Реферат: Наследование по завещанию

Введение

Актуальностьисследования. В российском законодательстве за последние несколько лет наиболееполной переработке подверглась третья часть Гражданского кодекса РФ — наследственное право. По сравнению с предыдущим законодательством онаследовании количество статей наследственного права Российской Федерациивыросло вдвое. Это обусловлено прежде всего расширенным толкованием основныхпонятий наследственного права — наследование по закону и наследование позавещанию. И если законодатель наделяет наследодателя большими полномочиями пораспоряжению своим имуществом по завещанию, что в общем-то вполне справедливо,так как человек волен распоряжаться своим имуществом, как ему угодно, тоувеличение числа наследников по закону, на мой взгляд, является несколькочрезмерным.

Российскоезаконодательство о наследовании предоставляет гражданину самому решить судьбупринадлежащего ему имущества. По сложившемуся в наследственном правеопределению завещание является личным распоряжением гражданина о своемимуществе на случай смерти с назначением наследников, сделанным в установленнойзаконом форме и удостоверенным лицами, указанными в законе. Термин«завещание» применяется в двух значениях: завещанием признается каксам документ, в котором находит выражение воля завещателя, то есть определенная«форма» выражения, так и акт непосредственной воли завещателя,который, в свою очередь, предполагает наличие еще двух моментов:интеллектуального и волевого. Таким образом, условно составление завещанияможно подразделить на три момента:

— интеллектуальный;

— волевой;

— формальный.

Интеллектуальный моментсвязан с пониманием завещателем сути происходящего действительно как завещанияв юридическом смысле этого слова, как определения своих правопреемников наслучай смерти, а не в обиходном неуловимо-аморфном желании «переписать домна внука» или в исполнении обычая «составить документ потому, что такположено».

Волевой момент связан снамерением завещателя распределить имущество среди этих наследников именно втаком, а не в ином порядке, именно в таких долях и именно так, а не иначе.

Формальный моментсвязан с чисто техническим процессом составления, удостоверения завещания,принятия его на хранение, последующего оглашения и выполнения в отношениинаследников и наследственного имущества всех необходимых действий поюридическому закреплению их статуса.

Как нотариус отдаюпредпочтение освещению формального момента выражения воли завещателя.

Завещание — это и есть,по сути, «адресованное одному или нескольким лицам предложение». Тоесть первоначально у наследника возникает право — право на принятие наследстваили отказа от него. Вот тут, пожалуйста, вам и акцепт — ответ лица, которомуадресована оферта, о ее принятии (ч. 1 п. 1 ст. 438 ГК РФ). А вот послепринятия возникает и обязанность. Как уж они им воспользуются, своим правом, сучетом положения пункта 1 статьи 9 ГК РФ — это их личное дело. В данном случаемы имеем дело с заключением договора путем обмена письменными документами(завещание — заявление о принятии наследства (п. 1 ст. 438 ГК РФ) либозавещание — совершение в установленный срок действий, свидетельствующих опринятии наследства фактически (п. 3 ст. 438 ГК РФ)).

В подтверждениевышеуказанного можно привести также абзац 3 пункта 2 ОпределенияКонституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гр.Горшковой Анны Васильевны на нарушение ее конституционных прав положениями ст.532 ГК РСФСР», в частности, что «право быть наследником — неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако само по себеконституционное право не порождает у гражданина прав в отношении конкретногоимущества — такие права возникают только на основании завещания илизакона».

Таким образом,наследственные правоотношения в отношении содержания завещаний (или«завещания по содержанию») следует рассматривать как двухсторонние идоговорные. Здесь попутно касаюсь вопроса об участии нотариуса в спорахнаследников по поводу составленного завещания. Хотя и оспаривается завещание,совершенное нотариусом, в котором указанный наследник не участвовал и не могучаствовать, тем не менее нотариус в споре не может и не должен участвовать стороной,а исключительно и только третьим лицом, а ответчиком все-таки будет указанный взавещании наследник. Лично моя позиция еще радикальнее: нотариус долженприсутствовать в судебном заседании исключительно как свидетель, в противномслучае мы должны признать заинтересованность нотариуса в исходе дела (вкачестве третьей стороны, не заявляющей самостоятельных требований на предметспора, — при отсутствии его корыстной заинтересованности в данном завещаниилибо в качестве ответчика, если в деле имеются доказательства его корыстногоинтереса в получении кем-либо наследства), но тогда дело принимает характердолжностного преступления и его следует рассматривать в рамках Уголовногокодекса.

Завещание, как и всякаясделка, может быть признано судом оспоримым либо ничтожным. В отличие отКодекса 1964 года, в новом ГК содержится специальная статья, посвященнаянедействительности завещания, — 1131-я. В пункте 2 настоящей статьи определено,что «завещание может быть признано судом недействительным по иску лица,права и законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспариваниезавещания до открытия наследства не допускается». Таким образом,формальный признак совершения завещания не поставлен законодателем наприоритетное место, как это было в ранее действовавшем ГК РСФСР (1964 г.),когда завещания совершались исключительно нотариально (ст. 540, 47 ГК РСФСР1964 г.), а нотариус, действуя в строгих рамках формального права, был невправе (да и не стал бы!) игнорировать требования всевозможных инструкций,указаний и циркулярных писем Министерства юстиции или иных ведомств, хотя впринципе такая возможность допускалась практикой применения ст. 47 ГК РСФСР. Вновом Кодексе четко определено: «Не могут служить основаниемнедействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядкаего составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что онине влияют на понимание волеизъявления завещателя» — п. 3 ст. 1131 ГК РФ.Судя по всему, наиболее спорные вопросы, надо полагать, как раз и будут возникатьв отношении тех самых «интеллектуального» и «волевого»моментов, то есть «завещания по содержанию».

Не касаясь предметаискового заявления, определимся с основанием иска.

Задачи работы:

1) охарактеризоватьправовую природу института наследования;

2) обозначитьзавещание, как основание наследования;

3) рассмотретьособенности наследования по завещанию.

Объект исследования – гражданскиеправоотношения, возникающие вследствие наследования по завещанию.

Предмет исследования – наследованиепо завещанию.

Исследуемая тема оченьшироко изучена многими авторами. Теоретическую базу работы составили трудытаких ученых как Э.Б. Эдвиновой, Б.М. Гордона, С.П. Гришаева, М.Ю. Барщевского,М.В. Тимокиной, И.С. Тарарышкиной, Н.В. Ростовцевой, М.Г. Прониной, В.И. Серебровского,Р.М. Мусаева. Особого внимания заслужил труд Костычевой А.И. «Наследование позавещанию».


Глава 1. Правовая природа института наследования

1.1 Историко-правововой аспект

 

Первым источником, вкотором мы обнаруживаем нормы, регулирующие наследственные правоотношения,является «Русская правда» (XI в.) «Русская правда» по сути дела первый письменныйсборник норм феодального права Киевской Руси. Как отмечает Г.Ф. Шершеневич с болееранние указания договоров с греками «… Отражая в себе иноземные взгляды, немогут служить выразителем чисто русского порядка наследования».

Наследство в«Русской Правде» носит название «остатка» или «задницы», т.е. того, чтооставляется позади себя умерший. Среди вещей, переходящих в порядкенаследования, упоминаются только движимое имущество, дом, двор, товары, рабы искот. О землях не говорится ни слова, поскольку, не являясь еще частнойобъектом собственности, она не могла переходить по наследству.

До распада СССР наследственноезаконодательство относилось к совместному ведению СССР и союзных республик, чтонашло отражение в сложившейся к тому времени системе законодательства. Раздел«Наследственное право» был включен в Основы гражданскогозаконодательства 1961 года, в ГК РСФСР 1964 года и в ГК Союзных республик.После распада СССР вступили в действия в 1992 году. Основы гражданскогозаконодательства 1991 года, которые содержат раздел «Наследственноеправо».

Конституция РФ 1993года в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением:право наследования гарантируется (ч.4, ст.35, Конституции РФ). Указанноеположение размещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне правочастной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования справом частной собственности граждан. Нормы Конституции закрепляют толькогарантию наследования. Его конкретизация происходит на уровне отраслевогозаконодательства, в первую очередь гражданского, в котором определеныоснования, условия и порядок наследования. Конституция РФ относит гражданскоезаконодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То жеположение закреплено в ст. 3 ГК. Из этого следует, что законодательство онаследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско–правовых норм,относится к исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в составзаконодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могутустанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектовРоссийской Федерации.

До недавнего времениосновным законодательным актом в области наследования являлся раздел VII«Наследственное право» ГК 1964 года. В связи с введением в действиечасти третьей ГК РФ с 1 марта 2002 года (Федеральный закон от 26.11.2001 N147-ФЗ), раздел VII «Наследственное право» ГК 1964 года утратил своююридическую силу.

Современное легальноеопределение «наследования» дается в ст.1110 ГК РФ: при наследовании имуществоумершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам впорядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целоеи в один тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

В соответствии со ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на деньоткрытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права иобязанности. При этом, в состав наследства не входят права и обязанности,неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты,право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а такжеправа и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускаетсянастоящим законом. Также в состав наследства не входят личные неимущественныеправа и другие нематериальные блага.

Наследование позавещанию не различается еще от наследования по закону (обычаю). В завещаниидопускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того вступилибы в обладание имуществом. Завещание («ряд») имело своей целью не изменение обычногопорядка, а лишь распределение имущества между наследниками и распоряжение по управлениютаким имуществом.

Подводя итог, хотелосьбы отметить, что данный этап развития наследственного права завершилсяпринятием части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел5 «Наследственное право», вступившей в действие с 1 марта 2002 г.

 

1.2 Юридическая сущность наследственного правопреемства

Ошибочно будет считать,что распределение наследственного имущества зависит полностью от волеизъявлениязавещателя, поскольку несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя,его нетрудоспособный супруг, родители и иждивенцы также имеют право наобязательную долю в наследстве. Право на обязательную долю являетсяограничением принципа свободы завещания, предусмотренного статьей 1119 ГК. Этоограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возрасталибо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объемесредствами к существованию. Включение в число лиц, имеющих право наобязательную долю, не только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детейозначает, что они имеют право на получение обязательной доли, даже еслидостигли трудоспособного возраста — 15 лет, а также в случаях, когда они былиэмансипированы или вступили в брак до достижения совершеннолетия. Не могутпретендовать на обязательную долю согласно пункту 4 статьи 1117 ГК недостойныенаследники. Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не толькоинтересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества,поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечетнеблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставленииим дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счетгосударства.

Право на обязательнуюдолю означает, что независимо от содержания завещания наследник имеетвозможность получить определенную часть наследственного имущества. При этомправо на обязательную долю в отношении обеспечения определенного размераполучаемого наследником имущества сохраняется и тогда, когда наследникузавещана часть имущества ниже размера обязательной доли. В таких случаяхнаследник вправе потребовать обязательную долю в части, превышающей размер егодоли по завещанию. Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая доли,причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равная либопревышающая размер обязательной доли, наследник не может предъявить каких-либодополнительных требований.

Таким образом, право наобязательную долю, во-первых, не допускает исключения управомоченного лица изчисла наследников на основании завещания, во-вторых, не допускает сниженияразмера доли данного наследника ниже установленного минимума. Обязательная долядолжна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику принаследовании по закону. Необходимо отметить, что Кодекс уменьшил размеробязательной доли, которая в ранее действовавшем законодательстве не могла бытьменее чем две третьих той доли, которая причиталась бы при наследовании позакону. Размер долей определяется исходя из размера наследства и количестванаследников. При этом учитываются все наследники соответствующей очереди,которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы.

Устанавливается правилоо том, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется, преждевсего, из оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Указанноеположение действует, даже если это приведет к уменьшению прав другихнаследников по закону. Только при недостаточности незавещанной части имуществадля осуществления права на обязательную долю требования управомоченного лицамогут погашаться из той части имущества, которая завещана. Рассматриваемыйпункт свидетельствует о том, что законодатель отдает предпочтение интересамнаследника по завещанию перед наследником по закону. Подобное решениепредставляется вполне обоснованным, так как в отношении наследования позавещанию воля наследодателя очевидна, чего нельзя сказать о наследниках позакону. Поэтому, когда возникает необходимость в выделе обязательной доли,сначала используется имущество, которым завещатель не распорядился.

При определении,соответствует ли доля обязательного наследника половине того, что ему должнобыло причитаться при наследовании по закону, в размер полученной наследникомдоли включается не только имущество, которое было завещано наследнику, но все,что он получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе и позавещательному отказу.

Предусматривается, чтов случаях, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечетза собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которымнаследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя непользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом,квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал вкачестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда,творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественногоположения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размеробязательной доли или отказать в ее присуждении. Указанное положениесвидетельствует о том, что законодатель отдает приоритет наследнику позавещанию, пользовавшемуся имуществом, перед обязательным наследником, которыйимуществом не пользовался. Данное правило корреспондирует пунктам 2 и 3 статьи1168 ГК настоящего Кодекса, закрепляющим преимущественное право наследника нанеделимую вещь, если этот наследник пользовался данной вещью при жизнинаследодателя.

Преимущественное правонаследника: по завещанию действует только при наличии следующих юридическихфактов:

1) наследник позавещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя в целях проживаниялибо как орудием труда, основным источником средств к существованию;

2) обязательныйнаследник данным имуществом не пользовался;

3) имущественноеположение обязательного наследника позволяет без существенного ущерба уменьшитьего долю или отказать в ее передаче;

4) имущественноеположение наследника по завещанию таково, что передача используемого имимущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшитусловия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).

При передаче имуществанаследнику по завещанию особо следует отметить то, что Кодекс допускает такуюпередачу только при наличии определенных целей использования: для постоянногопроживания, работы, получения основной части средств к существованию. В статьене содержится исчерпывающего перечня видов такого использования, приводитсялишь наиболее распространенный вариант — использование в трудовой деятельности,однако это не означает, что иные варианты использования с сохранением той жецелевой направленности исключаются. К примеру, наследник мог пользоватьсяземельным участком для обеспечения себя продуктами питания. При этом необязательно, чтобы он лично занимался обработкой этого участка.

Согласно норме статьи133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения,признается неделимой. Указание в завещании на части неделимой вещи,предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собойнедействительность данного завещания, поскольку в соответствии со статьей 1122ГК РФ указанная вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимостиэтих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещьюустанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этойвещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи,завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования даннойвещью при согласии наследников указываются в соответствии с приведенными вышеправилами. В противном случае доли и порядок пользования наследниками неделимойвещью подлежат определению судом. Необходимо также иметь в виду, что различноговида договоры и соглашения, предусматривающие определенный порядоквзаимоотношений лиц, которые регулируются федеральным законодательством, какправило, действуют лишь в течение определенного периода времени, согласованногосторонами договора, а в случае смерти одного из этих лиц в силу вступают нормынаследственного права, суть которых входит в противоречие с условиями ранеезаключенного договора (соглашения). Например, при заключении брачного договора(контракта) предусмотрено, что в случае развода супруга (супруг) не претендуетна имущество, принадлежащее супругу (супруге) и, таким образом, устанавливаютсяимущественные права и обязанности супругов в браке и в случае его расторжения.Однако в случае смерти супруга (супруги) — собственника указанного в брачномдоговоре (контракте) имущества — в силу вступают нормы наследственного права, иуказанное имущество, принадлежавшее умершему супругу (супруге) при отсутствииего завещания подлежит наследованию всеми наследниками умершего по закону, втом числе и супруге (супругу), если она является нетрудоспособной илинаходилась на иждивении умершего супруга не менее одного года до наступленияего смерти.

Наследственная масса посвоей природе неоднородна. В ее состав могут входить как предметы домашнейобстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно снаследодателем, с одной стороны, так и принадлежавшие наследодателю земельныеучастки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственныхобществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи,изделия из драгоценных металлов, антиквариат, с другой.

Для определения, что жеможет наследоваться, необходимо руководствоваться следующими положениями.

в состав наследственноймассы могут входить как и те права и обязанности, носителем которых при жизнибыл сам наследодатель, так и возникшие в результате смерти, если существуют ещеи другие предусмотренные законом юридические факты;

не переходят понаследству права, которые срослись с личностью наследодателя (право авторства);

ряд прав иобязанностей, хотя и принадлежавших наследодателю, может быть исключен илиограничен в силу прямого указания закона (легковой автомобиль, полученныйбесплатно);

могут переходить праваи обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием(голосующие акции в акционерном обществе);

могут наследоваться иправовые образования в случаях, предусмотренных в законе (процесс приватизации,незаконченный в связи со смертью наследодателя и приобретательная давность).

Во многих случаяхсодержание прав и обязанностей, переходящих к наследнику, определяется нетолько общими правилами наследования, но и специальными правилами,рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства.

Большое число норм онаследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных ипотребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющихстатус соответствующих юридических лиц: в Законе РФ «Об акционерных обществах»,Законе РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законе РФ «Опроизводственных кооперативах», Законе РФ «О потребительской кооперации»,Законе РФ «О сельскохозяйственной кооперации», Законе РФ «О товариществахсобственников жилья», Законе РФ «О садоводческих, огороднических и дачныхнекоммерческих объединениях граждан». Также нормы наследственного правасодержатся в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах», Законе РФ «Оправовой охране программ для ЭВМ и баз данных», в Патентном законе РФ.

И это еще не всенормативные правовые акты, где закреплены положения о наследовании. Необходимотакже обращаться к законодательству о страховании, земельному и ряду других.

Такой объем нормативныхдокументов и разбросанность норм по многочисленным правовым актам различногоуровня создает ряд трудностей для понятия и применения обычными гражданами.Поэтому здесь хорошо было бы собрать все нормы, касающиеся наследственногоправа, воедино, что бы наследники, по мере необходимости, могли обращаться кодному нормативному акту, а не к нескольким.

Наследственное право посуществу не обновлялось почти сорок лет. А если учесть, что наследственноеправо определяет судьбу имущества умершего после его смерти и что врегулировании имущественных отношений, в первую очередь отношений собственности,за последнее десятилетие произошли радикальные изменения, которые внаследственном праве прямо не отражены., то именно этому разделу в части Ш ГКпредстоит как бы родиться заново.

Наследник обязательнодолжен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в областирегулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случаегарантированное Конституцией право наследования обернется для него цепьюнепредвиденных обстоятельств.  Очень много ошибок с принятием наследства. Наследникдолжен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу другихнаследников. Это нужно решить сразу и однозначно для себя. Иначе обратного ходанет. Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальнуюконтору заявление о принятие наследства или о выдаче ему свидетельства о правена наследство.

Традиционно российскимнаследственным законодательством предусматривается два основания наследования:по завещанию и по закону. Однако по действующему законодательству завещаниюотдано приоритетное значение и наследование по закону имеет место, когда ипоскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленныхзаконом.

Особенностьюнаследственного правоотношения является то, что оно в полном объеме всегдавозникает только при наличии совокупности юридических фактов (юридическогосостава). Так, при наследовании но закону необходимы следующие юридическиефакты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличиеопределенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т.п.),позволяющее призвать наследника к наследованию.

Несмотря на то, чтозаконодатель выдвигает завещание на первое место, наследование по закону можетнаступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всехсвоих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследникаиз иных лиц (имущество как выморочное в этом случае перейдет в порядкенаследования по закону в собственность РФ — п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

Возможны и иные случаинаследования по закону при наличии завещания. Если наследодатель распорядился взавещании лишь о части своего имущества, в отношении незавещанного имуществавозникает наследование по закону. Если завещание признано в целом либо в частинедействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целомоткрывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался отпринятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такомунаследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что взавещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляетназначенным в завещании наследникам.

К наследованию могутпризываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а такжезачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию позавещанию могут призываться также указанные в нём юридические лица,существующие на день открытия наследства, Российская Федерация, субъектыРоссийской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства имеждународные организации.

К наследованию позакону выморочного имущества призывается Российская Федерация.

При этом необходимоучитывать правила ст. 1117 ГК РФ в соответствии с п.1 которой, не наследуют нипо закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправнымидействиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследниковили против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц кнаследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличениюпричитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельстваподтверждены в судебном порядке.

Итак, для признаниягражданина недостойным наследником за совершение перечисленных выше действийнеобходимы два дополнительных условия. Во-первых, указанные обстоятельствадолжны быть подтверждены в судебном порядке и, во-вторых, должны быть совершеныумышленно. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими праванаследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

В пунктах 1 и 2 статьи1117 ГК РФ выделены еще две группы наследников, которые лишаются праванаследования по закону. Во-первых — родители, не имеющие права наследовать позакону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишеныродительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытиянаследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию позакону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и отсутствиеэтих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решенийкаких-либо органов не требуется.

Во-вторых — граждане,злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей посодержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только порешению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело оего отстранении от наследования по закону.

Важно отметить, чтолицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования наосновании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить всеимущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Имущество,составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно бытьвозмещено действительному наследнику в натуре. А если это невозможно,возмещается действительная стоимость имущества на момент получения егодолжником (ст. 1104, 1105 ГК РФ).

В соответствии спринципом свободы завещания наследование по закону имеет место, когда ипоскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Исключение из этих правилустановлено лишь для так называемых необходимых наследников по закону, которыеимеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.В числе общих положений, относящихся к наследованию по закону, следует отметитьдва: во – первых, круг наследников по закону определен в законе исчерпывающимобразом, и, во – вторых, установлена, как правило, очередность призваниянаследников по закону к наследованию.

Наследование по законуявляется вторым основанием наследования. Изначально отдается предпочтениенаследованию по завещанию, но в случаях, когда завещания нет или оно являетсяничтожным, вступает в действие закон. Существует основные положения, которыепредусматривают порядок наследования по закону. Он пришел к нам из римскогоправа.

Основанием открытиянаследства по закону является смерть лица. Время открытия наследства наступаетс момента смерти наследодателя. Место открытия наследства соответствуем местужительства наследодателя. Наследственное имущество включает в себя какимущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал намомент смерти.

Законодательустанавливает очередность наследования имущества по закону и каждой очередидает свой номер:

наследниками первойочереди являются дети, супруг и родители наследодателя; внуки наследодателя иих потомки наследуют по праву представления;

наследниками второйочереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, егодедушка и бабушка как со стороны отца так и со стороны матери; дети братьев исестер наследодателя – его племянники и племянницы наследуют по правупредставления;

наследниками третьейочереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителейнаследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюродные родные братья и сестрынаследодателя наследуют по праву представления;

если нет наследниковпервой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получаютродственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, неотносящиеся к наследникам последующих очередей. В качестве наследниковчетвертой очереди названы родственники третьей степени родства – прадедушки ипрабабушки наследодателя;

в качестве наследниковпятой очереди выступают родственники четвертой степени родства – дети родныхплемянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родныебратья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

наследниками шестойочереди являются родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков ивнучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродныхбратьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродныхдедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

наследники седьмойочереди по закону – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;

нетрудоспособные кмоменту открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди,которая призывается к наследованию, наследуют вместе и наравне с наследникамиэтой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на егоиждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем илинет. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне снаследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствиидругих наследников нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуютсамостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Таким образом,законодатель определил основной порядок наследования по закону.

Наследование по законуосуществляется в долях. Доля – это часть наследственного имущества.Наследственное имущество наследуется в равных долях между наследниками однойочереди. При этом законодатель говорит об исключении, когда наследникинаследуют по праву представления. Так, доля наследника по закону, умершего дооткрытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по правупредставления к его потомкам (делится между ними поровну).

Степень родстваопределяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Следует обратитьвнимание на несколько моментов.

Употребляя термин«дети» законодатель имеет в виду сыновей и дочерей наследодателя,родившихся в зарегистрированном браке или приравненном к нему браке. Если бракродителей впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и послесмерти матери, и после смерти отца. Что касается детей, родившихся внезарегистрированном браке, или, как еще говорят, «внебрачных детей»,то после матери они наследуют всегда, а после отца лишь в тех случаях, когдаотцовство подтверждено в установленном законном порядке: либо органами ЗАГСа наосновании совместного заявления родителей, либо судом по правилам ст. 50Семейного Кодекса РФ., либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождениидетей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944г. Вопросыустановления происхождения детей регулируются главой 10 Семейного кодекса РФ.

При определении лиц,относящихся к детям (в том числе усыновленным), супругу, родителям(усыновителям) умершего, а также к ребенку умершего, родившемуся после егосмерти, надлежит руководствоваться нормами семейного законодательства. Ксупругам относятся, во – первых, лица, брак которых зарегистрирован в органах загса;во – вторых, лица, совершившие религиозный брак, приравниваемый к гражданскомубраку; в – третьих, лица, фактические брачные отношения которых признаны судом.Основанием призвания к наследованию детей и родителей является происхождениядетей, удостоверенное в установленном законом порядке (ст. 47 СК). Условия ипорядок установления происхождения детей определены в главе 10 СК.

Наследственные правадетей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течении трехсотдней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей,родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК ).Наследственные права усыновленных и усыновителей приравниваются кнаследственным правам детей и родителей. Из этого следует, что, во – первых,усыновленные и усыновители наследуют после смерти родственников усыновителя натех же основаниях, что и его потомство; в – третьих, усыновители и егородственники после смерти усыновленного и его потомства наследуют на тех жеоснованиях, что и после потомства усыновителя.

2. Под«усыновленными» понимаются дети, чье усыновление юридически оформленов соответствии с правилами ст. 124 — 125 Семейного Кодекса РФ.

Усыновленные детиутрачивают правовую связь со своими кровными родителями и, естественно, посленего не наследуют. В свою очередь, усыновленные и их потомство не наследуютпосле смерти своих кровных родственников, а кровные родственники усыновленногоне наследуют после смерти усыновленного и его потомства.

В случаях,предусмотренных п. п. 3 и 4 ст. 137 СК, отношения усыновленного ребенка с однимиз его родителей или с родственниками умершего родителями могут быть сохранены.В указанных случаях усыновленный ребенок и его кровные родственники, поотношению к которым у него сохраняются личные неимущественные и имущественныеправа и обязанности, наследуют друг после друга на общих основаниях.

Дети, усыновленныепосле смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачиваютправо ни на законную, ни на обязательную долю в наследстве, поскольку ковремени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся ихродителем, не были прекращены.

В свою очередь,усыновленные и их потомство не наследуют после смерти своих кровныхродственников, а кровные родственники усыновленного не наследуют после смертиусыновленного и его потомства ст. 1147 ГК РФ.

Важное разъяснениесодержится в п.3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.«О судебной практике по делам о наследовании», где сказано, чтопасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, равно как отчим имачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы, за исключением случаев,когда они призываются к наследованию как нетрудоспособные иждивенцы. В своюочередь, усыновленные и их потомство не наследуют после смерти своих кровныхродственников, а кровные родственники усыновленного не наследуют после смертиусыновленного и его потомства.

3. Не совсем просто ипонятием «супруг». Прежде всего, этим понятием охватываются лица,состоявшие с наследодателем в зарегистрированном браке на момент открытиянаследства. Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его смомента расторжения брака. Важно отметить, что брак считается расторгнутым смомента регистрации этого обстоятельства в органах Загса, а не с моментавынесения решения суда о расторжении брака.

Семейный кодексРоссийской Федерации, введенный в действие с 1 марта 1996 г., установил понятиебрачного договора, ранее отсутствовавшего в российском законодательстве. Всоответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение лиц,вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права иобязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договорзаключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Он можетбыть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и влюбое время в период брака. Если брачный договор заключен до государственнойрегистрации заключения брака, то он вступает в силу со дня такой регистрации. Брачнымдоговором супруги вправе изменить установленный законом режим совместнойсобственности, установить режим совместной, долевой или раздельнойсобственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имуществокаждого из супругов; при этом брачный договор может быть заключен как вотношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Брачныйдоговор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, ихправо на обращение в суд за защитой своих прав, регулировать личныенеимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов вотношении детей, предусматривать положения, ограничивающие правонетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания, содержат другиеусловия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положениеили противоречат основным началам семейного законодательства (п. 3 ст. 42 СК РФ).Соглашение об изменении или расторжении брачного договора совершается в любоевремя и в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ отисполнения брачного договора не допускается. Действие брачного договора всоответствие со ст. 25 СК РФ прекращается с момента прекращения брака, заисключением тех обстоятельств, которые предусмотрены этим договором на период послепрекращения брака. По требованию одного из супругов брачный договор может бытьизменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которыеустановлены Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения ирасторжения договора. Кроме того, брачный договор может быть признан судомнедействительным полностью или частично по основаниям, предусмотреннымГражданским кодексом Российской Федерации. Суд может также признать брачныйдоговор недействительным полностью или частично по требованию одного изсупругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятноеположение. Условия брачного договора, нарушающие другие требования п.3 ст. 42СК РФ, являются ничтожными.

4. Из лиц, охватываемыхпонятием «родители» умершего, мать наследует всегда, а отец — тольков случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке, либо когдаотцовство установлено в предусмотренном законом порядке (см. п. «2»).

Говоря о наследникахвторой очереди, необходимо отметить следующее.

5. Братья и сестрыумершего, призываемые к наследованию, могут быть полнородными (у них общие отеци мать) и не полнородные (у них одна мать и разные отцы — единоутробные братьяи сестры, или один отец и разные матери — единокровные братья и сестры). Важноотметить, что сводные братья и сестры (например, дети от первых браков, лиц,вступивших между собой во второй брак) друг после друга не наследуют.

Наследниками по законумогут быть братья и сестры, между которыми есть родство, т.е. кровная связь впроисхождении от общего родителя. Родные братья и сестры, происходящие от общихродителей, называются полнородными, а от разных отцов и матерей –неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, еслиони происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общейматери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами принаследованию ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры(дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются.Также не являются наследниками по закону двоюродные братья и сестры, только поправу представления.

6. Дед и бабка состороны матери наследуют во всех случаях, а вот «со стороны отца» — только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца установленапредусмотренным законом способом (см. п. «1»).

Внуки и правнукинаследодателя наследуют только по праву представления в том случае, если нет вживых того из родителей, который был бы наследником. Дети усыновленных, умершихранее усыновителя, также обладают правом наследования. Законодательством строгоопределен круг лиц, наследующих по праву представления: только внуки и правнукинаследодателя. Право представления состоит в том, что в случае смерти кого –либо из детей наследодателя до открытия наследства (т.е. до смертинаследодателя) его наследственная доля переходит к его детям (т.е. к внукамнаследодателя), а в случае смерти последних – к их детям (т.е. к правнукамнаследодателя). Если внуков и правнуков, призываемых к наследованию по закону,несколько, они делят между собой поровну ту долю наследственного имущества,которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно неумерло до открытия наследства. При призвании внуков и правнуков к наследованиюпо закону они выступают в качестве непосредственных наследников, а не вкачестве наследников тех лиц, которых они представляют. Право представленияприменяется только при наследовании по закону. При наследовании по завещанию вслучае смерти до открытия наследства кого – либо из детей завещателя, указанныхв завещании, его доля по завещанию не перейдет в порядке права представления кего детям (т.е. внукам завещателя).

Деда и бабку с внукомили внучкой связывает кровное родство, поэтому дед и бабка со стороны материнаследуют во всех случаях, а со стороны отца – только если имеется юридическаясвязь ребенка с отцом.

Доказательствамиродственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей,братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются свидетельства органовзагса о рождении и усыновлении, выписки из метрических книг, записи в паспортахо детях и супруге, справки о родственных отношениях, выданные государственнымиучреждениями и организациями по месту работы или жительства наследодателя илинаследников, копии вступивших в законную силу решений суда об установлениифакта родственных и иных отношений, а также другие документы. Справки,заменяющие первичные документы органов загса, должны быть составлены правильно,со ссылкой на обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени иотчества наследника и наследодателя. Если один или несколько наследников позакону лишены возможности представить доказательства родственных отношений снаследодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство ссогласия остальных наследников, принявших наследство и представившихсоответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем.Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных отношенийнаследников с наследодателем свидетельскими показаниями.

Отметим, что, определяякруг наследников по закону первой, второй и третьей очереди и устанавливаяочередность призвания их к наследованию, ГК РФ. в то же время предусматриваетособый порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцевнаследодателя, а также наследников по закону, проживающих совместно снаследодателем, — последних в отношении наследования предметов обычной домашнейобстановки и обихода. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своемиждивении наследодателя, не приобретает права на наследования его имущества. Всоответствии со ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации право требоватьпредоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающегонеобходимыми для этого средствами, имеют:

бывшая жена в периодбеременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка;

нуждающийся бывшийсупруг, осуществляющий уход за общим ребенком – инвалидом с детства 1 группы;

нетрудоспособныйнуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или втечение года с момента расторжения брака;

нуждающийся супруг,достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжениябрака, если супруги состояли в браке длительное время.

Указанные разведенныесупруги могут быть иждивенцами, а следовательно и наследниками.

Что значит«нетрудоспособные иждивенцы»?

О понятие«иждивенцы» в п. 2 постановлении Пленума Верховного суда СССР от 1июля 1966 г. сказано, что состоявшими на иждивении следует считать лиц,которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном содержаниинаследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основными постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная,эпизодическая незначительная материальная помощь не может служить основанием кпризнанию лица иждивенцем.

Законодатель несвязывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица,получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод — иждивенцем может бытьпризнан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателясредства к существованию.

При определениинаследства важно учитывать, что в его состав входит только то имущество,которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства. Так, например,если договор дарения имущества наследодателю был заключен после его смертипредставителем, то подаренное имущество не станет наследственной массой (а самдоговор дарения будет ничтожным).

Чтобы быть включеннымив состав наследства, имущественные права должны возникнуть при жизни наследодателя;права, возникшие в результате его смерти (например, право на возмещение вредалицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; право на страховыевыплаты), в наследственную массу не входят. Лица, получающие названные права,могут быть и наследниками, однако переход этих прав нормами наследственногоправа не регулируется.

Как верно подчеркиваетТелюкина М.В., вещи и имущественные права представляют собой актив наследства,обязанности — его пассив. Доля наследника является равной как в активе, так и впассиве.

В состав наследства,как упоминалось, не входят личные неимущественные права и имущественные права иобязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.

Как же быть, еслинеимущественное право связанное с личностью таково, что разрыв возможен?

Можно сделать логичныйвывод, что и такие неимущественные права по наследству не переходят. Так, всоставе неимущественного права на долю в уставном (складочном) капиталеюридического лица переходят неимущественные права, носящие корпоративный характер(право на информацию, право на участие в управлении).

В связи с отмеченным,представляет интерес вопрос о правовом положении наследственной массы (точнее — входящих в ее состав имущественных прав) в процессе развития наследственногоправоотношения.

На первом его этапесубъект наследственных прав не определен. Соответственно права, носителемкоторых был наследодатель, временно никем не осуществляются, а исполнениесоответствующих им правовых обязанностей никем не контролируется. Существуетреальная возможность злоупотреблений как со стороны третьих лиц, так и состороны обязанных субъектов правоотношений.

На втором этапенаследник, принявший наследство, не зная пределов перешедших к нему правомочий(и не имея их доказательств), ограничен в праве их осуществления. Вопределенной степени он может контролировать исполнение обязанностейкредиторами, обеспечивать сохранность наследства, осуществлять отдельныедействия по управлению имуществом. В то же время его интересы по осуществлениюперешедших к нему прав могут противоречить интересам тех наследников, которыееще не приняли наследство.

Следовательно, на всехстадиях развития наследственного правоотношения существует объективнаянеобходимость в защите прав наследников, которые в конечном итоге станут правопреемникаминаследодателя.


1.3 Правовое регулирование наследственныхправ и наследственного имущества

ГК РФ, часть первая ивторая имеет достаточное количество норм прямо относящихся к наследованию. Такнапример п.2 ст.78 предусматривает расчеты с наследником (правопреемником), невступившим в товарищество, п.6 ст.93 предусматривает порядок перехода доли вуставном капитале по наследству. Пункт 3 ст.572 отделяет договор дарения отнаследственных правоотношений. Права наследников арендатора защищены в ст.617 ит.д. Ряд норм, относящихся к наследованию, включены и в примыкающий к гражданскомузаконодательству Семейный кодекс РФ.

Большое число норм онаследовании в хозяйственных обществах и товариществах, производственных ипотребительских кооперативах содержится в законодательных актах, определяющихстатус соответствующих юридических лиц (Закон РФ «Об акционерныхобществах»; Закон РФ «Об особенностях правового положения акционерныхобществ работников (народных предприятий); Закон РФ „О производственныхкооперативах“; Закон РФ „Об обществах с ограниченнойответственностью“; Закон РФ „О потребительской кооперации“;Закон РФ „О товариществах собственников жилья“; Закон РФ „Осадоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединенияхграждан“.

Значительный блок нормнаследственного права представлен в законах об интеллектуальной собственности(Закон РФ „Об авторском праве и смежных правах“; Закон РФ „Оправовой охране программ для ЭВМ и баз данных“; Патентный закон РФ; ЗаконРФ „О правовой охране топологий интегральных микросхем“.

Важное место врегулировании отношений по наследованию отводится законодательству о нотариате.Это Основы законодательства РФ о нотариате, инструкции о порядке совершениянотариальных действий, о порядке удостоверения завещаний. К этому же блокунормативных актов могут быть отнесены Закон РФ „О государственнойпошлине“ от 9 декабря 1991 года (с последующими изменениями) и инструкцияГосналогслужбы по его применению.

Наконец, в числе актов,имеющих прямое отношение к наследованию, следует назвать Закон РФ „Оналоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения“ от 12декабря 1991 года (с последующими изменениями) и инструкцию Госналогслужбы поего применению.

Перечень перечисленныхнормативно – правовых актов, в которых на уровне закона или подзаконных актовзакреплены положения, относящиеся к наследованию, не является исчерпывающим.Сюда можно отнести законодательство о страховании, транспортное, земельное ицелый ряд других отраслей законодательства. Нормы о наследовании в указанныхотраслях законодательства либо носят отсылочный по отношению к гражданскому законодательствухарактер и, по существу, поглощаются им, либо в настоящее времяперерабатываются (как, например, нормы земельного законодательства), либо,наконец, хотя и говорят о наследниках и наследовании, но, по существу,предусматривают переход имущества в случае смерти одного лица к другим лицам нев порядке наследования, а по иным основаниям. Важное значение для применениянорм законодательства о наследовании в соответствии с их подлинным смыслом, аиногда и для решения вопроса, действуют ли указанные нормы или нет. И еслидействуют, то в каких пределах, имеют постановления Конституционного Суда РФ,постановления Пленума Верховного Суда РФ, а иногда и совместные постановленияПленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ.

Из числа постановленииПленума Верховного Суда РФ следует в первую очередь назвать ПостановлениеПленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 в редакции постановленияПленума от 25 октября 1996 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникающих у судовпо делам о наследовании». О некоторых вопросах применения судами Закона РФ»О приватизации жилищного фонда в РФ" от 24 августа 1993г. и многиедругие. Рекомендации и разъяснения руководящих судебных органов по делам онаследовании, нельзя недооценивать, независимо от того, признают ли ихисточниками права в формальном смысле слова или нет.

Современное правовоерегулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированиюотношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер. Оносостоит, во-первых, в установлении с помощью конституционных игражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество.Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан пораспоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободногоусмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственныхправ граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормыгражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.

Прежде всего, вопросынаследственного права регулируются Конституцией Российской Федерации, котораягарантирует охрану государством права частной собственности в РФ и права еенаследования.

Основным же нормативнымактом направленным на регулирование наследственных правоотношений являетсячасть третья Гражданского кодекса РФ – раздел V состоящий из пяти глав (ст.ст.1110-1185). Ч. 2. ст.1118 ГК РФ закрепляет, что наследование регулируетсянастоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом,иными правовыми актами.

Среди «других законов»,прежде всего, необходимо выделить Основы законодательства РФ о нотариате от 11февраля 1993 года, ст.57 и 58, которых закрепляют вслед за ГК РФ правиланотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения и отмены.

Также к отношениям понаследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «ОМузейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» ст. 25которого устанавливает, что при наследовании музейных предметов и музейныхколлекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя всеобязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При отказеот этих обязательств наследник может продать данные музейные предметы имузейные коллекции либо совершить иную сделку на означенных выше условиях, приэтом государство имеет преимущественное право покупки. Если наследник необеспечил исполнение обязательств в отношении данных музейных предметов имузейных коллекций, то государство имеет право осуществить выкупбесхозяйственно содержимых предметов в соответствии с гражданскимзаконодательством Российской Федерации.

Однозначно ответить навопрос, прекращаются или нет права и обязанности, не входящие в наследственнуюмассу, нельзя. Это зависит от характера конкретных прав (например, правоавторства) и от указаний закона. Так, ст.418 ГК РФ определяет некоторыеобязательства, прекращающиеся смертью гражданина.

Определяя границыдействия нормативных актов, следует заметить, что центральными среди нихявляются временные границы. Норма права, определяющая поведение лиц, имеетначальный и конечный моменты своего действия. Вопрос, с какого времени законначинает применяться и с какого времени его не следует более применять,чрезвычайно важен в практическом отношении.

Действие закона, равнокак и любого другого нормативного акта, начинается с момента вступления его всилу, а прекращается с момента утраты им юридической силы. Эти положения особуюактуальность приобретают в наследственных правоотношениях, посколькуюридические факты, составляющие сложные юридические составы, условно именуемые«наследование по закону» и «наследование по завещанию»,могут совершаться (действия) или происходить (события) в различное время, когдабудут действовать разные нормы наследственного права.

В Российской Федерациипорядок вступления нормативно-правовых актов в силу регулируется Федеральнымзаконом от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления всилу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палатФедерального Собрания». В соответствии с ним в течение 7 дней с моментапринятия закона он должен быть опубликован в официальном источнике, каковымиявляются «Российская газета» и «Собрание законодательстваРоссийской Федерации». Закон цитируется по тому, как он опубликован в этихофициальных источниках. 23 мая 1996 г. был подписан Указ Президента РФ «Опорядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФи нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти». Всоответствии с ним эти акты должны быть опубликованы в «Российскойгазете» и «СЗ РФ» в течение 10 дней с момента принятия.

По гражданскимправоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей Кодекса, разделV «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям,которые возникнут после введения ее в действие, т.е. если наследственноеправоотношение вследствие смерти наследодателя возникло до 1 марта 2002 г., аправо наследника возникло вследствие смерти или отказа других наследников послеуказанной даты, то применению будет подлежать новый наследственный закон.Подобный прием уже использовался законодателем неоднократно (ст. 5 Федеральногозакона от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ «О введении в действие части первойГражданского кодекса Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона от26 января 1996 г. N 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданскогокодекса Российской Федерации»).

Из этих общих правилзаконодатель предусмотрел особое исключение, направленное на защитунаследственных интересов лиц, ставших наследниками по закону в соответствии справилами части третьей Кодекса, не будучи таковыми по правилам ранее действовавшегонаследственного права. Согласно ст. 6 Вводного закона применительно кнаследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, кругнаследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьейКодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действиечасти третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения вдействие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников,указанных в ст. 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве нанаследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерацииили муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в ихсобственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица,которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правиламиГражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьейКодекса (ст. 1142 — 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев содня введения в действие части третьей Кодекса.

При отсутствиинаследников, указанных в ст. 1142 — 1148 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или всенаследники отстранены от наследования (ст. 1117 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследникиотказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается впользу другого наследника, применяются правила о наследовании выморочногоимущества, установленные ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом,«новые» наследники смогли принять наследство, открывшееся до 1 марта2002 г., в порядке соответствующей очереди (ст. 1141), но при условии, что кэтому времени не истек предусматривавшийся ч. 3 ст. 546 ГК 1964 г.шестимесячный срок для принятия наследства (т.е. наследство открылось после 1сентября 2001 г.). Если же данный срок истек (т.е. наследство открылось до 1сентября 2001 г.), они могут принять наследство в указанном порядке приусловии, что на 1 марта 2002 г. наследство не было принято никем изнаследников, признававшихся таковыми по ранее действовавшему ГК 1964 г.(которым, например, в соответствии с ч. 1 ст. 547 ГК 1964 г. судом был продленсрок принятия наследства), и не было выдано свидетельство о праве на наследствопублично-правовым образованиям как наследникам выморочного имущества (либонаследство не перешло в их собственность по иным установленным закономоснованиям — гл. 14 ГК РФ). Исчисление шестимесячного срока для принятиянаследства наследниками было установлено с 1 марта 2002 г. до 1 сентября 2002г., но, к сожалению, мало кто из них сумел принять наследство, поскольку этановелла в широкой прессе не была освещена должным образом.


Глава 2. Завещание, какоснование наследования

 

2.1 Понятие завещания как особого вида сделки

Наиболее распространеноопределение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, нараспределение имущества между лицами, названными завещателем своиминаследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.

Завещание являетсясделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица исовершаемой им лично. Следовательно, завещание – односторонняя сделка, носящаястрого личный характер. При этом важно отметить, что завещание является, повыражению П.С. Никитюка (см.: Никитюк П.С. Наследственное право инаследственный процесс. Кишинев, 1973, с.114), единоличной сделкой, т.е. можетбыть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержитволеизъявление двух или более лиц, то оно может быть признано недействительным.Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ «государственныйнотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц».

Однако имеются случаи,когда суды признают действительными завещания, составленные от имени двух лиц.По конкретному делу «суд обратил внимание на то, что составление завещания отимени двух лиц не противоречит закону». Как и К.Б. Ярошенко, я не могусогласиться с таким решением суда.

Надо помнить, чтозавещать можно только свое имущество, однако это не означает, что уже приудостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающиеправо собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещанияв этой части определяется только на момент открытия наследства. Например,гражданин пришел в нотариальную контору с просьбой оформить завещание на дом,который он собрался купить через неделю. Почему в этой просьбе ему надоотказать?

Можно оставитьзавещание и на то имущество, которое, хотя и принадлежит (пусть толькочастично) завещателю, но «числится» за другим лицом. Например, тот же дом.Собственником дома зарегистрирована жена, но дом приобретен в период брака наобщие средства. Значит, муж имеет право на ½ долю дома. Таким образом,хотя муж «по документам никто», он может завещать свою долю. В этой связипредставляет интерес следующее разъяснение, что государственная нотариальнаяконтора вправе удостоверить завещание от имени одного из супругов на долювклада и облигаций, нажитых во время брака и числящихся на лицевом счетесупруга.

В завещании могутсодержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя илиболее лицами не допускается.

Завещание должно бытьсовершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имениподопечного, а также посредством представительства какого бы то ни былопредусмотренного законом вида.

В нотариальной исудебной практике интерес представляет вопрос, возможно ли удостоверениезавещания от имени гражданина, ограниченного судом в дееспособности вследствиезлоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Определенноенедоумение в связи с этим всегда вызывал п. 2 Постановления Пленума ВерховногоСуда РСФСР от 4 мая 1990 г. N 4 «О практике рассмотрения судами РСФСР делоб ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками илинаркотическими веществами». В соответствии с названным пунктом подограничением дееспособности понималось лишение судом гражданского права безсогласия попечителя наряду с иными сделками завещать имущество. Указанноеположение и ранее представлялось более чем сомнительным. Действительно, объемдееспособности подобных граждан максимально сужен, и они вправе без согласияпопечителей совершать лишь мелкие бытовые сделки. Невозможность составлениязавещания, как и все другие ограничения, связана с необходимостью защитыинтересов семьи ограниченно дееспособного лица. Однако вывод суда о необходимостиудостоверения завещания от имени ограниченно дееспособного лица с согласия егопопечителя противоречил юридической природе завещания и его исключительноличному характеру. Благодаря норме, содержащейся в п. 2 ст. 1118 ГК, данныйвопрос наконец-то получил правильное разрешение.

В соответствии с нормойпункта 1 статьи 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можнотолько путем составления завещания.

Завещание являетсяодносторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.При этом завещателю предоставляется право по своему усмотрению завещатьимущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве,лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, безуказания причин такого определения долей или лишения полностью наследства.Кроме этого, наследодатель вправе включить в завещание иные распоряжения,предусмотренные нормами гражданского законодательства, отменить или изменитьсовершенное ранее завещание. При этом завещатель, совершивший завещание, необязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене ужесовершенного завещания.

Свобода завещания, всоответствии с нормой пункта 1 статьи 1119 Гражданского кодекса РФ,ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве, установленнымизаконодательством.

Итак, завещание естьсделка, правовые последствия которой наступают после смерти наследодателя.

2.2 Завещательнаяправосубъектность

Для удостоверениязавещания необходимо, прежде всего, чтобы завещатель являлся дееспособнымлицом.

Согласно ГК РФ«способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлятьгражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлениемсовершеннолетия, т.е. по достижении восемнадцатилетнего возраста».

В случае, когда закономдопускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, недостигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полномобъеме со времени вступления в брак.

Исходя из приведеннойнормы законодательства, следует сделать вывод, что право завещать возникает смомента достижения 18-летнего возраста либо с момента вступления в брак, еслипоследнее имеет место до достижения совершеннолетия. Этого взглядапридерживается большинство авторов, на такой позиции стоит судебная и нотариальнаяпрактика.

Однако в литературебыло высказано мнение, согласно которому вступление в брак лица, не достигшеговосемнадцатилетнего возраста, не порождает у него права завещать своеимущество. Аргументируя свою точку зрения, П.С. Никитюк ссылается, по существу,на два обстоятельства.

Первое заключается втом, что статья ГК РФ говорит о гражданской дееспособности как «способностигражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себягражданские обязанности», что по сравнению с «завещательной дееспособностью,как способностью создавать права и обязанности на случай своей смерти длядругих», не является одним и тем же.

Этот аргумент нельзяпризнать убедительным, так как он основывается на неверном, казуистическомтолковании закона. Исходя из смыслового толкования нормы статьи ГК РФ,необходимо сделать вывод: законодатель имел в виду, что с момента вступления вбрак лица, не достигшего 18-летнего возраста, у последнего возникает полнаягражданская дееспособность, включая, разумеется, и право завещать.

Второе обстоятельство,на которое ссылается П.С. Никитюк, заключается в том, что вступление в браклица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права избирать ибыть избранным, не изменяет его правосубъектности с позиции гражданскогопроцессуального права и т.д. Но, очевидно, что нормы других отраслей права немогут являться критерием в данном случае, хотя бы в силу того, что, во-первых,вопросы гражданской дееспособности и, в частности, прав завещать, регулируютсяисключительно нормами гражданского законодательства, во-вторых, право завещатьи право избирать или быть избранными сравнивать нельзя, поскольку они относятсяк разным правовым категориям.

В силу статьи ГК РФгражданин, который «вследствие психического расстройства не может пониматьзначение своих действий или руководить ими, может быть признан судомнедееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальнымзаконодательством РФ. Над ним устанавливается опека». Лица, признанныенедееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлятьзавещание. Исходя из строго личного характера сделки-завещания, не может бытьудостоверено завещание от имени недееспособного, даже с согласия его опекуна.

В судебной практикечасто встречаются иски о признании завещания недействительным ввиду того, чтонаследодатель в момент удостоверения завещания находился в таком состоянии,когда он не мог понимать значение своих действий или руководить ими. Статья ГКРФ предусматривает, что сделки, совершенные в таком состоянии, должны бытьпризнаны недействительными.

В юридическойлитературе отмечалось, что исходя из буквального толкования текста статьи,право на иск о признании сделки недействительной имеет лицо, ее совершившее(либо прокурор в интересах этого лица), однако судебная практика трактует этунорму права расширительно, признавая право на иск и за наследниками завещателя.Такая позиция, основанная на том, что наследники завещателя являются егоправопреемниками, представляется правильной.

Так, П.М. Кожин оставилзавещание, где в качестве наследника было указано Мосгорфинуправление. Жена исын Кожина – Чернышева и М.П. Кожин – заявили в суд иск к Мосгорфинуправлению опризнании завещания недействительным. Суду были представлены документы,свидетельствовавшие о том, что П.М. Кожин страдал тяжелой формой шизофрении,состоял на учете в психоневрологическом диспансере, неоднократно помещался впсихиатрические больницы, в связи с давним заболеванием являлся инвалидом Iгруппы. Судебно-психиатрическая экспертиза на основании медицинских документовдала заключение о том, что П.М. Кожин в момент составления завещания не могпонимать значения своих действий. Решением районного народного суда Москвы искЧернышевой и М.П. Кожина был удовлетворен, и завещание П.М. Кожина признанонедействительным.

Многие авторыотстаивают точку зрения, согласно которой лица, в судебном порядке признанныеограниченно дееспособными, не имеют права завещать. На этой же позиции стоит инотариальная практика. Однако существуют и другие точки зрения. Так, согласномнению Т.Д. Чепиги, этой категории лиц должно быть предоставлено право завещатьи исходить при этом надо из следующего: 1) лицо, злоупотребляющее спиртныминапитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностьюгражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней; 2) цель назначенияпопечительства над указанным лицом заключается в том, чтобы не допустить такогоиспользования гражданином своего имущества (заработной платы, предметовдомашнего обихода, денежных сбережений, других объектов личной собственности),которое идет во вред ему самому, его семье и которое, наконец, по своим целямявляется антиобщественным использованием имущества; 3) завещание осуществляетсяпосле смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средствомиспользования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками инаркотическими веществами.

П.С. Никитюк придерживаетсятой же точки зрения и при этом указывает на то, что ограниченно дееспособныйможет совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласияпопечителей, а последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки безпредварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Думается, что такаяпозиция согласуется со смыслом п.2 постановления Пленума Верховного Суда РСФСРот 27 октября 1966 г. «О судебной практике по делам об ограничениидееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическимивеществами», где завещание прямо указано в ряду действий, совершение которыхограниченно дееспособным, извините за тавтологию, ограничено и без согласияпопечителя не допускается.

На мой взгляд, наиболееправильна из приведенных точек зрения позиция Т.Д. Чепиги. Действительно, цельограничения дееспособности лица, злоупотребляющего спиртными напитками илинаркотическими веществами, заключается именно в том, чтобы имущество нерасходовалось в этих антисоциальных, антиобщественных целях. Исполнениезавещания после смерти наследодателя исключает такую возможность. Если жезавещатель составил распоряжение под влиянием склонности к алкогольным илинаркотическим веществам, то в соответствии со ст. 177 ГК РФ наследники либопрокурор могут обратиться с иском (заявлением) в суд о признании такогозавещания недействительным, так как в момент его удостоверения завещательнаходился в состоянии, когда не мог понимать значения своих действий илируководить ими ввиду болезненного состояния, вызванного именно злоупотреблениемспиртными напитками или наркотическими веществами.

Наиболее остро вюридической литературе дискутировался вопрос о завещательной правоспособностилиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Большинство авторов,основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, чточастично дееспособные правом завещать не обладают.

Указанная позицияполностью соответствует законодательству. Действительно, завещать принадлежащееим имущество несовершеннолетние, по общему правилу, не могут. Однако из анализап.2 ст.26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своимзаработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что, так как понятие«право завещать» входит в понятие «распоряжаться», то в отношении указанногоимущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. При иномтолковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний ввозрасте от 14 до 18 имеет право устраиваться на работу, самостоятельнополучать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не можетраспорядиться тем же имуществом на случай своей смерти.

Вряд ли у кого-либовызовет возражения перечисление несовершеннолетним своего заработка, например,в Российский фонд мира либо на счет детского дома, где подросток воспитывался.Столь же правомерным представляется и такое же распоряжениенесовершеннолетнего, но сделанное в виде завещания.

Действующеезаконодательство предусматривает, что несовершеннолетний может быть авторомизобретения или рационализаторского предложения, что влечет за собой выплатусоответствующего вознаграждения. Известно достаточное количество случаев, когданесовершеннолетние реализуют указанное право, принося немалую пользугосударству.

Небезынтересно иследующее обстоятельство. Действующие нормативные акты предоставляютнесовершеннолетним, начиная с 15 лет, право заниматься деятельностью, связаннойс использованием источника повышенной опасности. Так, Правила продажи населениюлегковых автомобилей и мотоциклов с колясками предоставляют несовершеннолетним,начиная с 15-летнего возраста, право покупать, а Положение о порядке присвоенияквалификации водителя, выдачи водительских удостоверений и допуска водителей куправлению транспортными средствами – управлять мотоциклами, являющимися, как известно,источником повышенной опасности.

Думается, что для такойнесогласованности отдельных нормативных актов, с одной стороны, допускающихвладение источником повышенной опасности и его использование, а с другойстороны лишающих несовершеннолетнего права завещать, нет достаточных оснований.

Законодатель неслучайно в ст. 26 ГК РФ предусмотрел право несовершеннолетних в возрасте от 14до 18 лет распоряжаться именно своим заработком и стипендией, а не своимимуществом. Имущество несовершеннолетнего может состоять и из денежных средств,а также вещей, полученных им, например, в порядке наследования, по договорударения. Этим имуществом несовершеннолетний самостоятельно распоряжаться невправе.

На основанияизложенного, думаю, можно было бы предоставить несовершеннолетнему правозавещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являютсяего личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения илирационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. Вместе стем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетниминым путем (наследование, дар и т.п.), несовершеннолетние в возрасте от 14 до18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения.

На составлениезавещания не требуется согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершеногражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полномобъеме. В соответствии со ст. 21 ГК дееспособность в полном объеме возникает подостижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. В случае, когда закономдопускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, недостигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полномобъеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигшийвосемнадцатилетнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправеоформить завещание.

Согласно ст. 27 ГКнесовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностьюдееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласиязаконных представителей занимается предпринимательской деятельностью.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этомслучае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоихродителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия — по решению суда. При наличии решения названных органов об эмансипациинесовершеннолетнего гражданина он может совершить завещание.

Обращает на себявнимание то, что в проекте третьей части Гражданского кодекса предполагалось,что выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону всобственность муниципального образования по месту открытия наследства.

Полагаем, что включениетакой нормы в действующий Гражданский кодекс упорядочит и упростит порядокоформления и передачи выморочных жилых помещений в собственность муниципальныхобразований, поможет избежать проблем, связанных с переходом имущества изодного правового положения в другое.

2.3 Правовой механизм составлениязавещания

Завещание — это личноераспоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имуществас назначением наследников, сделанное в установленной законом форме. Завещаниехарактеризуется определенными юридическими признаками.

 Завещание должно бытьсобственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренныхзаконом. В отличие от ранее действовавшего законодательства в настоящемперечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещаниеи ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен иявляется исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГКмогут являться только физические недостатки, тяжелая болезнь либо неграмотностьзавещателя. В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самогозавещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица,его удостоверяющего, другим гражданином с указанием причин, по которымзавещатель не мог подписать завещание собственноручно.

Лицо, в пользу которогосоставляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

В соответствии срекомендациями Министерства юстиции РСФСР, изложенными в письме от 27 февраля1987 г. N 8-76/83-16-86, не утратившими своей актуальности и в настоящее время,помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию,имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизерешение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты ихисполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя,отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе,удостоверяющем его личность.

Завещание представляетсобой облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя,направленное на определение юридической судьбы его имущества после смерти.Такое волеизъявление носит, как правило, односторонний характер и являетсяотзывным. Вместе с тем законодательство ряда стран предусматриваетвозможность составления так называемых совместных завещаний, в которыхвыражена воля двух или нескольких лиц. Такие завещания допускаютсязаконодательством ФРГ (применительно к супругам), Англии и США. ВоФранции закон прямо запрещает как совместные, так и взаимные завещания(ст. 968 ФГК). Швейцарское законодательство не содержит никаких положений поэтому вопросу, однако судебная практика признает такие завещаниянедействительными. Отрицательное отношение законодательства этих странк такого рода завещаниям объясняется стремлением в большей степениобеспечить соблюдение принципа отзывности завещаний. От завещаний следуетотличать договоры о наследовании, в которых одной из сторон являетсянаследодатель, а другой - одно или несколько лиц, управомоченных наполучение определенного имущества наследодателя после его смерти.В отличие от завещания, вступающего в силу лишь с момента смертинаследодателя, договор о наследовании обязывает стороны с момента егозаключения и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.Договоры о наследовании весьма подробно регламентированы законодательствомФРГ и Швейцарии; во Франции же они допускаются лишь как исключениев некоторых случаях, в частности между супругами.

Место жительствазавещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. Особенностьюявляется только удостоверение завещания с выездом нотариуса за пределы егонотариального округа. Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ дляудостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в,нотариальном округе в это время нотариуса.

Завещателю такжепредоставляется право распорядиться своим имуществом или определенной егочастью посредством составления одновременно нескольких завещаний, если ихсодержания не противоречат и не отменяют друг друга. При этом в завещании можетсодержаться распоряжение о любом имуществе наследодателя, в том числе и о томимуществе, которое он может или намеревается приобрести. Однако наследствооткрывается только в отношении того имущества, которое принадлежалонаследодателю на день открытия наследства (ст. 1120 ГК РФ). То есть угражданина на момент составления завещания этого имущества может и не быть, ноон намеревается приобрести его в будущем, либо он к моменту смерти его продалили подарил. Составленное при жизни завещание наследодателя не имеет никакойюридической силы, оно порождает соответствующие юридические последствия толькопосле смерти наследодателя и ни в коем случае не ограничивает его права на этоимущество в течение его жизни. В случае, если завещанное имущество на моментоткрытия наследства не принадлежало наследодателю, то этот вопрос разрешается всудебном порядке.

Запрещается разглашатьсведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отменылицам, участвующим в указанных действиях, кроме самого завещателя, которыйвправе ознакомить с указанными сведениями любое лицо по своему усмотрению. Всоответствии с положениями статьи 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющеезавещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин,подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследстваразглашать указанные выше сведения. В случае нарушения тайны завещаниязавещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а такжевоспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренныхзаконом (п. 2 ст. 1123 ГК РФ).

Не требуется чье-либосогласие для того, чтобы завещатель в любое время изменил или отменил завещаниебез указания причин. Завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленноеполностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленномупозднее. Отменить завещание можно также, подав соответствующее заявление внотариальную контору. Отмененное раз завещание (новым завещанием, заявленным оботмене) не может быть восстановлено, если только акт отмены не будет признаннедействительным. Кроме того, если позднее составленное завещание признаносудом недействительным, то силу приобретает предыдущее.

Подводя итог, хотелосьбы отметить преимущества завещаний содержащих взаимные обязательства несколькихлиц по отношению друг к другу, известные Англо-американскому праву.Считаем, что такие взаимные завещания необходимо ввести и в России.

2.4 Форма и виды завещаний и их правоваяхарактеристика

Закон четко оговариваетформу и порядок совершения завещания. Завещание должно быть составлено, вписьменный форме и удостоверено нотариусом. В случае, когда право совершениянотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местногосамоуправления, и должностным лицам консульских учреждений РФ, завещание можетбыть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом ссоблюдением правил о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения итайне завещания.

К нотариальноудостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещания граждан,находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебныхучреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенныеглавными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачамиэтих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а такженачальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелыхи инвалидов;

2) завещания граждан,находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагомРФ, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан,находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях,удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещаниявоеннослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов,также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей ичленов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан,находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишениясвободы.

Завещание, приравненноек нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем вприсутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающегозавещание. В качестве свидетеля не могут выступать следующие лица:

удостоверяющеезавещание лицо;

лицо, в пользу которогосоставлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, егодети и родители;

граждане, не обладающиеполной дееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с такимифизическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознаватьсущество происходящего;

лица, не владеющие вдостаточной степени языком, на котором, составлено завещание, за исключениемслучая, когда составляется закрытое завещание.

Отсутствие свидетеляпри совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенномузавещанию, влечет за собой недействительность завещания, а несоответствиесвидетеля указанным требованиям может служить основанием для признаниязавещания недействительным.

Как только для этогопредставится возможность, завещание, удостоверенное указанным способом, должнобыть направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусупо месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание известноместо жительства завещателя, завещание должно быть направлено непосредственносоответствующему нотариусу.

Если гражданин,намеревающийся совершить завещание и находящийся при указанных вышеобстоятельствах, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеетсявозможность выполнить это желание, лица, которым предоставлено правоудостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателюнотариуса.

Несоблюдение правил описьменной форме завещания и его удостоверении влечет за собойнедействительность завещания.

Нотариальноудостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с егослов нотариусом. Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то доего подписания оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствиинотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текстоглашается для него нотариусом, о чем на завещании должна быть сделана соответствующаянадпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитатьзавещание. При написании или записи завещания могут быть использованытехнические средства (электронно-вычислительная техника, пишущая машинка идр.).

Завещание должно бытьсобственноручно, подписано завещателем. Если завещатель в силу физическихнедостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручноподписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданиномв присутствии нотариуса. При этом в завещании должны быть указаны причины, покоторым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также,фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание попросьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этогогражданина.

По желанию завещателяпри составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствоватьсвидетель, который должен соответствовать требованиям, аналогичным тем, чтопредъявляются к свидетелям, подписывающим завещание, приравненное к нотариальноудостоверенному. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствиисвидетеля, оно должно быть подписано им и на завещании должны быть указаныфамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии сдокументом, удостоверяющим его личность.

При удостоверениизавещания нотариус обязан объяснить завещателю, что независимо от содержаниязавещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя, егонетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы имеютправо на обязательную долю в наследстве. O выполнении данной обязанности нотариусдолжен сделать соответствующую запись на завещании.

На завещании вобязательном порядке должны быть указаны место и дата его удостоверения, исключениесоставляют случаи совершения закрытых завещаний.

Завещатель не обязансообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.Нотариус, другое, удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнительзавещания, свидетели, а также «гражданин, подписывающий завещание вместозавещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиесясодержания завещания, его совершения, изменения или отмены. При совершениизавещания нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина,подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайнузавещания. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребоватькомпенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защитыгражданских прав, предусмотренных гражданским законодательством.

Завещатель имеет правосовершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в т.ч. нотариусу,возможности ознакомиться с его содержанием. Такое завещание называетсязакрытым. Обязательными условиями совершения такого завещания является егособственноручное написание и подписание завещателем. Несоблюдение этих правилвлечет за собой недействительность завещания.

Закрытое завещание взаклеенном Конверте должно быть передано завещателем нотариусу в присутствиидвух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанныйсвидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, накотором нотариус Делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которогонотариус принял закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии; имени,отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом,удостоверяющим личность.

Принимая от завещателяконверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю условиясовершения закрытого завещания, несоблюдение которых влечет егонедействительность, а также право на обязательную долю в наследственесовершеннолетних или нетрудоспособных детей завещателя, его нетрудоспособногосупруга и родителей, нетрудоспособных иждивенцев, независимо от содержаниязавещания, о чем должна быть сделана соответствующая надпись на второмконверте. Кроме того, нотариус обязан, выдать завещателю документ,подтверждающий принятие закрытого завещания.

Не позднее чем через 15дней со дня представления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытоезавещание, нотариус вскрывает конверте завещанием в присутствии не менее чемдвух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц изчисла наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в немзавещания сразу же должен быть оглашен нотариусом. Затем нотариус долженсоставить и вместе со свидетелями подписать протокол, удостоверяющий вскрытиеконверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. При этом наследникамвыдается нотариально удостоверенная копия протокола, а подлинник завещанияхранится у нотариуса.

Законом предусмотренавозможность распорядиться правами на денежные средства, внесенные гражданиномво вклад или находящиеся на любом другом счете лица в банке. Распорядитьсятакими средствами можно по усмотрению данного лица либо в общем порядке путемсоставления нотариально удостоверенного или приравниваемого к нотариальноудостоверенному завещания либо посредством совершения завещательногораспоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этотсчет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательноераспоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Завещательноераспоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручноподписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащимбанка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношенийсредств на его счете. Права на денежные средства, в отношении которых в банкесовершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуютсяна общих основаниях. Наследникам эти средства выдаются на основаниисвидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Исключение составляютслучаи выдачи из вклада иди со счета наследователя денежных средств,необходимых для его похорон. Банки, во вкладах или на счетах которых находятсяденежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариусапредоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплатыуказанных расходов.

Закон предусматриваетнеобходимость составления завещания в письменной форме и удостоверения егонотариусом или иным лицом, наделенным законом соответствующими полномочиями.Однако в исключительных случаях допускается составление завещания в простойписьменной форме. Так, лицо, которое находится в положении, явно угрожающем егожизни, например на судне, терпящем бедствие, и в силу сложившихся чрезвычайныхобстоятельств лишен возможности совершить завещание в общем порядке, можетизложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменнойформе. В данном случае изложение последней воли в простой письменной формепризнается завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручнонаписал и подписал документ, из содержания которого следует, что онпредставляет собой завещание.

Завещание, совершенноев чрезвычайных обстоятельствах в простой письменной форме, утрачивает силу,если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств невоспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме(нотариально удостоверенное завещание, приравненное к нотариальноудостоверенному завещание, завещательное распоряжение правами на денежныесредства в банках).

3авещание, совершенноев чрезвычайных обстоятельствах в простой письменной форме, подлежит исполнениютолько при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц фактасовершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должнобыть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.

Гражданский кодекс РФпредусматривает несколько видов завещаний: нотариально удостоверенныезавещания; завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям;закрытые завещания; завещательные распоряжения правами на денежные средства вбанках; завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Закон предусматриваетобязательную нотариальную форму завещания. Нотариально удостоверенное завещаниедолжно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Завещание,записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностьюпрочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состояниилично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем назавещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которымзавещатель не смог лично прочитать завещание. При этом завещание должно быть собственноручноподписано завещателем. Однако если завещатель в силу физических недостатков,тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание,то оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствиинотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель немог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и местожительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, всоответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

При составлении инотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствоватьсвидетель.

Если завещаниесоставляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть имподписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и местожительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязанпредупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместозавещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (т.е. не разглашатьсведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения илиотмены).

Но следует учитывать,что не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместозавещателя:

нотариус или другоеудостоверяющее завещание лицо;

лицо, в пользу которогосоставлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, егодети и родители;

граждане, не обладающиедееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с такимифизическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознаватьсущество происходящего;

лица, не владеющие вдостаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключениемслучая, когда составляется закрытое завещание.

Если же присутствиесвидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанныхдействий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствиесвидетеля вышеперечисленным требованиям может являться основанием признаниязавещания недействительным.

При удостоверениизавещания нотариус обязан разъяснить завещателю права наследников на обязательнуюдолю в наследстве и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

Местом нотариальногоудостоверения завещания может быть любая государственная нотариальная контора,любой нотариус, занимающийся частной практикой, а также должностные лица любогооргана местного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальныхконтор) или консульские учреждения.

В практике донастоящего времени встречаются завещания, удостоверенные должностными лицамиорганов исполнительной власти или местного самоуправления с выездом по местунахождения завещателя (например, в больницу) в населенные пункты, где имелисьнотариальные конторы. Такие завещания нотариус принять не может, посколькууказанные лица могут удостоверять завещания лишь на территории населенногопункта, в котором они уполномочены на совершение нотариальных действий.

Наибольший интереспредставляет упрощенная форма завещаний, рассчитанная на чрезвычайные ситуации.

В этих случаях согласност. 1129 ГК гражданин может изложить последнюю волю в отношении своегоимущества в простой письменной форме. Однако изложение гражданином последнейволи в такой форме признается завещанием лишь при наличии ряда условий.Во-первых, гражданин должен оказаться в положении, явно угрожающем его жизни,которое относится к чрезвычайным обстоятельствам.

Во-вторых, гражданиндолжен оказаться в таких чрезвычайных обстоятельствах, при которых он лишенвозможности совершить завещание по правилам ст. 1124 — 1128 ГК, т.е. принормальном ходе событий.

В-третьих, завещатель долженсобственноручно написать и подписать документ, из содержания которого следует,что он представляет собой завещание, в присутствии двух свидетелей, которыетакже своими подписями скрепляют этот документ.

Что касается судьбызавещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, после того, как ониотпали, а завещатель все же уцелел, то п. 2 ст. 1129 ГК закрепляет, чтозавещатель в течение месяца после отпадения чрезвычайных обстоятельств, вкоторых завещание совершено, должен перевести его в нормальный правовой режим,т.е. совершить завещание в одной из форм, предусмотренных ст. 1124 — 1128 ГК.Если же он этого не сделает, завещание, совершенное в чрезвычайныхобстоятельствах, утрачивает силу.

В соответствии с п. 3ст. 1129 ГК завещание в чрезвычайных обстоятельствах подлежит исполнению лишьпри условии, что:

суд подтвердил фактсовершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (по требованиюзаинтересованных лиц) в порядке особого производства;

требование оподтверждении факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах должнобыть предъявлено до истечения шестимесячного срока. Отсчет этого сроканачинается со дня открытия наследства. При этом нужно учитывать правила п. 1ст. 1154 ГК о том, что в случае открытия наследства в день предполагаемойгибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со днявступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Целью введения даннойформы завещания является желание законодателя предоставить возможностьгражданам в экстремальных условиях, когда невозможно составить завещательноераспоряжение в надлежащей форме, распорядиться своим имуществом на случайсмерти без обращения к нотариусу. Причем экстремальными, по мнению некоторыхюристов, разработчики считали прежде всего случаи захвата заложников.

Особо стоит вопрос отак называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что возможностьполучения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. Взаконодательстве нет четких указаний на этот счет, однако, практике известныслучаи, когда переход наследства связан с какими-либо условиями. Следует сразуотметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничениегарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан (например,условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенномпункте, исполнении или, наоборот, неисполнении определенных религиозныхобрядов, вступлении в брак с определенным лицом или, наоборот, отказе отвступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то сами по себе онине противоречат закону. Характерными примерами правомерных условий,оговариваемых в завещании, могут служить, например, получение наследственногоимущества по достижении определенного возраста или по прошествии стольких-толет со дня смерти наследодателя, прекращение злоупотребления алкоголем и т.п.

Итак, длядействительности завещаний необходимо, чтобы в нем присутствовали все элементыформы. Только незначительные описки, не влияющие на смысл слова, могут неприниматься во внимание.


2.5 Недействительностьзавещания

Недействительным могутпризнать завещание в целом или частично. Недействительность отдельныхраспоряжений не затрагивает остальной части завещания, при условии что последняябыла включена в документ при отсутствии распоряжений, являющихсянедействительными. Завещание признают недействительным по тем же основаниям,что и сделку. Например, если оно составлено недееспособным (неспособнымвследствие психического расстройства понимать значение своих действий илируководить ими) или ограниченно дееспособным (ставящим семью в тяжелоематериальное положение вследствие злоупотребления спиртными напитками илинаркотическими средствами) гражданином. Признать человека таковым вправе толькосуд.

Дело о признаниигражданина недееспособным или ограниченно дееспособным может быть возбуждено наосновании заявления членов его семьи, близких родственников независимо отсовместного проживания, органов опеки и попечительства, а также психоневрологическогоили психиатрического учреждения. Судья назначает судебно-психиатрическуюэкспертизу. Если гражданин признан недееспособным, это является основанием дляназначения опекуна, если ограниченно дееспособным — попечителя.

Кроме того,недействительным считают завещание, составленное несовершеннолетним илисовершеннолетним под влиянием обмана, насилия, угрозы или заблуждения. Документможет быть признан таковым и в случае несоблюдения требований закона, связанныхс его составлением:

— о письменной формезавещания;

— об удостоверениизавещания нотариусом или иными лицами, обладающими соответствующим правом;

— о собственноручномподписании завещания завещателем;

— о собственноручномнаписании и подписании закрытого завещания;

— об указании назавещании места и даты его удостоверения;

— об обязательномприсутствии свидетелей при составлении и подписании и нотариальномудостоверении завещания;

— о требованиях клицам, имеющим право присутствовать в качестве свидетелей при составлениизавещания.

Необходимо помнить, чтоописки и другие незначительные нарушения порядка составления, подписания илиудостоверения завещания не могут служить основанием его недействительности,если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявлениязавещателя. Факт недействительности завещания не лишает лиц, указанных в нем вкачестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или наосновании другого, действительного, документа.Последствия недействительногозавещания такие же, как и последствия недействительной сделки. Например, всоответствии со ст. 167 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) при недействительностисделки каждая из сторон обязана возместить другой все полученное по сделке, а вслучае невозможности возвратить его в натуре возместить стоимость в деньгах. Всвязи с тем, что завещание является односторонней сделкой, обязанностьвозместить неосновательно полученное лежит на наследнике.

Таким образом, принарушении положений Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, взависимости от основания недействительности, завещание являетсянедействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) илинезависимо от такого признания (ничтожное завещание).

Общие последствияпризнания недействительным завещания установлены в ст. 167 Кодекса. Очевидно,что недействительное завещание не влечет никаких юридических последствий смомента его совершения. Естественно, не наступают юридические последствия понедействительному завещанию и после открытия наследства по любому из оснований.Исполнение недействительного завещания невозможно. Следует согласиться с точкойзрения, согласно которой Кодексом не предусмотрены специальные последствиянедействительности завещания, а лишь уточняющие. Так, нельзя признатьисключением из общего правила положение о том, что недействительность завещанияне лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей,права наследовать по закону или на основании другого, действительного,завещания. Завещание может быть признано недействительным как все в целом, такотдельными частями. Могут быть признаны недействительными отдельныесодержащиеся в завещании завещательные распоряжения, но их недействительностьне затрагивает остальной части завещания только в том случае, если можнопредположить, что она была бы включена в завещание и без недействительныхчастей завещания. Это правило также носит уточняющий характер по отношению кзавещанию, если сравнить его с общим положением, содержащимся в ст. 180Кодекса. Специальным последствием недействительности завещания является то, чтов случае недействительности последующего завещания наследование осуществляетсяв соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130 Кодекса). Эта норма,безусловно, является исключением из общего правила о последствиях недействительностисделок. Ибо законом не предусмотрено признание действующей сделки, действиекоторой прекращено заключением последующей сделки, в случае признания последнейсделки недействительной.


Глава 3. Особенностинаследования по завещанию

 

3.1 Завещательный отказ

Институт завещательногоотказа своими корнями уходит в римское право. В юридической литературезавещательный отказ именуют также „легат“ от латинского термина»legatum" — предназначение по завещанию. Возможность включения взавещание завещательного отказа допускалась и ГК 1964 года, но действующеезаконодательство закрепило и новые положения.

Согласно ч. 1 ст. 1137ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников позавещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанностиимущественного характера в пользу одного или нескольких лиц(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этойобязанности. Завещательный отказ создает для наследника-отказодателяобязанность по исполнению отказа. Однако эта обязанность возникает не в силузавещания, а в силу факта принятия наследства.

В римском праве легатсчитался основанием для возникновения сингулярного правопреемства:«Сингулярное правопреемство состоит в том, что лицо получает какое-либоотдельное право из имущества умершего, причем за долги его это лицо по общемуправилу не отвечает… Такое сингулярное преемство наступает в случае особогораспоряжения наследодателя, именуемого легатом или отказом; лицо,управомоченное на получение отказа, называлось легатарием (legatarius)».К. Анненков подчеркивал, что Саксонское уложение вслед за римским правомразличает в наследовании преемство общее, когда одно лицо или несколько лицпринимают наследство как единое целое, и преемство полное, когда лицо в силузавещания приобретает какие-либо отдельные имущественные права умершего. Причемнаследниками умершего признаются только первые из обозначенных лиц, вторые же считаютсяотказополучателями.

Среди отечественныхученых данный институт породил немало дискуссий. Так, В.И. Серебровский пришелк выводу о том, что «по советскому праву наследование возможно как в формеуниверсального преемства, так и в форме преемства сингулярного». Точказрения о возникновении в силу завещательного отказа сингулярного преемствавысказана А.И. Барышевым. П.С. Никитюк также указывает на сингулярный характерпреемства отказополучателя. Получение имущества по завещательному отказу данныйавтор рассматривает как «особый вид наследственного преемства». Помнению П.С. Никитюка, эта особенность заключается в том, что отказополучатель,во-первых, становится преемником в отдельном праве наследодателя; во-вторых,предоставление получает от наследника, а не непосредственно из наследственной массы.Но с таким подходом к характеру правопреемства многие цивилисты не согласны. Вчастности, Б.С. Антимонов и К.С. Граве писали: «Отказополучатель — ненаследник: он не приобретает непосредственно из наследства каких-либо прав.Все, что причитается отказополучателю в силу завещания, он вправе потребоватьот наследника, выступая как кредитор наследника».

Представляет интересточка зрения О.Г. Ломидзе, которая обоснованно указывает: «Приобретениелегатарием права на основе завещательного отказа либо вообще не можетрасцениваться как случай правопреемства, в том числе наследственного, либоявляется правопреемством от наследника к легатарию». Действительно, вслучае предоставления легатарию наследником в соответствии с завещательнымотказом права пользования определенным имуществом, перешедшим к наследнику,отсутствует отчуждение наследником права, а следовательно, и правопреемство. Втом же случае, если в соответствии с завещательным отказом вещь передаетсянаследнику в собственность, отчуждателем выступает наследник. Соответствующиевещи переходят к наследнику, а на него возлагается обязанность передать их томулицу, в пользу которого сделан отказ. Причем отчуждение для наследникаобязательно в силу распоряжения наследодателя.

Предметомзавещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, вовладение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в составнаследства, передача отказополучателю входящего в состав наследстваимущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иногоимущества, выполнение для него определенной работы или оказание емуопределенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодическихплатежей и тому подобное.

В частности, нанаследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение,завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на периоджизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или егоопределенной частью (п. 2 ст. 1137 ГК).

Таким образом, институтзавещательного отказа в настоящее время урегулирован более подробно посравнению с ранее действующим законодательством, но вместе с тем остаютсядискуссионные вопросы, ответ на которые еще предстоит найти.

3.2 Завещательное возложение

Завещательноевозложение представляет собой обязательство одного или нескольких наследников(по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей завещателякакое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленноена осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Такая же обязанность можетбыть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании частинаследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

В отличие отзавещательного отказа, завещательное возложение предусматривающегоисключительно имущественный характер и определенность выгодоприобретателя,завещательное возложение означает возложение на одного или несколькихнаследников обязанности совершить какое-либо действие как имущественного, так инеимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (п.1 ст. 1139 ГК, отдаленная аналогия со ст. 582 ГК «Пожертвования»).Как и завещательный отказ, завещательное возложение является обременениемтолько доли определенного наследника. На исполнителя завещания такаяобязанность может быть возложена при условии выделения в завещании частинаследственного имущества для ее исполнения (п. 1 ст. 1139 ГК). Кзавещательному возложению, предметом которого являются действия имущественногохарактера, соответственно применяются правила ст. 1138 ГК «Исполнениезавещательного отказа». Представляется возможным и целесообразнымприменение к завещательному отказу по аналогии п. 3 ст. 1139 ГК.

Завещательноевозложение осуществляется обязанным наследником лишь при принятии имнаследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременнос завещателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнениязавещательного возложения постольку, поскольку из завещания или закона неследует иное, переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядкеприращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ). Если жеобязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принятьпричитающуюся ему долю, то завещательное возложение осуществляется уже егонаследниками. В случае, когда завещательное возложение должно быть осуществленоисполнителем завещания, он считается обязанным совершить предписанныезавещателем действия только при его согласии быть исполнителем завещания.

Основным отличиемзавещательного возложения, предметом которого являются действия имущественногохарактера, от завещательного отказа является его осуществление в интересахнеопределенного круга лиц. Например, на наследников может быть возложенаобязанность за счет определенной в завещании части наследства учредить гранты(премии) для финансирования исследований в области фундаментальных наук илиобразовательных программ либо для материального поощрения выдающихсяпредставителей науки, литературы, искусства. Такие завещательные возложенияосуществляются обязанными наследниками (исполнителем завещания) в соответствиис правилами исполнения завещательного отказа.

Совершение обязаннымилицами в соответствии с завещательным возложением действий неимущественногохарактера особо не урегулировано нормами Гражданского кодекса РФ, поскольку ихосуществление, как правило, не связано с ограничением имущественных правнаследников: завещатель может обязать наследника предоставлять всем желающимзнакомиться с перешедшими к нему по наследству различного рода коллекциями (произведенияискусства, монеты, ордена и памятные знаки, почтовые марки и т.п.), собраниямикниг, возделанным завещателем садом или обязать наследника содержатьпринадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять необходимый надзор иуход за ними. Гражданин, совершая завещательное возложение, предполагает, чтообязанный наследник или исполнитель завещания будут добровольно и добросовестноосуществлять предписанные им действия, составляющие предмет завещательногоотказа. В противном случае, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ всякоезаинтересованное лицо или любой другой наследник в судебном порядке вправетребовать от них исполнения завещательного возложения, если завещанием непредусмотрено иное. В таком же порядке исполнения завещательного возложенияобязанными наследниками может потребовать исполнитель завещания.

Таким образом, главноеотличие завещательного возложения от отказа заключается в круге лиц, имеющихправо требовать исполнения возложения, который не только может быть значительношире, нежели в случаях неисполнения завещательного отказа, но может быть вообщене определен.

3.3 Отмена, изменение,исполнение завещания

Для начала заметим, чтовопрос о возможности условных завещаний рассматривался многимиучеными-цивилистами, и большинство из них сходились в том, что такие завещанияне противоречат закону. Однако нужно помнить, что недопустимы такие условиязавещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РФ прав исвобод граждан. Например, условия о выборе той или иной профессии, поступлениив институт, проживании в конкретном населенном пункте, исполнении (илинаоборот, неисполнении) религиозных обрядов, вступлении в брак с определеннымлицом и т.п. — все это условия незаконные.

Наследник по завещанию,содержащему такие или подобные условия, может обратиться в суд с иском опризнании завещания недействительным в части оговоренного условия. В случаеудовлетворения его исковых требований он получит наследственное имущество безвыполнения условий завещания. В том случае, если выполнение условия (имеются ввиду правомерные условия) стало невозможным по причинам, не зависящим отнаследника, при подтверждении этого обстоятельства судебным решением наследственноеимущество также должно перейти в собственность такого наследника (а в случаеего смерти – в собственность его наследников) без всяких условий.

Приведу пример: взавещании предусматривалось в качестве условия обязательное трудоустройствонаследника. Это выполнено не было, поскольку наследник стал инвалидом (умервскоре после открытия наследства или же, вступив в брак, стал заниматьсяведением домашнего хозяйства). Наследник (или правопреемники умершегонаследника) должен обратиться в суд с заявлением об установлении юридическогофакта – невозможности выполнения условия завещания. В случае вынесения судомположительного решения по заявлению наследник считается свободным отобязанности выполнять условия завещания.

Необходимо отметить,что составление завещания под отлагательным условием в пользу государствадолжно считаться неправомерным. Иное решение приведет к нарушениюгосударственного суверенитета.

Характерными примерамиправомерных условий, оговариваемых в завещании, могут служить, например: 1)получение наследственного имущества по достижении определенного возраста; 2)получение наследственного имущества по прошествии скольких-то лет со дня смертизавещателя; 3) прекращение ведения паразитического образа жизни; 4) прекращениезлоупотребления алкоголем и т.д.

Разумеется, чтопредусмотреть все возможные правомерные или же, наоборот, неправомерные условиявесьма трудно. Поэтому в случае возникновения спора вопрос должен решаться всудебном порядке.

Составление, отмена иизменение завещания носит сугубо личный характер завещания.

Изменения, которыевправе внести в свое завещание завещатель, могут быть самыми различными. Но влюбом случае они будут носить характер существенных изменений данногозавещания. Официально признается только нотариально удостоверенное завещание, аесли завещатель меняет содержание данного завещания, это должно бытьпроизведено в соответствии законом. Какова бы замена ни была, практическисовершается новое завещание, которое должно быть также нотариально заверено.

Завещательное распоряжение,которое не заверяется у нотариуса, также может быть отменено или изменено. Прираспоряжении денежными средствами вкладчик вправе изменить или отменить вообщезавещательное распоряжение, оформленное на лицевом счете или на заявлении,написанном в адрес структурного подразделения банка, где храниться вклад.

Завещатель имеет право:1) отменить полностью свое завещание; 2) изменить полностью свое завещание; 3)изменить (дополнить) только часть своего завещания. Но в любом случае это будетуже новое завещание, и к нему применяются все правила по оформлению завещания.Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, невосстанавливается, если последующее завещание, в свою очередь, отмененозавещателем полностью или в соответствующей части.

Новое завещание можетсодержать только дополнение, которые могут не касаться старого (прежнего)завещания. В таком случае прежнее завещание остается в силе и дополнительнопоявляется новое завещания. Если нет прямых указаний об отмене прежнего завещанияили отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет этопрежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречитпоследующему завещанию. Но если последующее завещание совершено с нарушениямиобщих правил, касающихся формы и порядка составления завещания, то наследованиебудет осуществлено на основании прежнего (старого) завещания.

Если изменениезавещания является односторонней сделкой, то отмена завещания не предполагаетсделку. Отмена завещания возможно путем составления заявления о его отмене, нов любом случае этот акт должен быть нотариально удостоверен.

Заявление об отменезавещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания(см. ст. 1124, 1125 и 1127 ГК РФ).

При составлениизавещания при чрезвычайных обстоятельствах оно также может быть отменено или жеизменено, но только в течение месяца, пока считается действительным.

Так, в 1978 году Н.сделал завещание, согласно которому он все свое имущество завещал жене. В 1979году он сделал новое завещание, по которому принадлежащую ему автомашинуВАЗ-21011 завещал внуку. После открытия наследства оба завещания будутдействительными и исполнимыми.

В литературеуказывалось, что заявление об отмене завещания подаётся в ту нотариальнуюконтору, которая удостоверила отменяемое завещание, а если завещание былоудостоверено главой администрации либо консульским учреждением, то заявление оботмене завещания должно быть подано этому же органу (см.: Государственныйнотариат. Комментарий к законодательству, М., 1980, с.104).

Остается непонятным,куда следует подавать заявление об отмене завещания лицу, которым завещаниебыло составлено в больнице. При длительном лечении завещатель, находясь в томже лечебном учреждении, через некоторое время может пожелать отменитьсоставленное здесь же завещание.

Во-первых, приведённаявыше позиция основана на законе.

Во-вторых, введениетакого правила означало бы ограничение свободы завещательных распоряжений, таккак любое завещательное распоряжение может быть сделано на всей территории РФ,а не только там, где сделано предыдущее завещательное распоряжение.

В-третьих, такоеправило было бы нелогичным в силу следующих обстоятельств. По своему правовомузначению (определение порядка наследования) и юридической силе заявления оботмене завещания и новое завещание друг от друга не отличаются. Почему первоераспоряжение может быть сделано в строго определённом месте, а второе – в любомсоответствующем органе? Помимо этого, завещание может быть удостовереногражданином во время нахождения в командировке, как на территории РФ, так и заграницей, во время отпуска, наконец, в любом населённом пункте, где на моментотмены завещания завещатель уже не проживает. В этих приведённых в качествепримера случаях подача заявления об отмене завещания тому же органу, который удостоверилзавещание, может вызвать много неоправданных сложностей, а порою просто бытьневозможным.

Поскольку завещаниеявляется односторонней сделкой, в соответствии со ст. 1130 части третьей ГК РФзавещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание,т.е. при жизни наследодателя завещание не создает никаких прав для наследников.Изменить завещание можно путем составления нового завещания, в которомзавещатель отменяет или изменяет отдельные распоряжения первого завещания.Позднее составленное завещание может, не отменяя, не изменяя ранеесоставленное, лишь дополнить его. В том случае, если последующее завещаниеохватывает все имущественные распоряжения первого завещания, ранее составленноезавещание оказывается отмененным последним завещанием. Отмена завещания путемсоставления нового завещания является окончательной и бесповоротной. Однакоотмена завещания может быть произведена не только составлением новогозавещания, но и путем подачи нотариусу заявления об отмене завещания, а вместностях, где нет нотариуса, указанное явление подается должностному лицуоргана исполнительной власти. Нотариус или уполномоченное должностное лицо,удостоверившее новое завещание или принявшее заявление об отмене завещания, направляетего нотариусу или должностному лицу, удостоверившему отмененное завещание.Получив заявление об отмене завещания либо новое завещание, нотариус(должностное лицо) должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания,хранящемся у него (в делах государственной нотариальной конторы), в реестре длярегистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Еслипри этом сам завещатель представит имеющийся у него экземпляр завещания, тоотметка о его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который, в своюочередь, должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нотариуса(в делах нотариальной конторы).

Отмена завещанияпредставляет собой разновидность завещательного распоряжения, поэтому она можетосуществляться во всех формах, которые допускаются для завещательныхраспоряжений. Исправления и дописки, сделанные завещателем на остающемся у негоэкземпляре завещания, не имеют юридической силы.

Завещание какодносторонняя сделка может быть признано (статья 1131):

— ничтожной (абсолютнонедействительной) сделкой;

— оспоримой(относительно недействительной) сделкой. Ничтожная сделка являетсянедействительной независимо от решения суда в силу факта ее совершения смомента ее совершения.

Завещание являетсяничтожной сделкой, если оно:

— совершенонедееспособным лицом (ст. 171 ГК РФ);

— является подложнымили совершено через представителя;

— совершено снарушением формы, требуемой законом;

— совершено снарушением требований о государственной регистрации завещаний.

Завещание может бытьпризнано оспоримой сделкой, если оно совершено:

— ограниченнодееспособным гражданином (злоупотребляющим алкоголем или наркотическимивеществами);

— дееспособнымгражданином, который в момент составления завещания не мог понимать значениясвоих действий и руководить ими (бредовое состояние при болезни) (ст. 177 ГКРФ);

— под влиянием обмана,насилия, угроз, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другойстороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

Основаниями для признаниязавещания недействительным являются:

— пороки содержания:завещание противоречит нормам действующего законодательства;

— пороки формы:несоблюдение требований государственной регистрации, нарушение нотариальнойформы;

— пороки субъективногосостава: неспособность гражданина к совершению сделки, недееспособность,ограниченная дееспособность, неспособность понимать значение и последствиясвоих действий;

— пороки воли:несоответствие воли и волеизъявления, когда завещание заключено под влияниемобмана, заблуждения (неправильно сформулированная воля) или угрозы, насилия(отсутствие воли). Завещание может быть недействительным только в какой-либосвоей части (например, в части, нарушающей права необходимых наследников).

Согласно ст. 427ГК приведение в исполнение воли наследодателя, выраженной им в завещании,возлагается на самих наследников; при отсутствии в завещании иных распоряженийвсе наследники в равной мере являются призванными к выполнению завещательныхраспоряжений.

Но ст. 427 ГКпредоставляет завещателю право поручить в завещании выполнение завещанияособому лицу — исполнителю завещания. Надобность в этом может возникнуть поразличным причинам: тут могут иметь значение соображения о наилучшемобеспечении интересов несовершеннолетних наследников, об облегчениираспределения завещанного имущества между многочисленными наследниками и др.

Значение институтаисполнителя завещания в буржуазном обществе и в СССР совершенно различно. Вусловиях буржуазного общества переход имущества по наследству является весьмасложной операцией. В составе наследства нередко имеются самые разнообразныеимущественные объекты - земли, дома, промышленные и торговые предприятия,акции и другие ценные бумаги, патенты, различного рода права требования.Имущество может быть обременено ипотеками и другими долговыми обязательствами.Прежде чем осуществить раздел наследства между наследниками и произвести изнаследства указанные завещателем выдачи, необходимо внести полную ясность вактив и пассив наследства; иногда для этого необходимо провести не одинсудебный процесс. Поэтому исполнение завещания является не простым делом итребует затраты времени и труда, а также известных навыков и уменья. Как этоясно само собой, институт исполнителя завещания в буржуазном обществе рассчитанна обеспечение класса капиталистов. Для миллионов трудящихся капиталистическихстран институт исполнителя завещания не имеет никакого значения, так как имвообще нечего передавать по наследству.

В СССР, как мы знаем,по наследству может переходить только личная собственность, обладающая чистопотребительским характером. Имущество, принадлежавшее советскому гражданину ипереходящее после его смерти к его наследникам, состоит из тех объектов,которые перечислены в ст. 10 Конституции Союза ССР; это — трудовые сбережения,предметы домашней обстановки, жилой дом и т. д. Реализация волизавещателя, как правило, не вызывает особых трудностей, а потому и не требуетпривлечения особого лица — исполнителя завещания. Поэтому на практике завещанияс назначением исполнителя завещания встречаются не столь уж часто. Обычнораспоряжения завещателя выполняются самими наследниками.

Известный интереспредставляет вопрос о юридической природе исполнителя завещания. В буржуазнойюридической литературе этому вопросу, в соответствии с той ролью, которую вкапиталистических государствах играет институт исполнителя завещания, уделяетсямного внимания. Подробная сводка различных взглядов буржуазных юристов по этомувопросу и их критика даны в докторской диссертации В. А. Рясенцева«Представительство в советском гражданском праве». Здесь могут бытьуказаны только основные взгляды буржуазных юристов. Согласно наиболеераспространенному направлению буржуазной юриспруденции, в основу юридическойквалификации исполнителя завещания (или, как его называли в русскойдореволюционной литературе, душеприказчика) кладется идея представительства. Нозатем начинаются расхождения. Одни авторы считают исполнителя завещанияпредставителем завещателя (в русской дореволюционной литературе — А. Гордон, Анненков, Гольмстен), другие — представителем наследников(Гуляев), третьи — представителем наследства как юридического лица(Шершеневич).

Все эти«теории» имеют только одно назначение — так или иначе обосноватьнаилучшее выполнение воли частного собственника, выраженной им в завещании.

Иначе должентрактоваться вопрос о юридической природе института исполнителя завещания вСССР. Институт исполнителя завещания в СССР — особый институт, установленный всоветском праве для облегчения выполнения воли завещателя, но вместе с тем идля наилучшего обеспечения интересов наследников, кредиторов наследодателя идругих лиц, в пользу которых завещателем были сделаны соответствующиезавещательные распоряжения. Таким образом, исполнитель завещания действует вобщественном интересе. Этот момент имеет существенное значение для пониманияприроды института исполнителя завещания в СССР.

Но, во всяком случае,совершенно неприемлема трактовка исполнителя завещания как представителя (всеравно — как представителя завещателя или наследников). Представительствовозможно только между живыми (ст. 39 ГК); завещатель же умер,следовательно, исполнитель завещания не может быть его представителем. Неявляется исполнитель завещания и представителем наследников; наследники не даютпоручений исполнителю завещания, и последний действует не от их имени, а отсвоего собственного имени; в некоторых случаях, выполняя завещание, он можетдействовать и против интересов наследников. Не является исполнитель завещания ипредставителем самого наследства: советскому праву вообще чужда идея онаследстве как юридическом лице как особом субъекте права.

Основанием прав иобязанностей исполнителя завещания является, согласно ст. 427 ГК,«поручение», данное завещателем исполнителю завещания, — исполнитьего волю. Однако, как правильно замечает В. А. Рясенцев, хотя вст. 427 ГК говорится о «поручении», но договора поручения здесьнет. Никаких прав и обязанностей между завещателем и исполнителем завещания невозникает, как не возникает и возможности требовать исполнения «договора».Под «поручением» же в данном случае следует понимать одностороннееволеизъявление завещателя, с которым закон связывает определенные юридическиепоследствия — возникновение прав и обязанностей у исполнителя завещания, если кэтому присоединяются еще два обстоятельства — согласие данного лица наназначение его исполнителем завещания и смерть завещателя.

Назначение исполнителязавещания возможно только в самом завещании. Но для действительности такогоназначения требуется, чтобы лицо, назначенное исполнителем завещания, дало наэто согласие или в самом завещании, или в отдельном заявлении, приложенном кзавещанию (ст. 427 ГК). Однако, как нам кажется, нет основанийсчитать назначение исполнителя завещания недействительным только по тем соображениям,что при жизни завещателя эти формальности не были выполнены. Если уже послесмерти завещателя назначенный им исполнитель завещания выразит свое согласие наэто назначение, то такое назначение надо считать действительным.

Возможно назначение водном завещании и нескольких исполнителей завещания.

Поскольку действия поисполнению завещания заключаются в управлении и распоряжении наследственнымимуществом, исполнителем завещания может быть только дееспособное, обычнофизическое лицо. Исполнителем завещания обычно назначается постороннее лицо — не наследник по завещанию. Но возможно назначение исполнителем завещания икого-либо из наследников по завещанию. Нет препятствий к назначениюисполнителем завещания юридического лица (например, Академии наук СССР). Основнаяобязанность исполнителя завещания состоит в передаче наследникам причитающегосяим по завещанию наследственного имущества. Но в связи с этим исполнителюзавещания приходится в ряде случаев выполнять и некоторые другие обязанности:до момента передачи наследникам причитающихся им частей наследства оносуществляет управление наследственным имуществом, выявляет его актив,предъявляет в случае надобности иски об истребовании наследственного имущества,находящегося в чужих руках, взыскивает долги и т. д. В то же время онвыплачивает долги, лежащие на наследстве, и т. д.

По предложениюнаследников, исполнитель завещания обязан представить отчет о своих действиях.

При несогласиинаследников с действиями исполнителя завещания они вправе в судебном порядкеоспорить его действия. В случае явной неспособности исполнителя завещания квыполнению возложенных на него завещателем обязанностей и, тем более, в случаеего недобросовестности по отношению к наследникам не может быть, как намкажется, отказано по суду в просьбе об устранении исполнителя завещания.

Исполнитель завещаниявправе в любое время отказаться от исполнения своих обязанностей.

Следует отметить, чтонаследодатель не связан согласием исполнителя и при изменении завещанияисполнитель может быть заменен другим лицом либо в новом завещании может вообщене предусматриваться исполнитель. Лицо, не дававшее согласия на назначение егоисполнителем в момент составления завещания, имеет право, но не обязанопринимать на себя эти функции. После открытия наследства суд может освободитьисполнителя завещания от его обязанностей по просьбе самого исполнителязавещания либо по заявлению наследников. Освобождение возможно при наличииобстоятельств, препятствующих осуществлению обязанностей исполнителя. Даннаянорма является новой. Сегодня институт душеприказчика в России так же невостребован, как и в XIX веке. Можно предположить, что определяющим факторомпотребности в этом институте является уровень экономического развития.Благосостояние основного населения страны оставляет желать лучшего. Жилищнаяпроблема уже много десятилетий стоит очень остро. Среднестатистическая семья вРоссии имеет не более одной квартиры (жилого дома), в лучшем случае однуавтомашину. Вклады денежных средств в банковские учреждения после кризиса 1998года потеряли популярность у населения. Как и в прошлом веке, российскомугражданину особо нечем распоряжаться на случай смерти. Имущество чащенаследуется по закону, а с расширением круга наследников по закону завещаниясоставляются все реже и реже. Поэтому обнаружить случаи назначениядушеприказчиков в практике нотариусов Новосибирской области мне было достаточносложно. В моей практике это было только один раз. Несколько лет назад ко мнеобращался завещатель, который с согласия душеприказчика поручил ему похоронитьсебя на Гусинобродском кладбище в определенном месте и поставить памятник изопределенного материала. В практике другого нотариуса было составленозавещание, по которому завещатель поручил душеприказчику кремировать телозавещателя после смерти, а прах развеять над Алтайскими горами. Еще один случайиз нотариальной практики: завещатель поручил душеприказчику возвести назавещанном земельном участке мусульманскую мечеть. Вопрос об исполнении этихзавещаний еще не вставал, поскольку завещатели живы. Сейчас есть необходимостьпопуляризации института душеприказчика, разъяснения гражданам его достоинств.Ведь законодатель дал душеприказчику широкие полномочия: это и охрананаследственного имущества, и управление им (в случае, если наследник несовершеннолетнийили недееспособный, это просто необходимо). Душеприказчик может вести дела всуде от своего имени, если это необходимо для исполнения воли завещателя, иобеспечивать переход наследства к наследникам.

В заключение ответим навопрос: может ли исполнитель завещания получать вознаграждение за свой труд? Ядумаю, что на этот вопрос надо дать в принципе отрицательный ответ: вподавляющей массе случаев и назначение исполнителя завещания, и согласиепоследнего на такое назначение предполагают наличие между завещателем иисполнителем завещания отношений дружбы, доверия и т. д.; поэтому вопрос овознаграждении исполнителя завещания не должен был бы возникать. Но, еслизавещатель сделает специальное распоряжение в завещании о выдаче вознагражденияиз наследственного имущества исполнителю завещания, такое распоряжение нетоснований признавать недействительным. Во всяком случае, исполнитель завещаниявправе требовать возмещения расходов, понесенных им в связи с охранением иуправлением наследственным имуществом.


Заключение

Подводя итог дипломнойработы, отметим, что действующим законодательством предусмотрены новые формысоставления завещания, которые прежнему законодательству не были известны, хотяв литературе высказывались предложения о введении неформальных завещаний, т.е.завещаний граждан, не удостоверенных в официальном, предусмотренном закономпорядке, а составленные в домашних или иных условиях в присутствии свидетелей.Данные предложения обосновывались тем, что порой возникают ситуации, когдасоставление завещания не терпит отлагательств в связи с физическим состояниемзавещателя. В такие моменты воспользоваться услугами нотариуса не всегдапредставляется возможным, именно поэтому возникает необходимость составлениязавещания без нотариуса. В этих целях необходимо допустить неформальныезавещания, иначе завещатель лишится возможности осуществить предоставленное емузаконом право распорядиться своим имуществом на случай смерти. Представляется,что данные мнения не совсем удачны. Смысл правового регулирования любыхотношений заключается не только в том, чтобы подогнать их под определеннуюконструкцию, а в том, как с помощью данной конструкции достичь необходимогорезультата. Результатом в данном случае является достижение того идеалаправовых отношений, при котором переход права на наследственное имуществопроисходит в соответствии с волей наследодателя.

Еще при обсуждениираздела «Наследственное право» части третьей проекта ГК РФ 14 марта1997 г. было высказано большое сомнение по поводу целесообразности введенияпростой письменной формы завещания, а также обстоятельств, при которых ономожет быть составлено в указанной выше форме.

И хотя законодатель невоспринял указанной точки зрения, оставив основной — завещания, составленные внотариальной форме, следует отметить, что возможность совершения завещания впростой письменной форме при чрезвычайных обстоятельствах вызывает наибольшиеопасения, так как на практике это может привести к серьезным осложнениям.

Наши опасения строятсяна следующем:

1. Законодатель назвалусловия, при которых завещания могут составляться в простой письменной форме,однако не дал легального определения данных условий.

2. Судебные органысогласно ч. 3 ст. 1129 ГК РФ должны подтвердить факт совершения завещания вчрезвычайных обстоятельствах. Означает ли это, что суд установит в этом жепроцессе наличие или отсутствие данных обстоятельств?

3. По каким критериямте или иные обстоятельства следует относить к чрезвычайным?

Я думаю, что даннаянорма требует серьезной доработки. Представляется, что следует внестисоответствующие изменения в ст. 1129 ГК РФ. Предлагаю внести изменения в ст.1129 ГК РФ и предоставить суду право продлевать месячный срок давности дляпризнания юридической силы за за-вещаниями, составленными в простой письменнойформе при чрезвычайных обстоятельствах.

Новеллой в российскомнаследственном праве является предусмотренное ГК закрытое завещание, присовершении которого завещатель может сохранить тайну его содержания.

При совершениизакрытого завещания ни на кого не возлагается обязанность хранить егосодержание в тайне. Закон исходит из того, что содержание закрытого завещанияникому, кроме самого завещателя, не может быть известно.

Согласно ст. 1126 ГКзакрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.Здесь уже не существует никаких отступлений. Несоблюдение этих правил влечет засобой недействительность завещания. При совершении закрытого завещаниязавещатель не может прибегнуть ни к помощи рукоприкладчика, ни к помощипереводчика, поскольку при посредничестве указанных лиц завещание перестаетбыть закрытым.

Положительным, понашему мнению, следует считать возможность завещателя реализовать свое право пораспоряжению имуществом на случай смерти с максимальным сохранением тайнызавещания еще одним способом. Кроме того, положительная практика примененияданной формы завещания в зарубежных странах, в частности Италии, Франции, ФРГ,некоторых кантонах Швейцарии, показывает необходимость введения подобной формыи в России.

Отрицательным являетсятот факт, что данным способом не все могут воспользоваться (имеются в видуслепые, глухие, немые, глухонемые и т.д.). И что, на наш взгляд, очень важно,неучастие нотариуса в составлении проекта, т.е. отсутствие квалифицированнойпомощи, что может привести к невыполнению воли наследодателя.

Законодательствомдолжны предусматриваться случаи, когда наследники имеют право изменить волюнаследодателя в отношении назначения исполнителя завещания. Если исполнитель неспособен обеспечить выполнение воли наследодателя по какой-либо причине,наследникам предоставляется право в судебном порядке устранить такогоисполнителя от выполнения.

Неспособностьисполнителя обеспечить выполнение воли наследодателя может быть вызванаобъективными причинами. Например, тяжелая болезнь лица, назначенногозавещателем, утрата им дееспособности, лишение свободы по приговору суда.

Изложенноесвидетельствует, что негативный фактор существования данной нормы превышаетпозитивный, и поэтому она требует серьезной доработки.

Представляется, чтоследует внести изменения в ст. 1126 ГК РФ следующего содержания: «Закрытоезавещание должно быть составлено на бланке нотариуса и подписанозавещателем». Это позволит нотариусу, не вторгаясь в тайну закрытогозавещания, в содержание завещания, помочь завещателю изъявить свою волю всоответствии с законодательством.

Руководствуясьпринципом, что при определении круга наследников наследодатель исходит из кругалиц, которым по разным причинам он оставил бы свое имущество, если бы составилзавещание, предлагается выделить также и третью очередь, в которую входили быплемянники и племянницы, тетки, дяди.

Список законодательныхпробелов, неурегулированных вопросов права наследования можно было бы ещепродолжать. Выше были приведены лишь те из них, которые заслуживают особоговнимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это лишний разподтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного правадолжно идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться.


Библиографический список

1.     Конституция РоссийскойФедерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в ред. от 09.01.1996 N20, от 10.02.1996 N 173, от 09.06.2001 N 679, от 25.07.2003 N 841, Федеральныхконституционных законов от 25.03.2004 N 1-ФКЗ, от 14.10.2005 N 6-ФКЗ, от12.07.2006 N 2-ФКЗ, от 30.12.2006 N 6-ФКЗ).

2.     Гражданский кодекс РоссийскойФедерации: часть первая от 30.11.94 N 51-ФЗ (в ред. от 23.12.2003) // СЗ РФ.1994. N 32. Ст. 3301; 1996. N 9. Ст. 773; N 34. Ст. 4026; 1999. N 28. Ст. 3471;2001. N 17. Ст. 1644; N 21. Ст. 2063; 2002. N 12. Ст. 1093; N 48. Ст. 4737; Ст.4746; 2003. N 2. Ст. 167; N 52 (ч. 1) Ст. 5034; часть вторая от 26.01.96 N14-ФЗ (в ред. от 23.12.2003) // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410; N 34. Ст. 4025;1997. N 43. Ст. 4903; N 52. Ст. 5930; 1999. N 51. Ст. 6288; 2002. N 48. Ст.4737; 2003. N 2. Ст. 160; Ст. 167; N 13. Ст. 1179; N 46 (ч. 1). Ст. 4434; N 52(ч. 1) Ст. 5034; часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 49. Ст.4552; Ст. 4553.

3.     Семейный кодекс РоссийскойФедерации от 29.12.95 N 223-ФЗ (в ред. от 02.01.2000) // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст.16; 1997. N 46. Ст. 5243; 1998. N 26. Ст. 3014; 2000. N 2. Ст. 153.

4.     Основы законодательстваРоссийской Федерации «О нотариате» (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N169-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ,от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, с изм., внесенными Федеральнымизаконами от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N186-ФЗ).

5.     Постановление от 23 апреля 1991г. № 2 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ» (вред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.93 N 11, от 25.10.96 N10) (с изм., внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАСРФ от 28.02.1995 N 2/1).

6.     Абова Т.Е. Комментарии кГражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. М.: Издательство«Юрайт», 2005.

7.     Анненков К. Система русскогогражданского права. Т. VI. Право наследования. Спб., 1902.

8.     Антимонов Б.С., Граве К.А.Советское наследственное право. М., 1955. С. 53.

9.     Барщевский М.Ю. Наследственноеправо. М., 2006.

10.   10.Барышев А.И. Приобретениенаследства и его юридические последствия. М., 1960.

11.   Брагинский М.И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. М., 2006.

12.   Власов Ю.Н. Наследственное правоРФ. М., 2006.

13.   Власов Ю.Н., Калинин В.В.Наследственное право: Курс лекций. М.: Юрайт-Издат, 2007.

14.   Гвоздева И.Н. Вопросынаследования // Бюллетень нотариальной практики, 2005, № 4.

15.   Гильман Ю.М. Совершенствованиезаконодательства о наследовании // Правоведение, 1976, №4.

16.   Гонгало Б.М. Настольная книганотариуса. Т. 2. М.: Волтерс Клувер, 2005.

17.   Гордон М.В. Наследование позакону и по завещанию. М., 1967.

18.   Гражданское право России. Частьвторая: Обязательственное право: Курс лекций. М., 2007.

19.   Гражданское право. Учебник. Т. 3/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2007.

20.   Гришаев С.П. Наследственноеправо: Учебное пособие. М.: Юрист, 2006.

21.   Грудцына Л. Роль зарубежного правав формировании наследственного права РФ // Адвокат. 2005. № 5.

22.   Гуев А.Н. Постатейныйкомментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / А.Н.Гуев. М.: Инфра-М, 2006.

23.   Данилов Е.П. Наследование позакону и по завещанию. М., 2007.

24.   Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.Наследственное право. Комментарий законодательства. Пратика его применения. М.:Издательство «Статут», 2005.

25.   Закиров Р.Ю. Понятие и способыисполнения завещания // Наследственное право, 2006, № 2.

26.   Зырянов А.И. Неопределеннаямножественность лиц в обязательствах (критический взгляд) // Актуальныепроблемы современного права и политики: Сборник научных трудов / Под ред. К.Я.Ананьевой; Ряз. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань: РГПУ, 2005.

27.   Кабалкин А.Ю.Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения: Курс лекций. М., 2005.

28.   Костычева А.И. Наследование позавещанию // Бюллетень нотариальной практики, 2005, № 2.

29.   Ломидзе О.Г. Правонаделение вгражданском законодательстве России. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,2005.

30.   Маковский А.Л. Дарение (глава32) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: текст,комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л.Маковского, С.А. Хохлова. М., 2006.

31.   Микрюков В. Пределы обременениянаследственных прав завещательным отказом // Российская юстиция. 2006. № 1.

32.   Мусаев Р.М. Некоторыеособенности наследственных правоотношений // Нотариус, 2005, № 3.

33.   Никитюк П.С. Наследственноеправо и наследственный процесс (проблемы теории и практики). Кишинев, 1973.

34.   Победоносцев К. Курсгражданского права. Часть вторая. Права семейные, наследственные изавещательные. СПб., 1896.

35.   Постатейный научно-практическийкомментарий части третьей Гражданского кодекса РФ / Под общ. ред. А.М.Эрделевского. М., 2005.

36.   Постатейный научно-практическийкомментарий части третьей Гражданского кодекса РФ / Под общ. ред. А.М.Эрделевского. М., 2005.

37.   Пронина М.Г. Право наследования.Минск, 1989.

38.   Ростовцева Н.В. Нормынаследственного права в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации// Юрист, 2006, № 3.

39.   Рубанов А.А. Право наследования.– М., 1978.

40.   Рясенцев В.А. Наследование позакону и по завещанию в СССР. М., 1972.

41.   Саломатова Т.В. Наследование позавещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. М., 2005.

42.   Сергеев А.П., Толстой Ю.К.,Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации(постатейный). Часть третья. М., 2005.

43.   Серебровский В.И. Избранные трудыпо наследственному и страховому праву. М., 2007.

44.   Серебровский В.И. Основныепонятия советского наследственного права // Советское государство и право.1946. № 7.

45.   Синайский В. И. Русскоегражданское право. – М., 2002 г.

46.   Советское гражданское право:Учебник: в 2 т. Т. 2 / Под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высшая школа, 1969.

47.   Солодова А.А. Завещательноевозложение в гражданском праве России // Наследственное право, 2006, № 1.

48.   Тарарышкина И.С. Институтзавещательного отказа по Российскому праву // Нотариус, 2006, № 5.

49.   Телюкина М.В. Комментарий кразделу V Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2006. № 8 — 10.

50.   Титова И. Душеприказчик –исполнитель завещания // Похоронный дом, № 1-2, 2005.

51.   Хвостов В.М. История римскогоправа. Изд. 7-е. М., 1919.

52.   Чепига Т.Д. Наследование позавещанию в советском гражданском праве. Дис. канд. юр. наук. М., 1964.

53.   Чепига Т.Д. К вопросу о правезавещать. – Вестник МГУ. Серия Х. «Право», 1965, №2.

54.   Эйдинова Э.Б. Наследование позакону и по завещанию. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.


Приложение А

Признаки завещания каксделки

Совершается водностороннем порядке

Выражает волюсоставителя

Направлено надостижение правовых последствий

Составляется вписьменной форме

Лично подписывается инотариально Удостоверяется, в чрезвычайных обстоятельствах — в простой письменнойформе


Приложение Б

ЗАВЕЩАНИЕ (сподназначением наследника)

____________________________________________________________

(место и дата совершения завещания прописью)

Я, гражданин_____________________________________, _____ года

(фамилия, имя, отчество завещателя)

рождения,паспорт серии ____ N _____, выдан __________________________

«____»_______________ г., код подразделения ____________, проживающий

поадресу: ___________________________________________________, настоящимзавещанием делаю следующие распоряжения:

1. Из принадлежащегомне имущества:____________________________

__________________________________________________________________

(наименование имущества, количество)

находящегосяпо адресу: ____________________________________________,

язавещаю гр. _____________________________________________, а в случае

(ф.и.о., дата рождения)

его(ее)смерти до открытия наследства или одновременно со мной либо после открытиянаследства, если не успеет его принять, либо если он(она) не примет наследствопо другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследоватьили будет отстранен(а) от наследования как недостойный, — гр. __________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)

2. Содержание ст. 1149Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.

3. Настоящее завещаниесоставлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем.Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса г.______________________________________, а другой экземпляр выдается___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

завещателю_______________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество завещателя прописью,подпись)


Приложение В

ЗАВЕЩАНИЕ об измененииранее составленного завещания

_____________________________________________________________

(место и дата составления завещания прописью)

Я, гражданин____________________________________, _______ года

(фамилия, имя, отчество завещателя)

рождения,паспорт серии _______ N _______, выдан _____________________

«__»__________ г., код подразделения ____, проживающий по адресу: ____________________________,настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:

1. Изменить завещание,составленное мною ранее «__»___ ___ г., зарегистрированное нотариусом___________________ под N _________, в части изменения состава имущества,передаваемого в наследство.

2. Читать п. 1 завещания,указанного в п. 1 настоящего завещания, в следующей редакции:

«Я завещаю имущество,указанное в п. ____ завещания, которое принадлежит мне на праве собственности надень моей смерти, следующему лицу:____________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

3. Все остальные распоряжениязавещания, указанного в п. 1 настоящего завещания, остаются в силе.

4. Содержание ст. 1130Гражданского кодекса РФ мне разъяснено.

5. При составлении и удостоверениинастоящего завещания по просьбе завещателя присутствуют свидетели: — ________________________________;

(Ф.И.О. свидетеля, паспортные данные, местожительства)

__________________________________________________________________;

(Ф.И.О. свидетеля, паспортные данные, местожительства)

6.__________________________________________________________.

(Ф.И.О. присутствующих свидетелей)

Нотариусом разъяснено,что в соответствии со ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации он(она)не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержаниязавещания и его совершения.

В случае нарушения тайнызавещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а такжевоспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных Гражданскимкодексом Российской Федерации.

7. Настоящее завещание составленов двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем.Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса г. ________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

адругой экземпляр выдается завещателю ______________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество завещателя прописью,подпись)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество свидетеля прописью, подпись)


Приложение Г

В___________________________________ нотариальную контору г. _____________ от__________________________________ адрес: __________________________________________________________________

(адрес по прописке)

ЗАЯВЛЕНИЕ о принятиинаследства и выдаче свидетельства о праве на наследство

"__"___________ г. умер(ла) _________________________,

(Ф.И.О.)

проживавший(ая)в г. __________ по адресу: ___________________________.

Наследником является________________________________________,

(Ф.И.О., степень родства)

проживающий(ая)по вышеуказанному адресу: _______________________.

Наследственное имущество_____________________________________

__________________________________________________________________

Наследство принимаю и прошувыдать свидетельство о праве на наследство. Других наследников, предусмотренныхст.ст. 1142 — 1145, 1148 ГК РФ, нет.

"__"______________ г.                                   Подпись


Приложение Д

В нотариальную конторуN ______

(иное уполномоченноелицо) __________________

Место нахождения:___________________________

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА

Я,________________________________________________, наследник

(Ф.И.О., паспорт, проживаю, ИНН)

очереди___________________________________________________________

(Ф.И.О., паспорт, проживал, наследодателя)

по________________________________________________________________

(закону/завещанию)

__________________________________________________________________,

(указывается ст. закона или реестровый номерзавещания, N нотариальной конторы и дата регистрации завещания)

отказываюсьот причитающегося мне наследства в пользу _______________________________________________,которая(ый) является

(Ф.И.О., паспорт, проживаю, ИНН)

__________________________________________________________________.

(например, вторым наследником по завещанию илинаследником первой очереди по закону и т.д.)

Содержание ст. 1157 Гражданскогокодекса РФ мне известно и понятно. (Отказ от наследства не может бытьвпоследствии изменен или взят обратно. Отказавшись от наследства,причитающегося по закону, нельзя принять его по другим основаниям.)

_______________/________________/

Личность подписавшего отказустановлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано вреестре за N _____________

Взыскано по тарифу:_________________________

М.П. Нотариус:___________________________________

еще рефераты
Еще работы по государству и праву