Реферат: Договор ссуды. Условия заключения брака в римском праве

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по курсу «Римскоеправо»

по теме: «Договорссуды. Условия заключения брака в римском праве»


Содержание

1.Характеристика договора ссуды (commodatum) 4

2.Анализ условий заключения брака в римском праве и современном семейном праве РФ   7

3.Терминологический словарь. 10

Литература. 16


1. Характеристика договора ссуды(commodatum)

Прежде всего, рассмотрим основные положенияобязательственного права в римском праве.

В силу обязательства [obligation) должник (обязанноелицо) должен совершить определенные действия в пользу кредитора. Активныйхарактер этих действий позволяет отличить обязательство от вещного права. Вобязательстве есть две стороны: кредитор обладает правом требования, а на должникавозложена обязанность выполнить правомерные требования первого.

Любое обязательство должно быть обеспечено иском.Сказанное не относится к натуральным обязательствам (например, по сделкам рабови подвластных на начальном этапе развития римского права). Факт существованиянатурального обязательства мог использоваться при возражении по иску, однаконепосредственно из натурального обязательства иск не вытекает. При этомнатуральное обязательство содержит все остальные существенные признаки другихобязательств.

Элементы обязательства — стороны, содержание, предмет.

Стороны обязательства — кредитор и должник.

Содержание обязательства — право требования по поводу предмета обязательства у кредитора икорреспондирующая ему обязанность должника.

Предметом обязательства является вещь, по поводу которойвозникает обязательство.

Некоторые авторы считают предметом обязательства не вещь,а действия должника по удовлетворению кредитора, но тогда, по сути, невозможноразграничить предмет и содержание обязательства.

Основная классификация обязательств в римском правепроводилась именно по основанию их возникновения; выделялись соответственно договорные,деликтные обязательства, а также обязательства из как бы договоров иквазиделиктов.

Возникновение гражданского (частно-правового)обязательства из реального договора (реального контракта) в римском правеобусловливается не только заключением соглашения между сторонами обязательства,но и передачей вещи, являющейся предметом обязательства. Типичными реальнымидоговорами в классическом римском частном праве являлись заем, ссуда ихранение.

Ссуда (commodatum) представляет собой договор, покоторому одна сторона передает в безвозмездное временное пользование другойстороне индивидуально определенную вещь. Сторонами ссудного обязательствавыступают ссудодатель и ссудополучатель.

Так же как и договор займа, ссуда — реальный контракт, обязательства из этого договора возникали послепередачи вещи ссудополучателю. Однако этот договор во многом отличался отдоговора займа. Если предметом займа являлись вещи, определяемые родовыми признаками,то предметом ссуды — индивидуальныевещи. Эти же вещи должен был вернуть ссудополучатель ссудодателю. В то времякак при договоре займа вещь передавалась в собственность, при ссуде предметссуды передавался во временное, безвозмездное пользование; по окончаниидоговора ссудополучатель обязан был вернуть вещь в целости и сохранности. Еслиобязательство из договора займа строго односторонние (на заимодавце не лежалоникакой обязанности, он имел лишь право требования), то ссуда не являласьстрого односторонним договором: на ссудодателя ложилась та или иная обязанность.Такое могло иметь место, если он передал ссудополучателю такую вещь, причинилапоследнему убытки или потребовала от него расходов по содержанию или поддержаниюее в нормальном состоянии (например, ссудодатель передавал больное животное,которое заразило стадо, или предоставил больного раба, на лечение которогопотребовались лекарства). Однако если на ссудополучателе лежала вина, ассудодатель не знал о пороках данной в ссуду вещи, то он не нес никакойответственности. Наконец, если при займе риск случайной гибели вещи лежал наполучателе, то по договору ссуды — нассудодателе. В то же время по договору ссуды на ссудополучателя ложиласьстрогая ответственность за сохранность вещи. В случае причинении вреда вещи,даже при незначительной небрежности со стороны ссудополучателя, он обязан былвозместить данный вред. Закон исходил из того, пользователь должен использоватьвещь как хороший хозяин, не допускать небрежности по отношению к ней и беззаботность.

Таким образом, договор ссуды — реальный, практически односторонний, безвозмездный контракт[1].

Для взыскания со ссудодателя понесенных убытковссудополучателю давался так называемый возможный иск. Иск ссудодателя называлиction commodati directa, т.е. прямой, основной иск из ссуды, а искссудополучателя — action commodaticontaria (противоположный, встречный иск, который мог возникнуть, а мог и невозникнуть).

Хранение (поклажа) — договор, в соответствии с которым одно лицо (хранитель, депозитарий) получало отдругого (поклажедателя, депонента) индивидуально-определенную вещь и обязывалосьбезвозмездно хранить ее в течение определенного срока или до востребования и поокончании хранения возвратить ее в целости и сохранности поклажедателю.

Особенности этого договора сводились к следующему.

Во-первых, этот договор реальный, обязательства возникалис момента передачи вещи.

Во-вторых, предметом договора являлась вещь индивидуальноопределенная; по окончании хранения эта же вещь должна быть возвращена депоненту.

В-третьих, хранение — безвозмездный договор, а поэтому хранитель должен хранить переданную вещь какдобрый хозяин и отвечать за вред лишь в случае грубой небрежности. Гай говорил,что депозитарий должен понимать, с кем он собирается иметь дело: с добросовестнымили ветрогоном.

Исключение из этого правила имело место в двух случаях:когда поклажеприниматель сам вызывался хранить вещи (в случае порчи, пропажи оннес ответственность даже при неосторожности и небрежности); когда передача вещисовершилась при чрезвычайных обстоятельствах, например при пожаре. В последнемслучае ответственность хранителя повышалась, и он отвечал перед поклажедателемв двойном размере причиненного ему ущерба. В данном случае, как говорилУльпиан, поклажедатель не имел возможности выбирать себе депозитария исходи изнаименьшего риска для себя.

В-четвертых, вещь могла быть передана по этому договоруна определенный срок или до востребования. Наконец, как и при договоре ссуды,из хранения вытекало требование поклажедателя о возврате вещи, защищаемоепрямым иском — action directa. Еслипоклажедатель при передачи вещи на хранение по своей вине причинил убыткипоклажепринимателю, не знавшему о пороках переданной вещи, то поклажепринимателюдавался иск action depositi contraria о взыскании с поклажедателя убытком.

Ссуду следует отличать от передачи вещи в безвозмездноепользование в силу прекария (прекарные правоотношения возникали не в силудоговора, а в результате одностороннего волеизъявления собственника имущества,передаваемого в прекарий) и найма, осуществляемого на возмездной основе.

2. Анализ условий заключениябрака в римском праве и современном семейном праве РФ

Виды условий Римское право Современное семейное право РФ Условия вступления в брак

1) соглашение между домовладыками;

2) согласие вступающих в брак;

3) наличие у лиц, заключивших брак, права заключать его (таким правом пользовались римские граждане и лишь в исключительных случаях — иностранцы);

4) достижение брачного возраста (14 лет для мужчин и 12 — для женщин);

5) безбрачие (не допускался брак лица, состоявшего в браке);

Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет (в особых случаях – 16 лет).

Не допускается заключение брака между:

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

усыновителями и усыновленными;

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

Возможен брак между гражданином РФ и иностранцем.

Наличие особых форм брака

Конкубинат — постоянное, разрешенное законом сожительство мужчины и женщины, которые не могли заключить брак ввиду разного социального положения (например, сенатора с вольноотпущенницей). Такая связь не порождала юридических последствий между участниками конкубината; конкубина не пользовалась правами «законной» жены; дети не пользовались правами «законных» детей. Конкубинат допускался лишь для мужчин. Сожительство женщины с другим мужчиной, кроме мужа, не допускалось и давало право мужу убить жену.

Особой формой брака являлся брак между перегринами, так как римское право такие браки не регламентировало. Эти браки регулировались правом перегринов.

Отсутствуют. Формы брачной церемонии

1) заключение брака путем совершения религиозного обряда, церемоний и произнесения определенных слов (предполагают, что эта форма использовалась лишь патрициями, проходила в присутствии жреца и сопровождалась принесением в жертву хлеба);

2) покупка жены в форме манципации, которую производил домовладыка (со временем эта форма приобретала лишь символическое значение);

3) осуществление над женщиной власти в течение одного года (срок давности).

В отношении последнего способа Институции Гая закрепляли, что женщина, не желавшая, чтобы муж получал над ней власть, ежегодно должна была проводить три ночи вне дома мужа и тем самым прерывать давность.

Во второй период республики для заключения брака достаточно было выражения согласия вступающих в брак и отведения невесты в дом жениха. Для установления власти мужа требовалось совершение определенных формальностей.

Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.

Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.


3. Терминологический словарь[2]

Публичное право.

В римской традиции (начиная с Ульпиана) принято делитьправо на публичное и частное. Ульпиан писал: «Публичное право — это то право, которое относится к статусуРимского государства». Для публичного права характерен императивный метод регулирования.В отличие от частного римское публичное право не было широко воспринято(рецепиировано) европейскими средневековыми правовыми системами и не лежит воснове современного гражданского права стран романо-германской правовой семьи.

Кодификация.

Уже на относительно раннем этапе своего историческогоразвития юридическая техника и в целом культура римского права обнаружили потребностьи стремление к обобщению и унификации источников права и вытекающих из нихправовых норм. Это стремление в особенности усилилось в императорский период,когда унификация правоприменения в интересах единой правовой политики сталапрактической государственной необходимостью в собственных интересах власти.Развитие юридической науки в первые века н.э. вызвало к жизни первые частныесистематизации правовых источников и аналогичного значения комплексныеюридические труды.

Время правления византийского императора Юстиниана(527-565 гг.) было несомненным и всесторонним расцветом восточно-римскойцивилизации. В ходе централизаторских политических и правовых реформ, проводимыхпри активном личном участии императора, была реализована и всеобъемлющаякодификация нрава, причем на новых принципах, отражавших высокий уровеньюриспруденции и юридической науки Византии в рамках римской правовой культуры.

В начале 528 г. была учреждена государственная комиссияиз 10 специалистов под руководством известною юриста Трибониана. В апреле 529 г. комиссия опубликовала кодекс императорских конституций в 12 книгах, с изданием которого всепрежние сборники и отдельные акты стали рассматриваться как не имеющиеюридической силы. В 530 г. была назначена новая комиссия из 16 человек(практиков и людей науки) под руководством того же Трибониана. Комиссияосуществила грандиозную компиляцию отрывков из трудов римских юристов примернопяти предыдущих столетий, опубликованную в декабре 533 г. под названием «Дигест» (от латинского digcsta – «собранное»), или «Пандект» (от греческого оpandectac – «все вмещающее»). Одновременно Юстиниан поставил перед комиссиейзадачу выделить самые общие принципы римского права – в целях как учебных, таки идейно-политических, результатом чего стали «Институции». В 534 г. был переработан и обновлен Кодекс императорских конституций, в котором на этот разпреимущественно обобщалось право уже христианской эпохи. После выхода в светкодекса законодательная деятельность Юстиниана, естественно, продолжилась — все крупные изданные им акты позднеесоставили т.н. «Новеллы», систематизированные уже после смерти Юстиниана.

С началом возрождения римскою права в эпоху ею рецепциивсе четыре элемента Свода Юстиниана получили обобщенное название Corpus juriscivilis; под таким же обозначением они были впервые в единстве изданы Д. Готофредоми вошли в историческую традицию. Подлинные тексты Свода не сохранились;наиболее авторитетные греческие и латинские рукописи относятся к VI-X1 вв.

Начало течения исковой давности.

Классические римское право знало только нечто подобноетому, что теперь называют исковой давностью, а именно законные срокипредъявления исков. Отличие законного срока от исковой давности заключается втом, что истечение законного срока само по себе безо всяких исключенийпрекращает право на иск, в то время как исковая давность оказывает действиетолько ввиду бездеятельности истца. Например, если отпадает повод для немедленногопредъявления иска (скажем, истец получает от ответчика подтверждение своегодолга), течение давностного срока прерывается и заново начинается течениеисковой давности; течение же законного срока не прерывается ни при какихусловиях.

Исковая давность в современном понимании появилась вримском праве только в V в., ее срок был установлен в 30 лет. Начало теченияэтого срока определяется моментом возникновения искового притязания.

Юридическое лицо.

В законах XII таблиц упоминается о различных частныхкорпорациях религиозного содержания, товариществах, объединениях (например,погребальных товариществах, профессиональных объединениях ремесленников и т. д.).

Эти организации, однако, не рассматривались как особыесубъекты права, как объединения лиц, противопоставляемые отдельным физическимлицам. Имуществом корпорации являлась общая собственность членов корпорации. Вслучае ликвидации организации имущество распределялось между ее участниками.Организация не могла, как таковая, выступать в гражданском процессе.

Но в период империи в отдельных случаях получаютпризнание как самостоятельные субъекты права различного рода союзы учреждения.Это прежде всего государство, государственная казна, городские общины(муниципии) и т. д. Их правоспособность была отделена от правоспособностивходящих в них лиц. Они могли заключать договоры и в отдельных случаях считалисьсубъектами вытекающих из договора прав.

В римском праве не было даже термина «юридическое лицо».Дело в том, что существовавшие объединения не играли сколько-нибудь видной ролив хозяйственной жизни. Поэтому, как представляется, римские юристы неразрабатывали учения об особом виде субъектов права (т. е. отдельные случаиправоспособности объединений не были сведены в отдельную категорию особого видасубъектов права).

Римские юристы ограничивались лишь признанием факта принадлежностиправ различным объединениям. Они сравнивали эти объединения с физическими лицами(человеком), констатировали, что организации и объединения действуют на положенииотдельных лиц, выполняют функции лица. В период республики допускалась полнаясвобода образования коллегий, объединений и корпораций. В период империи для ихсоздания требовалось предварительное разрешение сената и санкция императора.

Прекращение юридических лиц имело место по достижениицели их деятельности, при распадении состава юридического лица (допускалосьминимальное число членов — 3 человека)или если деятельность организации, объединения принимала противозаконныйхарактер.

Обязательные права.

Римская ипотека получила свое развитие на базе арендыземельных участков. Одновременно с установлением ипотеки на недвижимоеимущество стало устанавливаться несколько залоговых прав на одну и ту же заложеннуювещь.

Виндикационный иск.

Для защиты права собственности были разработанывиндикационный и негаторный иски.

Виндикационный иск применялся еще в легисакционномпроцессе, он представляет собой иск собственника о возврате владения вещью. Вэтом иске собственник доказывает свое право на вещь. В случае удовлетворения искавладелец должен вернуть оспариваемую вещь собственнику, со всеми плодами идоходами от нее. Владелец вещи (то есть ответчик по виндикационному иску)ответствен за ухудшение ее состояния, но может требовать от собственникакомпенсации своих необходимых расходов на содержание вещи, пока она находиласьу него.

Контракт (договор).

Одним из оснований возникновения обязательств являлсядоговор. Договор имел место тогда, когда воля договаривающихся сторон быланаправлена на установление обязательственных отношений. Договор — соглашение, посредством которого одно илинесколько лиц обязуются перед другим лицом или перед несколькими лицамичто-либо дать, что-либо сделать или, не делая чего-либо.

В римском праве договоры делились на контракты и пакты.

Контракты (contractus) — договоры, признанные цивильным правом и снабженный исковой защитой. К числуконтрактов относили определенный, предусмотренный законом круг договоров.Исключение составляли безыменные контракты (об этих контрактах изложено в гл.X).

Гай делил контракты на четыре категории: вербальные(устные, сло-весные), литеральные (письменные), реальные (устанавливающиеобязанности с передачей вещи) и консенсуальные (обязательства возникали в результатесоглашения, независимо от передачи вещи). В каждую категорию входилоопределенное число контрактов.

Отменительное условие договора.

В римском праве с наступлением, какого-либо условиястороны могут связать прекращение юридических последствий договора. Такиеусловия называются, отменительными (резолютивными). Например, в договор купли-продажимогло быть введено условие: если в течение месячного срока покупная цена небудет уплачена, то вещь считается непроданной.

Неосторожность (форма вины).

В римском праве выделялось два вида вины:

1. Умысел (dolus) — виновный предвидит последствия своих действий (бездействия), желает ихнаступления.

2. Небрежность (culpa в узком смысле слова) — виновный не предвидел последствия своихдействий (бездействия), хотя должен был их предвидеть («вина имеется налицо, еслине было предвидено то, что заботливый мог предвидеть»).

Что касается culpa в узком смысле слова, римляне выделялинесколько ее степеней:

1. Грубая небрежность (culpa lata) — не проявляется та мера заботливости, которуюможно требовать от каждого («грубая вина — это чрезвычайная небрежность, то есть непонимание того, что все понимают»).

2. Легкая небрежность (culpa veils) — не проявляется та мера заботливости и осмотрительности,которую должен проявить добрый хозяин, заботливый глава семьи (homo diligeniser studiosus paterfamilias). Этот вид вины получил впоследствии название culpain abstracto, то есть вина по абстрактному (отвлеченному) мерилу. Ответственностьза непреодолимую силу (casus и vis major, обычно стихийное бедствие) невозлагалась ни на одно лицо.

Универсальное правопреемство.

Наследование — это переход прав и обязанностей умершего физического лица к другим лицам.Наследование осуществляется в порядке универсального правопреемства, то естьнаследник, принимая наследство, приобретает все права и обязанностинаследодателя (или определенную наследственную долю, если наследников двое иболее). Универсальное правопреемство отличается от так называемого сингулярногоправопреемства, предоставляющего правопреемнику определенные права безобременения обязанностями.

Держание.

Держание — фактическое обладание вещью без намерения относиться к ней как к своей.

Практическое различие между владением и держаниемсостояло в том, что владельцы защищались от незаконного посягательства сами, адержатели — посредством собственника.


Литература

1.        Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. ДигестыЮстиниана. М., 2004.

2.        Комментарий к Семейному Кодексу РФ/ Отв. ред. Пчелинцева Л.М. М., 2004.

3.        Голубок С.А. Римское право: Учеб. пособие. — М.: Издательство РИОР, 2005.

4.        Гуляев С.А. Римское гражданское право: Учеб. пособие для вузов. М.,2005.

5.        Кудряшов И.В. Римское право (конспект лекций). Пособие для сдачиэкзаменов. М., 2004.

6.        Новицкий И.Б. Римское право. М., 2006.

7.        Основы римского частного права. /Кофанов Л.Л., отв. ред. Нижний Новгород2000.

8.        Покровский И.А. История римского права. СПб., 2005.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву