Реферат: Договор хранения

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Белгородский юридический институт


Кафедра гражданско-правовых дисциплин


Дисциплина «Гражданскоеправо»

 

 

 

Реферат

На Тему: «ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ»

Подготовил:

Слушатель345 группы

КоневП.Л.

Проверил:

Преподаватетькафедры

СтекловИ.А.


Белгород 2008


§ 1. Общие положения

1. Гражданско-правовой институт хранения имеетдостаточно широкую сферу применения. Значительная распространенность отношений,связанных с хранением имущества, как в быту, так и при предпринимательскойдеятельности, обусловливается тем, что у обладателя вещи нередко возникаетнеобходимость в обеспечении ее сохранности и целостности, исключениивозможностей присвоения вещи третьими лицами и оказания на нее негативныхвоздействий извне. При этом для более эффективного сбережения вещицелесообразна ее передача другому лицу — хранителю. Соответствующие отношенияобычно возникают на основании договора хранения. Их правовое регулированиеосуществляется гл. 47 ГК, которая содержит три группы правовых норм: общиеположения, применяемые ко всем видам хранения, если самим ГК или другимизаконами не установлено иное (§ 1); правила, закрепляющие особенности храненияна товарном складе (§ 2); особые нормы, регламентирующие специальные видыхранения (§ 3).

Кроме того, хранение может выступать в качествеэлемента смешанного договора. При этом правила гл. 47 ГК о хранении подлежатприменению к соответствующей части такого договора, если иное не вытекает изсоглашения сторон или существа смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК).Основаниями возникновения отношений по хранению имущества также могут служитьотдельные виды гражданско-правовых договоров, имеющие иную, нежели обеспечениесохранности вещи, направленность (купли-продажи, подряда, перевозки, комиссии идр.). Обязанности по хранению вещей представляют собой неотъемлемый элементтаких договоров и самостоятельного значения не имеют. Примером могут служитьобязанности перевозчика обеспечить сохранность принятого груза в процессеперевозки до выдачи грузополучателю. В таких случаях отношения по поводухранения имущества регулируются правилами о соответствующих договорах, и нормыгл. 47 ГК к ним не применяются.

Обязательства по хранению могут возникнуть наосновании закона (ст. 906 ГК). В частности, нашедший потерянную вещь вправехранить ее у себя, сдать на хранение в милицию, орган местного самоуправленияили указанному ими лицу (п. 3 ст. 227 ГК); обязательно обеспечиваетсясохранность вещественных доказательств — предметов, которые могут служитьсредством установления обстоятельств, имеющих значение для судебного дела (ст.74 ГПК, ст. 77 АПК), и др. Такие обязательства прежде всего регламентируютсянормами закона, в силу которого возникают, а правила гл. 47 ГК применяются кскладывающимся отношениям, только если специальными законами не установленоиное.

2. По договору хранения одна сторона, именуемаяхранителем, обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, именуемойпоклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК).

Как следует из определения, договор храненияотносится к категории реальных. Это означает, что для признания договоразаключенным, помимо согласования его существенных условий, необходимафактическая передача имущества хранителю. Данное правило носит общий характер.

Вместе с тем п. 2 ст. 886 ГК допускает возможностьсовершения и консенсуального договора хранения, предусматривающего обязанностьхранителя принять вещь от поклажедателя в установленные сроки в будущем. Праваи обязанности у сторон по такому договору возникают с момента его заключения. Всилу прямого указания закона консенсуальный характер может иметь только тотдоговор, по которому хранителем выступает коммерческая организация либонекоммерческая, осуществляющая хранение в качестве одной из целейпрофессиональной деятельности (профессиональный хранитель).

По поводу возмездности хранения существуют различныемнения, что обусловлено недостаточной четкостью норм ГК. В научной и учебнойлитературе достаточно распространена точка зрения, согласно которойсистематическое толкование ст. 896, 897, 924 ГК позволяет говорить о том, чтодоговор хранения презюмируется возмездным, если иное не установлено самимдоговором, правовыми актами или не вытекает из существа обязательства<*>. Вместе с тем существует и иное мнение. В качестве основногоаргумента своей позиции авторы используют общее определение хранения,содержащееся в ст. 886 ГК. Поскольку какие-либо указания на оплатупоклажедателем оказываемых ему услуг в данной норме отсутствуют, формулируетсявывод о безвозмездности договора <**>.

--------------------------------

<*> См.: Гражданское право. Учебник / Под ред.А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 2. М., 2003. С. 703 — 704.

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Гражданскому кодексу РоссийскойФедерации, части второй (постатейный) (под ред. О.Н. Садикова) включен винформационный банк согласно публикации — М.: Юридическая фирма«КОНТРАКТ», Издательский Дом «ИНФРА-М», 2004 (изданиечетвертое, исправленное и дополненное).

<**> См.: Суворов С. Договор хранения //Российская юстиция. 1998. N 6. С. 12; Комментарий к Гражданскому кодексуРоссийской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М.,2003. С. 577.

Анализ норм гл. 47 ГК позволяет сделать вывод о том,что ни презумпция возмездности, ни презумпция безвозмездности договора храненияими прямо не предусматривается. Вместе с тем согласно п. 3 ст. 423 ГК любойгражданско-правовой договор предполагается возмездным, если из закона, иныхправовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Это правилов полной мере применимо и к договору хранения, т.е. если безвозмездностьотношений хранения не устанавливается правовой нормой (например, п. 1 ст. 924ГК содержит общее правило о безвозмездности хранения в гардеробах), договоромили логически не вытекает из его существа (это может иметь место при заключениибытовых договоров хранения между гражданами), договор хранения следует считатьвозмездным, и хранитель вправе требовать оплаты оказанных им услуг.

Из определения договора, содержащегося в ст. 886 ГК,следует, что безвозмездный и реальный договор хранения является односторонним.Обязанности по нему возникают у хранителя, а права — у поклажедателя. Вместе стем анализ других норм гл. 47 ГК позволяет сделать вывод о том, что напоклажедателя все-таки возлагается обязанность по истечении срока хранениявзять вещь обратно (ст. 899 ГК). Это обстоятельство, по мнению ряда авторов,свидетельствует о двустороннем характере безвозмездного договора хранения<*>. Вместе с тем для признания договора двусторонним недостаточно, чтобыобе его стороны обладали обязанностями, необходимо чтобы эти обязанности быливстречными. В теории гражданского права встречной признается лишь таобязанность, которая имеет характер встречного удовлетворения <**>.Обязанность же поклажедателя, состоящая в принятии надлежащего исполнения,встречной не является, а потому реальный и безвозмездный договор хранения неможет квалифицироваться как двусторонний.

--------------------------------

<*> См.: Гражданское право. Учебник / Под ред.А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 704.

<**> Подробнее см.: Агарков М.М. Обязательствопо советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 67.

В возмездном договоре хранения у поклажедателявсегда имеется обязанность по оплате услуг хранителя, причем она носитвстречный характер по отношению к обязанности хранителя обеспечить сохранностьвещи. Это позволяет отнести возмездный договор хранения к числу двусторонних.

3. Сторонами договора хранения являютсяпоклажедатель и хранитель. По общему правилу, поклажедателями могут быть любыеправоспособные лица. Вместе с тем в отдельных видах хранения кругпоклажедателей ограничивается — в их качестве могут выступать только граждане,в том числе не обладающие дееспособностью в полном объеме. Это касаетсяхранения в гардеробах, камерах хранения транспортных организаций и др. Длясдачи имущества на хранение гостинице также требуется, чтобы гражданин проживалв ней.

Обычно в качестве поклажедателя выступаетсобственник передаваемой на хранение вещи, поскольку в большинстве случаевименно он заинтересован в обеспечении ее целостности и неприкосновенности.Вместе с тем действующим законодательством не исключается возможность передачина хранение чужих вещей лицами, которые владеют ими на основании закона илидоговора, т.е. титульными владельцами (арендаторами, перевозчиками,комиссионерами и др.).

Хранителями могут быть физические и юридическиелица, отвечающие законодательно установленным требованиям. Граждане по общемуправилу должны быть дееспособными, хотя не исключается возможность участия вдоговоре лиц, не имеющих полной дееспособности, если хранение носит характермелкой бытовой сделки.

Коммерческие организации, обладающие общейправоспособностью, признаются профессиональными хранителями и могут участвоватьв любых договорах хранения, в том числе консенсуальных. По сути, аналогичнымстатусом обладает и гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельностьбез образования юридического лица, ибо к ней применяются правила, регулирующиедеятельность коммерческих юридических лиц, если иное не вытекает из закона,иных правовых актов или существа возникающих отношений (п. 3 ст. 23 ГК).Государственные и муниципальные унитарные предприятия могут осуществлятьдеятельность по хранению, если это соответствует целям и задачам, ради которыхони были созданы.

Некоммерческие организации вправе оказывать услугипо хранению только с учетом объема имеющейся у них специальной правоспособности.Если некоммерческая организация осуществляет хранение в качестве одной из целейпрофессиональной деятельности, она может признаваться профессиональнымхранителем.

В ряде случаев деятельность по обеспечениюсохранности отдельных видов имущества подлежит лицензированию. Соответственно,для участия в договоре в качестве хранителя лицо должно обладать необходимойлицензией. Так, согласно ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г.«О лицензировании отдельных видов деятельности» к числу лицензируемыхотнесено хранение нефти, газа и продуктов их переработки; взрывчатых материаловпромышленного назначения; наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, при передаче на хранение вещей отдельныхвидов или в особых условиях законом может ограничиваться либо прямоопределяться круг возможных хранителей. К примеру, входящие в составнаследственного имущества валютные ценности, драгоценные металлы и камни,изделия из них и не требующие управления ценные бумаги могут быть переданынотариусом на хранение только банку (п. 2 ст. 1172 ГК). Материальные ценности,составляющие государственный резерв <*>, могут передаваться на хранениетолько Федеральному агентству по государственным резервам, его территориальныморганам и организациям, входящим в единую федеральную систему государственногоматериального резерва <**>. Согласно ст. 7 Федерального закона от 22апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» оказание услуг по хранениюсертификатов ценных бумаг осуществляется депозитариями. В этом качестве можетвыступить юридическое лицо, созданное в форме акционерного общества, общества сограниченной ответственностью, некоммерческой организации или федеральногогосударственного унитарного предприятия, имеющее лицензию на депозитарнуюдеятельность <***>.

--------------------------------

<*> В состав государственного резервавключаются запасы материальных ценностей для мобилизационных нужд РФ, запасыстратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей дляобеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.См. ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. «О государственномматериальном резерве» // СЗ РФ. 1995. N 1. Ст. 3.

<**> См.: п. 1 Постановления Правительства РФот 8 сентября 1999 г. N 1014 «Вопросы Российского агентства погосударственным резервам» // СЗ РФ. 1999. N 37. Ст. 4504.

<***> См.: п. 8.1 Положения о лицензированииразличных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РоссийскойФедерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 23 ноября 1998 г. N 50// Вестник ФКЦБ России. 1998. N 11; 2002. N 11.

4. Форма договора хранения определяется всоответствии со ст. 887 ГК и общими правилами о сделках, подлежащих простомуписьменному оформлению (ст. 161 ГК). Реальный договор хранения должен быть совершенв простой письменной форме, если его субъектами выступают юридические лица либоюридическое лицо и гражданин, а также если он заключается между гражданами истоимость передаваемой на хранение вещи превышает более чем в 10 разминимальный размер оплаты труда.

Консенсуальный договор, предусматривающийобязанность принять вещь на хранение в будущем, должен быть заключен в простойписьменной форме независимо от состава его участников и стоимости передаваемойвещи.

В силу специального указания закона простаяписьменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранениеудостоверено хранителем посредством выдачи поклажедателю: а) сохраннойрасписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанногохранителем; б) номерного жетона (номера), иного знака, если такая формаподтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или правовым актомлибо обычна для данного вида хранения (п. 2 ст. 887 ГК).

В частности, п. 1 ст. 912 ГК прямо указывает, чтотоварный склад в подтверждение принятия товара на хранение выдает один изскладских документов — двойное или простое складское свидетельство либоскладскую квитанцию. Согласно п. 2 ст. 919 ГК заключение договора хранения вломбарде удостоверяется выдачей поклажедателю именной сохранной квитанции, азаключение договора хранения ценностей в банке — выдачей именного сохранногодокумента (п. 2 ст. 921 ГК). Квитанция или номерной жетон выдаетсяпоклажедателю в случае передачи имущества на хранение в камеру хранениятранспортной организации (п. 2 ст. 923 ГК). Принятие вещей на хранениегардеробом на практике обычно удостоверяется выдачей поклажедателю номерка илижетона. Что касается хранения вещей в гостиницах, то оно вообще можетосуществляться без особого оформления и выдачи специальных документов (п. 1 ст.925 ГК).

По общему правилу, которое применимо и к договорухранения, несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет еенедействительности, однако в случае возникновения спора стороны лишаются правассылаться на свидетельские показания в подтверждение факта совершения сделки иее условий (п. 1 ст. 162 ГК).

В исключение из этого положения абз. 3 п. 1 ст. 887ГК допускает возможность использования свидетельских показаний в качествесредства доказывания факта и условий передачи вещи на хранение, если онаосуществлялась при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии,внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.), исключающих реальную возможностьнадлежащего оформления договора или делающих это в значительной степени затруднительным.При несоблюдении простой письменной формы договора хранения, заключенного вобычных условиях гражданского оборота, использование свидетельских показанийдопустимо только в случае, когда сам факт заключения договора сторонами неотрицается, а спор возник относительно тождества вещи, принятой на хранение ивозвращаемой хранителем.

5. Предмет договора хранения — оказание услуг пообеспечению сохранности имущества, переданного поклажедателем. Как известно,услуги представляют собой действия, не имеющие материального результата,который можно было бы отделить от самого процесса совершения действия. В данномслучае полезный результат услуги состоит в том, что в период ее оказанияобеспечивается целостность вещи, предотвращается ее утрата, влияние на нее вредныхвоздействий и присвоение ее третьими лицами.

От предмета договора следует отличать его объект, вкачестве которого выступают предметы материального мира, передаваемые нахранение. Круг возможных объектов хранения ГК не определяется, но, как правило,это движимые вещи, включая деньги и ценные бумаги. Вместе с тем для вещей,ограниченных в обороте, специальными правовыми актами могут устанавливатьсяособые правила, касающиеся возможности их передачи и принятия на хранение<*>.

--------------------------------

<*> Так, согласно ст. 20 Федерального законаот 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропныхвеществах» (СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 219) хранение наркотических средств ипсихотропных веществ может осуществляться юридическими лицами в порядке,установленном Правительством РФ, в специально оборудованных помещениях приналичии соответствующей лицензии только в целях, предусмотренных этим Законом.Хранение указанных веществ независимо от их количества в каких-то иных целяхзапрещается.

В настоящее время спорным является вопрос овозможности передачи на хранение движимых одушевленных вещей — животных, ибо вбольшинстве случаев обеспечение их сохранности предполагает и необходимостьсодержания (ухода, кормления, лечения и др.). Одни авторы полагают, чтопоскольку лицо, принявшее животных на хранение, выполняет многие дополнительныек хранению обязанности, возникающие отношения хранением не являются. Их следуетквалифицировать как возмездное оказание услуг, регулируемое гл. 39 ГК<*>. Другие ученые не исключают возможности оказания услуг по хранению вотношении животных, обосновывая свою позицию тем, что хранитель обязанпринимать все необходимые меры в целях обеспечения сохранности вещи.Применительно к животным это как раз и выражается в деятельности по ихсодержанию <**>.

--------------------------------

<*> См.: Комментарий к Гражданскому кодексуРоссийской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. С.577.

<**> См.: Брагинский М.И. Договор хранения.М., 1999. С. 75 — 76.

Передача на хранение недвижимости прямо незапрещается, однако физические свойства такого имущества, в большинстве случаевисключающие возможность перемещения с целью вручения хранителю, не позволяютприменять к отношениям по обеспечению его сохранности нормы гл. 47 ГК охранении <*>.

--------------------------------

<*> В науке гражданского права данная точказрения наиболее распространена. Вместе с тем существует и иное мнение, согласнокоторому объектом хранения может выступать и недвижимое имущество. См.:Цыбуленко З.И. Обязательства хранения в советском гражданском праве. Саратов,1980. С. 12.

Исключения составляют случаи, указанные в законеособо. В частности, п. 3 ст. 926 ГК допускает хранение недвижимости в порядкесеквестра.

На хранение могут передаваться как вещииндивидуально определенные, так и обладающие родовыми признаками. Индивидуальноопределенные вещи поклажедателя обычно хранятся отдельно от вещей, переданныхдругими лицами или принадлежащих хранителю. При прекращении договора поклажедателювозвращается именно та вещь, которая была им передана на хранение. Еслипредметом хранения являются вещи, определенные родовыми признаками, договорможет предусматривать возможность их смешивания с аналогичными вещами,принадлежащими другим поклажедателям. По истечении срока действия договоравозврату подлежит не то имущество, которое было передано на хранение, аобусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества (ст. 890 ГК).Такое хранение именуется хранением с обезличением или иррегулярным и напрактике применяется при оказании услуг по хранению овощехранилищами,элеваторами, нефтехранилищами, холодильниками и др.

В теории гражданского права дискуссионным являетсявопрос о том, в чьей собственности находятся вещи, хранимые с обезличением.Одни авторы полагают, что при передаче вещей на иррегулярное хранение ихсобственником становится хранитель, а поклажедатель наделяется в отношении нихтолько обязательственным правом требования. Данная позиция аргументируется тем,что возврату хранителем подлежат не принятые вещи, а их однородный эквивалент<*>. При таком подходе отношения хранения сближаются с правовой модельюзайма.

--------------------------------

<*> См.: Иоффе О.С. Обязательственное право.М., 1975. С. 498.

Достаточно распространено в настоящее время мнение,что при иррегулярном хранении на совокупность однородных обезличенных вещейвозникает общая долевая собственность всех поклажедателей <*>. Однако припередаче вещей на хранение несколькими лицами независимо друг от друга между нимине возникает никаких правоотношений, в том числе характерных длясособственников общего имущества, и применение ст. 244 — 252 ГК, посвященныхобщей долевой собственности, в данном случае невозможно. Существует и третьяточка зрения, на наш взгляд, наиболее обоснованная, согласно которой лицо,передавшее вещи на хранение с обезличением, не утрачивает на них правособственности <**>.

--------------------------------

<*> См.: Гражданское право. Учебник / Под ред.Е.А. Суханова. Т. II. Полутом 2. М., 2000. С. 75; Гражданское право России.Часть вторая: Обязательственное право / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С.464.

<**> См.: Зимелева М.В. Поклажа в товарныхскладах. М., 1927. С. 44; Граве К.А. Отдельные виды обязательств. М., 1954. С.326; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договорыо выполнении работ и оказании услуг. С. 723 — 724.

Единственным существенным условием договорахранения, по которому должно быть достигнуто соглашение сторон, являетсяусловие о предмете. По смыслу норм гл. 47 ГК оно может считаться согласованным,если позволяет определить объект хранения, т.е. ту вещь, сохранность которойдолжна обеспечиваться.

Условие о сроке хранения вещи к числу существенныхне относится. Если отсутствует соглашение о сроке, в течение которого должнохраниться имущество, и этот срок не может быть определен исходя из условийдоговора, хранитель хранит вещь до момента востребования ее поклажедателем.Хранитель наделяется правом по истечении обычного при данных обстоятельствах срокахранения вещи потребовать от поклажедателя взять ее обратно, предоставив дляэтого разумный срок (ст. 889 ГК).

Консенсуальный договор может включать условие осроке передачи вещи на хранение, которое также не носит существенногохарактера. Если срок принятия вещи хранителем не определен сторонами, применимыправила п. 2 ст. 314 ГК. Вместе с тем существует и иная точка зрения, согласнокоторой из смысла п. 2 ст. 886 ГК прямо следует, что в консенсуальном договорехранения существенным является условие о сроке исполнения обязательства принять(передать) вещь на хранение <*>.

--------------------------------

<*> См.: Брагинский М.И. Договор хранения. С.87.

Цена оказываемых хранителем услуг присутствует вкачестве условия только в возмездном договоре. Если договор имеет указание навозмездность отношений, но не определяет размер причитающегося хранителювознаграждения и не позволяет его установить, исполнение договора должно бытьоплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичныеуслуги (п. 3 ст. 424 ГК) в порядке, предусмотренном ст. 896 ГК.

6. Договор хранения обладает рядом общих черт сдругими гражданскими договорами. Сходство с арендой и безвозмезднымпользованием имуществом выражается в том, что одна из сторон договора всегдапередает другой определенную вещь, которая впоследствии должна быть возвращена.Однако эти договоры имеют различную направленность и правовую сущность. Подоговору хранения вещь передается во владение хранителя с тем, чтобы онобеспечил ее сохранность. Пользование ею не допускается за исключением лишьнекоторых случаев, указанных в ст. 892 ГК. Напротив, цель договоров аренды иссуды — именно предоставление вещи в пользование, а иногда и во владение,поскольку в ряде случаев эффективное использование вещи без владения еюзатруднительно или невозможно (ст. 606, 689 ГК). Кроме того, договор хранениясовершается в интересах поклажедателя, а в сравниваемых сделках наиболеезаинтересованными являются арендатор и ссудополучатель — лица, приобретающиеправо пользоваться имуществом на определенных условиях.

Договор хранения с обезличением вещей, обладающихродовыми признаками, в некоторой степени сходен с займом, поскольку обадоговора предполагают возврат не того имущества, которое передается, ааналогичного — того же рода и качества. Основное отличие состоит в том, что подоговору займа заемщик, выступающий заинтересованной стороной, всегдаприобретает право собственности на получаемые вещи. Хранитель же обязан ихсохранить и не может распорядиться ими по собственному усмотрению. Тот факт,что при хранении с обезличением вещи смешиваются с вещами других поклажедателей(ст. 890 ГК), не означает наличие у хранителя возможностей осуществлять правасобственника в отношении этого имущества.

Договор хранения в некоторой степени схож с такназываемым договором охраны. Предмет обоих — оказание услуг по обеспечениюсохранности определенного объекта. Но если объектом хранения являются движимыевещи (исключение составляет лишь недвижимость, сохраняемая в порядке секвестра),которые переходят во владение хранителя, то объектом охраны, как правило,выступает недвижимое имущество (здания, сооружения и др.), движимое — значительно реже. При этом подлежащий охране предмет не выбывает из владениясобственника или титульного владельца. Достаточно широко распространена иохрана физических лиц, при которой объект охраны и заказчик услуги обычносовпадают. Еще одним отличием между рассматриваемыми отношениями является то,что оказание услуг по охране объекта предполагает его защиту главным образом отпротивоправных посягательств <*>, а при хранении задача хранителя — исключение воздействия на вещь каких-либо негативных факторов вообще, в томчисле связанных с естественными свойствами самой вещи. В силу указаннойспецифики договор охраны имеет иное правовое регулирование — к нему применяютсянормы о возмездном оказании услуг.

--------------------------------

<*> См.: абз. 3 ст. 1 Федерального закона от14 апреля 1999 г. «О ведомственной охране» // СЗ РФ. 1999. N 16. Ст.1935.

7. Обязанностью хранителя, присутствующей только вконсенсуальном договоре, является принятие вещи на хранение от поклажедателя впредусмотренный договором срок (п. 2 ст. 886 ГК). В реальном договоре, моментзаключения которого совпадает с моментом передачи вещи, хранитель такойобязанности не имеет. Поскольку хранение осуществляется с целью обеспеченияинтересов поклажедателя, хранитель не вправе требовать передачи ему вещи,обусловленной договором. Вместе с тем он освобождается от обязанности принятьвещь, если она своевременно поклажедателем не предоставлена, впрочем договоромможет быть предусмотрено и иное (п. 2 ст. 888 ГК).

Основная и наиболее значимая обязанность хранителя — обеспечить сохранность переданной ему вещи (ст. 891 ГК). Для ее надлежащегоисполнения хранитель должен принять все меры, установленные законом или инымиправовыми актами (санитарные, противопожарные и др.). Так, при хранениипродовольственных товаров хранитель обязан соблюдатьСанитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требованияк срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов СанПиН2.3.2.1324-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ21 мая 2003 г. В целях исключения возможности гибели или повреждения хранимойвещи от пожара должны соблюдаться Правила пожарной безопасности в РоссийскойФедерации (ППБ 01-03), утвержденные Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. N313 <*>.

--------------------------------

<*> РГ. 2003. N 129.

Помимо нормативных соблюдению подлежат меры,определенные соглашением с поклажедателем, а при отсутствии в договоресоответствующих условий или их неполноте — меры, предусмотренные обычаямиделового оборота и вытекающие из существа обязательства.

При определении способов хранения вещей обязательноучитываются их особые свойства. Если меры, которые должны приниматься длясохранности имущества, в договоре не предусмотрены и хранение носитбезвозмездный характер, рассматриваемая обязанность хранителя ограничиваетсятой степенью заботливости, которую он проявляет по отношению к собственномуимуществу (п. 3 ст. 891 ГК). Так, вещи поклажедателя должны содержаться в техже условиях, что и аналогичные вещи хранителя. Хранитель будет отвечать запорчу имущества поклажедателя, если при этом вещи самого хранителя непострадали и не доказано, что сохранить имущество поклажедателя былоневозможно.

Учитывая, что фактические обстоятельства могутвызвать необходимость изменения определенных договором условий хранения,законодатель возлагает на хранителя обязанность немедленно сообщить поклажедателюо сложившемся положении и дождаться его ответа (п. 1 ст. 893 ГК). Такиеситуации возможны, например, в случае непредвиденных климатических изменений,болезни хранителя и др. Однако если для устранения опасности утраты, недостачиили повреждения вещи необходимо незамедлительное принятие решения, хранителюпредоставляется право изменить способ, место и иные условия хранения, недожидаясь ответа поклажедателя. Когда опасность порчи вещи имеет реальныйхарактер или вещь уже подверглась порче, хранитель вправе самостоятельнораспорядиться ею — продать по цене, сложившейся в месте хранения, но приусловии, что в силу объективных причин ожидать принятия мер от самогопоклажедателя нельзя (п. 2 ст. 893 ГК). Хранитель вправе поступить подобнымобразом и тогда, когда по не зависящим от него причинам возникаютобстоятельства, не позволяющие обеспечить сохранность вещи.

Особое право предоставляется хранителю,осуществляющему хранение легковоспламеняющихся, взрывоопасных или иных опасныхпо природе вещей. Если хранитель при сдаче ему вещей не был поставлен визвестность об их особых свойствах, он вправе в любое время их обезвредить илиуничтожить (п. 1 ст. 894 ГК). Профессиональный хранитель правомочен насовершение таких действий только тогда, когда вещи сдавались ему поднеправильным наименованием и невозможно было путем наружного осмотра определитьналичие у них опасных свойств. Хранитель, реализующий указанное правомочие приналичии на то достаточных оснований, освобождается от возмещения поклажедателюубытков. Кроме того, если договор возмездный, за хранителем сохраняется правона получение вознаграждения.

Хранитель может обезвредить или уничтожить вещи итогда, когда ему были известны их особые свойства, так как даже при соблюдениивсех условий хранения, учитывающих качественные характеристики вещей, они могутстать опасными для самого хранителя или третьих лиц. Если по обстоятельствамдела возникла такая опасность и невозможно потребовать от поклажедателя забратьвещи либо такое заявленное требование было проигнорировано, хранитель вправеуничтожить вещи без возмещения поклажедателю убытков (п. 2 ст. 894 ГК).

Хранитель обязан исполнить договор лично (ст. 895ГК). Для гражданина это означает, что оказать услуги по хранению должен он сам,а если хранителем выступает юридическое лицо — его органы или работники.Передача вещи на хранение другому лицу допускается только с согласияпоклажедателя. При этом имеет место возложение исполнения обязательства натретье лицо (ст. 313 ГК), так как хранитель отвечает за его действия как засобственные. В качестве исключения вещь может быть передана другому лицу безсогласия поклажедателя, если хранитель вынужден к этому силой обстоятельств винтересах поклажедателя, а получить его согласие было невозможно. Поклажедательдолжен быть незамедлительно уведомлен хранителем о передаче вещи третьему лицу.

По общему правилу пользование вещами, принятыми нахранение, не предполагается. Однако ст. 892 ГК предоставляет хранителювозможность пользоваться вещью, если поклажедатель выразил на то свое согласие.Не требуется согласие лишь в случаях, когда пользование вещью объективнонеобходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.Следует отметить, что круг случаев, когда пользование хранителем переданнойвещью допустимо, может быть расширен специальными законами. Так, в соответствиис п. 1 ст. 53 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «Об исполнительномпроизводстве» лицо, которому передано на хранение имущество должника,может пользоваться им, если по свойствам имущества это не приведет к егоуничтожению или уменьшению его ценности.

Статья 900 ГК возлагает на хранителя обязанностьвозвратить поклажедателю или указанному им получателю то самое имущество,которое было передано на хранение, а при хранении с обезличением — равноеколичество вещей того же рода и качества. Вещи возвращаются в том же состоянии,в котором были получены. При определении их качества и количества учитываютсяестественные ухудшения, естественная убыль или иные изменения, обусловленныесвойствами вещей (усушка, испарение и др.). Эти изменения определяются исходяиз особенностей конкретного имущества. Одновременно с возвратом вещейпередаются плоды и доходы, полученные за время хранения, если их иная судьба неопределена договором.

На хранителя по договору могут возлагаться и иныеобязанности. В специальных видах хранения дополнительные обязанности хранителяпредусматриваются непосредственно законом, что обусловлено особенностямивозникающих отношений.

Обязанность поклажедателя передать имущество нахранение в сроки, установленные консенсуальным договором, прямо непредусматривается. Однако сделать вывод о ее наличии можно исходя из смысла ст.888 ГК, которая признает не передавшего вещь поклажедателя ответственным передхранителем за убытки, возникшие в связи с несостоявшимся хранением. Вместе стем поклажедатель может освободиться от этой обязанности, если в разумный срокзаявит хранителю об отказе от его услуг.

Также прямо не названа, но вытекает из положений ст.894 ГК обязанность поклажедателя предупредить хранителя об особых свойствахпередаваемых вещей. Это обусловлено тем, что именно от природы вещи зависятусловия ее хранения (температурный режим, влажность и др.), а наличие ухранителя соответствующей информации позволяет ему принять наиболее эффективныемеры для обеспечения сохранности вещи. Неисполнение данной обязанности влечетдля поклажедателя негативные последствия — хранитель получает право обезвредитьили уничтожить хранимые опасные вещи, свойства которых ему не были известны,без возмещения поклажедателю убытков.

В возмездном договоре на поклажедателя возлагаетсяобязанность уплатить вознаграждение за оказываемые услуги. Положения ст. 896ГК, посвященные порядку и условиям выплаты вознаграждения, сформулированыдиспозитивно и применяются, если соглашением сторон не установлено иное. Пообщему правилу услуги хранителя оплачиваются по окончании хранения, а когдаоплата предусмотрена по периодам — соответствующими частями по истечениикаждого периода. Размер платы за хранение обычно определяется договором. Вместес тем в некоторых случаях размер причитающегося хранителю вознаграждения долженустанавливаться в порядке, предусмотренном законодательством. В частности, присогласовании условия о вознаграждении по договору хранения наследственногоимущества стороны обязаны учитывать, что его размер не может превышать 3%оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с п.1 ст. 1172 ГК <*>. Если хранителем выступает специализированнаяорганизация, размер платы за хранение может устанавливаться исходя изсуществующих единых ставок и тарифов <**>.

--------------------------------

<*> См.: Постановление Правительства РФ от 27мая 2002 г. N 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения подоговору хранения наследственного имущества и договору доверительногоуправления наследственным имуществом» // СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2096.

<**> См., например: разд. 2.6 Правилприменения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов нафедеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство N 3), утвержденныхПостановлением Федеральной энергетической комиссии РФ от 19 июня 2002 г. N35/15 // БНА РФ. 2002. N 37.

Обязанность по уплате вознаграждения сохраняется итогда, когда хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которыехранитель не отвечает, либо вследствие обезвреживания или уничтожения имлегковоспламеняющихся, взрывоопасных и других аналогичных вещей, об опасныхсвойствах которых он не был извещен. В первом случае поклажедатель выплачиваетчасть предусмотренного вознаграждения, соразмерную сроку фактического действиядоговора, а во втором — всю сумму вознаграждения. Если срок периода храненияистек, но поклажедатель не забирает вещь, размер вознаграждения увеличивается,и оно выплачивается исходя из срока, в течение которого хранитель был вынужденобеспечивать сохранность вещи. Основанием освобождения поклажедателя от уплатывознаграждения за хранение признается досрочное прекращение договора попричинам, зависящим от хранителя. Если услуги по хранению уже были оплачены, тосоответствующие суммы подлежат возвращению.

Исполнение хранителем договора, как правило, требуетразличных расходов, возмещение которых является обязанностью поклажедателя. Этирасходы могут быть обычными и чрезвычайными. Расходы, необходимые дляобеспечения сохранности вещи в нормальных условиях, относятся к обычным, а те,которые вызваны особыми обстоятельствами и стороны не могли их предвидеть призаключении договора, — к чрезвычайным. Их возмещение осуществляется в различныхправовых режимах.

По общему правилу, если отношения носят возмездныйхарактер, обычные расходы хранителя на хранение вещи включаются в еговознаграждение (п. 1 ст. 897 ГК). При безвозмездном хранении поклажедательобязан возместить хранителю необходимые и уже фактически произведенные имрасходы, т.е. на момент предъявления соответствующих требований расходы должныбыть доказаны и размер их определен (п. 2 ст. 897 ГК). Данные правиладиспозитивны и могут быть изменены соглашением сторон.

Что касается чрезвычайных расходов, то поклажедательобязан их возместить, если он дал на это предварительное согласие или одобрилдействия хранителя впоследствии, а также в других случаях, предусмотренныхзаконом, иными правовыми актами или договором (п. 1 ст. 898 ГК). Принеобходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель обязан запроситьсогласие поклажедателя на это. Если поклажедатель не сообщит о своем несогласиив указанный хранителем срок или в течение нормально необходимого для ответавремени, считается, что он согласился на чрезвычайные расходы.

В случаях, когда хранитель произвел чрезвычайныерасходы на хранение без согласия или последующего одобрения поклажедателя, онне вправе требовать их возмещения в полном объеме. По заявлению хранителячрезвычайные расходы компенсируются поклажедателем лишь в пределах ущерба,который мог быть причинен вещи, если бы расходы не были произведены (абз. 2 п.2 ст. 898 ГК).

По истечении срока действия договора или разумногосрока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи, хранившейся довостребования, поклажедатель обязан немедленно забрать вещь (п. 1 ст. 899 ГК).

8. За неисполнение основной обязанности пообеспечению сохранности вещи, т.е. в случаях ее утраты, недостачи илиповреждения, хранитель несет ответственность по основаниям, предусмотренным ст.401 ГК, с учетом специальных норм ст. 901 — 902 ГК.

По общему правилу хранитель, не сохранивший вещь,отвечает только при наличии вины. Ответственность профессионального хранителяносит повышенный характер и наступает независимо от вины. Освобождениепрофессионального хранителя от ответственности возможно только в случаях, еслиутрата, недостача или повреждение вещи стали следствием действия непреодолимойсилы либо произошли из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее нахранение, не знал или не должен был знать, либо являются результатом умысла илигрубой неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК).

Убытки, причиненные поклажедателю утратой,недостачей или повреждением вещи, возмещаются хранителем в полном объеме всоответствии со ст. 15, 393 ГК, если законом или договором хранения неустановлено иное (п. 1 ст. 902 ГК). Данное общее правило уточняетсяприменительно к безвозмездному хранению.

Согласно п. 2 ст. 902 ГК при безвозмездном храненииубытки, причиненные поклажедателю, возмещаются следующим образом: за утрату инедостачу вещей — в размере стоимости утраченных или недостающих вещей; заповреждение вещей — в размере суммы, на которую понизилась их стоимость. Такимобразом, ответственность хранителя, не получающего вознаграждение за своиуслуги, ограничивается возмещением поклажедателю части реального ущерба. Крометого, если по вине хранителя качество вещи изменилось настолько, что она неможет быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель можетотказаться от нее и потребовать возмещения ее стоимости и других убытков, т.е.существенное повреждение вещи по желанию поклажедателя может приравниваться кее уничтожению.

Поклажедатель признается ответственным за тотимущественный вред, который причинен хранителю и третьим лицам (другимпоклажедателям, окружающим и др.) в связи с хранением опасных по своей природевещей. Если свойствами сданной на хранение вещи будут причинены убытки самомухранителю, который не знал и не мог знать об этих свойствах, поклажедательобязан их возместить (п. 1 ст. 894 ГК). Размер убытков определяется по правиламст. 15, 393 ГК исходя из вредных последствий, вызванных переданным на хранениеимуществом.

В случае нарушения поклажедателем обязанности пооплате услуг хранителя, именно при просрочке уплаты вознаграждения более чем наполовину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель получает правоотказаться от исполнения договора и потребовать немедленно забрать сданную нахранение вещь (п. 2 ст. 896 ГК).

Неисполнение поклажедателем обязанности взять вещьпо истечении срока хранения также влечет для него определенные неблагоприятныепоследствия. Во-первых, ответственность хранителя, у которого продолжаетнаходиться вещь, хотя обязанность поклажедателя взять ее обратно уже наступила,ограничивается. За утрату, недостачу или повреждение вещи, от получения которойпоклажедатель уклоняется, хранитель отвечает только при наличии с его стороныумысла или грубой неосторожности (п. 2 ст. 901 ГК). Во-вторых, хранителюпредоставляется право реализовать предмет хранения, если договор не содержитспециальных указаний на иные последствия.

Осуществление права на реализацию хранимогоимущества возможно только в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 899 ГК, и толькопосле письменного предупреждения поклажедателя. Вещи продаются хранителемсамостоятельно по цене, сложившейся в месте их хранения. Дорогостоящие вещи,цена которых превышает 100 установленных законом минимальных размеров оплатытруда, реализуются посредством проведения аукциона в соответствии со ст. 447 — 449 ГК. Денежные средства, вырученные от продажи вещей, за вычетом сумм,причитающихся хранителю (включая расходы на реализацию вещей), передаютсяпоклажедателю.

§ 2. Хранение на товарном складе

1. Хранение на товарных складах обладает рядомспецифических черт, что позволило законодателю выделить его в качествесамостоятельного вида хранения, имеющего особое правовое регулирование.Возникающие отношения регламентируются § 2 гл. 47 ГК. Эти специальные нормы имеютприоритет над общими положениями о хранении.

По договору складского хранения товарный склад(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные емутоваровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (п. 1ст. 907 ГК). Как следует из определения, данный договор всегда являетсявозмездным и относится к категории реальных сделок. Вместе с тем, учитываяправовой статус хранителя, допускается заключение и консенсуального договора(п. 2 ст. 886 ГК).

Хранителем по договору выступает товарный склад — организация, хранящая товары в качестве предпринимательской деятельности иоказывающая связанные с этим услуги (по сортировке, очистке, упаковке товара идр.). Такая организация по статусу может быть как коммерческим юридическим лицом,так и некоммерческим, если объем имеющейся у него правоспособности предполагаетвозможность предпринимательской деятельности соответствующего вида.

Различают склады общего пользования и так называемыеспециализированные (ведомственные), которые обслуживают определенныеорганизации (таможенные, транспортные, торговые, биржевые и др.).

Согласно п. 1 ст. 908 ГК складом общего пользованияпризнается тот товарный склад, который обязан принимать товары на хранение отлюбого товаровладельца. Такая обязанность может вытекать из закона или иныхправовых актов. В качестве склада общего пользования может выступать толькокоммерческая организация.

Договоры с участием склада общего пользованияотносятся к публичным и в этой связи должны заключаться на равных условиях скаждым, кто к нему обратится, кроме случаев, предусмотренных законом или инымиправовыми актами (ст. 426 ГК). Отказ от заключения договора допускается толькопри объективной невозможности принять товар на хранение. При необоснованномотказе или уклонении от принятия товара поклажедатель вправе обратиться в суд стребованием о понуждении заключить договор и возместить причиненные ему убытки.

Специализированные (ведомственные) склады принимаюттовары на хранение у определенных лиц, осуществляющих торговую или инуюдеятельность в конкретных сферах. Примером может служить временное хранение подтаможенным контролем товаров, перемещаемых через таможенную границу РоссийскойФедерации <*>.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Приказ ГТК РФ от 10.11.2000 N 1013 «Обутверждении Положения о складах временного хранения» утратил силу с 1января 2004 года в связи с изданием Приказа ГТК РФ от 26.09.2003 N 107 «Обутверждении Положения о порядке включения в реестр владельцев складоввременного хранения».

<*> Возникающие при этом отношениярегламентируются специальными актами, в числе которых: ТК; Положение о складахвременного хранения, утвержденное Приказом ГТК России от 10 ноября 2000 г. N1013 // БНА РФ. 2001. N 2.

Предметом договора складского хранения являетсяоказание услуг по обеспечению сохранности товаров. Как объект хранения, товарпредставляет собой вещи, которые по характеру и потребительским свойствам могутбыть в дальнейшем реализованы или использованы поклажедателем с целью извлеченияприбыли.

Товарные склады вправе принимать на хранение товарыиндивидуально-определенные и обладающие родовыми признаками.Индивидуально-определенные вещи, принадлежащие различным поклажедателям,хранятся на складе отдельно друг от друга. При передаче на хранение вещей,обладающих родовыми признаками, по условиям договора может иметь место хранениес обезличением, при котором товары смешиваются с аналогичными, принадлежащимидругим товаровладельцам. Возврату в данном случае подлежит равное или обусловленноесторонами количество вещей того же рода и качества (ст. 890 ГК).

Особой разновидностью складского хранения признаетсяиррегулярное хранение товаров с правом склада распоряжаться ими (ст. 918 ГК).Основанием возникновения такого права могут быть закон, правовой акт илидоговор складского хранения. В подобной ситуации товарный склад, приобретаявозможность определения юридической судьбы переданного на хранение имущества,становится его собственником. В этой связи на склад возлагается риск случайнойгибели или повреждения хранимого товара. За товаровладельцем же закрепляетсяобязательственное право в отношении склада — он может требовать возврататоваров соответствующего количества и качества. Особенности таких отношенийобусловливают применение к ним норм гл. 42 ГК о займе, однако время и местовозврата товаров определяются правилами о хранении.

2. Договор складского хранения оформляется вписьменной форме, которая считается соблюденной, если товарный склад вподтверждение принятия товара на хранение выдал складской документ. К числутаких документов п. 1 ст. 912 ГК относит двойное складское свидетельство,простое складское свидетельство и складскую квитанцию. В большинстве случаеввопрос о том, какой из складских документов будет выдаваться в подтверждениепринятия товара на хранение, разрешается по соглашению между поклажедателем ихранителем. Вместе с тем, исходя из статуса хранителя и особых свойств объектовхранения, порядок оформления возникающих отношений может устанавливаться исамостоятельно товарным складом. Так, принятие от юридических лиц драгоценныхметаллов и камней на хранение Гохраном России подтверждается исключительновыдачей двойного складского свидетельства <*>.

--------------------------------

<*> См.: п. 1.3 Положения о двойных складскихсвидетельствах Гохрана России, утвержденного Приказом Гохрана России от 16февраля 2000 г. N 42.

Двойное и простое складские свидетельства являютсятоварораспорядительными ценными бумагами. Их выдача в целях оформленияотношений складского хранения значительно упрощает оборот находящегося наскладе имущества, поскольку товаровладельцы получают возможность совершатьторговые операции без физического перемещения товара, путем передачи прав нанего по складскому свидетельству. Также упрощается и залог принятого нахранение товара посредством залога складского свидетельства (п. 4 ст. 912 ГК).

Двойное складское свидетельство представляет собойордерную ценную бумагу и состоит из двух частей — складского свидетельства изалогового свидетельства (варранта). Оба документа, также признаваемые ценнымибумагами, должны содержать одинаковые обязательные реквизиты, указанные в п. 1ст. 913 ГК: 1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшеготовар на хранение; 2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада;3) наименование юридического лица либо имя гражданина, от которого принят товарна хранение, а также место нахождения (место жительства) товаровладельца; 4)наименование и количество принятого на хранение товара — число единиц и (или)товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара; 5) срок, на который товарпринят на хранение, если такой срок устанавливается, либо указание, что товарпринят на хранение до востребования; 6) размер вознаграждения за хранение либотарифы, на основании которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения; 7) датавыдачи складского свидетельства. Кроме того, обе части двойного складскогосвидетельства должны иметь идентичные подписи уполномоченного лица и печатитоварного склада. Если в выданном хранителем документе отсутствуют указанныереквизиты, он не имеет силы двойного складского свидетельства, но можетиспользоваться в качестве доказательства принятия товара на хранение.

Складское и залоговое свидетельства могутпередаваться вместе или порознь по передаточным надписям (индоссаментам). Лицо,обладающее одновременно этими двумя документами, вправе распоряжаться хранимымна складе товаром в полном объеме, в том числе требовать его выдачи,предоставив хранителю обе части двойного складского свидетельства. Если заявленотребование о выдаче товара по частям, первоначальные складское и залоговоесвидетельства изымаются, а взамен выдаются новые свидетельства на тот объемтовара, который остается на складе.

Складское свидетельство, удостоверяющеепринадлежность хранимого товара конкретному лицу, и залоговое свидетельство,удостоверяющее право залога на объект хранения, могут быть отделены друг отдруга. Складское свидетельство передается самостоятельно, когда существуетнеобходимость передать право собственности на находящийся на складе товар.Залоговое свидетельство передается отдельно от складского, если товаровладелецв обеспечение исполнения какого-либо обязательства предоставляет находящиеся наскладе товары в залог. Залоговое свидетельство в таком случае передается залогодержателю,за которым закрепляется право залога на товар в размере выданного кредита ипроцентов по нему. При залоге предмета хранения об этом делается отметка наскладском свидетельстве.

Держатель складского свидетельства, не имеющийзалогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но взять его со складаон может только тогда, когда кредит, выданный по залоговому свидетельству,будет возвращен заемщиком или он сам внесет всю сумму долга. В подтверждениепогашения кредита товарному складу предоставляется квитанция об уплатеобеспеченной залогом товаров суммы. Товарный склад, выдавший товары в нарушениеэтого правила, несет ответственность перед держателем залогового свидетельстваза платеж всей обеспеченной по нему суммы (п. 3 ст. 916 ГК).

Простое складское свидетельство подтверждаетпринадлежность определенного товара конкретному поклажедателю и удостоверяетпринятие его на хранение товарным складом. Оно относится к ценным бумагам напредъявителя и может свободно передаваться другим лицам путем вручения. Простоескладское свидетельство должно содержать те же сведения, что и двойноескладское свидетельство, за исключением наименования товаровладельца, чтообусловлено предъявительским характером данной ценной бумаги (п. 1 ст. 913, п.2 ст. 917 ГК). При отсутствии обязательных реквизитов выданный хранителемдокумент простым складским свидетельством признаваться не может.

Являясь товарораспорядительной ценной бумагой,простое складское свидетельство удостоверяет право свободного распоряжениятоварами, в отношении которых осуществляется складское хранение. Склад обязанвыдать находящийся на хранении товар при предъявлении простого свидетельствалюбым его держателем.

Складская квитанция также является доказательствомпринятия товара на хранение. Оформление договора путем выдачи такого документаозначает, что заявить требование о выдаче хранимого товара правомочен толькосам поклажедатель. Передать свои права на находящийся на складе товар он можетлишь в общем порядке уступки права требования (ст. 382 — 390 ГК).

3. Содержание договора складского хранения имеетнекоторую специфику, касающуюся прав и обязанностей сторон при приеме, хранениии выдаче товара. В частности, если иное не предусмотрено договором, товарныйсклад при приеме товара на хранение обязан за свой счет осмотреть товары иопределить их количество (число единиц — товарных мест или меру — вес, объем) ивнешнее состояние (п. 1 ст. 909 ГК).

В процессе хранения склад должен предоставлятьпоклажедателю возможность осматривать хранимые товары или их образцы, еслиимеет место хранение с обезличением, а также брать пробы (п. 2 ст. 909 ГК).Исполнение данной обязанности дает товаровладельцу возможность предприниматьсамостоятельные действия, способствующие обеспечению сохранности товаров. Кпримеру, если товар начинает видоизменяться вследствие естественных свойств,поклажедатель может его перебрать, отсортировать, отфильтровать, заменить таруи др., тем самым предупредив его дальнейшую порчу и возможную утрату.

При возникновении особых обстоятельств, когда дляобеспечения сохранности товаров требуется изменение условий их хранения,товарный склад правомочен самостоятельно принять необходимые меры (п. 1 ст. 910ГК). Их предварительное согласование с товаровладельцем в исключение из общихправил не требуется. Если изменение условий хранения, предусмотренныхдоговором, имеет существенный характер, склад обязан уведомить поклажедателя опредпринятых в его интересах мерах. Когда изменения несущественны, такоеуведомление необязательно.

Особая обязанность возлагается на товарный склад вслучае обнаружения во время хранения повреждений товара, выходящих за пределысогласованных в договоре или обычных норм естественной порчи. При возникшихкачественных и количественных изменениях товара склад должен незамедлительно составитьоб этом акт и в тот же день известить товаровладельца (п. 2 ст. 910 ГК). Принеисполнении данной обязанности товаровладелец может требовать возмещенияубытков, причиненных ему в связи с дальнейшей порчей товаров, если докажет, чтопри своевременном наличии у него соответствующей информации он мог бы эту порчупредотвратить.

Следует также обратить внимание на особый порядоквозвращения товара поклажедателю. Обе стороны договора складского храненияимеют право требовать осмотра и проверки количества возвращаемого товара.Вызванные этим расходы возлагаются на ту из сторон, которая заявиласоответствующее требование. Если при возвращении товар не был совместносторонами осмотрен и проверен, его недостача или повреждение могут бытьустановлены товаровладельцем самостоятельно. При обнаружении недостачи илиповреждения товара вследствие ненадлежащего хранения товаровладелец долженписьменно сообщить об этом складу при получении товара. Если же эти недостаткине могли быть обнаружены при обычном способе принятия, заявление об их наличиидолжно быть сделано в течение трех дней с момента получения товара (п. 2 ст.911 ГК). При отсутствии такого заявления предполагается, что товар возвращен всоответствии с условиями договора складского хранения, т.е. обязанноститоварного склада исполнены надлежащим образом. Вместе с тем товаровладелец,пропустивший установленный срок, не лишается возможности предъявления хранителютребований, если докажет, что возвращенный ему товар имеет недостатки,являющиеся следствием ненадлежащего хранения.

§ 3. Специальные виды хранения

Выделение специальных видов хранения и ихсамостоятельное регулирование, осуществляемое нормами § 3 гл. 47 ГК,обусловливается присущими им особенностями. Прежде всего они касаются основанийи сферы возникновения отношений по хранению, специфики их субъектного состава,объектов хранения и некоторых других характеристик.

1. Хранению в ломбарде посвящены ст. 919 — 920 ГК.Поклажедателем по такому договору может быть только гражданин. Хранителем понему выступает особый субъект — ломбард, которым признается коммерческоеюридическое лицо. Ранее обязательным условием для осуществления ломбардом своейдеятельности было наличие у него соответствующей лицензии. В настоящее времяФедеральный закон от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видовдеятельности» не относит деятельность ломбардов к тем, которые подлежатлицензированию.

Помимо операций по хранению ломбард в силу ст. 358ГК может принимать от граждан в залог движимое имущество в обеспечение предоставляемыхим краткосрочных кредитов. В таком случае хранение предмета залога регулируетсяст. 358 ГК.

Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащихгражданам, носит публичный характер (ст. 426 ГК) и должен заключаться с каждым,кто обратится. При сдаче вещи на хранение стороны ее оценивают в соответствии сценами на вещи такого рода и качества, которые обычно устанавливаются вторговле в момент и в месте их принятия на хранение.

Заключение договора хранения в ломбардеудостоверяется выдачей поклажедателю именной сохранной квитанции, содержащейсведения о качестве и количестве переданных ломбарду вещей, а также ихстоимости.

Ломбард обязан застраховать за свой счет в пользупоклажедателя принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки (п. 4 ст. 919ГК).

Договор хранения в ломбарде относится к категориивозмездных и всегда имеет срочный характер. По истечении срока действиядоговора, определяемого сторонами, ломбард должен хранить вещи, невостребованные поклажедателем, еще в течение двух месяцев с взиманием за этоплаты, после чего может их продать в порядке, установленном для реализациизаложенного имущества (п. 5 ст. 358 ГК). Денежные средства, вырученные отпродажи вещей, передаются поклажедателю за вычетом вознаграждения,причитающегося ломбарду за хранение, и расходов, понесенных в связи среализацией (ст. 920 ГК).

Ломбард, являясь профессиональным хранителем, несетповышенную ответственность за сохранность переданного ему имущества. Онотвечает за утрату, недостачу и повреждение вещи, если не докажет, что этопроизошло вследствие непреодолимой силы либо таких свойств вещи, о которых онне знал и не должен был знать, принимая ее на хранение, либо в результатеумысла или грубой неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК).

2. Другим специальным видом является хранениеценностей в банке, регулируемое ст. 921 — 922 ГК. Банк может принимать нахранение от физических и юридических лиц различные по характеру ценности:ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, втом числе документы.

Сохранность ценностей в банке может обеспечиватьсяразличными способами: с условием помещения переданных поклажедателем ценностейв индивидуальный сейф и без такого условия.

Договор хранения ценностей, не включающий условия обобязательном помещении хранимого имущества в сейф, в целом регулируется общимиположениями о хранении. Особые требования установлены лишь в отношении порядкаоформления договора. Его заключение удостоверяется выдачей банком поклажедателюименного сохранного документа. Этот документ служит основанием предъявленияпоклажедателем требования банку о возврате хранимого имущества (п. 2 ст. 921ГК). Кроме того, учитывая специфику предметов хранения, банковскоезаконодательство может регламентировать порядок оказания услуг по обеспечениюсохранности ценностей. Так, принимая на хранение драгоценные металлы, банкобязан открыть металлический счет ответственного хранения <*>. Передачана хранение и выдача клиенту драгоценных металлов и драгоценных камней должныосуществляться в особо оборудованных хранилищах ценностей <**>.

--------------------------------

<*> См.: п. 9.2 Положения о совершениикредитными организациями операций с драгоценными металлами на территорииРоссийской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценнымиметаллами, утвержденного Приказом Центрального банка РФ от 1 ноября 1996 г. N02-400 // ВБР. 1996. N 61; 1998. N 23; 2000. N 20.

<**> См.: п. 2.1 Инструкции Банка России от 30ноября 2000 г. N 94-И «О порядке определения массы драгоценных металлов идрагоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитныхорганизациях» // ВБР. 2000. N 66 — 67.

Услуги по хранению, предполагающие помещениеполученных от поклажедателя ценностей в индивидуальный банковский сейф (ячейкусейфа, изолированное помещение в банке), могут иметь различные правовые режимы.В частности, в соответствии со ст. 922 ГК может быть выделено хранение ценныхвещей с предоставлением поклажедателю (клиенту) охраняемого банкоминдивидуального банковского сейфа.

Договор хранения в сейфе предоставляет поклажедателювозможность самостоятельно помещать ценности в сейф и изымать их оттуда, длячего банк выдает ему ключ от сейфа, идентификационную карточку либо иной знакили документ, удостоверяющий право поклажедателя на доступ к сейфу или егосодержимому. Условиями договора также может быть предусмотрено правопоклажедателя (клиента) работать в банке с ценностями, хранимыми виндивидуальном сейфе (п. 1 ст. 922 ГК).

Если соглашение предполагает хранение сиспользованием сейфа, банк принимает от клиента соответствующие ценности,которые должны храниться в сейфе, контролирует их помещение в сейф и изъятие, апосле изъятия возвращает клиенту (п. 2 ст. 922 ГК). Возникающие при этомотношения регламентируются общими положениями о хранении в части, непротиворечащей специальным нормам о данном виде хранения. В этой связи на банквозлагается полная ответственность за сохранность содержимого сейфа (ст. 901 — 902 ГК).

Договор хранения ценностей с предоставлением клиентуиндивидуального сейфа обеспечивает клиенту возможность самостоятельногопомещения ценностей в сейф и их изъятия из сейфа без чьего-либо контроля, в томчисле со стороны банка (п. 3 ст. 922 ГК). В такой ситуации банк обязан лишьконтролировать то, чтобы доступ к сейфу посторонних лиц был невозможен.Ответственность банка за несохранность ценностей, находящихся в предоставленномклиенту индивидуальном сейфе, наступает только при нарушении им обязанностей поохране самого сейфа. Если будет доказано, что по условиям хранения доступ к сейфубез ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие действияобстоятельств непреодолимой силы, банк от ответственности освобождается. Вместес тем договором хранения может быть предусмотрено иное.

Данные особенности договора хранения ценностей вбанке с предоставлением клиенту индивидуального сейфа свидетельствуют о егосмешанном характере. Во-первых, он включает элементы аренды, поскольку клиентиспользует сейф самостоятельно без контроля со стороны банка и безответственности банка за его содержимое. В этой связи к возникающим отношениямприменяются правила о договоре аренды (гл. 34 ГК). Во-вторых, в рассматриваемомдоговоре присутствуют и элементы возмездного оказания услуг по охране сейфа(помещения, где он расположен), поскольку банк обязан обеспечить условия,исключающие возможность доступа к сейфу посторонних лиц.

3. К числу специальных видов хранения относитсяхранение вещей в камерах хранения, находящихся в ведении транспортныхорганизаций общего пользования. Такой договор является публичным, т.е.приниматься на хранение должны вещи любых обратившихся лиц — пассажиров идругих граждан независимо от наличия у них проездных документов.

Отношения по хранению имущества в камерах хранениятранспортных организаций регламентируются ст. 923 ГК, не противоречащими ейтранспортными уставами и кодексами, а также издаваемыми в соответствии с нимиспециальными правилами. К числу последних относятся Правила оказания услуг поперевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водномтранспорте, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N72 <*>; Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральномжелезнодорожном транспорте, утвержденные Приказом МПС России от 26 июля 2002 г.N 30 <**>; Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильнымтранспортом в РСФСР, утвержденные Приказом Минавтотранса РСФСР от 24 декабря1987 г. N 176; Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушныхлиниях Союза ССР, утвержденные Приказом МГА СССР от 16 января 1985 г. N 19. Вчасти, не урегулированной этими актами, применяются общие положения о хранении.

--------------------------------

<*> СЗ РФ. 2003. N 7. Ст. 646.

<**> БНА РФ. 2002. N 40.

Обеспечение сохранности вещей в транспортныхорганизациях возможно двумя способами, имеющими различные правовые режимы:посредством передачи имущества на хранение в обслуживаемую работникамитранспортной организации камеру хранения (обычно их именуют ручными) и путемпомещения вещей в автоматическую камеру хранения (камеру хранениясамообслуживания).

Транспортным законодательством к вещам, сдаваемым вручные камеры хранения, предъявляются специальные требования, касающиеся ихвеса (на внутреннем водном транспорте вес одного места, принимаемого нахранение, не должен превышать 50 кг, на воздушном — 30 кг) и упаковки.Практически на всех видах транспорта запрещается сдача на хранение животных иптиц, огнестрельного оружия, зловонных, огнеопасных, отравляющих,легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных веществ, а также вещей,которые могут испачкать или повредить вещи других поклажедателей.

Договор оформляется посредством выдачи поклажедателюквитанции или номерного жетона, подтверждающих факт принятия имущества нахранение. Впоследствии предъявление квитанции или жетона дает поклажедателюправо требовать выдачи хранимой вещи. При утрате квитанции или жетона объектыхранения выдаются поклажедателю на основании его письменного заявления ипредставления доказательств принадлежности ему соответствующих вещей (п. 2 ст.923 ГК). Вещи возвращаются владельцу под расписку (на воздушном транспортесоставляется специальный акт).

Камера хранения обязана хранить вещи в течениесрока, установленного транспортным законодательством. В организацияхвнутреннего водного транспорта этот срок не превышает 30 дней. Нажелезнодорожном транспорте вещи хранятся в течение одних календарных суток. Вслучае невнесения поклажедателем платы за хранение по истечении оплаченногосрока хранения вещь находится в железнодорожной камере хранения еще в течениесуток, после чего передается в общее складское помещение станции. По соглашениюсторон хранение вещей в транспортных камерах хранения возможно и в течениеболее длительного срока по сравнению с установленными нормативно.

Вещи, не востребованные в течение установленногосрока, хранятся еще 30 дней, а затем могут быть реализованы хранителем в общемпорядке, предусмотренном п. 2 ст. 899 ГК.

В случае утраты, недостачи или поврежденияимущества, сданного в камеру хранения, хранитель обязан возместить поклажедателювозникшие в связи с этим убытки в течение 24 часов с момента предъявлениясоответствующего требования. Размер убытков ограничивается суммой, в которуюпоклажедатель оценил вещи, передавая их на хранение.

При помещении вещей в автоматические камеры хранения(камеры самообслуживания) между транспортной организацией и владельцем вещейвозникают отношения иной правовой природы, нежели хранение. В данном случаевещи на хранение не принимаются, а гражданину лишь предоставляется возможностьвременного использования ячейки автоматической камеры хранения за установленнуюплату. Процесс помещения имущества в камеру и его изъятие транспортнойорганизацией не контролируются, однако она обязана обеспечить исправностьзапирающих устройств ячейки и исключить возможность ее несанкционированноговскрытия посторонними лицами. Лишь при виновном неисполнении указанныхобязанностей транспортная организация может быть привлечена к ответственностиза порчу или пропажу вещей, оставленных в автоматической камере хранения. Указанныеобстоятельства позволяют сделать вывод, что данный договор хранением неявляется, а имеет смешанный характер, включая в себя элементы аренды и оказанияуслуг по внешней охране арендуемой ячейки.

4. Особые правила установлены для хранения вгардеробах, которыми признаются места, специально оборудованные организациямиили средствами транспорта для хранения верхней одежды, головных уборов и томуподобных вещей, принадлежащих посетителям или работникам.

Хранителем в данном случае признается организация иливладелец транспортного средства, в помещениях которых расположен гардероб, апоклажедателем — гражданин. В подтверждение сдачи вещи на хранение в гардеробгражданину обычно выдается номерок или жетон, что приравнивается к письменномуоформлению договора (п. 2 ст. 887 ГК).

Хранение в гардеробе предполагается безвозмездным,если вознаграждение прямо не предусмотрено соглашением между хранителем ипоклажедателем или не обусловлено иным очевидным способом (п. 1 ст. 924 ГК).Независимо от характера договора хранитель в целях обеспечения сохранности вещиобязан принимать все меры, определенные законом, правовыми актами, договором, атакже соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства (п. 1,2 ст. 891 ГК).

Указанные правила действуют и в случаях, когдаграждане оставляют верхнюю одежду, головные уборы и иные подобные вещи безсдачи на хранение в местах, отведенных для таких целей в организациях исредствах транспорта (п. 2 ст. 924 ГК). Тем самым отведение организациейспециально оборудованного для хранения вещей посетителей места рассматриваетсязаконодателем как публичная оферта, а фактическое оставление вещи в этом месте- как акцепт.

5. Определенными особенностями обладает хранениевещей в гостинице, а равно в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях,банях и других подобных организациях, предоставляющих гражданам возможностьвременного проживания или нахождения.

Согласно п. 1 ст. 925 ГК гостиница отвечает заутрату, недостачу или повреждение вещей, внесенных в гостиницу проживающим в нейлицом, без особого о том соглашения. При этом сделанное гостиницей объявление,что она не принимает на себя ответственности за несохранность вещейпостояльцев, правового значения не имеет и от ответственности ее неосвобождает.

В этой связи в научной и учебной литературе былавысказана точка зрения, что хранение в гостинице возникает в силу закона<*>. Однако вряд ли это мнение можно признать обоснованным. Буквальноетолкование п. 1 ст. 925 ГК позволяет сделать вывод о том, что поклажедателем вданном случае всегда выступает лицо, проживающее в гостинице, т.е. заключившеедоговор об оказании гостиничных услуг. Императивная норма закона возлагает нагостиницу обязанность обеспечивать сохранность вещей постояльцев, в связи с чемспециальное согласование данного условия сторонами не требуется. Тем самымсохранение вещей, принадлежащих проживающим в гостинице лицам, осуществляетсяна основании договора о возмездном оказании услуг, составной частью которогообязательно выступает соответствующее условие о хранении. Тем самым данныйдоговор может быть квалифицирован как смешанный, поскольку помимо различных похарактеру действий, предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услугв Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля1997 г. N 490 <**>, гостиница оказывает постояльцам и услуги по хранениюих имущества.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Комментарий к Гражданскому кодексу РоссийскойФедерации, части второй (постатейный) (под ред. О.Н. Садикова) включен винформационный банк согласно публикации — М.: Юридическая фирма«КОНТРАКТ», Издательский Дом «ИНФРА-М», 2004 (изданиечетвертое, исправленное и дополненное).

<*> См.: Комментарий к Гражданскому кодексуРоссийской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М.,2003. С. 605; Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.Толстого. Т. 2. М., 2003. С. 728.

<**> СЗ РФ. 1997. N 18. Ст. 2153; 1999. N 41.Ст. 4923; 2000. N 39. Ст. 3871.

Следует отметить, что гостиница отвечает засохранность только внесенных в нее вещей. Внесенной в гостиницу считается вещь,вверенная ее работникам либо помещенная в гостиничном номере или иномпредназначенном для этого месте (п. 1 ст. 925 ГК). Постоялец, обнаружившийутрату или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об этомадминистрации гостиницы. В противном случае хранитель освобождается отответственности за несохранность вещей.

Данные правила не распространяются на драгоценныевещи постояльца, в том числе деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги. Иххранение не включается в содержание договора об оказании гостиничных услуг иосуществляется на основании самостоятельного соглашения. За сохранность такогоимущества гостиница отвечает при условии, что оно было специально принято нахранение либо было помещено постояльцем в предоставленный ему гостиницейиндивидуальный сейф независимо от того, где он находится — в его номере илиином помещении гостиницы.

Отношения, складывающиеся в случае помещения вещей всейф, имеют арендный характер, а потому гостиница освобождается отответственности за утрату содержимого сейфа, если докажет, что по условиямхранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либостал возможным вследствие непреодолимой силы.

6. Секвестр, или хранение вещей, являющихсяпредметом спора, регулируется ст. 926 ГК. Данный вид хранения применяется,когда между двумя или несколькими лицами возник спор о праве на вещь, и в целяхобеспечения ее сохранности целесообразна ее передача третьему лицу. На хранениев порядке секвестра могут передаваться как движимые, так и недвижимые вещи.

В зависимости от оснований возникновения отношенийпо хранению выделяются два вида секвестра: договорный и судебный.

При договорном секвестре лица, заявляющие свои правана вещь, передают предмет спора на временное хранение третьему лицу,принимающему на себя обязанность после разрешения спора возвратить вещь томулицу, которому она будет присуждена по решению суда или по соглашению всехспорящих сторон. В этом случае между поклажедателями, в качестве которыхвыступают субъекты спора, и выбранным ими хранителем заключается договорсоответствующего содержания.

Судебный секвестр предполагает передачу предметаспора на хранение по решению суда. Лицо, которое будет обеспечивать сохранностьвещи, может быть назначено судом или определено по взаимному согласию спорящихсторон. Ему предоставляется возможность отказаться от участия в возникающихотношениях в качестве хранителя, если законом не установлено иное.

Примером судебного секвестра могут быть меры,принимаемые судом в целях обеспечения заявленного иска: арест принадлежащегоответчику имущества, предполагающий не только его опись, но и передачу нахранение третьему лицу (пп. 1 п. 1 ст. 140 ГПК, пп. 1 п. 1 ст. 91 АПК);передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу (пп. 4 п. 1 ст.91 АПК). Деятельность по хранению в таких случаях осуществляется в соответствиис Положением о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества,утвержденным Постановлением Правительства РФ от 7 июля 1998 г. N 723 <*>.

--------------------------------

<*> СЗ РФ. 1998. N 28. Ст. 3362.

Особенность секвестра — возмездность складывающихсяотношений, так как хранитель обычно имеет право на вознаграждение за счетспорящих сторон, если иное не предусмотрено договором или решением суда,которым секвестр был установлен (п. 4 ст. 926 ГК). Исключения из общего правилао возмездности секвестра могут устанавливаться и законом. Так, согласно п. 2ст. 53 Федерального закона «Об исполнительном производстве», еслихранителем имущества выступает член семьи должника или работникорганизации-должника, вознаграждение не выплачивается.

Размер вознаграждения при договорном секвестреопределяется по соглашению сторон, а при судебном — может устанавливатьсянормативно. В частности, вознаграждение за хранение арестованного и изъятогоимущества выплачивается в размере, определяемом Министерством юстиции РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1.   БрагинскийМ.И. Договор хранения. М., 2005.

2.  Цыбуленко З.И.Обязательства хранения в советском гражданском праве. Саратов, 2000.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву