Реферат: Шпоры по государственным экзаменам (по юриспруденции)

1) Объект убийства — жизнь человека. Не имеет значения при этом пол, возраст, социальное положение, вероисповедание, состояние здоровья, поведение и другие личностные характеристики потер­певшего. Мотивы могут влиять на квалификацию либо индивидуализацию ответственности, но само умышленное виновное лишение жиз­ни остается деянием наказуемым и порицаемым моралью. Уголовный закон в равной степени считает убийством не толь­ко случаи лишения жизни помимо воли потерпевшего, но и с его согласия.

С объективной стороны убийство может быть совершено как путем активного воздействия на жертву, так и путем бездействия. Первое может осуществляться физическим: нанесение ранений, дача отравляющих веществ, удушение и т. п. либо психическим путем: угрозы, испуг, умышленное сообщением сведений, вызвавших ин­фаркт.

Ответственность за убийство путем бездействия наступает лишь при наличииобъективных и субъективных предпосылок: специ­ально возложенных на лицо обязанностей по охране жизни зако­ном, профессией, договором и имевшейся у лица реальной возмож­ности предотвратить наступление смерти.

Общественно опасное последствие — смерть потерпевшего обя­зательный признак объективной стороны убийства.

Необходимо установление причинной связи между деянием виновного (действием или бездействием) и наступившим последст­вием. При этом время смерти решающего значения не имеет. Важ­но другое — установление умысла на лишение жизни. Способы совершения убийства учитываются в качестве квали­фицирующих признаков лишь тогда, когда они прямо указаны в законе.

С субъективной стороны убийство может быть толькоумыш­ленным. Виновный сознает, что посягает на жизнь другого челове­ка, предвидит неизбежность либо реальную возможность причине­ния смерти потерпевшему и желает ее наступления (прямой умы­сел) или сознательно допускает (косвенный умысел)

Покушениена убийство возможно только с прямым умыслом. При решении вопроса о содержании умысла виновного необходимо исходить из совокупности вех обстоятельств преступления, в частности, учитывать предшествующее поведение виновного и потер­певшего,их взаимоотношения, причины прекращения преступных действий, способы иорудия преступления, характер и локализа­цию ранений, например, в жизненно важные органы, а также по­следующее поведение виновного. При доказанности покушения на убийство дополнительной квалификации по фактически наступив­шим для потерпевшего последствиям не требуется,

В число обстоятельств, характеризующих субъективную сто­рону убийства, входят также мотив, цель, эмоции. Они могут вы­ступать в качестве обязательных признаков состава (например, цель скрыть другое преступление является обязательным признаком убийства, квалифицируемого по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК, состояние аффекта — обязательный признак ст. 107 УК) либо учитываться При индивидуализации наказания в качестве смягчающих или отяг­чающих обстоятельств.

Субъект убийства — пп ст. 105 — физическое, вменяемое на момент совершения преступление лицо, достигшее к этому време­ни 14-летнеговозраста, по всем остальным видамубийства —16лет.

Ответственность за убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК. В нее, как правило входят убийства, совершенные из ревности напочве бытовой мес­ти, вытекающей из личных неприязненных отношений,убийство в драке или ссоре.

Вменение ч. 1 ст. 105 УК возможно и в том случае, когда в действиях виновного отсутствовали признаки, отнесенные законо­дателем к отягчающим либо смягчающим. Драка, при которой про­изошло лишение жизни, в одних случаях может содержать при­знаки необходимой обороны, в других — элементы хулиганской расправы под видом драки, а в ряде случаев не исключено лише­ние жизни по неосторожности.


2) Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности работника. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих на предприятии, в учреждении, организации свыше пяти дней. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, а также о поощрениях и награждениях за успехи в работе на предприятии, в учреждении, организации. Взыскания в трудовую книжку не записываются. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. При расторжении трудового договора (контракта) по инициативе работника в связи с болезнью, инвалидностью, уходом на пенсию по старости, с зачислением в высшее или среднее специальное учебное заведение либо в аспирантуру и по другим причинам, с которыми законодательство связывает предоставление определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении в трудовую книжку вносится с указанием этих причин. При увольнении трудовая книжка выдается работнику в день увольнения.

§2. Трудовая книжка впервые заполняется в присутствии работника не позднее недельного срока со дня его приема на работу. В нее вносятся:

а) сведения о работнике, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия, специальность, квалификация;

б) сведения о работе, то есть прием на работу, перевод на другую постоян­ную работу, увольнение со ссылками на соответствующие приказы;

в) сведения о поощрениях и награждениях;

г) сведения об открытиях, на которые имеются у работника дипломы об

использованных изобретениях и рационализаторских предложениях и о выпла­ченных в связи с этим вознаграждениях.

Следовательно, трудовая книжка отражает всю оплачиваемую трудовую деятельность работника и является основным документом о его трудовой деятельности. По трудовой книжке исчисляется общий, специальный и непре­рывный стаж работника.


2) Стадии совершения преступления. Под ними понимаются определенные этапы развития преступления, которые отличаются друг от друга развитием осуществления объективной стороны соответствующего преступления и степенью реализации умысла виновного.

В УК РФ (ст. 29) выделяются три стадии совершения преступления: 1) приготовлениек преступлению; 2) покушениена преступление и 3) оконченное преступление. Приготовление к преступлению образует любая разновидность умышленного создания условий для совершения преступления. Покушение на преступление — это уже непосредственное осуществление, хотя и незавершенное, объективной стороны задуманного преступления. Оконченное преступление характеризуется тем, что совершенное лицом деяние (включая и его последствия) содержит все признаки определенного состава преступления. Первые две стадии объединяются понятием неоконченного преступления, в теории уголовного права они обычно именуются стадиями предварительной преступной деятельности.


Уголовный закон не признает стадией совершения преступления, а следовательно, не считает преступным и наказуемым обнаружение умысла. Это связано с тем, что, как уже отмечалось, в основу уголовной ответственности кладется только деяние, опасное во внешнем выражении.

Таким образом, обнаружение умысла, не получившее физического воплощения в общественно опасном деянии (ставшее известным, например, из дневниковых записей или частной переписки), не должно влечь за собой уголовной ответственности.

С субъективной стороны стадии неоконченного преступления возможны лишь в умышленных преступлениях, так как и приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ), и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) определяются как умышленные деяния.


2. Приготовление к преступлению

Часть 1 ст. 30 УК РФ определяет приготовление к преступлению как «приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам».

В отличие от обнаружения умысла на совершение преступления, когда лицо еще не выполняет каких-либо общественно опасных действий, приготовление характеризуется определенными конкретными действиями, создающими условия для совершения преступления (например, лицо изготовляет подложные документы для совершения мошенничества).

Средствами или орудиями совершения преступления признаются любые предметы или приспособления, облегчающие совершение задуманного. Так, орудиями могут быть отмычки для открытия замка, фомки для взлома двери, ножи для имущественных насильственных преступлений и т.д. Средствами же совершения преступления являются предметы и приспособления, необходимые для совершения преступления (снотворное для усыпления потерпевшего, владельца дома, которого собираются ограбить; оставление печати учреждения с намерением подделать документы и т.д.).

Под приисканием следует понимать приобретение, независимо от способа, средств или орудий совершения преступления. Это может быть покупка, и обмен, и приобретение во временное пользование, и кража, и др.

Изготовление отличается от приискания тем, что орудия и средства, необходимые для совершения преступления, создаются заново. Например, изготовляется кастет, финский нож, форма и др.

Под приисканием соучастников понимается вербовка людей для совершения преступления, для создания преступной группы. Если лицу по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления, то он отвечает за неудавшееся подстрекательство, квалифицируемое как приготовление к совершению преступления.

(6) Под сговором понимается организация группы лиц для совершения преступления. И если эта группа обезвреживается правоохранительными органами, не успев совершить ни одного преступления, то содеянное надлежит квалифицировать как приготовление к соответствующему преступлению.

Под иным умышленным созданием условий понимается устранение препятствий, изучение места совершения предполагаемого преступления и иная деятельность.

Приготовление к преступлению квалифицируется по статьям Особенной части УК, предусматривающим ответственность за готовящееся преступление, и статье 30 УК РФ. В случаях, если, как уже отмечалось, приготовительные действия образуют самостоятельный состав преступления, требуется их дополнительная квалификация по статье Особенной части, предусматривающей ответственность за это преступление (например, в случае незаконного приобретения оружия для того же разбоя еще и по ст. 222 УК РФ).


3. Покушение на преступление

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Судебная практика знает самые разнообразные случаи покушения на преступление. Например, вор с целью кражи проник в квартиру, но был задержан вернувшимися жильцами. Насильник не смог осуществить своего намерения из-за решительного сопротивления потерпевшей. Преступник с целью убийства выстрелил в потерпевшего, но промахнулся либо попал, но не убил, а причинил ему телесное повреждение. Взяткодатель пытался вручить предмет взятки должностному лицу, но тот отказался принять взятку. Все эти случаи и образуют покушение на преступление.

Как и приготовление к преступлению, покушение на преступление характеризуется объективными и субъективными признаками, составляющими в своей совокупности состав этой стадии неоконченного преступления. Эти признаки позволяют отличать покушение на преступление, с одной стороны, от приготовления к преступлению, с другой — от оконченного преступления.

Если приготовление к преступлению создает лишь условия для совершения задуманного преступления, то покушение на преступление создает реальную опасность причинения вреда объекту посягательства. В связи с этим объективная сторона покушения на преступление характеризуется следующими моментами:

1) В отличие от приготовления к преступлению при покушении субъект оказывает непосредственное воздействие на объект совершаемого преступления. Преступник выстрелил, но промахнулся. Это означает, что в момент выстрела (пусть в конечном счете и неточного) жизнь потерпевшего подвергалась непосредственной и реальной опасности.

2) В отличие от приготовления к преступлению при покушении лицо совершает действие (бездействие), непосредственно направленное на совершение преступления. Это означает, что оно начинает или продолжает выполнение объективной стороны задуманного преступления. Вор пытался вскрыть сейф с деньгами, но был задержан. Попытка вскрыть сейф есть выполнение объективной стороны кражи как тайного хищения чужого имущества.

(14) Покушение на преступление с материальными составами отличается от оконченных деяний тем, что здесь не наступают предусмотренные диспозицией статьи УК последствия, на которые был направлен умысел виновного. Покушение на преступление с формальным составом отличается от оконченного деяния не доведением преступных действий до конца.

Объективная сторона покушения характеризуется тремя признаками: а) действие (бездействие) непосредственно направлено на совершение преступления; б) совершение (исполнение) преступления прервано; в) прервано по не зависящим от виновного обстоятельствам.

Субъективная сторона покушения характеризуется только прямым умыслом. На преступления с косвенным умыслом покушаться нельзя по определению (см. комментарий к ст. 25 УК), равно как и на неосторожное преступление. Содержание умысла при покушении на преступления с материальным составом: лицо сознает общественную опасность действия (бездействия), непосредственно направленного на совершение преступления, предвидит возможность или неизбежность преступных последствий и желает их наступления. При покушении на преступление с формальным составом виновный сознает общественно опасный характер совершаемых действий и желает их совершить.

По субъективной стороне следует разграничивать покушение и оконченное преступление. С этим судебная практика сталкивается в тех случаях, когда покушение на совершение одного преступления по признакам объективной стороны полностью соответствует признакам состава оконченного преступления, описанного в другой статье Уголовного кодекса. Так, при покушении на убийство причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, что полностью охватывается диспозицией ст. 111 УКРФ.

В этих случаях необходимо установить направленность умысла виновного; если он был направлен на убийство, а в результате был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, то квалифицировать содеянное надлежит исходя не их фактически наступивших последствий, а как покушение на убийство, т.е. по ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ.

4. ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Преступление считается оконченным, когда в совершенном лицом деянии (действии или бездействии) содержатся все признаки предусмотренного Уголовным кодексом состава соответствующего преступления (ч. 1 ст. 29 УК РФ). Момент определения окончания преступления зависит от особенностей законодательной конструкции того или иного преступления, и в первую очередь от его объективной стороны, т.е. от того, как в уголовном законе определено преступление, характеризуется ли оно материальным или формальным составом.

Оконченное преступление с материальным составом характеризуется наступлением указанного в законе преступного последствия. Так, убийство считается оконченным, когда наступит смерть потерпевшего, кража и грабеж — когда преступник завладел чужим имуществом и имеет реальную возможность распорядиться им и т. д. Преступление с формальным составом признается оконченным, когда полностью выполнено общественно опасное действие (бездействие), предусмотренное уголовным законом. Так, оставление в опасности является оконченным с того момента, когда виновный заведомо оставил без помощи лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние.

В некоторых статьях Особенной части УК РФ объективная сторона отдельных преступлений сконструирована таким образом, что одно деяние (обычно действие) является этапом совершения другого деяния. Например, в ч. 2 ст. 228 УК РФ наряду с другими действиями объявляются наказуемыми как хранение наркотических средств с целью их сбыта, так и сам незаконный сбыт этих средств. В связи с этим хранение наркотических средств будет признано оконченным до их сбыта (формальный состав), а сбыт этих же средств может рассматриваться как последствие их хранения (материальный состав).


1) Статус Президента РФ. Выборы Президента РФ.

Статья 80 определяет, что Президент РФ является главой государства. В ранее действовавшей Конституции устанавливалось, что Президент является высшим должностным лицом и гла­вой исполнительной власти в РФ. Президент занимает особое место в системе органов государственной власти, не входит напрямую, непосредственно ни в одну из ее ветвей.

В КРФ заложена система гарантий, препятствующих превращению Президента РФ в авторитарного правителя. Они заключаются в ограниченности периода полномочий Президента РФ достаточно коротким четырехлетним сроком, порядком его всенародных прямых выборов, их альтернативным характером, недопустимостью за­нятия поста Президента более двух сроков подряд, возможностью отрешения его от должности, признания не соответствующими КРФ нормативных актов Президента РФ на основе решения Конституционного Суда РФ и др.

Президент РФ является гарантом КРФ, прав и свобод человека и гражданина. Это означает, что Президент РФ несет персональную ответственность за бесперебойную работу механизмов защиты КРФ и прав человека, обязан принимать меры в случаях сбоев в их реализации по тем или иным при­чинам.


2) Новый Семейный кодекс предусматривает только одно ос­нование для прекращения усыновления — его отмену. При отмене усыновления происходит прекращение всех право­вых последствий усыновления на будущее время. Прекращают­ся все правоотношения между усыновленным ребенком и усы­новителями и их родственниками. Одновременно, если это со­ответствует интересам ребенка, восстанавливаются его право­вые связи с родителями и другими кровными родственниками.

Отмена усыновления производится только в судебном по­рядке. Основаниями к отмене усыновления являются прежде всего обстоятельства, при наличии которых родители могут быть лишены родительских прав: уклонение от выполнения родительских обязанностей, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с ребенком, хронический алкого­лизм или наркомания родителей. Однако пере­чень оснований к отмене усыновления яв­ляется открытым. Усыновление может быть отменено и при наличии иных обстоятельств, в частности при неполучении со­гласия указанных в законе лиц.

Отмена усыновления по общему правилу возможна только до совершеннолетия ребенка. Отмена усыновления возможна лишь при наличии согласия усыновленного, усыновителей и родителей усыновленного. Согласие усыновителей необходи­мо потому, что в противном случае может произойти сущест­венное нарушение их интересов. Эти лица, воспитавшие ребен­ка, окажутся не в состоянии получить от него содержание в случае нуждаемости и нетрудоспособности. Согласие родите­лей требуется потому, что при отмене усыновления может быть восстановлена правовая связь между ними и ребенком. Отмена усыновления производится без согласия родителей усыновляе­мого, если они лишены родительских прав или признаны недее­способными.

Родители ребенка вправе требовать отмены усыновления только в случае, если усыновление было произведено без их согласия или согласие было вынужденным. Они не могут предъявить иск об отмене усыновления, если считают, что вос­питание ребенка в семье усыновителя не отвечает его интере­сам. Усыновле­ние отменяется только в том случае, если это соответствует интересам ребенка. Обязательно учитывается и мнение ребен­ка. Право усыновителя требовать отмены усыновления ранее действовавшим законодательством не было предусмотрено.

Таким образом, по­скольку в данном случае имеет место исковое производство, можно говорить о споре о праве усыновителя на отмену усы­новления, в котором с одной стороны участвует усыновитель, а с другой — орган опеки и попечительства, защищающий право ребенка на сохранение усыновления.

Согласно статье 143 СК, правоотношения между ребенком и его родителями и кровными родственниками в случае отмены усыновления восстанавливаются не автоматически, как это было по ранее действовавшему законодательству, а только в случае, если это отвечает интересам ребенка. При этом учиты-

вается также мнение ребенка. В случае отмены усыновления суд вправе взыскать с бывше­го усыновителя алименты в пользу ребенка. В качестве единст­венного критерия, который должен использовать суд при реше­нии этого вопроса, закон называет интересы ребенка. Следова­тельно, алименты взыскиваются, если ребенок нуждается в по­лучении содержания от усыновителя.

Поскольку права и обязанности усыновителей идентичны родительским, алимен­ты взыскиваются с бывших усыновителей по правилам о взыс­кании с родителей алиментов на содержание несовершеннолет­них детей.

При отмене усыновления возникает вопрос о сохранении за ребенком присвоенных ему при усыновлении новых имени, фа­милии и отчества, измененных даты и места рождения. Суд вправе сохранить за ребенком имя, фамилию и отчество, если это соответствует его интересам. То же самое касается и даты и места рождения. Мнение усыновителя по поводу сохранения за ребенком его фамилии и отчества значения не имеет. Измене-

ние имени, фамилии и отчества ребенка, достигшего 10-летнего возраста, без его согласия невозможно.

Условия и порядок усыновления

Условием усыновления является получение согласия всех предусмотренных законом лиц: самого ребенка, его родителей или заменяющих их лиц, супруга усыновителя, если он не явля­ется усыновителем ребенка.

Согласие ребенка, достигшего воз­раста десяти лет, является безусловно необходимым, без него усыновление не может быть произведено. Мнение ребенка, не достигшего 10-летнего возраста, также должно быть выявлено с того момента, когда ребенок в состоянии его сформулировать и выразить. Отсутствие согласия на усыновление должно рас­сматриваться судом как серьезное препятствие к усыновлению. Вынесение решения об усыновлении вопреки желанию ребен­ка, не достигшего 10 лет, возможно только в случае, если суд придет к твердому мнению, что возражения ребенка не имеют серьезного обоснования, связаны исключительно с его мало­летством и не станут препятствием к созданию нормальных отношений между ним и усыновителями.

Для передачи ребенка на усыновление необходимо получе­ние согласия его родителей. Порядок дачи родителями согла­сия регулируется статьей 129 СК. Если родители ребенка на

момент дачи согласия не достигли 16 лет, помимо их согласия необходимо также получение согласия их родителей, опекунов или попечителей, а при отсутствии этих лиц — согласие органа опеки и попечительства. Родители вправе дать согласие на усыновление ребенка оп­ределенным лицом или без указания конкретного лица. Согласие родителей на усыновление дается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению или в суде. При отказе родителей дать согласие усыновление невоз­можно. Отмена уже произведенного усыновления, если согла­сие родителей было оспорено, должна производиться, только если это отвечает интересам ребенка. Если рассматривать семейное право как часть гражданско­го, согласие на усыновление следует признать односторонней сделкой.

В соответствии со статьей 130 СК, согласие родителей на усы­новление не требуется, если родители неизвестны или призна­ны безвестно отсутствующими, недееспособны или лишены ро­дительских прав. Усыновление без согласия родителей воз­можно и в тех случаях, когда родители в течение шести месяцев без уважительных причин не проживают с ребенком и уклоня­ются от его воспитания и содержания. Если ребенок усыновляется лицом, состоящим в браке, не­обходимо также согласие на усыновление его супруга, который не является усыновителем, поскольку этот супруг также будет принимать участие в воспитании ребенка в качестве его отчима или мачехи.

Согласно статье 125 СК РФ, усыновление производится судом в порядке особого производства по заявлению лица, же­лающего усыновить ребенка. Процедура усыновления регули­руется Гражданским процессуальным кодексом (ст. 261—263^). В соответствии со статьей 263 ГПК при подготовке дела к судебному разбирательству судья обязывает орган опеки и по­печительства представить акт обследования жизни усыновите­ля и получить письменное согласие на усыновление лиц, чье согласие должно быть получено.

Статья 135 СК предусматривает возможность изменения даты рождения ребенка. Такое изменение может быть произ­ведено только при наличии исключительных обстоятельств.

Изменение даты рождения бывает необходимым, если усыно­вительница имитирует беременность и роды или если в семье усыновителей есть ребенок, дата рождения которого отлича­ется от даты рождения усыновляемого ребенка менее чем на 9 месяцев, и в других подобных случаях.

Изменение места рождения ребенка также призвано слу­жить цели сохранения тайны усыновления. Суд удовлетворяет просьбу усыновителей об изменении места рождения, если усыновители представят достаточно убедительные доводы в пользу необходимости такого изменения.

За разглашение тайны усыновления к виновным лицам в соответствии со статьей 1241 У К применяются меры уголовной ответственности.


1) Взаимоотношения Банка России с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями определяются тем, что, с одной стороны, Банк России наделен широкими властными полномочиями по управлению денежно-кредитной системой Российской Федерации, а с другой стороны, Банк России — юридическое лицо, вступающее в определенные гражданско-правовые отношения с коммерческими банками и другими кредитными учреждениями. В отличие от правового статуса ранее действовавшего Государственного банка СССР Банк Рос­сии непосредственно не контролирует деятельность хозяйству­ющих субъектов, а осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений, прини­мает меры по защите интересов вкладчиков, для обеспечения стабильности банковской системы создает страховой фонд за счет обязательных отчислений банков на условиях и в порядке, определяемых Уставом Банка России.

Банк России согласно законодательству является кредитором последней инстанции. Он способствует созданию условий для устойчивого функционирования коммерческих банков, не вме­шиваясь в их оперативную деятельность. В соответствии с законодательством он осуществляет контроль за законностью и целесообразностью создания коммерческих банков и других кредитных учреждений. Указанный контроль осуществляется в процессе рассмотрения вопроса о регистрации уставов коммер­ческих банков и других кредитных учреждений, выдачи и отзыва лицензии на право совершения банковских операций как в рублях, так и в иностранной валюте.

Банк России как орган управления кредитной системой РФ, осуществляя функции регулирования, вправе издавать норма­тивные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции в области банковского кредитования.

Банк России кредит­ным учреждениям устанавливаются следующие основные эко­номические нормативы, с помощью которых Банк России актив­но воздействует на деятельность кредитных учреждений и способствует укреплению кредитной системы России:

  1. Минимальный размер уставного капитала.

  2. Предельное соотношение между размером уставного капи­тала банка и суммой его активов с учетом оценки риска.

3. Показатели ликвидности баланса. Эти показатели устанав­ливаются в виде нормативного соотношения между активами банка и его обязательствами. При этом учитываются возмож­ность реализации активов банка и установленные сроки погаше­ния его обязательств.

4. Минимальный размер обязательных резервов, депониру­емых (хранящихся) в Банке России. Размер этих резервов

определяется в процентном отношении к обязательствам банка. Более высокий процент устанавливается на суммы, привлечен­ные банком со сроком погашения до одного года или до востре­бования.

5. Максимальный размер риска на одного заемщика. Данный показатель устанавливается в виде определенного процента от общей суммы капитала банка, в размере которого может быть выдан кредит одному заемщику.

6. Ограничение размеров валютного и курсового риска.

7. Ограничения использования привлеченных депозитов для приобретения акций юридических лиц.


Надзор Банка России за деятельностью коммерческих банков.

В соответствии с законодательством Банк России осуществля­ет функции надзора за деятельностью банков, за соблюдением ими экономических нормативов, контролирует правильное при­менение законодательства России о банках. Банк России может назначать и осуществлять проверку операций банков, поручать проведение таких проверок аудиторским организациям.

В рамках осуществления надзора Банк России вправе давать банкам обязательные для исполнения предписания и как орган управления кредитной системой предъявляет учредите­лям (участникам) следующиетребования:

— о проведении мероприятий по финансовому оздоровлению банка, в том числе по увеличению его капитала и изменению активов;— о реорганизации банка;— о замене руководителей банка;— о ликвидации банка.

В связи с выявленными в работе банков нарушениями Банк России вправе применить также такиемеры воздействия, как:

— взыскать штраф в размере одного процента уставного капитала;— повысить нормы обязательных резервов для банков, нару­шающих установленные экономические нормативы;— назначить временную администрацию по управлению бан­ком на период, необходимый для его финансового оздоровления;— отозвать лицензию на совершение банковских операций. Отзыву лицензии должны предшествовать предупредительные меры на устранение предусмотренных законом нарушений. Отзыв лицензий по решению Банка России действует как решение о ликвидации Банка.

В соответствии с законодательством коммерческие банки при недостатке средств для осуществления кредитования клиентов и выполнения принятых на себя обязательств могут обращаться за получением кредитов в Банк России на условиях, определя­емых Банком России.

Заемщики — юридические лица, в том числе коммерческие банки и другие кредитные учреждения, не выполняющие свои обязанности по своевременному возврату полученных ссуд, могут быть признаны в установленном порядке неплатежеспо­собными (банкротами) с опубликованием соответствующего из­вещения в печати. Решение о признании должника несостоя­тельным (банкротом) и открытии конкурсного производства публикуется в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ».

Признание коммерческого банка или иного кредитного уч­реждения неплатежеспособным (банкротом), как и других юридических лиц, осуществляется на основании Закона Россий­ской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) предпри­ятий» от 19 ноября 1992 г. коммерческий банк или иное кредитное учреждение,ихкредиторы, а также прокурор вправе обратиться в арбитраж­ный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) коммерческого банка или иного кредитного учреждения только после отзыва его лицензии на совершение банковских операций Центральным банком РФ. Отзыв лицензии в данном случае будет произведен Банком России лишь при установлении факта неспособности коммер­ческого банка своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам.

Отзыв лицензии Банком России не означает, что арбитраж­ный суд обязательно вынесет решение о признании коммерческого банка или иного кредитного учреждения банкротом и его ликвидации по правилам конкурсного производства.


2) Трудовой договор (контракт) есть соглашение между трудящимся и предприятием, учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. Трудовой договор определяет правовое положение гражданина как участника, определенной кооперации труда в качестве работника данного тру­дового коллектива. Только с заключением трудового договора (контракта) гражданин становится членом данного трудового коллектива и подчиняется его внутреннему трудовому распорядку, режиму труда. Этим самым трудовой договор отличается от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, авторского и др.). При этом отличительными специфическими признаками трудового договора являются следующие:

а) его предметом является личное выполнение трудовой функции; б) выполнение работы определенного рода;

в) подчинение работника в процессе выполнения трудовой функции пра­вилам внутреннего трудового распорядка;

г) оплата труда по заранее установленным нормам, но не ниже гарантиро­ванного минимума, установленного на федеральном уровне

На практике часто возникают определенные трудности по поводу разграничения гражданско-правовых договоров от трудовых. Здесь прежде всего следует помнить, что специфика обязанностей работника по трудовому договору состоит в том, что он выполняет работу по определенной конкретной трудовой функции (специальности, должности, квалификации), а также имеет место подчинение внутреннему трудовому распорядку.

По гражданско-правовым договорам (подряда, поручения, авторского) гражданин не подчиняется дисциплине, внутреннему распорядку данного пред­приятия, а сам организует работу, выполняет ее за свой риск, сам обеспечивает охрану труда и ему оплачивается лишь овеществленный конечный результат труда или выполненное поручение.

По трудовому договору риск случайной гибели результата труда лежит на предприятии, учреждении, организации, а при договоре подряда, авторском и т. д. этот риск несет сам гражданин.

§6. Из определения трудового договора (контракта), данного законодате­лем в ст. 15 КЗоТ, видно, что это двустороннее соглашение. Одной из сторон является гражданин, который поступает на работу. Необходимым условием участия гражданина в трудовом правоотношении является наличие трудовой право дееспособности (правосубъектности).

По общему правилу гражданин вправе заключать трудовой договор (контр­акт) с 15-летнего возраста. В порядке исключения договор может быть заключен с 14 лет (см. ст. 173 КЗоТ и соответствующий комментарий к ней).

Второй стороной трудового договора (контракта) выступает работодатель — организация, предприятие, учреждение независимо от организационно-пра­вовой формы собственности. В качестве второй стороны может также выступать отдельный гражданин. Например, когда принимается на работу домашняя работница, личный водитель, личный секретарь и т. д.

Под содержанием трудового договора (контракта) следует понимать совокупность его условий. В зависимости от порядка их установления различают два вида условий трудового договора:

1) производные, установленные законодательством. О производных усло­виях стороны не договариваются, зная о том, что с момента заключения договора эти условия уже в силу закона и договора обязательны для выполнения;

2) непосредственные условия — это те условия, которые определяются соглашением сторон. Условия, оговариваемые самими сторонами, в свою очередь делятся на необходимые и дополнительные (факультативные). Трудовое законодательство не связывает волю сторон договора в выработке этих условий.

К необходимым условиям трудового договора (контракта) относятся:

а) о месте работы; б) о трудовой функции, которую работник будет выполнять, т. е. специаль­ности, должности, квалификации, совмещении профессий; в) об условиях оплаты труда.

При заключении срочного трудового договора — срок его действия.

Стороны трудового договора (контракта) помимо необходимых могут уста­навливать и дополнительные условия. Они могут быть самыми разнообразными в пределах, допустимых действующим законодательством. К дополнительным условиям относятся, например, условия о предоставлении вне очереди места в дошкольном учреждении, о выделении земельного участка, об установлении испытательного срока при приеме на работу и др. Если стороны включают в содержание конкретного договора дополнительные условия, то они автомати­чески становятся обязательными для их выполнения.

Срок испытания при приеме на работу:

Срок испытания, если иное не установлено законодательством, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соот­ветствующим выборным профсоюзным органом, — шести месяцев. В испытательный срок не засчитывается период временной нетрудоспо­собности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным причинам.Конкретный срок испытания устанавливают сами стороны трудового договора (контракта) при приеме на работу. Однако этот срок не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях по согласованию с соответст­вующим профсоюзным комитетом — шести месяцев.Следовательно, предусмотренные законодательством предельные сроки не могут быть увеличены или продлены даже по соглашению сторон.

В испытательный срок не включается период временной нетрудоспо­собности работника, а также другие периоды, когда работник отсутствовал на своей работе по уважительным причинам. Например, в соответствии со ст. 114 КЗоТ находился в учреждениях здравоохранения в связи со сдачей крови для переливания, либо он выполнял государственные или общественные обязан­ности (см. ст. 111 КЗоТ). Не включается в испытательный срок период, в течение которого работник в соответствии со ст. 76 КЗоТ находился в отпуске без сохранения заработной платы.

В перечисленных случаях течение испытательного срока продолжится после перерыва. Однако общая продолжительность испытания до и после этого перерыва не может превышать тех сроков, которые установлены трудовым законодательством


1) Понятие договора аренды. По договору аренды одна сторона (арен­додатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) имуще­ство за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК).

Договор аренды является консенсуальным, взаимным и возмездным.

Это один из классических видов договоров, чья история насчиты­вает многие тысячелетия, на протяжении которых они в основных своих чертах не изменились.

Цель договора аренды обеспечить передачу имущества во времен­ное пользование2. В этом заинтересованы обе стороны договора. Арен­датор, как правило, нуждается в имуществе временно или не имеет возможности приобрести его в собственность. Арендодатель же пресле­дует цель извлечения прибыли из передачи имущества во временное пользование другому лицу. Последний признак позволяет отличать договор аренды от других обязательств по передаче имущества в пользование, в частности от договора безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды).

Элементы договора аренды. К ним относятся стороны, предмет, форма и содержание.

Стороны договора — арендодатель и арендатор. По общему прави­лу, и в роли арендодателя, и в роли арендатора могут выступать любые субъекты гражданского права, как физические, так и юридические лица, а среди последних — коммерческие и некоммерческие организа­ции, а также государство, национально-государственные, администра­тивно-территориальные и муниципальные образования. Только в некоторых видах договора аренды в роли арендодателя или арендатора должны выступать специальные субъекты.

Арендодатель — это собственник передаваемого в пользование имущества или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК).

Сдача имущества в аренду — один из способов осуществления принадлежащего арендодателю права собственности, а именно, входя­щего в его состав правомочия распоряжения имуществом. Что же касается обладателей иных вещных прав, то любое лицо, не являющееся собственником соответствующего имущества, должно иметь полномо­чия на сдачу этого имущества в аренду. Причем такие распорядитель­ные полномочия должны быть основаны на законе или специальном

волеизъявлении собственника1. В частности, в роли арендодателей от имени РФ обычно выступают комитеты по управлению государствен­ным имуществом. Их полномочия основаны на законе2. Если же полномочие из закона не вытекает, арендодатель должен иметь специ­альное уполномочие3 собственника сдавать чужое имущество в аренду от своего имени. В частности, такое полномочие может вытекать из договора комиссии.

Арендатор — это лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование. Никаких специальных требований к нему закон, по общему правилу, не предъявляет.

Предмет договора—любая телесная непотребляемая вещь, по­скольку она не теряет своих натуральных свойств в процессе исполь­зования. В частности, в качестве предмета договора аренды могут

выступать земельные участки и другие обособленные природные объ­екты (например, участки леса' или водные объекты2), здания, сооруже­ния и иные вицы недвижимого имущества, предприятия и другие имущественные комплексы, оборудование, транспортные средства и иное движимое имущество.

Законом могут быть установлены вицы имущества, сдача в аревду которого не допускается или ограничивается. Поскольку сдача в аренду — также элемент оборота, изъятые из оборота вещи сдаваться в аревду не могут, а ограниченные в обороте — сдаются при условии соблюдения установленных ограничений. Например, сдача и получение в аревду оружия возможны только для тех арендодателей и арендаторов, которые имеют соответствующие разрешения. Но ограничения могут устанав­ливаться и в отношении вещей, свободных в обороте, в зависимости, например, от их принадлежности определенным собственникам. Су­щественные ограничения установлены в отношении имущества, нахо­дящегося в государственной собственности. Все же остальные вещи могут сдаваться в аревду свободно.

Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов (п. 2 ст. 607 ГК).


2) Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация предприятия, учреждения, организации обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.

§4. Работник, подавший заявление об увольнении, вправе до истечения срока предупреждения отозвать свое заявление, и увольнение тогда не произ­водится. кроме одного случая, когда на его место уже приглашен с другою производства работник, которому согласно ч. IV ст.! 8 КЗоТ нельзя отказать г приеме на работу.

§5. Если работник оставит работу до истечения срока предупреждения и без приказа об увольнении его досрочно, то администрация может квалифици­ровать это как прогул без уважительных причин и уволить его за прогул

Администрация не имеет права без согласия работника уволить его по поданному им заявлению до истечении срока предупреждении. Она не может его уволить по ст,31 КЗоТ, если нет письменного заявления работника об этом.

§6. По истечении срока предупреждения, если администрация его не увольняет по какой-то причине (что часто встречается на практике), работник может оставить работу, а администрации обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если же ока это задерживает, то согласно ст. 90 КЗоТ работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула, поскольку он не может поступить без трудовой книжки на другую работу,

§7. В течение предупредительного срока администрация может уволить работника, если он совершил проступок, который является основанием уволь­нения (появился на работе в нетрезвом состоянии и т.д.).


  1. Норма адм. права – это общеобязательное правило поведения регул. обществ. отношения возник. в результате деятельности органов исполнит. власти.

Признаки: обществвенная вредность, противоправность, виновность, наказуемость.

Виды:

  • материальные и процессуальные

Материальные – закрепляют комплекс прав и обязанностей участников адм. правовых отношений

Процессуальные – регулируют динамику адм. прав. отношений

  • по юридической силе в завис. от правового акта в котором они содержаться (адм. прав. нормы)

  • по теории действия (различают нормы действующие на всей территории РФ и на территории субъекта РФ)

  • по юр. содержанию:

Дозволительные нормы – представляют возможность выбора соответствующего поведения (Имею право)

Обязывающие нормы – предписывающие в предусмотренных данной нормой условия совершать определённые действия (обязан)

Запрещающие нормы – содержащий запрет под страхом применения норм адм. воздействия (Штраф)

Стимулирующие нормы – нормы обеспеченные с помощью спец. средств морального и мат. воздействия

Рекомендательные нормы – содержат совет как поступать в том или ином случае.

Реализация адм. прав. норм: Исполнение – точное следование участников адм. прав. отн. тем предписание, запретом, дозволением которые содержаться в нормах; Применение — отражается в издании полномочным органом индивидуальных в юр актов, основанных на требованиях мат. и процесс. норм.

Источники – это внешняя форма выражения адм. прав. норм. Источники делятся на Законы (Основные, Кодифицированные, Текущие) и Подзаконные акты (Указы Президента и др.)

2) Право ребенка жить и воспитываться в семье.

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением тех случаев, когда это противоречит его интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 ГК гражданская правоспособность возникает с момента рождения. В отношении семейной правоспособности принято было считать, что, хотя семейная правоспособность, как и гражданская, возникает с рождения, с достижением определенного возраста она расширяется.

В семейном же праве многочисленные правовые возможности, входящие в состав правоспособности, такие, как способность к вступлению в брак, усыновлению, способность быть назначенным опекуном или попечителем, не могут до определенного возраста осуществляться ни действиями самого субъекта права, ни действиями его законных представителей. Возникает вопрос о том, можно ли сказать, что эти элементы присутствуют в составе семейной правоспособности уже с рождения или же они появляются, как указывали В.А. Рясенцев и многие другие ученые, только с достижением соответствующего возраста. Проблема невозможности осуществления прав с помощью других лиц — это проблема не только семейного, но и гражданского права.

В семейном праве нет общего законодательного запрета совершать акты, направленные на ограничение правоспособности. Только в ст.42 СК содержится указание на недопустимость включения в брачный договор условий, ограничивающих правоспособность и дееспособность. Этот принцип следует распространить и на иные семейные соглашения и односторонние акты субъектов семейного права.

Наличие дееспособности не всегда необходимо для участия в семейных правоотношениях. В одних случаях, например в правоотношениях, складывающихся между родителями и несовершеннолетними детьми, один субъект — ребенок — всегда недееспособен, и его дееспособность не нуждается в восполнении. В других правоотношениях, например в алиментных, один из сторон может быть недееспособной, но ее дееспособность должна восполняться действиями законных представителей.

Полная дееспособность в семейном праве, как и в гражданском, возникает с 18 лет.

Ограничение гражданской дееспособности также оказывает непосредственное влияние на семейную дееспособность. Такие лица не вправе быть опекунами, попечителями, усыновителями. По логике вещей, они не должны иметь права и на заключение брачных договоров и алиментных соглашений, так как гражданское законодательство не разрешает им распоряжаться своим имуществом. Однако брачные договоры не только не способствуют ухудшению материального положения семьи, а наоборот, могут быть направлены на его укрепление. Поскольку семейное законодательство не устанавливает таких ограничений для частично дееспособных, следует считать, что они вправе заключать указанные договоры.

Право ребёнка на имя:

Каждый ребенок в соответствии с Конвенцией имеет право на сохранение своей индивидуальности (ст. 8 Конвенции). Ин­дивидуализирующими признаками являются имя, фамилия, гражданство, семейные связи. Право ребенка на имя закрепле­но в статье 58 СК. Имя ребенку дается по соглашению между родителями. При этом родители могут дать ребенку любое имя, какое они пожелают. Отчество ребенка определяется именем отца.

Каждый ребенок в соответствии с Конвенцией имеет право на сохранение своей индивидуальности (ст. 8 Конвенции). Ин­дивидуализирующими признаками являются имя, фамилия, гражданство, семейные связи. Право ребенка на имя закрепле­но в статье 58 СК. Имя ребенку дается по соглашению между родителями. При этом родители могут дать ребенку любое имя, какое они пожелают. Отчество ребенка определяется именем отца.

В случае когда родители ребенка прекратили совместную жизнь, родитель, с которым проживает ребенок, вправе просить органы опеки и попечительства присвоить ему свою фамилию.

Если ребенок достиг возраста 10 лет, изменение его имени или фамилии невозможно без его согласия, что является важ­ной гарантией права ребенка на сохранение своей индивиду­альности.

Защита:

Большинство из перечисленных выше прав не только про­возглашены в законе, но и снабжены санкциями. Гарантией их осуществления является то, что ребенок управомочен на защи­ту этих прав лично или через своих представителей. Статья 56 Семейного кодекса предусматривает, что обязан-

ности по защите прав ребенка возлагаются на его родителей, законных представителей, а также органы опеки и попечитель­ства и прокурора. Эмансипированный несовершеннолетний или несовершеннолетний, приобретший полную дееспособ­ность в связи с вступлением в брак, имеет право самостоятельно защищать свои права наравне с совершеннолетними гражда­нами.

В новом Семейном кодексе закреплено право ребенка непосредственно обращаться за защитой от злоупотреблений со стороны родите­лей и иных законных представителей. Если указанные лица нарушают права и законные интересы ребенка, не осуществля­ют своих обязанностей по воспитанию, содержанию, образова­нию ребенка, унижают достоинство ребенка, нарушают его право на выражение собственного мнения, ребенок может само­стоятельно обратиться за защитой в органы опеки и попечи­тельства. Никаких возрастных пределов для такого обращения не установлено.

Ребенок, достигший 14-летнего возраста, вправе при нарушении его прав со стороны родителей или законных представителей непосредственно обратиться с иском в суд.


  1. Правовое регулирование осуществляется на основе ФЗ от 1997 года «О приватизации гос. и муп. собственности». Приватизация – переход гос-ой собственности в частную.

Этапы 1991-94 (чковая приватизация); 1994-… (денежная). Субъекты приватизации: продавец (федеральный фонд имущества) и покупатель (физ. И юр. Лица).

Объекты: гос-ая и муницип. Собственность. Делится на:

  • приватизация которого запрещена (АЭС, гос.знак, ЦБ, дороги и ж/д)

  • с разрешение Правительства и Президента (крупные предприятия, телекомпании, военные предприятия)

  • запрещенная иностранным гражданам.

Способы приватизации:

  • преобразования в ОАО

  • продажа на коммерческом конкурсе с условиями инвестиции и соц.программой

  • продажа на аукционе

  • выкуп имущества, сданного в аренду.

2) В уголовно-процессуальном праве наряду с нормами разрешающими конкретные вопросы, которые возникают при производстве по уголовному делу, содержатся положения имеющие значение для построения всего уголовного процесса.

Они играют основополагающую роль и называются принципами уголовного процесса. В принципах уголовного процесса содержатся его наиболее существенные свойства.

Принципы уголовного процесса- это закрепленные в Конституции РФ и УПК РСФСР основополагающие правовые идеи, которые определяют построение всего уголовного процесса, его сущность обеспечивая выполнение стоящих перед ним задач.

Принципы подразделяются на:

  1. Конституционные (законность, публичность, неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, осуществления правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом, независимость судей, гласность судебного разбирательства, обеспечение обвиняемому права на защиту, презумпция невиновности и ряд других).

  2. Специальные т.е. содержащиеся только в отраслях законодательства (всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела, равенство прав участников судебного разбирательства, оценка доказательств по внутреннему убеждению, непосредственность судебного разбирательства).

Рассмотрим конкретно некоторые принципы уголовного процесса:

  1. Законность это соблюдение требований законности означает прежде всего соблюдение всех норм уголовно-процессуального права, а также неуклонное и точное исполнение уголовного закона. (см. ст.4; 58 УПК РСФСР).

  2. Публичность означает, что суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления и принять предусмотренное законом меры по установлению события преступления, лиц виновных в совершении преступления, и к их наказанию.

Дела публичного, частно-публичного и частного обвинения (см. ст.27 УПК и ч.3 ст.27 УПК).

  1. Неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, охраны личной жизни гражданина, тайна телефонных переговоров и телеграфных сообщений.

Ст.11 УПК РСФСР, ст.122 УПК- устанавливает основания и порядок задержания

подозреваемого. Ст.96 УПК- устанавливает избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

О жилище ст.25 Конституции РФ.

Обыск и выемка. Обыск только с санкции прокурора и лишь в случаях не терпящих отлагательств обыск может быть проведен без санкции, но последующем уведомлением в течении суток прокурора.

Наложение ареста и выемка почтово-телеграфной корреспонденции только в связи с производством по уголовному делу и с санкции прокурора или по постановлению суда ( ст.174 УПК РСФСР).


  1. Понятие состава преступления, его элементы и признаки.

Определение преступления указывает юридические и социальные признаки присущие любому преступлению.

Эти признаки (уголовная противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость) позволяют отграничить преступное деяние от других правонарушений и деяний, не являющихся преступлением.

Однако по указанным признакам в рамках всей совокупности возможных преступных деяний нельзя отграничить одно преступление, например кражу от другого преступления, допустим убийства. Для того чтобы выделить внутри общей массы преступных деяний определенное преступление, т.е. кражу или изнасилование, грабеж или хулиганство, убийство или дезертирство, существует особое понятие состава преступления.

Под составом преступления – понимается совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление.

Понятие состава преступления образует четыре группы признаков, называемые в теории элементами состава преступления. Это объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона преступления.

Объект преступления- это те интересы (блага) которым причиняется или может быть причинен вред в результате преступного посягательства и которые охраняются уголовным законом от этих посягательств (ст.2 УК РФ) и в принципе могут быть сведены к разновидностям трех объектов: личности и ее правам, общественным и государственным интересам.

Объективная сторона- есть его внешняя характеристика заключающаяся в предусмотренном уголовным законом общественно опасном деянии (действии или бездействии), причиняющим или создающим угрозу причинения вреда объекту преступления, а также в обстановке и условиях причинения этого вреда.

Соответственно к признакам объективной стороны преступления кроме общественно опасного действия и бездействия и общественно-опасного последствия (преступного результата) относятся также причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями, способ, средства и орудия, место и обстановка совершения преступления.

Субъектом преступления — это физическое лицо, совершившее преступление и способное нести за содеянное уголовную ответственность. Это способность определяется возрастом с которого наступает уголовная ответственность за совершенное преступление (ст.20 УК РФ), и в вменяемостью лица, т.е. его способностью отдавать отчет в своих действиях и руководить ими (ст.21 УК РФ).

Субъективная сторона состава преступления- это характеристика внутреннего (в отличии от объективной стороны) содержания преступления, т.е. вина заключающаяся в особом психическом отношении субъекта к совершаемому или запрещенному уголовным законом деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности (ст.24,25 УК РФ), а также мотив и цель преступления.

Признаки состава преступления формулируются в уголовном законе, в первую очередь в статьях Особенной части УК РФ определяющих уголовно-правовые запреты. Однако указания на признаки состава преступления содержатся и в нормах Общей части УК РФ.

Обычно это касается признаков общих для всех или для многих составов преступления. Так в ч.1 ст.2 УК РФ говорится о разновидности объектов преступления, в ст.24-27 УК РФ о признаках субъективной стороны, в ст.20 и 21 УК РФ о субъектах преступления, в ст.30-36 УК РФ о признаках предварительной и совместной преступной деятельности.

Признаки состава преступления разделяются на две группы: необходимые и факультативные.

Необходимые признаки считаются те признаки без которых невозможно наличие ни какого состава.

Отсутствие такого признака означает отсутствие состава любого преступления. Такими признаками являются например вина и вменяемость лица совершившего преступление.

Факультативными признаками- это те, которые являются обязательными для одних составов и не обязательными для других.

Например: для убийства при отягчающих обстоятельствах такой мотив как корысть или хулиганство является необходимым и влечет повышенную уголовную ответственность по п. «з» или «и» ст.105 УК РФ.

Для умышленного же нанесения побоев (ст.116 УК РФ) мотив не влияет на наличие или отсутствие состава этого преступления и следовательно, является факультативным признаком.

Они могут смягчать или повышать ответственность при назначении наказания (ст.ст.61-64 УК РФ).

Статья 8 УК РФ устанавливает, что основание уголовной ответственности является совершение деяния содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.

О составе преступления как основании уголовной ответственности четко говорится в УКП РФ так, в соответствии с его нормами уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

Там же установлено, что важнейший вопрос который обязан выяснить суд при постановлении приговора, это содержит ли данное деяние состав преступления. Если отсутствует состав преступления, суд выносит оправдательный приговор.

2) Конст. Право юр. Лиц на судебную защиту осущ. Путём их обращения в суд с исковым заявл., или жалобой по делаам исковых производств. Средством возбуждения искового производства явл. ИСК. Сущность предъявляемого в суд иска излаг. В исковом заявлениии заинтересованного лица.

ИСК-обращение истца к суду с просьбой в рассмотрении и разрешении мат.-праввого спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или охран. Законом интереса. Иск в мат.-прав. смысле поним. Как субъективное право, благо защищ. судом. А иск в процессуальном смысле – это обращенное к суду требование о защите субъективного права или охран. законом интересом. Термин иск иногда используется для обазнач. Обращен в суд (Прим: ст. 83 ГПК).

Исковое производство по своему значению и объёму явл. важнейшей частью всего гражданского судопроизводства и процессуальной формой правосудия по гражданским делам.

Элементы:

Они дают необходимую информацию о заинтересованных лицах – сторонах процесса, о субъективном материальном праве, нужд., по мнению истца, в защите, об обстоятельствах, послуживших основанием обращен. в суд.

Предмет иска – мат.-прав. Спор о рассмотрен. И разрешен которого истец просит у суда.(Делится на: отсутствие или наличие матер. правоотношения; обязанности ответчика; изменение сущ. правоотношения;)

Основания иска – те обстоятельства на которые истец основывает своё обращение в суд.

Содержание иска – элемент волевого требованияв исковом обращении – просительный пункт, содержащий указ. На форму и спрашиваемой у суда защиты.

Виды иска:

  • о признании – просьба истца по признани судом факта наличия или отсутствия спорного матер. правоотн.

  • о присуждении – истец просит не только о признании мат. права но и присужд. ответчика к исполн. лежащ. на нём обязанностей.

  • преобразовательный иск – решение по преобраз. иску имеет мат прав. действие – правообраз., правоизмен., или правопрекращ.

Право на иск:

Право на иск — это обеспеченная государством и закреп­ленная законом возможность юридически заинтересованного лица обратиться в суд с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком и о защите нарушенного или оспоренного субъективного права либо ох­раняемого законом интереса.

Правом на иск обладают все граждане и юридические лица Российской федерации. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным предприятиям и организациям за­коном также предоставлена возможность обращаться с иском в суды Российской Федерации, за исключением физических и юридических лиц тех государств, в которых допускаются ог­раничения гражданских процессуальных прав граждан и юри­дических лиц Российской Федерации. Однако законом опреде­лены случаи, составляющие основания к отказу в принятии ис­кового заявления (ст. 129 ГПК) Право на иск связано и с возможностью соединения и разъ­единения исковых требований (ст. 128 ГПК)

Обеспечение иска — это деятельность судьи или суда по применению предусмотренных законом мер, гарантирующих реальное исполнение будущего решения по делу в том случае, если иск будет удовлетворен.

Мерами по обеспечению иска могут быть: а) наложение ареста ча имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у негу или у других лиц, В необходимых случаях имущество или денежные суммы должны немедленно изымать­ся; б) запрещение ответчику совершать определенные действия; в) запрещение другим лицам передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства; г) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении его от ареста; д) приостановлениевзыскания по исполнительному документу, оспариваемомуму должником в судебном порядке, если такое оспаривание допускается законом. В необходимых случаях может быть допущено несколько видов обеспечения иска (ст. 134 ГЛК). Защита осущ. при путём возражениия против иска и при подачи встречного иска.


1) Установление усыновления (удочерения) ребенка

В соответствии со ст. 125 СК усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления производится в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гл. 291 ГПК. В заявление об установлении усыновления ребенка подается лицами (лицом), желаю­щими усыновить ребенка, в суд по месту жительства усыновляемого ребенка.

В заявлении об установлении усыновления ребенка должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество усыновителей мес­тоих жительства;

2) фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место жительства сведения о ро­дителях усыновляемого ребенка, о наличии у него братьев и сестер;

3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об установлении усыновления ребенка, и дока­зательства, подтверждающие эти обстоятельства;

4) просьба об изменении фамилии, имени, отчества усынов­ляемого ребенка, дата его рождения (при усыновлении ребен­ка в возрасте до года), место рождения усыновляемого ребен­ка, о записи усыновителей в актовой записи о рождении ребенка в качестве родителей.

К заявлению об усыновлении ребенка должны быть прило­жены:

1) копия свидетельства о рождении усыновителя — при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке;

2) копия свидетельства о браке усыновителей— при усыновлении ребенка лицами, состоящим в браке;

3) при усыновлении ребенка одним из супругов — согласие другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более года и место жительства другого супруга неизвестно.

4) медицинское заключение о состоянии здоровья усынови­телей;

5) справка с места работы о занимаемой должности и зара­ботной плате либо копия декларации о доходах или иной до­кумент о доходах;

6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение.

судья в ходе подготовки дела к судебному разбирательству обязывает органы опеки и попечительства по месту житель­ства усыновляемого ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. Такое заключение офор­мляется и представляется в суд по правилам, установленным ч. 2 ст. 42 ГПК.

К заключению органа опеки и попечительства прилагаются:

1) акт обследования условий жизни усыновителей, составленный органом опеки и попечительства по мес­ту жительства усыновляемого ребенка или по месту жительства усыновителей

2) свидетельство о рождении усыновляемого ребенка;

3) медицинское заключение о состоянии здоровья, физи­ческом и умственном развитии усыновляемого ребенка;

4) согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление, а также на возможные измене­ния его имени, отчества, фамилии и запись усыновителей в качестве его родителей (за исключением случаев, если такое согласие в соответствии с законом не требуется);

5) согласие родителей ребенка на его усыновление (при усы­новлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достиг­ших возраста шестнадцати лет, — также согласие их закон­ных представителей, а приих отсутствии — согласие органа опеки и попечительства) или документ, подтверждающий на­личие одного из обстоятельств, при которых в соответствии со ст. 130 СК усыновление ребенка допускается без согласия его родителей;

6) согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителя учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей;

7) при усыновлении ребенка гражданами Российской Федера­ции, постоянно проживающими за пределами территории Рос­сийской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства, не являющимися родственниками ребенка, — до­кумент, подтверждающий нахождение усыновляемого ребенка на централизованном учете и невозможность его передачи на воспитание в семью граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, или на усыновление родственниками ребенка независимо от граждан­ства и места жительства этих родственников.

Суд, рассмотрев заявление об установлении усыновления ребенка по существу, выносит решение об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении полностью или в части удовлетворения просьбы усыновителей (усынови­теля) о записиих в качестве родителей (родителя) ребенка в актовой записи о его рождении, а также об изменении даты и места рождения ребенка.

Бесхозяйное им-во!!!!

Бесхозяйным признается имущество, которое не имеет соб­ственника или собственник которого не известен (ст. 225 ГК). Не следует смешивать бесхозяйное имущество с бесхозяйствен­но содержимым, когда собственник не принимает мер к со­хранению имущества, представляющего определенную общес­твенную ценность. Бесхозяйственно содержимое имущество изымается в установленных законом случаях в исковом по­рядке (ст. 293 ГК).

Дела о признании имущества бесхозяйным возбуждаются финансовыми органами, колхозами или прокурором (ст. 41, 264 ГПК) по месту нахождения имущества (как правило, домостро­ения). Возбуждению дела предшествует выявление и постанов­ка на учет бесхозяйного имущества в порядке, установленном Министерством финансов. Обращение к суду возможно по исте­чении года со дня принятия имущества на учет. В заявлении указывается конкретное имущество и приводятся доказательст­ва невозможности установления собственника. Клад, находка, безнадзорный скот признаются бесхозяйными не в судебном, а в административном порядке (ст. 227, 230, 233 ГК).

В случае необходимости судья уточняет круг лиц, которые могут иметь сведения о собственнике, направляет запросы по месту возможного проживания его. Если в ходе производства собственника выявить не удалось, суд выносит решение о при­знании имущества бесхозяйным и передаче его местным жи­лищным органам. Не допускается признание бесхозяйным имущества лиц, признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими, — над ним учреждается опека или оно переходит по наследству согласно общим правилам. При­знание имущества бесхозяйным не лишает собственника воз­можности защиты своих прав в исковом порядке.


Установление неправильностей записей актов гражданского состояния

Регистрация актов гражданского состояния производится в интересах укрепления общественного порядка и защиты субъ­ективных прав граждан. Рождение, вступление в брак, развод, усыновление, смерть и другие важные вехи человеческой жиз­ни приобретают соответствующую правовую значимость после внесенияих в книгу записи актов гражданского состояния.

Допущенные при регистрации неточности и пробелы могут существенно сказаться на правах и обязанностях заинтересо­ванных лиц1. Предпосылкой обращения в суд служит отказ органов загса от внесения исправлений в произведенную за­пись, что должно найти отражение в заявлении и приложе­нии к нему. В заявлении также указывается, в чем именно выражается неправильность записи, когда и где она произве­дена. Подсудность дела определяется не местом регистрации, а местом жительства заявителя.

Основной целью разбирательства служит проверка обосно­ванности жалобы и действий должностных лиц, производивших запись и рассматривавших вопрос о внесении исправлений.

Рассмотрение жалобы на неправильности записи неизбежно связано с проверкой деятельности загса. Это сближает данный вид особого производства с разрешением дел, возникающих из административно-правовых отношений (см. гл. XXII). При удов­летворении жалобы в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 25 июня 1976 г. «О применении суда­ми законодательства, регулирующего установление неправиль­ностей записей актов гражданского состояния» в резолютивной части решения указывается, какая запись является неправиль­ной, каким органом произведена, а также номер и дата записи, в отношении каких лиц, какие изменения или исправления в нее необходимо внести'.

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении

Рассмотрение судами дел по жалобам на нотариальные дей­ствия или на отказ в их совершении является одной из важ­ных гарантий охраны прав граждан и интересов государства. В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 17 марта 1981 г. «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по жалобам на нота­риальные действия или на отказ в их совершении» обращать­ся в суд могут лица, в отношении которых совершено нотари­альное действие или отказано в нем, а также прокурор2. Ос­паривать нотариальные действия, совершенные в отношении других лиц, никто, кроме прокурора, не вправе3. Наряду с обычными реквизитами в жалобе указываются: фамилия и инициалы должностного лица, чьи действия обжалуются; об­жалуемые действия; основания жалобы; сведения о заинтере­сованных лицах.

Жалоба подается в суд по месту совершения нотариального действия или отказа в нем. Например, жалобы на неправиль­ное удостоверение завещания или на отказ в его удостовере­нии капитаном судна подается по месту приписки судна. Де­сятидневный срок на подачу жалобы начинает исчисляться с момента, когда заявителю стало известно о совершении нота­риального действия или отказе в нем.

Спор о праве между заинтересованными лицами, возникший из совершения нотариального действия, разрешается в обще­исковом порядке (ст. 271 ГПК). В частности, выдача исполни­тельной надписи с нарушением установленного порядка об­жалуется в особом производстве, а оспаривание требований, по которым выдана исполнительная надпись, производится в исковом порядке путем предъявления иска к взыскателю.

В порядке подготовки дела может быть истребовано произ­водство из нотариального органа. Неявка надлежаще изве­щенных заявителя, нотариуса или иного должностного лица рассмотрению дела не препятствует (ст. 272 ГПК). Штрафные санкции, предусмотренные процессуальным законодательст­вом, в данном случае неприменимы.

В случае удовлетворения жалобы суд отменяет неправильное нотариальное действие или признает отказ в совершении дейст­вия необоснованным. Копия судебного решения при удовлетво­рении жалобы направляется в соответствующий нотариальный орган. Решение суда при определенных условиях обязательно не только для данного нотариального органа. Если после судеб­ного разбирательства заинтересованное лицо обратится за со­вершением того же действия в иной управомоченный орган, то последний не вправе игнорировать содержащиеся в решении правовые выводы. Так, признание отказа неправомерным обяза­тельно и для другого нотариального органа. В пределах своей компетенции он должен совершить соответствующее действие.

2) Денежная система – устройство денежного обращения закрепл. в законном порядке или вся совокупность ден. знаков находящихся в обращении на территории РФ.

Основой денежной системы явл. денежная единицы – это установленный в законном порядке ден. знак дающий название деньгам. В РФ более 6 веков в кач-ве такого знака выступает РУБЛЬ. Первый монетный двор был открыт в С-Петербурге при Петре 1, второй в 1942г. в Москве (изготовляли ордена, медали, монеты, знаки отличия).

ЦБ РФ устанавливает правила перевозки, хранения и инкосацию ден. знаков при этом используя современные кассово расчётные аппараты, технически оснащённые транспортные средства и проф. обученных инкосаторов.

Денежный суррогат – денежные знаки которые не предусмотрены законом и которые вводятся отдельными предприятиями самостоятельно. Причины их появления – нехватка официальных ден. знаков для выдачи зарплаты.

Государство не признаёт суррогаты в кач-ве платёжного ср-ва и выпуск ден. суррогатов запрещён.

Эмиссия денег – выпуск денег в обращение. Инфляция – обесценивание денег.

Ден. обращение – движение денег в нал. и безнал. формах, обслуживание кругооборота товаров а также не товарных платежей и расчётов. Безнал. обращение состоит в списывании ден. сумм со счёта одного субъекта другому.

Денежные массы – это весь объём денежных средств гос-ва находящихся в обороте.


  1. Право – система норм. Признаки норм: общеобязательность, неперсонофицированность, формально определённых установленых и охраняемых гос-в правил поведения, выражающих волю сил стоящих у власти.

Функции права: регулятивные, охранительная

Признаки права: формальноопределённость, общеобязательность, исходит от государства, охраняется гос-м, выражает волю сил стоящих у власти.

Источники права – внешняя форма, воплощение и закрепление юридических норм:

  1. Правовой обычай – санкционированная гос-м правила поведения, утвердившееся в обществе как простой обычай и в результате длительно повторения ставшей традицией.

  2. Юридический прецедент – решение компетентного органа ставшее эталоном для разрешения подобных дел в будущем.

  3. Н/П акт – письменный документ компетентного органа которым устанаавливаются изменения или прекращеения нормы права.

Виды актов:

  • Законы: основные (КРФ), кодифицированные, текущие (ФЗ)

  • Подзаконные акты: указы Президента, постановления Правительства и т.д.

еще рефераты
Еще работы по праву