завещанным им в равных долях (п.1 ст.1122 ГК РФ). Еслизавещатель указал в завещании на части неделимой вещи (ст.133 ГК РФ),предназначенной каждому из наследников в натуре, это не влечет за собойнедействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях,соответствующих стоимости этих частей, а порядок пользования вещьюустанавливается по соглашению наследников в соответствии с предназначенными имчастями или определяется судом (п.2 ст.1122 ГК РФ). То есть в наследственномправе сохранена презумпция общей долевой собственности (п.3 ст.244 ГК РФ) совсеми вытекающими отсюда последствиями, в первую очередь касающиеся ее режима (ст.ст.244-252, 255 ГК РФ) />.

Следующим принципом наследственногоправа является тайна завещания (ст.1123 ГК РФ), в соответствии с которойнотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнительзавещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, невправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержаниязавещания, его совершения, изменения или отмены.

Разглашение сведений может бытьлюбой формы: устный пересказ, публикация текста завещания в СМИ, показ текстазаинтересованным лицам и т.п. Сведения, касающиеся содержания завещания (т.е. сведенияо завещателе, наследстве, наследниках, наследственных долях, завещательномотказе, подназначении наследников и другие), о совершении (о факте егосовершения, о том, кто присутствовал при этом), изменении или отмене (т.е. какименно это произошло: посредством нового завещания, или изменения текстапрежнего завещания и т.п.). Этот принцип призван защитить неприкосновенностьчастной жизни, личную и семейную тайну граждан, которые в соответствии сгражданским законодательством являются нематериальными благами, принадлежащимигражданину в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Поэтомузавещателю очень важно, чтобы его воля в завещании была выражена свободно, безкакого-либо давления извне, чтобы содержание завещания не было разглашенопреждевременно. Нарушение тайны может быть выражено в сообщении по телефонусодержания текста завещания заинтересованным лицам, передача по сети интернетаи т.п.

В случае нарушения тайнызавещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда либовоспользоваться другими способами защиты гражданского права, предусмотренных ГКРФ.

Другие способы защиты — пресечение действий по разглашению сведений, нарушающих тайну завещания,присуждение к исполнению в натуре, возмещение причиненных убытков и т.п.


Глава 2. Наследование по завещанию

 

2.1 Роль свидетелей в производстве понаследственным делам

Роль свидетелей, в производствепо наследственным делам, учитывая действующее законодательство, являетсязначительной.

На свидетелей возлагается рядобязанностей. Прежде всего, на них распространяется обязанность хранить тайнузавещания. В случаях, прямо предусмотренных законом, свидетели обязаныприсутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания или припередаче завещания нотариусу или иному уполномоченному на удостоверениезавещания лицу.

Это предусмотрено в п. п.3 и 4ст.1126 ГК РФ (закрытое завещание), п.2 ст.1127 ГК РФ (завещания,приравниваемые к нотариально удостоверенным), ч.2 п.1 ст.1129 ГК РФ (завещаниепри чрезвычайных обстоятельствах). В остальных случаях свидетели могутприсутствовать по желанию завещателя. Если свидетель подписывает завещаниенаряду с завещателем (ч.2 п.4 ст.1125, ч.1 ч.2 ст.1127 ГК РФ), то он долженбыть ознакомлен с содержанием завещания и на завещании указывается фамилия,имя, отчество и место жительство свидетеля в соответствии с документами,удостоверяющими его личность. Нельзя требовать от свидетеля подписыватьзавещание без ознакомления с ним.

В п.2 ст.1124 ГК РФ определенкруг лиц, которые не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещаниевместо завещателя:

нотариус или другоеудостоверяющее завещание лицо; но правила не препятствуют быть свидетелемдругого нотариуса, не имеющего к удостоверению никакого отношения, еслизавещание удостоверяется в государственной нотариальной конторе;

лицо, в пользу которогосоставлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, егодети и родители;

граждане, не обладающиедееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с физическиминедостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существопроисходящего;

лица, не владеющие в достаточнойстепени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когдасоставлено закрытое завещание.

В случаях, когда присоставлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусуили иному удостоверяющему завещание лицу присутствие свидетеля обязательно, тоего отсутствие влечет недействительность завещания[28].И если свидетель не соответствует требованиям, установленным законам, то этотоже влечет недействительность завещания.

2.2 Форма и порядок совершения завещания

В настоящее время увеличилоськоличество судебных споров, связанных с оспариванием действительности завещаний.В связи с этим как лица, участвующие в деле, так и судьи сталкиваются сразличными проблемами, в частности проблемой формы завещаний, а также порядкаих удостоверения.

По общему правилу,установленному в п.1 ст.1124 ГК РФ, завещание требует письменной нотариальнойформы. Однако из этого правила есть и исключения.

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 27декабря 2007 г. N 256 утверждена «Инструкция о порядке совершениянотариальных действий главами местных администраций поселений и специальноуполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений»[29].

Указанная Инструкция разработанав соответствии с частью третьей статьи 39 Основ законодательства РоссийскойФедерации о нотариате от 11 февраля N 44621 (далее — Основы).

В соответствии со статьей 37Основ в случае отсутствия в поселении нотариуса глава местной администрациипоселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправленияпоселения (далее — должностные лица местного самоуправления):

имеют право совершать следующиенотариальные действия:

1) удостоверять завещания;

2) удостоверять доверенности;

3) принимать меры по охраненаследственного имущества и в случае необходимости меры по управлению им;

4) свидетельствовать верностькопий документов и выписок из них;

5) свидетельствовать подлинностьподписи на документах;

законодательными актамиРоссийской Федерации на должностных лиц местного самоуправления может бытьвозложено совершение и иных нотариальных действий.

Глава местной администрациипоселения, в котором отсутствует нотариус, имеет право совершать нотариальныедействия по должности.

Решением главы местнойадминистрации поселения, в котором отсутствует нотариус, совершениенотариальных действий может быть возложено на одно или нескольких должностныхлиц местного самоуправления.

Информация о принятом решениидолжна быть доведена до сведения граждан, проживающих на территории поселения,территориального органа Федеральной регистрационной службы и нотариальнойпалаты субъекта Российской Федерации.

Территориальный органФедеральной регистрационной службы информирует глав местных администрацийпоселений, в которых отсутствуют нотариусы, о действующих на территориинотариальных округов, в пределах которых находятся соответствующие поселения,государственных нотариальных конторах и (или) нотариусах, занимающихся частнойпрактикой, в том числе нотариусах, уполномоченных в установленном порядкевыдавать свидетельства о праве на наследство и принимать меры по охраненаследственного имущества.

Должностные лица местногосамоуправления при совершении нотариальных действий руководствуютсяКонституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектовРоссийской Федерации, Основами, Гражданским кодексом Российской Федерации (далее- Кодекс) 2, иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,принятыми в пределах их компетенции, а также международными договорамиРоссийской Федерации[30].

При совершении нотариальныхдействий должностные лица местного самоуправления обязаны соблюдать тайнусовершаемых нотариальных действий, в связи с чем им запрещается разглашатьсведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершениемнотариальных действий, в том числе и после прекращения полномочий илиувольнения с муниципальной службы, за исключением случаев, предусмотренныхзаконом.

Сведения (документы) осовершенных нотариальных действиях могут выдаваться только лицам, от имени илипо поручению которых совершены эти действия. Справки о совершенных нотариальныхдействиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи снаходящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административнымиделами, а также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи снаходящимися в их производстве материалами по исполнению исполнительныхдокументов. Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя попредставлению свидетельства о смерти.

Правила о соблюдении тайнынотариальных действий распространяются также на лиц, которым о совершениинотариальных действий стало известно в связи с выполнением ими служебныхобязанностей.

Суд может освободить должностноелицо местного самоуправления от обязанности сохранения тайны, если против неговозбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.

Должностные лица местногосамоуправления обязаны оказывать физическим и юридическим лицам содействие восуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права иобязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий стем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред.

Нотариальное делопроизводствоосуществляется должностными лицами местного самоуправления в соответствии справилами нотариального делопроизводства, утверждаемыми Министерством юстицииРоссийской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой.

Нотариальное делопроизводствоведется должностными лицами местного самоуправления на языке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации, республик в составе РоссийскойФедерации, автономной области и автономных округов. Если обратившееся засовершением нотариального действия лицо не владеет языком, на котором ведетсянотариальное делопроизводство, тексты оформленных документов должны бытьпереведены ему нотариусом или переводчиком.

При совершении нотариальногодействия должностным лицом местного самоуправления на документы проставляетсясобственноручная подпись указанного лица и оттиск печати местной администрациипоселения.

Нотариальные действия, указанныев пункте 1 "Инструкциио порядке совершения нотариальных действий главами местных администрацийпоселений и специально уполномоченными должностными лицами местногосамоуправления поселений", за исключением принятия мер кохране наследственного имущества и в случае необходимости по управлению им (подпункт3 пункта 1 указанной Инструкции), могут быть совершены должностным лицомместного самоуправления в местной администрации любого поселения в случаеотсутствия в нем нотариуса.

Нотариальные действиясовершаются при предъявлении всех необходимых для этого документов и уплатегосударственной пошлины или нотариального тарифа.

В соответствии с пунктом 26 вышеуказанной Инструкции, должностные лица местного самоуправления не вправе длясовершения нотариальных действий выезжать за пределы территории поселения, вместной администрации которого они работают.

2.3 Нотариально удостоверенное завещание

При нотариальном удостоверениизавещания оно должно быть написано завещателем или записано с его словнотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованытехнические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.).

Завещание, записанное нотариусомсо слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитанозавещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии личнопрочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем назавещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которымзавещатель не смог лично прочитать завещание[31].

Завещание должно быть собственноручноподписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелойболезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно поего просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) вприсутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, в силу которыхзавещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя,отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбезавещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этогогражданина.

Вместе с тем возможностьсовершения завещаний с участием рукоприкладчика установлена закономисключительно в отношении случаев, когда завещание оформляется в нотариальной иприравненной к ней форме (ст.1127 ГК РФ). Закрытое завещание обязательно должнобыть не только собственноручно написано, но и собственноручно подписанозавещателем (п.2 ст.1126 ГК РФ).

Несоблюдение этого правилавлечет за собой недействительность закрытого завещания. Также собственноручнодолжно быть подписано завещательное распоряжение правами на денежные средства вбанках и иных кредитных организациях, которым предоставлено право привлекать вовклады или на другие счета денежные средства граждан (ст.1128 ГК РФ). Подписаниепростого письменного завещания рукоприкладчиком недопустимо, даже если оносовершается в чрезвычайных обстоятельствах и в положении, явно угрожающем жизнизавещателя. Такой документ не сможет быть в судебном порядке признан завещанием.

При составлении и нотариальномудостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.

Если завещание составляется иудостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и назавещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительствасвидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязан предупредитьсвидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, онеобходимости соблюдать тайну завещания (ст.1123 ГК) РФ.

При удостоверении завещаниянотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст.1149 ГК РФ и сделать обэтом на завещании соответствующую надпись.

Нотариально удостоверенноезавещание регистрируется в реестре регистрации нотариальных действий; сведенияоб удостоверенном завещании вносятся в алфавитную книгу учета завещаний[32].

2.4 Недействительность завещания

В действующем в настоящее время ГКРФ содержатся специальные нормы, которые достаточно подробно регулируютоснования и порядок признания завещания недействительным (статья 1131 ГК РФ), еслипри совершении завещания допускаются нарушения как общих требований,предъявляемых ГК РФ к действительности сделок, так и специальных требований,предъявляемых к порядку совершения завещаний (глава 62 раздела V «Наследование по завещанию»).

При этом в зависимости отдопущенных нарушений завещание либо признается недействительным по решению суда(оспоримое завещание), либо является недействительным независимо от такогопризнания (ничтожное завещание). Так, в соответствии со ст.1118 ГК РФ завещаниевправе совершить только тот, кто на момент его совершения обладаетдееспособностью в полном объеме.

Совершенно ясно, что, еслипредставлены доказательства, подтверждающие, что в момент совершения завещаниязавещатель не обладал полной дееспособностью (по решению суда был признаннедееспособным или ограниченно дееспособным), такое завещание недействительно ине может исполняться, даже если по этому поводу не было вынесено решение опризнании завещания недействительным. Таким же ничтожным является завещание,совершенное в отсутствие свидетелей, если их присутствие в соответствии сзаконом обязательно (п.3 ст.1124 ГК РФ).

Между тем для признаниязавещания недействительным в силу того, например, что гражданин совершил егопод влиянием угрозы или насилия (ст.179 ГК РФ), что завещатель в моментсовершения завещания не отдавал отчет своим действиям (ст.177 ГК РФ), что завещаниебыло подписано другим лицом без просьбы и без ведома завещателя (п.3 ст.1125 ГКРФ), требуется решение суда1. Такоезавещание является оспоримым.

В Кодексе установленыспециальные правила, касающиеся оспаривания завещания. Во-первых,предусмотрено, что оспаривание завещания до открытия наследства не допускается,оно может быть оспорено только после смерти завещателя. Во-вторых, оспоритьзавещание вправе лишь то лицо, права и законные интересы которого нарушенызавещанием. Например, заявить требование о признании завещания недействительныммогут наследники по закону, а также наследники по ранее составленномузавещанию, которое было отменено последующим оспариваемым завещанием (п.2 ст.1131ГК РФ).

В ст.1131 ГК РФ содержится новаянорма, смысл которой заключается в том, что не все нарушения порядкасоставления, подписания и удостоверения завещания должны приводить к признаниюзавещания недействительным. Эта норма касается оспоримых завещаний иориентирует суд на то, что описки и другие незначительные нарушения порядкасовершения завещания не должны служить основанием для признания завещаниянедействительным, если суд установит, что они не влияют на возможностьустановления и понимания действительной воли завещателя (п.3 ст.1131 ГК РФ).

Ясно, что некомпетентность илиневнимательность тех, кому предоставлено право удостоверять завещания, недолжна отражаться на интересах граждан. С учетом этого в новом ГК РФустановлено, что, если при наличии нарушений все же не возникает сомнений впонимании действительной воли завещателя, такое завещание не должнопризнаваться недействительным.

Оценить значимость допущенныхнарушений с точки зрения влияния их на понимание действительной волинаследодателя, выраженной в завещании, и применить соответствующие последствиявправе только суд.

Недействительным может быть какзавещание в целом, так и содержащиеся в нем отдельные завещательныераспоряжения. Так, если завещатель вопреки требованию закона лишаетобязательных наследников причитающейся им наследственной доли или снижает ееразмер, завещание признается недействительным только в этой части[33].

Статья 1131 ГК РФ не содержитнормы, устанавливающей специальные последствия недействительности завещания. Вэтом случае наступают общие последствия, предусмотренные ст.167 ГК РФ: недействительноезавещание само по себе не влечет юридических последствий, то есть наследованиепо завещанию, признанному недействительным, не открывается и такое завещание неисполняется.

Вместе с тем в пункте 5 статьи1131 ГК РФ содержится уточняющая норма: недействительность завещания не лишаетуказанных в нем наследников права наследовать имущество этого же наследодателяпо закону или на основании другого действительного завещания.

2.5 Отмена и изменение завещания

Принцип свободы завещания и егоодносторонний характер предопределяют также и то, что гражданин, совершившийзавещание, вправе в любое время его изменить или отменить. Такое же правопредоставлялось завещателю и ранее действовавшим законодательством, но теперьоно уточнено и конкретизировано (ст.1130 ГК РФ).

В Гражданском кодексе РФ названыте же способы изменения и отмены завещания, что и в ранее действовавшемзаконодательстве. Они сводятся к следующему. Изменить завещание наследодательможет только путем составления нового завещания, в котором содержатся иныераспоряжения в отношении части наследственного имущества. Например, впредшествующем завещании гражданин все свое имущество завещал дочери, а впоследующем указал, что из принадлежащего ему имущества автомобиль он завещаетсыну. В такой ситуации второе завещание изменяет первое. В случае открытиянаследства действительными будут оба завещания, на основании которых к сынуперейдет автомобиль, а к дочери все остальное имущество наследодателя[34].

Последующим завещанием можетбыть не только изменено, но и отменено ранее составленное завещание. Этотрезультат наступает, когда предыдущее завещание полностью противоречитпоследующему. Например, если по предыдущему завещанию гражданин завещалпринадлежащую ему квартиру сыну, а в последующем указал в качестве наследникана эту же квартиру дочь, это означает, что первое завещание полностью отмененои к наследованию по второму завещанию будет призываться только дочь завещателя.

В соответствии с Основамизаконодательства РФ о нотариате (ст.58), отмена завещания может бытьпроизведена путем подачи уведомления, которое должно быть нотариальноудостоверено. Практика применения этой нормы Основ была неоднозначной и нередконотариусами в качестве способа отмены завещания принимались как уведомление,так и заявление, где была нотариально удостоверена лишь подпись заявителя[35].

Между тем в наследственныхправоотношениях отмена завещания имеет такое же значение, как и совершениезавещания, поскольку порождает иные, чем предусмотренные завещанием, правовыепоследствия.

Именно на такой позиции стоитзаконодатель, предусмотрев в новом ГК РФ, что завещание может быть отмененотакже посредством распоряжения о его отмене. При этом распоряжение об отменезавещания должно быть совершено в любой форме, установленной Кодексом длясовершения завещания (п.4 ст.1130). Таким образом, распоряжение об отменезавещания, как и само завещание, является односторонней сделкой, к немусоответственно применяются нормы Кодекса, определяющие общие условиядействительности сделок и основания признания их недействительными. Так, распоряжениеоб отмене завещания, составленное без соблюдения правил ГК РФ о формезавещания, приведет к недействительности такого распоряжения по основаниям егоничтожности, а распоряжение, составленное под влиянием угрозы или насилия либов условиях, когда завещатель не отдавал отчет своим действиям, может привести кпризнанию распоряжения недействительным по решению суда.

Поскольку в практике нередкодопускалось разное понимание правовых последствий, к которым должны приводитьизменение или отмена завещателем совершенного завещания, в ГК РФ включена поэтому поводу специальная норма (п.2 ст.1130): завещание, отмененное полностьюили частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующеезавещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Такимобразом, речь идет о безвозвратности такой отмены.

Например, если гражданин оставилпо завещанию своей супруге приобретенную им еще до брака дачу, а затем впоследующем завещании эту же дачу завещал сыну от первого брака, а затем сделалраспоряжение об отмене второго завещания, наступит наследование по закону,поскольку первое завещание, отмененное последующим, не восстанавливается всвязи с отменой этого последующего завещания. Таким образом, ни одногозавещания нет[36].

Иные последствия наступают, еслипоследующее завещание признано недействительным по любому основанию. Какизвестно, сделка, признанная недействительной, не влечет юридических последствийза исключением тех, которые связаны с ее недействительностью (ст.167 ГК РФ). Врассматриваемом случае юридическим последствием признания последующегозавещания недействительным является восстановление предыдущего завещания, тоесть наследование осуществляется в соответствии с предыдущим завещанием (п.3 ст.1130).Такие же последствия наступят, если будет признано недействительнымраспоряжение об отмене завещания.


2.6 Толкование завещания

Норма, содержащая правила отолковании завещания (ст.1132 ГК РФ) является новеллой. В ней определенысубъекты, которым предоставлено право толковать завещание: нотариус,исполнитель завещания и суд, а также установлены способы толкования ипоследовательность их использования[37].

В первую очередь принимается вовнимание буквальный смысл содержащихся в завещании слов и выражений и лишь вслучае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания онустанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями исмыслом завещания в целом. Толкование завещания должно быть подчинено однойцели: уяснение и осуществление воли завещателя.

В соответствии со ст.1132 ГК РФ,в случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания онустанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями исмыслом завещания в целом.

При этом должно быть обеспеченонаиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Правом толкования завещаниянаделены: нотариус; исполнитель завещания (душеприказчик); суд.

При толковании завещания непросто принимается во внимание буквальный смысл имеющихся в нем слов ивыражений, но и анализируется существо содержащихся в нем распоряжений.

Например, завещателем совершенозавещание, в соответствии с которым он завещает принадлежащую ему квартирудочери и сыну в равных долях каждому. Однако при оформлении наследственных правпосле его смерти установлено, что квартира принадлежит завещателю и его супругена праве общей долевой собственности. При толковании такого завещания будетнеправильно руководствоваться только буквальным смыслом изложенных в нем слов,касающихся имущественного объекта завещания, поскольку завещатель не мограспорядиться квартирой целиком. Вместе с тем оснований для отказа в выдаченаследникам свидетельства о праве на наследство по завещанию также не имеется. Нотариус,руководствуясь принципом толкования завещания, должен выдать указанноесвидетельство на долю в праве общей собственности на завещанную квартиру,принадлежащую наследодателю.

В процессе толкования завещанияустанавливается не просто буквальный смысл имеющихся в нем слов и выражений, нои анализируется существо содержащихся в нем распоряжений. Проведенная процедуратолкования завещания находит свое отражение в дальнейших действиях лица,наделенного правом толкования завещания. Например, нотариус, применив принциптолкования завещания, выдает по нему свидетельство о праве на наследство, либо,напротив, отказывает в совершении нотариального действия, если завещание несоответствует требованиям закона.

Толкование завещания судом привозникновении спора о действительности завещания должно найти свое отражение всудебном решении.

В новом законодательствепредусмотрено несколько разнообразных вариантов составления завещания. Пообщему правилу, завещание составляется в нотариальной конторе, хотя в случаеболезни завещателя можно пригласить нотариуса к больному на дом или в лечебноеучреждение[38].

Завещание, записанное нотариусомсо слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитанозавещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии личнопрочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом. Об этом назавещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которымзавещатель не смог лично прочитать.

Завещание должно бытьсобственноручно подписано завещателем. Если завещатель сам в силу своегофизического состояния не может подписать завещание, оно подписывается попросьбе завещателя рукоприкладчиком, который имеет право подписывать документза другое лицо (ст.160) при составлении завещания присутствует свидетель, онтоже расписывается на завещании и указывает свое имя, отчество и местожительства в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Нотариуспредупреждает свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместозавещателя, о необходимости соблюдать тайну.

На завещании должно бытьуказано, что завещатель предупрежден о правилах об обязательной доленетрудоспособных удостоверение завещаний должностными лицами консульскихучреждений, если граждане РФ проживают или временно находятся за границей. Должностныелица органов местного самоуправления и консульских учреждений, на которыевозложено право совершения нотариальных действий, при удостоверении завещанийобязаны соблюсти форму завещания, порядок его удостоверения и тайну завещания, беседуетс завещателем, выясняет его волю, разъясняет права нетрудоспособных наследниковна момент открытия наследства. При этом проверяется правоспособность идееспособность завещателя. Нотариус удостоверяет не только подпись завещателя,но и подлинность его у нотариуса возникнет сомнение в дееспособностизавещателя, он может задать ему проверяющие вопросы и назначить удостоверениезавещания на другой день, проверив у соответствующего врача, не состоит ли этотгражданин на учете в качестве больного.

Может оказаться, что завещательпризнан судом недееспособным или же состоит на учете в психиатрическомдиспансере. Во всяком случае нотариус проверяет как правоспособность, так идееспособность завещателя и указывает на это при удостоверении современныхусловиях завещания удостоверяют частные нотариусы[39].

Законом не предусмотреновынесения какого-либо специального процессуального документа о толкованиизавещания. Проведенная процедура толкования завещания находит свое отражение вдальнейших действиях лица, наделенного правом толкования завещания.

Так, предполагается, чтонотариус использовал принцип толкования завещания, если им на основанииуказанного завещания выдано свидетельство о праве на наследство либо, напротив,вынесено постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследствопо мотивам несоответствия завещания требованиям закона[40].

2.7 Обязательная доля

Развитие наследственного права всоветский и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе от техограничений в области наследования, которые имели место в первые годы Советскойвласти.

В настоящее время закрепление вГражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ) принципа свободызавещания выражается в предоставлении любому гражданину возможностираспорядиться своим имуществом на случай смерти в порядке, определенномзаконом, либо воздержаться от подобного распоряжения[41].

При всей свободе, котораяпредоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом наслучай смерти, закон устанавливает единственное ограничение правила обобязательной доле в наследстве (ст.1149 ГК РФ). Как отмечает Б.А. Булаевский,правила об обязательной доле в наследстве являются единственным ограничениемсвободы завещания и являются границей действия принципа свободы завещания[42]. Вюридической литературе высказываются различные мнения относительно обязательнойдоли в наследстве.

Так, например, обязательная доляпредставляет собой «часть наследственного имущества, которая должна бытьпередана наследнику независимо от того что, сказано в завещании»[43]; это«определенная доля в наследстве, которая бронируется для особой категориинаследников независимо от содержания завещания»[44];«личное предоставление»[45] и «своеобразныйгарантийный минимум для необходимых наследников»[46].

Очевидно, что наличие институтаобязательной доли в российском наследственном праве призвано поддержатьотдельную категорию лиц, нуждающихся в особой защите (возраст, состояниездоровья), а также обеспечить материальным достатком.

В соответствии с п.1 ст.1149 ГКРФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, егонетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцынаследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половиныдоли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательнаядоля).

ГК РСФСР 1922 г. предусматривалразмер обязательной доли не менее трех четвертых законной доли. Согласно ГКРСФСР 1964 г. размер обязательной доли составлял две трети доли, котораяпричиталась бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону. Спринятием третьей части действующего ГК РФ произошло снижение размераобязательной доли.

В ГК РФ круг обязательныхнаследников достаточно узок. В их число входят несовершеннолетние инетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, егонетрудоспособный супруг и родители, а также несовершеннолетние инетрудоспособные иждивенцы. Праву на обязательную долю придан личный характер, т.е.это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника и оно неможет перейти к другим лицам.

Наследственное право Франции,Германии, Англии также содержит указание об обязательной доле в наследстве принаследовании имущества наследодателя.

В Германии, например, согласно§2303-2338 Германского гражданского уложения (далее — ГГУ) предусматривается«система обязательной доли», согласно которой обязательный дольщик«является не наследником по закону, а кредитором, который вправе требоватьвыплаты ему определенной суммы наследниками по завещанию»[47].

Во Франции имуществонаследодателя распадается на часть, находящуюся в его свободном распоряжении (quotitedisponible), и часть, которая именуется в законе резервом (reserve).

В Англии, напротив,законодательству неизвестны такие понятия, как «резерв» или «обязательнаядоля». Сравнительно недавно в английском праве появились средства защитыинтересов семьи наследодателя. Акт о наследовании (об обеспечении семьи) 1938года предоставил возможность пережившему супругу, несовершеннолетним инетрудоспособным детям право просить суд о назначении им «разумного» содержанияиз наследственного имущества, если оно не было обеспечено завещанием. Позднеесогласно Акту «О наследовании» 1975 г. (далее — Акт о наследовании) воспользоватьсяправом о назначении «разумного» содержания предоставлялось бывшемусупругу наследодателя, не вступившему в другой брак, детям умершего, в томчисле еще не родившимся, иждивенцам и некоторым другим лицам, не связанным снаследодателем кровным родством.

Акт о наследовании предоставилболее широкие полномочия по определению размера и способа исчисления «разумного»содержания указанным лицам[48]. Правом на обязательную долюв Германии обладают нисходящие родственники, родители и супруг, исключенные изчисла наследников завещательным распоряжением или в том случае, если их доля позавещанию меньше, чем половина их законной доли (§ 2303 — 2305 ГГУ) [49],получающие при этом половину той доли, которая причиталась бы им принаследовании по закону. При этом в обязательную долю засчитывается все, чтонаследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либооснованию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследникизавещательного отказа.

Для Франции характерно, что всенаследники, принадлежащие к классу нисходящих (дети, усыновленные, внуки и т.д.),пользуются правом на резерв. Размер резерва составляет половину наследства,если наследодатель оставил одного законнорожденного ребенка, две трети — еслиосталось двое детей и три четверти — если трое детей и более.

Следует отметить, что пережившийсупруг во Франции права на резерв не имеет и потому может быть полностью лишеннаследства. Для внебрачного ребенка, наследующего после своих отца или материнаряду с законнорожденными детьми, размер резерва составляет половину того, чтопричиталось бы ему, если бы он был законнорожденным. Если же он наследуетнаряду с братьями и сестрами наследодателя или с их нисходящими, размерповышается до трех четвертей. Восходящие наследники также имеют право на резервпри условии, что они призваны к наследованию по закону. Размер резервасоставляет четверть наследства для каждой линии отцовской и материнской[50].

Размер обязательной доли вАнглии устанавливается по усмотрению суда, во Франции зависит от наследников,призванных к наследованию.

Для России и Германии размеробязательной доли является одинаковым, а также совпадает круг субъектов,являющихся необходимыми наследниками. Во Франции и России необходимыенаследники являются полноправными наследниками, а в Германии и Англии — лишькредиторами, которые вправе требовать выплаты им определенной суммынаследниками по завещанию.


Заключение

История правового регулированияинститута наследования в России переживала различные крайние формы.

Так, например, ВЦИК РСФСР 27апреля 1918 года издал декрет «Об отмене наследования». Этот декрет испециальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 г.по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы длядальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественноотличного от прежнего права наследования. Институт наследования был вновь введенв России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР,охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. Институтнаследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г.

Однако одним из существенных недостатковГК РФ 1922 г. стали нормы о неправомерности завещания в пользу посторонних лицпри наличии какого-либо наследника по закону, принявшего наследство.

По принятию Гражданского кодекса1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему норм. Нопосле 1991 года, когда СССР развалилось и появились новые формы собственности,появились различные хозяйственные общества и товарищества, то образовался целыйряд проблем связанный с наследованием.

С этого времени встал вопрос онеобходимости разработки и принятия новых норм о наследовании, которыйразрешился только 1 ноября 2001 года, с принятием части третей Гражданскогокодекса Российской Федерации.

Несколько слов о том, с котороговремени и к каким отношениям применяются правила новой части ГК РФ. Всоответствии со статьёй 5 Федерального закона от 26.11.01 №147 ФЗ «Овведении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»новые правила о наследстве применяются к отношениям, возникшим после введенияеё в действие, т.е. после 1 марта 2002 года. Если же отношения по наследованиювозникли до 1 марта 2002 года, то новые правила ГК РФ применяются к тем правами обязанностям, которые возникнут после этой даты.

Если наследство было открыто до1 марта 2002 года и срок принятия наследства ещё не истек, круг законныхнаследников будет определяться новыми правилами. Аналогичная ситуация сложитсяи в том случае, если срок уже истек, но наследство не было принято никем, в томчисле и государством. Тогда наследники, которые не являлись таковыми по старымправилам, могут стать ими по правилам новым и принять наследство в течениешести месяцев с 1 марта 2002 года.

Завещания, которые былисоставлены до этой даты, остаются действительными, даже если они противоречатновым правилам. Правила об обязательной доле наследства применяются кзавещаниям, составленным после 1 марта 2002 года.

Также согласно статье 6Федерального закона «О введении в действие части третьей ГК РФ» (№147-ФЗ от 26 ноября 2001 года) применительно к наследству, открывшемуся до 01марта 2002 года, круг наследников по закону определяется по правилам частитретьей ГК РФ, если срок принятия наследства не истёк к 01 марта 2002 года либоесли указанный срок истёк, но к 01 марта 2002 года наследство не было принятоникем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство оправе на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту РФ илимуниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в ихсобственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица,которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГКРСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (статьи 1142 — 1148),могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действиечасти третьей ГК РФ (т.е. со 2 марта 2002 года по 2 сентября 2002 года).

Раздел V части третьей ГКпосвящен наследственному праву. Оно претерпело серьезные изменения. Преждевсего, иной стала структура этого раздела. На первое место поставлено теперьрегулирование наследования по завещанию. Наследование по закону имеет местотогда, когда нет завещания.

Законодатель предусмотрелсвободу завещания, т.е. предоставил гражданину право завещать любое своеимущество назначенным им лицам (с соблюдением правил об обязательнойнаследственной доле, о чем будет сказано далее). Тайна завещания сохраняется,поскольку до смерти гражданина запрещено разглашать сведения, касающиесясодержания завещания.

Впервые законом регулируетсянаследование отдельных видов имущества. Это права, связанные с участием вхозяйственных товариществах и производственных кооперативах (ст.1176 ГК РФ), впотребительских кооперативах (ст.1177 ГК РФ), наследование предприятий,земельных участков (ст. ст.1181 ГК РФ, 1178 ГК РФ), фермерского хозяйства (ст.1180ГК РФ), государственных наград (ст.1185 ГК РФ).

К сожалению, нет отдельногоправила о наследовании квартир (если не считать некоторых положений ст.1168 ГКРФ). Между тем на практике встречаются серьезные затруднения (в частности, принаследовании однокомнатных квартир, когда они переходят по наследству кразличным семьям). Следовало бы установить возможность в этих случаяхсправедливой компенсации, определяемой судом.

Наследование имущества служитохране права частной собственности граждан. В то же время оно призваноспособствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследниковлиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества,усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи.


Список нормативно-правовых актов и литературы

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция РФ Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.по состоянию на 01 февраля 2005г. — СПб.: Издательский Дом А. Громова. — 2005.- 64с.

2. Гражданский кодекс РФ Ч. З от 26 ноября 2001 г №146-ФЗ / СЗ РФ 3декабря 2001г. №49 Ст.4552. (с изменениями от 26 марта 2007 года).

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1 января 1996 г. — Ст.16.

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (по состояниюна 15 февраля 2008 года). Новосибирск. 2008.

5. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении вдействие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собраниезаконодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. — №49.

6. Инструкция о порядке совершения нотариальных действийглавами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностнымилицами местного самоуправления поселений. /Утверждена Приказом Министерства юстицииРоссийской Федерации от 27 декабря 2007 года N 256 // Справочно-правовая системаКонсультант плюс.

7. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря2007 года N 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальныхдействий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностнымилицами местного самоуправления поселений». /Зарегистрирован в Минюсте РФ27 декабря. Регистрационный N 10832. // Справочно-правовая система Консультант плюс.

Научная и учебная литература:

1. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. — М.: Юридическая литература.2008.

2. Барщевский М.Ю. Наследственное право. — М.: 2006.

3. Братчикова Н.В. Новые правила совершения завещательных распоряженийправами на денежные средства в банках. // Адвокат. — 2002. — N 12.

4. Блинков О.Е. Ответственность наследников по долгам наследодателя(практические соображения). // Нотариус. — 2004. — N1.

5. Виноградова Р.И. Дмитриева Г.К. Репин B.C. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерациичасти третьей. /под ред. под ред.В.П. Мозолина. — М.: НОРМА-ИНФРА, — 2006.

6. Васильев Р. ф. Правовые акты органов управления. М., 1970

7. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическоепособие. — М.: Проспект, 1998.

8. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. — М.,Юрайт, 2007.

9. Вранцева Е., Герасимов А., Степенин М. Борьба за профессорское наследство.// Коммерсантъ — Daily. — 2006. — №96.

10. Гражданское право. Учебник. Часть 3. / под ред.А.Н. Сергеева, Ю.К.Толстого. — М., Проспект, 2008.

11. Гражданское право. Учебник. / Под ред. Масляева А.В. — М., Норма,2000.

12. Гражданское право. В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2003. Т.1. С.222.

13. Гражданское право. Часть 3. / Под ред.А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998.

14. Гражданское право, Особенная часть. / Под. ред. О.А. Красавчикова.Учебник. — М.: Норма, 2005. — 437 С.

15. Гурова Т.В. Актуальные проблемы теории источников права: Дисс. к.ю. н. — Самара, 2005.

16. Гущин В.В. Наследственное право. Учебное пособие. — М., Дашков иКо, 2005.

17. Долинская В.В. Источники гражданского права // Труды МосковскойГосударственной Юридической Академии.М., 2007, № 2. С.38 — 51

18. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарийзаконодательства РФ и практика его применения. — М.: Статут, 2005.

19. Карапетян С.А. Источники конституционного права РФ: Дисс. к. ю.н. Ростов-на-Дону, 2007.

20. Крылова З. «Новеллы наследственного права в третьей части ГКРФ» // «Российская юстиция», № 3.2006.

21. Комментарий к части третьей гражданского кодекса Российской Федерации/под ред.А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. Издательская группа «Юристъ»,2006.

22. Костычева А.И. Наследование по завещанию. // Бюллетень нотариальнойпрактики. — 2003. — N2.

23. Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование (нормы наследственногоправа в проекте Части третьей Гражданского кодекса Р. Ф) // Законодательство и экономика.- 2007. — №3-№4.

24. Маковский А.Л. О концепции первой части гражданского кодекса //Вестник Высшего арбитражного суда РФ, 2005, № 4, С.83.

25. Маковский А.Л., Шилохвост О.П. Вводный комментарий к части третьейГражданского кодекса Р Ф. // Юрист. — 2001. — №48.

26. Мананников О.В. Наследование по завещанию и недействительность завещания.// Нотариус. — 2003. — N1.

27. Мизинцев Н. Обязательная доля в наследстве. // «Домашний адвокат»,2006. — №2.

28. Микрюков В. Пределы обременения наследственных прав завещательныйотказом. // Российская юстиция — 2004. — N 1.

29. Мымбаренко А.Г. Рекомендации нотариуса. Новое в правовом регулированиеудостоверения завещаний командирами воинских частей по третьей части гражданскогокодекса РФ. // Право в Вооруженных Силах. — 2002. — №3.

30. Нерсесянц В.С. От социализма к цивилизму: свобода, равенство, собственность// Собственность: право и свобода.М., 2002, С.4.

31. Никольский СЕ. Преимущественные права в наследственном праве.// Нотариус. — 2004. — N1.

32. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. — М.:2003.

33. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал1999 г. Определение N 74В99пр-17 // Бюллетень ВС РФ. 2000. N 7.

34. Плеханова В. Исполнение завещания душеприказчиком. // Закон. — 2007.- №4.

35. Постатейный научно-практический комментарий части третьей ГражданскогоКодекса РФ, под ред. Эрделевского А.М., Агентство (ЗАО)«Библиотечка РГ»,2006.

36. Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате.- М.: Норма-Инфра, 2006.

37. Разинкова М.Н. Закрытое завещание. // Нотариус. — 2002. — N4. Советскоегражданское право, под ред. Новицкого И.Б., М., 1959.

38. Советское гражданское право, часть 2, отв. ред., Смирнов В.Т. Толстой Ю.К.Юрченко А.К., Л., 1982.

39. Рождественский С.Н. Завещание как сделка по гражданскому законодательству// Бюллетень нотариальной практики. 2003. N5.

40. Советское гражданское право, т.2. Изд.2. Под ред. О.А. Красавчикова.Учебник. — М.: «Высшая школа», 1973.

41. Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской федерации. // Законодательствои экономика. — 2002. — №№ 8, 9, 10, 11

42. Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами./Российская юстиция. — 2003. – N7.

43. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя. // Российскаяюстиция. — 2008. — N 11.

44. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. — М.: 2005.

45. Ярошенко К. Наследование по завещанию. // Закон. — 2007. — № 4.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву