Реферат: Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

Министерствосельского хозяйства и

продовольствияРоссийской Федерации

Оренбургскийгосударственный аграрный университет

юридическийфакультет

кафедрагражданского права

Допущено к защите

И. о. зав.кафедры гражданского права

Пустотина Наталья Владиморовна

“___” __________ 2001

Дипломнаяработа

Наследственнаямасса и коллизионные нормы  регулирования наследственных правоотношений

Специальность021100 Юриспруденция

Выполнил студент ____________ Я.А.Касперович

                                                           (подпись)       

группа Ю- 5, 5 курса, дневного отделения

Научный руководитель

Преподаватель _________________ Бермишева СветланаАнатольевна

                                                          (подпись)

Оренбург,2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………………3

Глава 1. Основные понятия наследственногоправа…………………………….7               

        1.1. Понятие наследственныхправоотношений……………………………8

        1.2. Субъектный составнаследственных правоотношений………………13

        1.3. Наследование по закону и  позавещанию…………………………….18

Глава 2. Наследственная масса каксовокупность имущественных и некоторых личных неимущественных права иобязанностей наследодателя……………...34

        2.1. Понятие составных элементовнаследственной массы……………….35 

       2.2.Имущественные права иобязанности  наследодателя как часть наследственноймассы…………………………………………………………….42

        2.3.Личные неимущественные права иобязанности  наследодателя как часть наследственной массы………………………………………………………73

Глава 3. Наследственные правоотношения синостранным элементом…...…...76

        3.1.Коллизии законодательства вобласти наследования…………………..76

        3.2. Перспективы развитияинститута наследственного права в России и зарубежом…………………………………………………………………………...84

Заключение…………………………………………………………………...….....95

Список использованной литературы инормативных актов………………...…100


ВВЕДЕНИЕ


Редкомы задумываемся о том, что наступает день и час, когда  человек уходит изжизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Появление частнойсобственности у граждан России сформировало новое отношение к вопросу передачисвоей собственности в случае смерти.

В пункте 4статьи 35 Конституции РФ  прямо указано: “Право наследования гарантируется законом.”[1] Все равны перед законом и имеютравные права в области наследственного права независимо от пола, расы,национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественнымобъединениям, а также другим обстоятельствам.

Каждомучеловеку хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросаминаследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если внаследственное имущество входят объекты недвижимости. Именно в этой ситуациивозникает наибольшее количество споров между наследниками. Чтобы по возможностиизбежать подобного конфликта, необходимо знать основные положениянаследственного права.

Большоезначение для наследственных правоотношений, прежде всего, имеет объект этихотношений, то есть то, что называют наследственной массой,  которая состоит изправ и обязанностей умершего гражданина, переходящих к его наследникам.    

Наследоватьсяпо Российскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю назаконных основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, низахваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования. Такимобразом, права наследодателя на имущество должны быть безусловно подтверждены.

 Появлениеу многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для нихвопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что приводит к увеличениюслучаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет своиимущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности междутеми, кого он хотел бы иметь своим правопреемником после смерти.

  Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнее досмерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяетсянотариусом и приобретает форму  “юридически оформленной воли наследодателя”после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: “воляумершего – закон”.

Послераспада СССР остро встал вопрос о наследовании имущества находящегося в другихгосударствах. Как следствие, появились?

              Основная цель настоящей работы — раскрытьсущность наследственных правоотношений, рассмотреть виды наследственной массы,показать особенности наследования отдельного имущества, разобраться внаследовании по закону и по завещанию,  и обозначить перспективы развития наследования. К задачам исследования относятся:  изучение действующегозаконодательства России, связанного с правом наследования; рассмотрениеразнообразие наследственной массы; определение специальных правил наследованияряда имущества; выявление особенностей перехода по наследству отдельных видовимущества; выявление и анализ проблем, связанных с наследственнымиправоотношениями, постановка вопросов, оставленных законодателем безнадлежащего внимания; анализ судебной практики по делам о наследовании;изучение предпосылок и возможных направлений развития Российскогонаследственного права.

Говоря онаучной разработанности необходимо отметить, что наследственное  право, какподотрасль гражданского права, является одной из самых старых. Как следствиеэтого можно отметить довольно глубокую разработанность настоящей подотрасли.Изученная в ходе написания работы литература, составляет лишь небольшой срезтого что написанно по этой теме. Наиболее полное освещение вопросовнаследственного права можно найти в работах М.Ю. Барщевского, А.Л. Маковского,П.С. Никитюка, Ю.К. Толстого и других. Анализ мнений и сужденийвышеперечисленных авторов является основой настоящей работы. Хотя как былосказано выше настоящий вопрос и был достаточно хорошо разработан ученымиправоведами, но в связи с переходом нашей страны к рыночным отношениямнеобходимо дополнительная разработка этого вопроса.

 Внастоящее время наследственные правоотношения в Российской Федерациирегулируются Гражданским кодексом РСФСР 1964 года.  Однако, после 1991 года,когда произошел распад бывшего СССР и появились новые формы собственности,образовался целый ряд проблем, связанных с наследованием, которые требуют скорейшегоразрешения на законодательном уровне. В связи с этим в настоящее время ведетсяисследование таких пробелов в законодательстве России и разрабатывается на этойоснове проект части III Гражданского кодекса, в которой глава VI будетполностью посвящена наследственному праву.

На данномэтапе вопросы наследственного права регулируются многими нормативно-правовымиактами, прежде всего, Конституцией РФ 1993 года. Связь наследственного права снормами Конституции проследить очень легко, так как право наследования тесносвязано с правом личной собственности, которая охраняется государством, то естьКонституцией РФ. Таким образом, можно говорить о том, что нормы высшегозаконодательного акта России являются непосредственно гарантией реализациикаждым гражданином Российской Федерации своих прав в сфере наследственныхправоотношений и  право наследования гарантируется законом.

Вторымважнейшим источником наследственного права является Раздел VII Гражданскогокодекса РСФСР 1964 года, посвященный наследственным правоотношениям и играющийв настоящее время решающую роль при урегулировании вопросов наследственногоправа. Также регламентируют права наследования нормы Основ гражданскогозаконодательства, Семейного кодекса РФ, а также различных инструкций ипостановлений. Возникающие в практике применения норм наследственного праваколлизионные вопросы проходят рассмотрение в Верховном Суде РФ, КонституционномСуде РФ и отражаются в издаваемых ими постановлениях. Кроме вышеперечисленныхнормативно-правовых актах немаловажное значение имеет Конвенция о правовойпомощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,подписанная в г. Минске 22 января 1993 года и ратифицированная 4 августа 1994года.[2]

Такимобразом, нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права,достаточно обширна, но порой является достаточно устаревшей по отношению ксегодняшнему дню. Мы все еще живем в переходном периоде, когда принимаетсямного законодательных актов, связанных с новой рыночной экономикой и структуройвозникающих в ней правоотношений, но, к сожалению, действующая главаГражданского кодекса 1964 года “Наследственное право” далеко не всегдапозволяет эти правоотношения регулировать.

        

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯНАСЛЕДСТВЕНОГО ПРАВА

               Наследство — совокупность имущественных прави обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам  (наследникам) впорядке, установленном законом.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество)   — этоимущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанностинаследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целоепереходят к наследникам на основании норм наследственного права.

                       Наследственное право — представляет собой совокупность норм, которые регулируютпорядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам идругие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и теотношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношениявозникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например,отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений,как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальнымправоотношениям.  Предметом  любого права являются общественные отношения,регулируемые нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного правагораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как наследственныеправоотношения являются частью наследственного права.

              Здесь хочется  отметить, что не все авторы считают, что при наследовании имеетместо универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах иобязанностях наследодателя. Попытки отрицания самой категории наследственногоправопреемства высказывал  Н.Д. Егоров. Он считал, что при наследовании  речьдолжна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а вобъектах этих прав. Автор выводил за пределы наследства пассив (долги,обременяющие наследство). Он  придерживался позиции, высказанной  В.И.Серебровским: “Долги являются … только “обременением” наследства, но не егосоставной частью. Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство),даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества невходят. Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они уженикак не могли бы “обременять” его.”[3]Точка зрения автора основана на толковании неудачно сформулированных норм  ГКРСФСР 1922 года. Поддержки ни в научной литературе, ни законодателя она неполучила. По-видимому, та же судьба уготована еще более парадоксальным взглядамна сей счет  Н.Д. Егорова. В данной работе  будем исходить из понятия, что принаследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам переходит в порядке правопреемства.

1.1. Понятие наследственных правоотношений

       Под наследственными правоотношениями (илинаследованием)  -  понимается  переход имущественных и некоторых личныхнеимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам)на основании и в порядке, установленном законом.

           “Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие иливозникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, непрекращаютсяи с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том жеобъеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершеголица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такоеположение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его.Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило,одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что вюридической литературе считается общим или универсальным правопреемством.Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав иобязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит кнаследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц.”[4]

 Наследодателемпризнается  лицо, после смерти которого осуществляется наследственноеправопреемство. От универсального наследственного преемства отличают преемствочастное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупностьпринадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право иприобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника.Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или несколькихлиц то или иное действие — предоставить в пожизненное пользование помещение впереходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещьили несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое преемство вотдельных правах умершего наследованием не является.

         Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений,связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права нафактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личныхнеимущественных прав от этого лица к другому необходимо наступление одного изюридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такимифактами  закон признает: смерть гражданина и объявление гражданина умершим. Приналичии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства.

Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен,поскольку он позволяет   определить круг лиц, которые выступят наследниками, азначит и потенциальными лицами, участвующими в деле; будет ли наследник самучаствовать в процессе принятия наследства или его интересы будет представлятьиное лицо — представитель (как правило, законный); каким будет составнаследственной массы; какое именно законодательство применимо к даннымнаследственным правоотношениям. Кроме того, именно момент открытия наследстваявляется точкой отсчета течения срока для предъявления претензий кредиторов,срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства оправе на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прави обязанностей (в том числе права собственности) по наследству.

      Таким образом, моментом открытия наследства, ана юридическом языке “временем открытия наследства”, согласно статьи 528 ГКРСФСР признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — деньвступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случаеобъявления умершим гражданина пропавшего без вести при обстоятельствах,угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель отопределенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этогогражданина день его предполагаемой гибели.[5]

      Факт открытия наследства и время открытия подтверждаютсясвидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. В случае, если органы ЗАГСпо каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо,которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке,заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и приопределенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданинадень его предполагаемой гибели, эта дата записывается в свидетельство о смерти,которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытиянаследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другимдокументом о гибели гражданина во время военных действий, выданнымикомандованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другиморганом Министерства обороны.[6]

     Кроме того, большое значение при возникновении и реализациинаследственных правоотношений имеет понятие “места открытия наследства”. Вопросо месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытиянаследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятиинаследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одномместе, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем.Поэтому закон четко определяет, что местом открытия наследства признаетсяпоследнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно — место нахождения имущества или его основной части (статья 529 ГК РСФСР).

           Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественнопроживает. Например, если российский гражданин находился в зарубежнойкомандировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнеепостоянное место жительства в Российской Федерации.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан,находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей- родителей, усыновителей или опекунов (статья 20 ГК РФ).

В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная частьнаследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом впорядке особого производства (статья 247 ГПК РСФСР). Заявление об установленииместа открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (статья249 ГПК РСФСР).

Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справкажилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с местаработы умершего о месте нахождения наследственного имущества. При отсутствиивышеназванных документов место открытия наследства может быть подтвержденовступившим в законную силу решением суда о его установлении.

Значение места открытия определяется, во-первых: тем, что условияприобретения наследственного имущества различаются по законодательству той илииной страны для тех или иных наследственных отношений; во-вторых: местооткрытия наследства определяет место нотариального оформления наследственныхправ наследников при отсутствии спора между ними, а также применения мер по охранесамого наследства.

            Впроекте части Ш Гражданского Кодекса РФ основные понятия, рассмотренные внастоящем пункте  по своей сути остались неизменными.

       Итак, под наследственными правоотношениями (или наследованием)  - понимается  переход имущественных и некоторых личных неимущественных правумершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и впорядке, установленном законом. Моментом открытия наследства признается деньсмерти наследодателя, а при объявлении его умершим — день вступления в законнуюсилу решения суда об объявлении его умершим, а местом открытия наследствапризнается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или его основной части.

1.2.Субъектный состав наследственных правоотношений

При определении   субъектов наследственных правоотношений  четких позицийнет. Е.А. Суханов отмечает, что субъектами  наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.[7]А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектомнаследственного правоотношения не является, так как “покойники субъектамиправоотношений быть не могут”[8].

   Наследодатель — это гражданин, после смерти которого его права иобязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам.Это может быть гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо, не имеющеегражданства. При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, иникакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в кругнаследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могутбыть и недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основаниемнаследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека.

              Наследник — это лицо, которое призывается кнаследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника можетвыступать любой субъект гражданского права: им может быть и гражданин, июридическое лицо, и государство в целом.

              При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин РФ оставил завещание впользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать,то имущество перейдет к государству – правопреемнику к Российской Федерации.

               Юридические лица, в том числе и иностранные, могут быть наследниками только позавещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оносуществовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

               Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права иобязанности по наследству могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства,поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне сгражданами РФ.

По ст. 1161 проекта части Ш ГК РФ  наследниками могут быть как граждане,находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизнинаследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, юридические лица,существующие на день открытия наследства, так и субъекты Российской Федерации,муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Субъектом права наследования выступает государство в лице края, области,иного административно-территориального или национально-государственногообразования (его финансовых или иных уполномоченных на то органовгосударственного управления), если наследодатель не указал в завещании иноегосударственное образование в качестве наследника, либо речь идет об имуществе,относящемся к объектам федеральной или республиканской собственности (например,памятники истории и культуры национального значения).[9]

К спорным моментам относится то, что выморочное имущество переходит впорядке наследования по закону не к государству, как это имеет место сейчас, ав собственность муниципального образования по месту открытия наследства. Водном из предшествующих проектов части Ш ГК предусматривалось, что выморочноеимущество  переходит либо в собственность города или района (кроме района вгороде) по месту открытия наследства, либо к учреждению социальной защиты, еслигражданин находился на содержании в нем, либо к монастырю – после смертимонашествующего (при этом к монастырю переходит не все имущество умершего, а лишьдвижимое имущество, оставшееся в монастыре, а также имущество в виде вкладовумершего в кредитных учреждениях), либо к обществу, товариществу,кооперативу(имущество, принадлежащее умершему в виде акций (вкладов, паев) вданном обществе, товариществе, кооперативе).[10]                                                                                                            Итак, первая категория наследников — это граждане. Они могут быть наследникамикак по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смертинаследодателя (статья 530 ГК РФ). Если наследодатель объявлен в судебномпорядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которыенаходились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда,или на день вступления решения суда в законную силу.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. Смомента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками.Не имеет значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Правонаследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанныесудом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общееправило. Наряду с этим закон (статья 530 ГК) признает наследниками и лиц, ещене родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании позакону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся послеего смерти. Другие родственники наследодателя (внуки, братья, сестры),родившиеся после открытия наследства, в число законных наследников не входят.

Проект части Ш ГК РФ  значительно расширяет круг наследников,предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследниковпредшествующих очередей. По проекту наследниками могут быть дяди и тетинаследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по правупредставления). В основу очередности положена степень родства, котораяопределяется  числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Статья1189 проекта ч. Ш ГК РФ предусматривает в качестве родственников и двоюродныхпраправнуков, и троюродных внуков, и троюродных братьев и сестер. Всепризываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равныхдолях. Статьей 1191 проекта ч. Ш ГК РФ к кровным родственникам (родственникампо происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны,и усыновитель и его родственники, с другой стороны. В соответствии сФедеральным законом  ''О внесении изменений и дополнений в статью 532Гражданского кодекса РСФСР'' все предложения внесённые в проекте части III ГК РФ претворены в жизнь.[11]

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками позавещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.), зачатыепри жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеетзначения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родилсяжизнеспособным.

          Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательноограничен. Согласно ГК РСФСР существуют несколько категорий лиц, которыелишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношениинаследодателя. Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна бытьподтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в виду, что  лишениеправа наследования родителей и детей за их недостойное и противоправноеповедение обязательно лишь при наследовании по закону. При наследовании позавещанию оно не обязательно, так как наследодателю предоставлено право самомурешать, как поступить в отношении лиц, допустивших такое поведение. Он вправене принять этот факт во внимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию(ст.534 ГК).

         Вторая категория наследников — юридические лица (отдельныегосударственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличиеот граждан, могут быть наследниками только по завещанию (статья 534 ГК).

             И,наконец, третий случай, когда наследником является само государство. Ст. 552 ГКсодержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью иличастично переходит государству. Наследование всего имущества имеет место: когдавсе наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признаниязавещания недействительным полностью или в части; когда нет наследников ни позакону, ни по завещанию; когда все наследники лишены завещателем праванаследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований(статья 531 ГК); когда ни один из наследников не принял наследства (статья 546ГК), либо все отказались в пользу государства (статья 550 ГК).

         Во всехперечисленных случаях входящее в состав наследства авторское право либопринадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждениипрекращается[12].

1.3. Наследование по закону и по завещанию

            Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. Всоответствии со статьей 527 ГК наследование осуществляется по закону и позавещанию. Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке,указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанностинаследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии сустановленной очередностью.

Наряду с этим наследодателю предоставляется право в конкретных пределахсамостоятельно распорядиться своими правами и обязанностями, переходящими понаследству. При наследовании по завещанию наследодатель сам в соответствии сзаконом определяет круг лиц, которые станут его правопреемниками, а такжеусловия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение наследодателяпринадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей смерти, сделанное вустановленной законом форме, называется завещанием.

 В реальной жизни наследование по закону встречаетсягораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни незадумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, чтонаследники сами разберутся между собой, другие просто не успевают составитьзавещание.

         Итак,наследование  возможно либо по завещанию, либо по закону и это не может бытьпредметом соглашения. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, топраво наследования переходит к государству (статья 527 ГК). Наследование позакону имеет место тогда, когда: не составлено завещание; завещана лишь частьпринадлежащих умершему лицу прав и обязанностей; завещание признанонедействительным; наследник по завещанию отказался принять наследство;наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другогоназначенного наследника.

         Смомента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Дляпринятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускаетсяпринятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии со статьей546 ГК РСФСР принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальномуоргану по месту открытия наследства заявления о принятии наследства.Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, какфактическое вступление во владение наследственным имуществом. Указанныедействия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытиянаследства.

         Всоответствии с п. 4 ст. 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследованиявозникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками (статьи 532,536, 548 ГК РСФСР), могут заявить о своем согласии принять наследство в теченииоставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трехмесяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Согласно ст. 532 ГК 1964 года, при наследовании по закону наследниками вравных долях являются в первую очередь дети (в том числе усыновленные), супруги родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся послеего смерти.

При отсутствии наследников первой очереди или при непринятии иминаследства и в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателемправа наследования, к наследованию по закону призываются наследники второйочереди. Таковой являются: братья и сестры умершего, его дед и бабушка со стороныотца и матери.

В соответствии с Федеральным законом  ''О внесении изменений и дополненийв статью 532 Гражданского кодекса РСФСР'' принятым Государственной Думой 11апреля 2001 года введены дополнительно ещё две очереди наследования. в третьюочередь наследуют братья и сестры родителей умершего (дяди и тётинаследодателя).

В четвёртую очередь наследуют прадеды и пробабки умершего как со стороныдеда, так и со стороны бабки.[13]

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одногогода до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят вкруг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследниковуказанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, котораяпризывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ковремени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бынаследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы принаследовании по закону их умершему родителю.

Федеральным законом  ''О внесении изменений и дополнений в статью 532Гражданского кодекса РСФСР'' кроме внуков и правнуков наследодателя в числонаследников призываемых в случае смерти их родителя который должен былнаследовать за наследодателем, добавлены племянники и племянницы наследодателя.[14]

К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица,состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличиидругих наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, котораяпризывается к наследованию.

           Здесь необходимо остановиться на понятиях “нетрудоспособность” и “иждивение”.Нетрудоспособность лица может быть обусловлена возрастом или состояниемздоровья. По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет,мужчины — 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся — 18 лет. Посостоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II иIII групп. При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общегопенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значениелишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности.Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получениепенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), правасчитаться “нетрудоспособным” не дает. Как это ни парадоксально, но ипродолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает правасчитаться нетрудоспособным.

         Теперьпредстоит разобраться с понятием “иждивение”. Закон РФ “О государственныхпенсиях в РФ” в  статье 53 определяет иждивенцев как членов семьи умершего,которые находились на полном содержании наследодателя или получали от неготакую помощь, которая была для них основным и постоянным источников средств ксуществованию.[15]Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощьне может служить основанием к признанию лица иждивенцем.

         Законодатель не связывает факт иждивения собязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, инаследодателя. Отсюда вывод — иждивенцем может быть признан и гражданин,проживающий отдельно, но получавший от наследодателя постоянную материальнуюпомощь, которая являлась для него основным и постоянным источником средств ксуществованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица,так и состоявшие в родстве с наследодателем — нетрудоспособные дед, бабка,братья или сестры и т.д.

         Доказательствомфакта нахождения на иждивении могут быть следующие документы: справка местнойадминистрации; справка жилищно-эксплуатационной организации; справка с местаработы наследодателя о наличии у него иждивенцев; справка органа социальнойзащиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца; решение суда обустановлении факта нахождения на иждивении.

         Доказательствомже факта нетрудоспособности иждивенца, связанной с возрастом, может служитьпаспорт, свидетельство о рождении, а для учащихся в возрасте от 16 до 18 летеще и справка из учебного заведения. Нетрудоспособность по состоянию здоровьяможет быть подтверждена пенсионной книжкой или справкой ВТЭК.

В настоящее время в России все заметнее становится тенденция возрастанияроли завещания при определении дальнейшей судьбы наследственной массы послесмерти ее собственника. Если раньше многим было просто нечего завещать и всоставлении подобного документа не было необходимости, то теперь многиеграждане имеют в собственности такое дорогостоящее имущество, как, например,жилые помещения, и вопрос их наследования должен быть четко урегулирован. Еслигражданин не желает, чтобы его имущество досталось наследникам по закону,составление завещания просто необходимо. В противном случае может возникнутьситуация, когда после смерти гражданина его имущество достанется совсем не темлицам, которым бы он хотел его завещать.

               В соответствии с п.1 ст. 534 ГК РСФСР, каждый гражданин может оставить позавещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычнойдомашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так ине входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельнымгосударственным, кооперативным и другим общественным организациям. Заметим, чтов силу этой же статьи ГК наследодатель вправе в завещании лишить права наследованияодного, нескольких или даже всех наследников по закону.

             Действующее законодательство, подробно регламентируя наследование по завещанию,вместе с тем не содержит определения самого понятия “завещание”. В нашейлитературе наиболее распространено определение завещания как одностороннейсделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти,сделанное в установленной законом форме и направленное на распределениенаследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками,в порядке, установленном завещателем.[16]

          Наиболее существеннойособенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается наслучай смерти и является основанием наследования. Посредством завещаниянаследодатель изменяет порядок наследования по закону. Примером может служитьто, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество как в целом, так и вчасти, включая и предметы домашнего хозяйства и обихода. В этом случаеприменение статьи 533 ГК, предоставляющей преимущественное право наследованияэтих предметов наследникам, проживавшим совместно с наследодателем,исключается. И завещатель может распределить свое имущество между назначеннымиим наследниками в любых долях.

            Другая, не менее важная, особенностьнаследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой,совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемойим лично. Следовательно, завещание — односторонняя сделка, носящая строголичный характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание — какединоличная сделка — может быть составлено лишь от имени одного лица. Если жезавещание содержит волеизъявления двух и более лиц, то оно может быть признанонедействительным. Согласно разъяснения отдела нотариата Министерства юстицииРФ, государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от именинескольких лиц. Здесь же следует сказать, что являясь сделкой, носящей строголичный характер, завещание согласно ст. 57 Основ законодательства РФ онотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего подоверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).

              Относительно завещаемойнаследственной массы можно отметить, что наследодатель вправе распорядитьсятолько своим имуществом. Действительность завещания относительно оговоренной внем наследственной массы определяется только на момент открытия наследства, и,сделав завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин нелишен права распоряжаться этим имуществом: например, продавать или дарить егопо своему усмотрению.

Так, в Ленинскомсуде г. Оренбурга   разбирался иск наследников  Черкасова В.В., который умерлетом 1999 года. Его наследники (дети и внуки) не могли разобраться кто и чтонаследует, воля наследодателя в завещании была заявлена недостаточно отчетливо.Наследственное имущество состояло из дачи, денежных средств, авторские права ииного имущества.        

У Черкасова В.В.было два сына, один  рано умер, оставив дочь. У второго сына, Сергея, было двасына от разных жен. Первая жена Сергея, с которой он развелся была прописана уЧеркасова В.В. в московской квартире.

         Всоответствии с завещанием сыну Сергея от первого брака доставалась дача со всемимуществом, но с условием, что он обязан сохранять всю обстановку в точности втом виде, как она выглядела при жизни деда (эта туманная формулировка изапутала все дело). Все остальное имущество Черкасов В.В. завещал жене, но онаумерла раньше мужа, а завещание он менять не стал. Сын же Сергей унаследовалавторские права отца. В квартире на Парковском проспекте уже без всякогозавещания оставалась жить  невестка, поскольку жилплощадь муниципальная и никемне наследуется.

         Такойрасклад совершенно не устроил Сергея и его племянницу (дочь умершего сына). Онирешили, что тоже имеют право на часть наследства, о чем подали в Ленинский судг. Оренбурга иски, требуя себе по 1/6 части имущества, в том числе и дачи  (поправу представления).

         Вобщих чертах позиции сторон были таковы. Сергей с племянницей утверждали, чтодача, как и все имущество, являлась общей собственностью покойных супругов.Причем в завещании не указано, что внук его  наследует — он обязан лишь егосохранить. Другая сторона не оспаривала имущество, находившееся в  квартире.Пусть оппоненты забирают себе полагающуюся им долю. Однако на даче им ничего непринадлежит. Доказали, что никаких семейных денег туда не вкладывалось. Никакой доли жены  там нет, а значит, и прав на дачу  у сына и внучки тоже нет.

         Судпостановил: жена никакой супружеской доли в даче не имела, при этом воляпокойного в завещании выражена вполне четко. Значит, дача со всем имуществом — собственность внука. Невестка же Черкасова никому никаких денег не должна.[17]

         Всоответствии со статьей 540 ГК, завещание должно быть составлено письменно суказанием места и времени его составления, собственноручно подписанозавещателем и нотариально удостоверено.

         Проектч. III ГК РФ уделяет завещанию большое внимание. Статья 1172 предусматриваетзакрытые завещания, которые передаются в заклеенном конверте нотариусу личнозавещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте своиподписи. Статья 1175 раскрывает новое понятие – завещание в чрезвычайныхобстоятельствах. Гражданин, находящейся в явно угрожающем его жизни положении илишенный возможности составить по всем правилам завещание, может изложить своюволю в простой письменной форме или на словах в присутствии двух свидетелей.Такое завещание необходимо утвердить судом по требованию заинтересованных лицлибо свидетелей до истечения срока, установленного для принятия наследства.

         Важное значение имеют указанные взавещании место и время его составления. Нотариальная форма завещания являетсяобязательной. Тем не менее законодательством России предусмотрены конкретные случаи,когда нотариальная форма завещания может быть и не соблюдена в силу тех илииных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетомтребований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочнымидолжностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным (статья 541 ГКРСФСР).

         Так, в июне 1999 года скончалсяСмирнов В.Н. После смерти отца Евгений Смирнов собрался было уже принятьнаследство покойного, но неожиданно узнал у нотариуса, что отец за неделю досмерти завещал свою трехкомнатную квартиру в Оренбурге, дачу, машину и всеостальное имущество Скворцову, сыну своей последней жены. Завещание былоудостоверено заместителем главного врача больницы по лечебной части. Смирноврешил, что это несправедливо, и обратился к адвокату. После этого был подан иско признании завещания недействительным.

         В суде допросили ряд свидетелей,в том числе внука и жену покойного. Оказалось, что в последние годы жизниСмирнов  был едва ли вменяем. Он стал забывать свой адрес и телефон, иногда неузнавал даже родственников, постоянно заговаривался и часто вообще не понимал,где находится. Свидетельские показания подтверждались медицинскими документами:адвокат представил суду выписку из истории болезни от 1995 года, в которой убольного зафиксированы резкое снижение памяти, утрата сознания, нарушениемозгового кровообращения и т. д.

         Однако зам. главврачагеронтологической больницы, выступавшая свидетелем со стороны ответчика,утверждала, что она лично прочла текст завещания наследодателю. Смирнов не имелвозражений по завещанию и лично подписал этот документ. Врач заявила, чтоСмирнов психически был совершенно здоров, а его состояние вполнесоответствовало его преклонному возрасту.

         С последним утверждением никто ине спорил, но оценивать его можно по-разному. Адвокат, например, ссылаясь навыписку из медицинской карточки, утверждал, что состояние больного оценивалоськак тяжелое. Это подтверждало и заключение терапевтов, отмечавших, что«контакт с больным затруднен», что у него «затуманенное состояние,переходящее в коматозное». Все это согласовывалось и с выводами посмертнойсудебно-медицинской экспертизы, проведенной на основе медицинских документов:психика больного была изменена, и смысла своих действий  Смирнов понимать немог.

         Но аргументы адвоката этим неисчерпывались. Он, например, выяснил, что у покойного не складывались отношенияс новой семьей. Он обращался в правоохранительные органы с заявлениями, чтоновая семья его грабит. Таким людям, резюмировал адвокат, Смирнов, будь он в здравомуме, ничего завещать не мог.

         В ходе судебного разбирательствавыяснилось, что заместитель главврача, заверившая завещание, вообще не знает,кто его писал, поскольку она дала ответчику чистые бланки. При этом показанияврача расходились с показаниями ответчика: Скворцов утверждал, что был в палатев тот момент, когда Смирнов подписал завещание, а врач говорила, что его там небыло.

         И наконец, адвокат выложилпоследний козырь. Завещание, оказывается, было составлено с нарушением закона,поскольку заверено оно было не тем должностным лицом. Согласно п. 1 ст. 541 ГКи пункту 18 Инструкции о порядке удостоверения завещаний главврачами, ихзаместителями по медицинской части, дежурными врачами больниц и т.д., этотдокумент не может визировать заместитель главврача по лечебной части. Крометого, если ответчик действительно находился рядом с больным в момент подписаниязавещания, то тогда был нарушен еще и пункт 8 той же инструкции, в соответствиис которым получатель наследства не может присутствовать при составлении этогодокумента: иначе нарушается тайна завещания.

         Суд признал завещаниенедействительным. Если вышестоящие судебные инстанции оставят решение в силе,то в права наследства вступит  Смирнов.[18]

         Согласностатьи 534 ГК каждый гражданин может завещать свое имущество по своемуусмотрению, то есть составить завещание, основное содержание которого состоит вназначении наследников и распределении между ними принадлежащих завещателюимущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.

         Крометого, завещатель, по смыслу п. 2 статьи 534 ГК, может лишить права наследованияодного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права наследованияможет быть выражено завещателем двояким способом: путем прямого перечислениялиц, которых наследодатель лишает права наследования;  путем умолчания оком-либо из наследников.

         Однако,предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, законодновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследстванаиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону.Последних принято называть необходимыми наследниками.

         Круг необходимых наследников, которые имеют правона обязательную наследственную долю, установлен законодательством. Статья 535ГК РСФСР к их числу относит: нетрудоспособных наследников по закону первойочереди (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей (в том числе иусыновленных), нетрудоспособных супруга, родителей или усыновителей);нетрудоспособных иждивенцев.

         Такимобразом, вышеперечисленные необходимые наследники (несовершеннолетние илинетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а такженетрудоспособные супруг, родители или усыновители и иждивенцы умершего)наследуют независимо от содержания завещания не менее 2/3 доли, котораяпричиталась бы каждому из них при наследовании по закону (статья 535 ГК).

         Указанныелица обладают правом на обязательную долю независимо от распределениязавещателем наследственной массы между наследниками в завещании. Даже в техслучаях, когда завещатель устранил необходимых наследников от наследования, онивправе получить из наследства свою обязательную долю. Для определения размераобязательной доли учитываются все наследники по закону на момент открытиянаследства (а не на день составления завещания, как ошибочно думают многие)[19],в том числе лишенные завещателем права наследования. Размер обязательной долиопределяется с учетом стоимости наследственного имущества, состоящего изпредметов обычной домашней обстановки и обихода. При нарушении права наследниковна обязательную долю в наследстве завещание в этой части признаетсянедействительным.

         Рассмотрим пример:  Адвокат Б. в Ленинском  судегорода Оренбурга добился удовлетворения иска своей доверительницы Тамаровой В.о признании недействительным завещания ее покойного мужа. По этому завещаниюпринадлежавшая ему часть приватизированной четырехкомнатной квартиры переходилак его неродной 11-летней внучке Еленой Е. На этом основании мать девочки сталатребовать раздела жилплощади. Адвокат доказал суду, что наследодатель в моментсоставления документа не отдавал себе отчета в своих действиях, поскольку былпсихически нездоров.

         Семья Тамаровой В., муж которойзанимал в свое время видный государственный пост, проживала в 120-метровойпятикомнатной квартире. В результате приватизации глава семьи, его жена и еевнучка Марина В. с мужем получили в собственность по 1/3 жилплощади. Послесмерти мужа Тамаровой В. в феврале 1994 года его треть квартиры, согласнооставленному завещанию, перешла к его неродной 11-летней внучке Еленой Е. МатьЕленой Е. начала требовать раздела квартиры. Однако Тамаровой В. и Марина В.,являющиеся собственниками других 2/3 квартиры, были категорически против этого.В результате осенью того же года Тамаровой В. обратилась с иском в Ленинскийсуд, требуя признать недействительным завещание умершего мужа. Ее интересыпредставлял адвокат Б.

         Обосновывая в суде законностьисковых требований, адвокат ссылался на ст. 535 ГК России, согласно которойнетрудоспособный супруг должен получить 2/3 наследственного имущества (такназываемая «обязательная доля»). 76-летняя Тамаровой В. как раз иподпадает под действие этой статьи. Значит, утверждал адвокат, покойный могзавещать Еленой Е. не более трети от принадлежащего ему части жилплощади.

         Кроме того, адвокат сумелдоказать, что при составлении завещания муж Тамаровой В. не отдавал себе отчетав своих действиях. По ходатайству Б. была проведена посмертнаясудебно-психиатрическая экспертиза. Изучив истории болезни из поликлиники, вкоторой наблюдался супруг истицы, и из областной больницы, где он находилсяперед смертью, эксперты представили суду заключение о его психическойнеполноценности в последние месяцы жизни. Оказалось, что он страдалцеребральным атеросклерозом с выраженными изменениями психики, а такжерасстройством восприятия и интеллекта. По словам Тамаровой В., муж частопросыпался по ночам и ходил по квартире с ружьем, думая, что он на охоте;сервировал праздничный стол, поджидая гостей, которых никто и не думалприглашать, или проводил воображаемые «совещания». В связи с этимадвокат Б. настаивал на признании завещания недействительным. Суд внял егодоводам и удовлетворил исковые требования Тамаровой В., передав ей права нажилплощадь ее покойного мужа.”[20]

             Если в период между открытиеми принятием наследства умрет один из наследников, то принадлежавшее ему правонаследования переходит к его наследникам по закону или по завещанию (статья 548ГК РСФСР).

             Наследственной  называетсяпереход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которомуэто право принадлежало и который умер, не успев его осуществить. Здесь естьсвои особенности: “во-первых, право на принятие наследства может бытьосуществлено в срок, который не истек к моменту смерти наследодателя, в товремя как для принятия остальной наследственной массы установлен шестимесячныйсрок, исчисляемый с момента смерти наследодателя. Может случиться, что срок напринятие наследства пропущен, а срок на принятие  остальной части наследства непропущен. Если это произойдет, то наследственная доля, на которуюраспространяется право на принятие наследства (а срок его принятия пропущен),должна прирасти к долям наследников наследодателя, умершего первым, либоперейти к государству как выморочная.

             Во-вторых, на эту долю могутобратить взыскание кредиторы первоначально умершего наследодателя, в то времякак остальная часть наследства наследника, который умер, не успев принятьнаследство, ль взысканий со стороны этих кредиторов свободна.»[21]На него взыскание могут обратить только его кредиторы. Что же касаетсякредиторов последнего наследодателя, то они смогут обратить взыскание на этудолю лишь после удовлетворения кредиторов первоначального наследодателя.

           Так при рассмотрении дела поиску Костяшкиной и Мартемьяновой к Логинову К. возник вопрос спор о правенаследования вклада в сберегательном банке.

         Логинов Н. (умер 6 мая 1987года), имевший вклад в сберегательном банке, сделал завещательное распоряжение,согласно которому завещал вклад своей жене, Логиновой Е. (умерла 21 июля 1987года), которая не переоформила вклад на свое имя.

         Сын Логинова Н., Логинов К.,обратился в нотариальную контору и ему было выдано свидетельство о праве нанаследство по закону, в состав этого наследства был включен упомянутый вкладЛогинова Н. На основании выданного свидетельства Логинов К. вклад получил.Сестры Логиновой Е. – Костяшкина и Мартемьянова – предъявили  иск, оспариваязаконность выдачи Логинову К. свидетельства о праве на наследство по закону наупомянутый вклад. Свое требование они  мотивировали тем, что, поскольку ЛогиновН. оформил завещательное распоряжение на вклад, согласно которому после егосмерти он переходит по наследству его жене, Логиновой Е., а она умерла послеЛогинова Н., то после смерти Логиновой Е. право наследовать вклад переходит кее наследникам. Логинов К. – пасынок  Логиновой Е. – не является ее наследникомпо закону и поэтому наследовать вклад после смерти Логиновой Е., при отсутствиизавещания не мог.

            Оренбургский областной суд,рассмотревший дело по первой инстанции, удовлетворил исковые требованияКостяшкиной и Мартемьяновой о признании недействительным свидетельства о правеЛогинова К. на наследство по закону на вклад и о признании у истцов права наупомянутый вклад. В определении в частности, указывалось, что после смертисвоего отца, Логинова Н., Логинов К. не мог наследовать вклад, поскольку он(Логинов Н.) оформил завещательное распоряжение в пользу Логиновой Е., котораяумерла позже Логинова Н., и независимо от того, переоформила он завещанный ейвклад на свое имя или не переоформила, право наследовать вклад возникает у еенаследников, а не у наследников Логинова Н., каковым являлся ответчик по делу. [22]

        Таким образом, из настоящей главы нам становится ясно, что основные понятиянаследственного права разработанны в достаточной мере. Формы наследования инаследственная трансмиссия, также представляет собой хорошо разработанныйинститут гражданского права. Это объясняется его древностью, так, если взятьРоссию то впервые  право наследования было закреплено в «Русской правде» XII века.          

 

ГЛАВА II. НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК СОВОКУПНОСТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕКОТОРЫХ ЛИЧНЫХНЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ


Объектом права наследования являетсянаследство. В состав наследства входят те права и обязанности, которыепереходят к наследникам. Поскольку к наследникам переходят только имущественныеправа, можно считать наследством весь тот имущественный комплекс, которым прижизни обладал наследодатель. Этот комплекс называют также наследственноймассой. 

Наследственная  масса  представляет собой совокупность не только однихправ наследодателя. Имущественные отношения почти всегда состоят из активных ипассивных элементов, так как наряду с наличным имуществом и правами наимущество на каждом наследодателе могут лежать обязанности, либо,  иначеговоря, долги. Долги наследодателя называются пассивом наследственной массы.Наследственная масса переходит к наследникам как единое имущественное целое.[23]

Здесь можноговорить об универсальном правопреемстве, так как нельзя получить по наследствутолько одно имущество и отказаться об ответственности по долгам наследодателя.Принимая наследственную массу (актив), наследник одновременно отвечает и задолги наследодателя (пассив) в пределах действительной  стоимости перешедшего кнему наследственного имущества. Состав наследственной массы выясняется впроцессе приобретения и раздела наследства.

Наследственная масса главным образом состоит из имущества, котороеявляется собственностью наследодателя. Также имущественным правом, переходящимпо наследству является право требования уплаты долга. Иногда у наследодателямогут быть должники, которые не успели ко дню смерти наследодателя выполнитьсвои обязательства. Однако следует учесть, что не все имущественные прававходят в состав наследственной массы. Так имущественные права, которые связаныс личностью наследодателя не могут переходить к иным лицам.

В составнаследства входит прежде всего право личной собственности граждан на трудовыедоходы и сбережения, жилой дом, дачу, автомашину, предметы обихода, личногопотребления, удобства, подсобного домашнего хозяйства и иное имущество.Денежные вклады граждан относятся к наследственной массе, если вкладчиком несделано завещания или распоряжения кредитному учреждению о выдаче вкладаопределенному лицу или государству.

Понаследству переходят права и обязанности наследодателя, вытекающие изимущественных обязательственных правоотношений, например, из договора займа,имущественного найма, купли-продажи. Так, если наследодатель внес деньги заавтомашину в магазин, то его права как покупателя переходят к наследникам.Получают наследники и страховую сумму, подлежащую выплате в случае смерти застрахованноголица — наследодателя, если в договоре страхования не был указан получатель этойсуммы либо хотя и был назван, но умер ранее застрахованного, и последнийдругого получателя не назначил.

              Переходит по наследствуправо на открывшееся, но еще не принятое наследство.

2.1. Понятие составных элементов наследственной массы

Наследственное имущество — это не только право на конкретные вещи, этоцелый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.

Так, послесмерти гражданина может остаться не только квартира или машина, но и долги,которые наследник должен будет возместить кредиторам. В состав наследственногоимущества могут входить различные, вытекающие из договорных отношенияхнаследодателя обязательства, в том числе и его обязательства по различнымдоговорам, например обязательство  возмещения морального вреда. [24]

Непереходят по наследству права, вытекающие из договора найма жилого помещения:члены семьи умершего пользуются правом на жилую площадь не в порядкенаследственного преемства, а на основании своего самостоятельного права нажилую площадь.

            Только  имущественные права,связанные с личностью наследодателя, такие как право на возмещение вреда всвязи с повреждением здоровья, правополучать или выплачивать алименты идругие личные обязательства не наследуются. Право на получение алиментовявляется правом, неразрывно связанным с данным лицом (ребенком,нетрудоспособным и неимущим супругом и т.д.). Не переходит по наследству правона получение пособия по многодетности.

             Согласностатьи 125 Закона “О государственных пенсиях в РСФСР” от 20 ноября 1990 года[25], суммы пенсии,причитающиеся пенсионеру и недополученные в связи с его смертью, выплачиваютсяего наследникам на общих основаниях. Членам семьи умершего, производящимпохороны, эти суммы выплачиваются до принятия наследства.

             Недополученная вследствие смерти лица заработная платаработника выдается проживающим совместно с ним членам семьи, а также лицам,находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего

            Согласно п. 50 постановленияСовмина СССР и ВЦСПС от 23 февраля 1984 года (в редакции 14 августа 1991 года)“О пособиях по государственному социальному страхованию”[26]: пособия повременной нетрудоспособности и по беременности и родам, не полученные ко днюсмерти рабочего или служащего, выдаются совместно проживающим с ним членамсемьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивенииумершего. Единовременное пособие при рождении ребенка, не полученное ввидусмерти родителя, имевшего право на это пособие, а также пособие по уходу заребенком до достижения им возраста одного года, не полученное в связи сосмертью матери, выдаются другому родителю или иному лицу, фактическивоспитывающему ребенка.   Оставшееся недополученным пособие не включается внаследственное имущество.

         Проект части III ГК РФпредполагает, что право на получение подлежавших выплате гражданину, но неполученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненныхк ней платежей, пенсий, пособий по социальному страхованию, иных пособий иплатежей в возмещение вреда жизни и здоровью принадлежит проживавшим совместнос умершим совместно с умершим членам его семьи, а также к нетрудоспособнымиждивенцам, независимо от того, проживали ли они совместно с умершим.Требование о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам втечении четырех месяцев со дня открытия наследства, в противном случаесоответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общихоснованиях (ст. 1220 ГК РФ).[27]

В состав наследственного имущества не входит легковойавтомобиль с ручным управлением, полученный инвалидом бесплатно и автомобиль,приобретенный по льготной цене ветераном Великой Отечественной войны.

Порядок оформления автомобилей, полученныхинвалидами бесплатно, на членов их семей установлен Инструкцией “О порядкевыдачи автомобиля “Запорожец” с ручным управлением, оставшегося после смертиинвалида войны, в собственность его семьи”, утвержденной приказом Министрасоциального обеспечения РСФСР от 5 августа 1970 года,[28]а Постановлением Правительства РФ №1056 установлено, что вместо автомобиля“Запорожец”, учитывая прекращение производства этой марки автомобилей, надлежитобеспечивать инвалидов автомобилями марки “Ока” и “Таврия”.

Данная инструкция предусматриваетрегистрацию автомобиля органами ГАИ на имя одного из членов семьи умершегоинвалида  на основании совместного заявления всех совершеннолетних членов семьив соответствии с указанием компетентного органа социального обеспечения. Однаконужно помнить, что автомобиль, будучи зарегистрирован органами ГАИ на одного изчленов семьи, не становится его личной собственностью, а является общейсобственностью всех членов семьи. В связи с этим любой из сособственников можетпотребовать возмещения стоимости его доли, на основании норм гражданскогоправа.

Правовойматериал о наследовании в крестьянском (фермерском) хозяйстве состоит из статей257-259 ГК РФ, статей 61-62 Земельного Кодекса (сноску) РФ,  пункта 3 статьи 15и статьи 27 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве[29], а также постановленияКонституционного Суда РФ от 16 января 1996 года, по которому части 1и 2 статьи560 ГК РСФСР признаны не конституционными и поэтому применению не подлежат.

  СогласноПостановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 года, институтколхозного двора в гражданском праве предполагал ранее особый правовой режимимущества, принадлежащего его членам на праве совместной собственности. Всобственности колхозного двора находились подсобное хозяйство на приусадебномучастке земли, жилой дом, продуктивный скот, птица и мелкийсельскохозяйственный инвентарь. Истцы Наумов А. и Караев Л. обратились вЛенинский народный суд города Оренбурга с иском к Дрожину В. и Щетинину К. опризнании права собственности на часть дома в деревне Никулино в связи с темчто этот дом является частью имущества крестьянского двора и неможет бытьунаследован ответчиками так как они не проживают в Никулино. Суд иск оставилбез удовлетворения, разяснив, что Часть 1 ГК РФ 1994 года не содержит понятия“колхозный двор”[30]. В связи с этим статья126 ГК РСФСР о собственности колхозного двора и, следовательно, признание егоспециального правового режима в гражданском законодательстве также утратилисилу с 1 января 1995 года (статья 2 Федерального закона от 21 октября 1994 года“О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”)[31].

Наследованиев имуществе крестьянского (фермерского) хозяйства открывается на общихоснованиях, независимо от того, умирает ли один из членов хозяйства при наличиидругих или последний член двора. Согласно статьи 257 ГК РФ, имуществокрестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на правесовместной собственности, если законом или договором между ними не установленоиное. Статья 258 ГК различает прекращение  крестьянского хозяйства в связи свыходом из него всех его членов или по иным основаниям (а следовательно, и вслучае смерти последнего члена хозяйства) и выход из хозяйства одного из членов.Если прекращается хозяйство, то земельный участок делится по правилам,установленным действующим законодательством. Если же выходит один из членов, тоземельный участок и средства  производства разделу не подлежат, а выплачиваетсяденежная компенсация соразмерно его доле в общем имуществе.

Земельныйкодекс РФ (статья 61) определяет условия наследования земельного участка,находящегося в собственности или пожизненном владении граждан, ведущихкрестьянское (фермерское) хозяйство. Земельный участок передается по наследствуодному из членов хозяйства, по согласованию с другими членами этого хозяйства.Если таких нет, то земельный участок переходит одному из наследников умершего,который изъявил желание вести хозяйство и удовлетворяет  квалификационным требованиям.Если же и таких наследников не имеется, то наследникам  “земельный участокпередается в размерах, установленных для ведения личного подсобного хозяйства,обслуживания жилого дома либо для садоводства или животноводства. Наследникземельного участка имеет право на получение стоимости той части участка,которая к нему не переходит”. [32]

Основная группа обязанностей, переходящих к наследникам — денежные долгинаследодателя. Прав без обязанностей не бывает, и одной из обязанностейнаследника в случае принятия им наследства является оплата долговнаследодателя. Однако наследник отвечает по долгам наследодателя только впределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества(статья 553 ГК РСФСР).

Обязанность наследников рассчитаться подолгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства. При наличиинескольких наследников наступает долевая ответственность. Каждый из наследниковотвечает в пределах полученной доли. Если предмет обязательства не делим, тонаследники несут перед кредитором наследодателя солидарную ответственность(статья 323 ГК). Поскольку государство может быть наследником как по закону,так и по завещанию, на него распространяется общее правило об ответственностинаследников  по долгам наследодателя. Не отвечают по долгам отказополучатели.Они сами по отношению к наследникам являются кредиторами.

Необходимо выделить долги наследодателя, имевшиеся на день открытиянаследства. К ним относятся: обязанности наследодателя, вытекающие из договоровзайма, купли-продажи, жилищного или имущественного найма, из обязательства повозмещению причиненного вреда, а также расходы, возникшие в связи со смертьюнаследодателя. Сюда следует включить расходы, связанные с затратами на похоронынаследодателя, на содержание граждан, находившихся на иждивении наследодателя,расходы по охране наследственного имущества, по управлению им.

До моментапринятия наследниками наследства нотариусы могут давать распоряжение об оплатеза счет наследственного имущества расходов, связанных с погребениемнаследодателя. Если в составе наследственного имущества отсутствуют денежныесуммы, то нотариус может дать распоряжение о выдаче вещей, оставшихся послеумершего, стоимость которых не должна превышать произведенных расходов. Вподтверждение таких расходов нотариус истребует счета магазинов, справкилечебных учреждений, акты комиссии по организации похорон и другие документы.

Кредиторынаследодателя  (человек или организация, которым умерший должен деньги илиимущество)  должны заявить о своих требованиях в течение  шести месяцев со дняоткрытия наследства путем подачи  заявления, где  необходимо указать, какуюсумму и на каком основании должен умерший, Этот срок предусмотрен для всехкредиторов, независимо от того, наступил или еще не наступил срок исполнения ихтребований. Претензии предъявляются независимо от наступления срокасоответствующих требований. Например, если срок уплаты долга истекает толькочерез год после смерти должника, то независимо от этого обстоятельства кредиторвправе потребовать уплаты долга наследниками в течение шести месяцев послесмерти должника. Несоблюдение этих правил влечет за собой утрату кредиторамипринадлежавших им прав требования (статья 554 ГК РСФСР). Поскольку законсодержит специальное указание о том, что не предъявление кредитораминаследодателя претензий по его долгам в течение шести месяцев со дня открытиянаследства влечет за собой утрату права требования, в отношении указанногосрока не подлежат применению правила о восстановлении, перерыве иприостановлении срока давности. О поступивших претензиях нотариус обязанизвестить наследников.

2.2. Имущественные права и обязанности наследодателя какчасть наследственной массы

 

Наследственная масса — совокупность различных видов имущества (в том числе денег), которое принадлежалонаследодателю и переходит по наследству его наследникам. От наследственногоимущества, переходящего к наследникам по общим правилам, следует отличатьимущество, переходящее к наследникам по специальным правилам. По специальнымправилам переходят вклады граждан, хранящиеся в Сберегательном банке икредитных организациях.

             Банковские вклады граждан наследуются по общим правилам наследственного права (пункт 4 статьи 153 Основгражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года). Ранее такиевклады граждан, прежде всего, находящиеся в Сбербанке, наследовались чаще всегов особом порядке (статья 561 ГК РСФСР). При наличии специального завещательногораспоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти любому лицу или государству онне входил в состав наследственной массы.

        Но постановлением ВерховногоСовета РФ от 3 марта 1993 года “ О некоторых вопросах применениязаконодательства Союза ССР на территории Российской Федерации” пунктом 9;“Пункт 4 статьи 153 Основ гражданского законодательства на территорииРоссийской Федерации не применяется по отношению к вкладам граждан вСберегательном банке Российской Федерации” были сведены на нет положения Основ,касающиеся наследования вкладов.[33]

         Модель, закрепленная в статье 561ГК РСФСР, себя оправдывала, когда по существу единственным кредитнымучреждением, в котором граждане открывали вклады, был Сбербанк (ранее –сберкассы). Государство было заинтересовано в привлечении сбережений граждан вСбербанк. В настоящее время, когда существует широкая сеть коммерческих банков,да и сам Сбербанк акционирован, прежние стимулы привлечения средств вкладчиков,в том числе и такой, как возможность вкладчика путем завещательногораспоряжения банку исключить вклад из состава наследства, былое значениеутратили.[34]

Итак,вклады в Сбербанке являются объектом наследования и  оформляются нотариальнымиконторами в общем порядке  только в следующих случаях: если вкладчиком несделано распоряжение учреждению банка о выплате в случае смерти вклада определенномулицу или государству; если завещательное распоряжение Сбербанку сделано впользу одного лица, которое умерло ранее вкладчика. В этом случае вкладнаследуется наследниками вкладчика и наследственное дело заводится на имяумершего вкладчика; если лицо, в пользу которого сделано завещательноераспоряжение, умерло позднее вкладчика, не востребовав вклада. В этом случае вклад наследуется наследниками назначенного, но умершего получателя вклада.Наследственное дело заводится на имя лица, в пользу которого было сделанозавещательное распоряжение.

      В проекте части Ш ГК  в статье 1174ГК РСФСР говорится, что денежные средства, внесенные гражданином в банк могутбыть им завещаны путем совершения завещательного распоряжения. В отношениисредств на счете такое завещательное распоряжение имеет силу нотариальноудостоверенного завещания. Права на денежные средства, в отношении которых вбанке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства инаследуются на общих основаниях пример иск Костяшкиной и Мартемьяновой кЛогинову К. возник вопрос спор о праве наследования вклада в сберегательномбанке о котором говорилось выше[35].

. Эти средствавыдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и всоответствии с ним. До предоставления свидетельства денежные средства могутбыть выданы в сумме, не превышающие в общем сто установленных закономминимальных размеров оплаты труда.

           Этиже правила распространяются и на кредитные организации, которым предоставленоправо иметь во вкладах или других счетах денежные средства граждан.

         Законодательство устанавливает особенности наследования предметов домашнейобстановки.

Согласно статьи 533 ГК РСФСР предметы обычной домашней обстановки иобихода  переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно снаследодателем не менее одного года, независимо от их очереди и наследственнойдоли.

Преимущественным правом наследования этих вещей пользуются законныенаследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до егосмерти. Здесь имеются в виду те наследники, которые проживая совместно снаследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворенияповседневных бытовых нужд.  Так, если совместно с наследодателем проживал брат,то при наличии наследников первой очереди он к наследству не призывается, нопредметы обычного домашнего обихода остаются за ним.       

Указанныепредметы наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одногогода до его смерти, наследуют сверх той доли, которая причитается им по закону.Если такие наследники отсутствуют, то предметы обычной домашней обстановки иобихода включаются в общее наследственное имущество. Указанный порядок можетбыть изменен завещанием.

Подсовместным проживанием понимается не только проживание в одной квартире или водном доме, принадлежащем на праве личной собственности, но и ведение общегохозяйства с наследодателем, в результате которого наследники из семьинаследодателя могли пользоваться предметами обычной домашней обстановки.

Ни Основы,ни ГК не дают перечня предметов обстановки и обихода. К вещам данной категорииследует отнести такие, которые необходимы людям для удовлетворения бытовыхнужд. В нотариальной практике не относят к предметам обычной домашнейобстановки и обихода: вещи, применяемые для профессиональной деятельности(библиотека ученого, инструменты врача, пишущая машинка, инструменты музыкантаи др.); предметы роскоши (изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни,дорогостоящая мебель, автомобиль, старинные золотые и серебряные монеты,дорогие ковры, картины и др.)Иск Макарова В. к Сёминой К. о признании  праванаследования предметов обычной домашней обстановки. Истец проживал с СеминымВ.В. (отцом ответчицы) с 1997 года до его смерти июнь 1999 года. Все имуществопо завещанию перешло к Макарову и Семиной в равных долях спор возник из-замебели и бытовой техники принадлежавших Семину В.В. Семина К требовала ихраздела поровну. суд пришел к выводу что вышеуказанные предметы являютсяпредметами обычной домашней обстановки и преимущественное право наследованияимеет Макаров В.[36]

Спор о том,является конкретная вещь ценностью или предметом домашней обстановки, решаетсясудом. При решении вопроса о том, что является предметами обычной домашнейобстановки, необходимо руководствоваться Постановлением Пленума Верховного СудаРСФСР от 23 апреля 1991 года N2 “О некоторых вопросах, возникающих у судов поделам о наследовании”, где разъясняется, что спор между наследниками по вопросуо том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашнейобстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела,а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварныепредметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность,не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки иобихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса охудожественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу котороговозник спор, суд может назначить экспертизу.

Такиепонятия, как доля в уставном капитале, доля в складочном капитале, вклад вскладочный капитал – новые виды наследственного имущества, которые появились впоследние годы в России.

В связи со смертью учредителя (участника) хозяйственного товарищества илиобщества необходимо внести изменения в учредительные документы,зарегистрировать их в государственном реестре, так как  права наследодателяпереходят к его наследникам в порядке, предусмотренном законом.

Дляреализации права наследования важно определить состав наследственногоимущества. Необходимо учитывать следующее. “При образовании хозяйственныхтовариществ и обществ его учредители (участники) вносят свой вклад в имуществоэтих коммерческих организаций. Вкладом могут быть деньги, ценные бумаги, другиевещи, имущественные или иные права, имеющие денежную оценку. Имущество,созданное за счет вкладов участников, принадлежит на праве собственностихозяйственным товариществам и обществам. Состав этого имущества и его стоимостьмогут изменяться в процессе деятельности коммерческих организаций. Изобъявленной же стоимости вкладов участников хозяйственных товариществ и обществсоставляется их уставной (складочный) капитал, который разделен на доли,принадлежащие учредителям (участникам). Размер доли каждого участника вуставном (складочном) капитале – величина хотя и условная, но постоянная изакрепленная в учредительных документах. Участники хозяйственных товариществ иобществ в процессе совместной деятельности могут изменять размеры  своих долей,но тогда эти изменения должны быть отражены в учредительных документах изарегистрированы в установленном порядке.” [37]

Приняв наследство, наследники либо сами ставятся участникамихозяйственного товарищества или  общества, либо приобретают право лишь наполучение действительной стоимости доли уставного (складочного) капитала.Станут или нет наследники участниками коммерческой организации зависит нетолько от желания самих наследников, но и от того, каким образом решен вопрос опереходе доли уставного (складочного) капитала к наследникам в действующемзаконодательстве и учредительных документах этой организации.

            В тех случаях,  когда уставомобщества предусмотрена необходимость получить согласие участников общества напереход доли к наследникам,  такое согласие считается полученным, если втечение тридцати дней с момента обращения к участникам общества или в течениеиного определенного уставом общества срока получено письменное согласие всехучастников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одногоиз участников общества.

            Согласно пункту 6 статьи 93 ГКРФ  — если в учредительных документах предусмотрено, что переход доли кнаследникам допускается только с согласия остальных участников общества, тонаследникам может быть и отказано в переходе доли, но с обязательством выплатыдействительной стоимости доли уставного капитала на день выплаты, или выдать наэту сумму имущество в натуре. Это могут быть и товарно-материальные ценности, иденежные средства. Порядок и условия такой компенсации определяютсяучредительными документами общества. При этом сама доля умершего переходит кобществу, которое согласно пункту 5 статьи 93 ГК РФ обязано либо распределитьее между оставшимися участниками или третьими лицами, либо уменьшить свойуставный капитал.

             При отказе участниковобщества в согласии на переход доли к наследникам, если такое согласиенеобходимо доля переходит к обществу. При этом общество обязано в течениеодного года с момента перехода доли к обществу (если меньший срок непредусмотрен уставом) выплатить наследникам умершего участника общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерскойотчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, либос их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

               Действительная стоимостьдоли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активовобщества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницынедостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающуюсумму (статья 23 Закона РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”)

               Такой же порядок перехода доли уставногокапитала к наследникам умершего участника общества с дополнительнойответственностью (пункт 3 статьи 95 ГК РФ).

         “Особоговнимания заслуживает вопрос о праве потенциальных наследников умершегоучредителя общества на участие в управлении делами общества, в частности, нарешение вопросов реорганизации общества до того момента, как они получатудостоверенное нотариальным органом свидетельство о праве на наследство.Решение этого вопроса становится особенно важным потому, что в силу пункта 1статьи 92 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью может бытьреорганизовано только по единогласному решению всех его участников.”[38]

         Статья 546 ГК РСФСРпредусматривает два способа принятия наследства: путем предъявлениянотариальному органу по месту открытия наследства заявления о его принятии;путем фактического вступления в его владение (осуществление любых действий поуправлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом). При этомуказанные действия должны быть осуществлены в течении шести месяцев со дняоткрытия наследства.

          “Такимобразом, наследники умершего члена общества вправе, не дожидаясь истеченияшестимесячного срока, вступить в фактическое владение долей в уставном капиталеобщества с ограниченной ответственностью, которое, тем не менее, не означаетпоявления у них прав на участие в общем собрании участников общества сограниченной ответственностью для решения вопросов о преобразовании общества вдругую организационно-правовую форму. Объясняется это, прежде всего, тем, чтодо выдачи нотариальным органом свидетельства о праве на наследство нельзя суверенностью утверждать, что именно фактический владелец доли умершегоучастника общества с ограниченной ответственностью будет наследовать его долю вуставном капитале и тем самым претендовать на право включения в составучастников общества с ограниченной ответственностью.” [39]

        Говорить об этом однозначно не представляется возможным, так как  наследникиумершего участника  вступят в свои законные права только спустя шесть месяцевпосле смерти наследодателя.

         Впроекте части Ш ГК РФ в состав наследства участника общества с ограниченнойответственностью или общества с дополнительной ответственностью входит доляэтого участника в уставном капитале общества, если уставом общества непредусмотрено, что такой переход доли к наследникам допускается только ссогласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечетобязанность общества выплатить наследникам ее стоимость в установленном порядке(статья 1218).

          Наследники акционеров акционерных обществ наследуют доли уставного капитала,выраженного акциями. Акция – это ценная бумага, которая также является объектомсобственности. Акция подтверждает право акционера участвовать в управленииобществом (за исключением привилегированных акций), в распределении прибылиобщества, в получении доли имущества  общества пропорционально его вкладу вуставной капитал в случае ликвидации АО. Свободно обращающиеся ценные бумаги,как и акции обществ открытого типа, могут быть переданы по наследству. Взавещании достаточно указать их номера, в случае отсутствия завещания ценныебумаги переходят по наследству, как и любое другое имущество.

          Здесьважен не сам факт передачи данного вида ценных бумаг по наследству, авозможность реализации наследниками умершего перешедших к ним в порядкенаследственного правопреемства прав акционеров.

При принятии наследства новый собственник должен переоформить акции насвое имя в реестре (списке) акционеров соответствующих акционерных обществ.Согласно российскому законодательству основное доказательство того, что онявляется акционером АО, — это выписка из реестра акционеров. Дело в том, чтоакции существуют не только в наличной (в виде ценных бумаг), но и безналичнойформе – в виде записей на счетах (так называемые счета “депо”). В таком случаефакт владения акциями подтверждает выписка из реестра акционеров. Многие АОвообще не выпускают акции, т.к. это очень дорогостоящее дело, и вместо акцийвыдают сертификат или свидетельство (или выписку из реестра акционеров),которые подтверждают право собственности на акции.

Не сложно представить ситуацию, когда обладатель акций умирает как разнакануне общего собрания акционеров. Право собственности наследников умершегоакционера на акции еще не оформлено (так как свидетельство о праве нанаследство выдается по истечении 6-месячного срока со дня открытия наследства),и, следовательно, в реестре акционеров отсутствует запись о том, что эти акциив порядке наследственного правопреемства принадлежат теперь кому-либо изнаследников умершего. Возникает вопрос, как будут учитываться эти акции и комубудет принадлежать право голоса умершего акционера?

В юридической литературе можно найти мнения юристов на эту тему, которые,однако, не ссылаясь на конкретные нормы закона, сходятся во мнении, что довыдачи нотариальной конторой свидетельства о праве на наследство и внесения наэтом основании в реестр акционеров акционерного общества имени новогособственника эти акции участия в голосовании не принимают[40].Данное разрешение вопроса может быть и правильно в той ситуации, когдаколичество принадлежащих наследодателю акций невелико. Но что делать в случае,если умерший являлся собственником большого пакета акций акционерного обществаи при голосовании на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня егоголоса играют существенную роль в судьбе того или иного принимаемого решения?

Хорошо, если в этом случае есть лишь единственный наследник по закону ипо завещанию, который обращается в нотариальный орган с заявлением о принятиинаследства, тем самым фактически вступая во владение наследственным имуществом,что порождает переход права собственности на это имущество в порядке статьи 546ГК РСФСР. Но если наследников несколько?

В этом случае мне представляется правильным решение вопроса следующимпутем. Так как 6-месячный срок со дня открытия наследства не истек и долякаждого из наследников в наследственной массе еще юридически не оформлена, томожно было бы предположить, что акции находятся в общей долевой собственностинаследников умершего акционера. Тогда правомочия по голосованию на общемсобрании акционеров осуществляются по усмотрению всех участников общей долевойсобственности одним из них либо их общим представителем, полномочия которыхдолжны быть надлежащим образом оформлены (статья 57 Закона “Об акционерных обществах”от 26.12.1995 г.)[41].При этом правильно было бы дать указание нотариальным конторам в такихситуациях выдавать справки о факте открытия наследства и о составе всехнаследников как по закону, так и по завещанию, имеющих право на получениеопределенной доли в наследственной массе, с целью внесения в реестр акционеровакционерного общества изменений о собственнике данного количества акций.

Тем не менее, судам еще предстоит не раз встретиться с подобнойситуацией, когда по истечении 6-месяного срока наследник получает свидетельствоо праве на наследство (в данном случае на акции акционерного общества) и идет всудебные органы для обжалования того или иного решения, принятого на общемсобрании акционеров без учета перешедших к наследнику акций, дающих правоголоса. Думается, что с учетом актуальности данной проблемы выход будет вскоренайден.

В практике часто встречаются ситуации, когда собственник умирает, а егонаследники, принявшие наследство, не спешат до конца оформлять свое правособственности на данный вид наследственной массы. Рассмотрим акции АО “АВТОВАЗ”и наиболее часто встречающуюся ситуацию.

          До 01 апреля 1998 годаноминальная стоимость акций АО “АВТОВАЗ” составляла 1000 рублей в масштабе цендо 01 января 1998 года. С 01 апреля 1998 года номинальная стоимость акцийувеличилась до 500 рублей (деноминированных). Ввиду этого многие наследникиумерших после 01 апреля 1998 года не оформляют наследство на акции, т.к.государственная пошлина значительно увеличилась, а количество акций при большомстаже работы умершего на заводе достаточно велико. При этом акции АО “АВТОВАЗ”на сегодняшний день не имеют большого хождения на рынке ценных бумаг. И продатьих можно по цене значительно ниже номинальной.

Например, умершему25 марта 1998 года принадлежало 85 акций АО “АВТОВАЗ”. При выдаче свидетельствао праве на наследство нотариус взимает государственную пошлину в размере 85копеек, так как на момент смерти наследодателя номинальная стоимость акцийсоставляла 1000 неденоминированных рублей.

Умершему  же 14 августа 1998 годапринадлежало также 85 акций АО “АВТОВАЗ”. При выдаче свидетельства о праве нанаследство нотариус взимает государственную  пошлину в размере 425 рублей, таккак на момент смерти наследодателя номинальная стоимость акций составляла 500деноминированных рублей.

                Разница в государственнойпошлине налицо. Поскольку наследниками являются чаще всего супруги-пенсионеры,платить пошлину в таком размере они не в состоянии, поэтому наследственные делаостаются не законченными.

И здесь возникает вопрос: Как поступить акционерному обществу с акциями инеполученными дивидендами умерших акционеров в случае отсутствия наследниковили если последние по каким-либо причинам не оформили право наследства вустановленный законодательством шестимесячный срок? Переходят ли в таком случаеакции и дивиденды в собственность акционерного общества? Доктор экономическихнаук А.Фельдман так отвечает на поставленные вопросы: “Согласно пункта 20Положения о порядке выплаты по акциям и процентов по облигациям от 10.01.92года “дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемникомили наследником в установленные для истечения исковой давности сроки,перечисляется в доход республиканского бюджета РФ”. Тот же самый порядок(согласно действующему гражданскому законодательству) применяется и дляневостребованных акций”.[42]

Согласно пункта 3 статьи 1218 проекта части Ш ГК РФ “В состав наследстваучастника акционерного общества (акционера) входят принадлежавшие ему акции”.

Наследование предприятия. В соответствии со статьей 213 ГК РФ предприятиеможет быть объектом права собственности гражданина. Говоря о наследованиипредприятия следует подчеркнуть, “что:

-                во-первых, под предприятием в данном случае понимается имущественныйкомплекс, используемый предпринимателем в своей деятельности, а несамостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в установленном закономпорядке для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целяхудовлетворения общественных потребностей и получения прибыли;

-                во-вторых,речь идет преимущественно об индивидуально-частных предприятиях, поскольку вовсех остальных случаях наследуется определенная доля или пай в имущественномкомплексе предприятия. Исключение, правда, составляют акционерные обществазакрытого типа, где может оказаться один учредитель, владеющий 100% акций(пункт 6 статьи 98 ГК РФ). Однако формально и в этом случае наследуется непредприятие в целом, а акции предприятия.”[43]

        Предприятия наследуются всоответствии с общими нормами наследственного права, но с учетом специфики посоставу имущества, которое отражается в самостоятельном балансе предприятия. При наследовании ИЧП долги предприятия не переходят лично к наследникам, аостаются за предприятием, так как имущество предприятия обособлено от личностинаследодателя.

          Статья213 ГК РФ: “В собственности граждан и юридических лиц может находиться любоеимущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии сзаконом не может принадлежать гражданам и юридическим лицам.” 

         Одним из таких видов имуществаявляется гражданское оружие. Виды гражданского оружия — газовое оружиесамообороны (пистолеты, револьверы);  спортивное оружие (огнестрельное,холодное, в том числе метальное); охотничье оружие (огнестрельное с нарезнымстволом, огнестрельное гладкоствольное, холодное, в том числе метальное,пневматическое).

Закон РФ “Об оружии” от 20 мая 1993 года[44] определяет порядокоборота указанного выше оружия, а также регулирует деятельность органоввнутренних дел (милиции) по контролю за оборотом.

      В статье 21 Закона РФ “Об оружии” от 20 мая 1993 года №4992-1 говорится:“Дарение и наследование гражданского оружия производится в порядке,установленном законодательством, при наличии у наследника оружия или лица, впользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение данного видаоружия. В случае смерти собственника гражданского оружия оно сдается в органвнутренних дел на временное хранение до решения вопроса о наследованииимущества.”

      Возникает вопрос: “возможна ли опасность правонарушения с использованием оружиялицами, в пользу которых осуществляется наследование оружия, но не имеющимилицензии на его приобретение или хранение? Как показывает анализ деятельностиорганов внутренних дел по осуществлению лицензионно-разрешительной работы, вбольшинстве случаев наследование осуществляется в пользу граждан, совместнопроживающих с его владельцем, т.е. имеющих доступ к оружию или даже хранящихего и, более того, имеющих возможность в любой момент воспользоваться им.Случаи совершения правонарушений со стороны таких лиц с использованиемгражданского оружия практически не имеют места.”[45]

        Как отмечают далее авторы статьи Шалашов и Коренев  в Законе Об оружии неурегулирован порядок перехода оружия в случае наследования, также требуетнекоторых уточнений понятие “хранение оружия без соответствующей лицензии”.Никакими нормативным актом не предусмотрена обязанность сдачи оружия до решениявопроса о наследовании родственниками после смерти владельца оружия. Серьезнымпробелом в действующем законодательстве является порядок регистрации газовогооружия самообороны в результате наследования. Предлагают  внести  дополнения вЗакон Об оружии, в части регистрации газового оружия при наследовании органами внутреннихдел.

    Нормами гражданского законодательства предусмотрено наследование  по закону ипо завещанию. В случае смерти наследодателя право собственности переходит кнаследникам и они владеют оружием на законных основаниях. Органам внутреннихдел остается только выдать лицензию на хранение этого оружия, подтверждающеетакое право.

         В проекте части Ш Гражданского Кодекса РФ статьей 1219  “отдельно оговариваетсяпорядок наследования вещей, ограниченно оборотоспособных. Предусматривается, чтопринадлежавшие умершему вещи, нахождение которых в обороте допускается толькопо специальному разрешению (оружие и т.д.), входят в состав наследства инаследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав котороговходят такие вещи, не требуется специального разрешения. При отказе наследникув выдаче специального разрешения на владение вещами, ограниченнооборотоспособными, право собственности на такие вещи подлежат прекращению, асуммы, вырученные от их реализации, передаются наследнику.”[46]

            В условиях рынка возрослазначимость наследования жилых помещений. “Этому способствовало приобретениегражданами жилья в собственность, увеличение в последнее время объемовиндивидуального жилья (по сравнению с остальными жилищными фондами), постояннопополняющегося в рыночных условиях за счет приватизации государственного имуниципального жилья, передачи квартир в домах общественных организаций,жилищно-строительных кооперативов в собственность проживающих и членовкооперативов, а также в результате снятия всех ранее существовавших (вотношении физических лиц) ограничений по приобретению и строительству жилья.”[47]

         Рассмотрим наследованиеприватизированных квартир. В соответствии с Законом РФ  “О приватизациижилищного фонда в Российской Федерации” от 4 июля 1991 года (с изменениями,внесенными Законами РФ от 23 декабря 1992 года и от 11 августа 1994 года)[48] квартиры в домахгосударственного и муниципального  жилищного фондов приватизируются с согласиявсех проживающих совершеннолетних, а также несовершеннолетних в возрасте от 14до 18 лет членов семьи либо в индивидуальную (единственный собственник, на имякоторого оформлен договор передачи), либо в общую долевую, либо в общуюсовместную собственность.

                 В случае смертииндивидуального собственника приватизированная квартира по общим правилам онаследовании переходит к его наследникам по закону или по завещанию внезависимости от того, проживают ли они в данной квартире или нет. Другиепроживающие в этой квартире члены семьи, не ставшими наследниками, сохраняютлишь право на проживание.

              Общая долевая собственностьозначает, что все участники общей долевой собственности  имеют определенныедоли, которые признаются, как правило, равные. Эти доли указываются вправоустанавливающим документе, который выдается на имя всех участников общейсобственности. Если один из собственников умирает, то по наследству переходиттолько доля умершего. Получившие эту долю наследники становятся участникамиобщей долевой собственности и независимо от того, проживают ли они в даннойквартире или нет.

           Общая долевая собственностьозначает, что доли в правоустанавливающем документе не указываются. В любоймомент эти доли могут быть определены, как сособственниками,  так инаследниками умершего сособственника,  для этого необходимо обратиться кнотариусу  либо в суд. Необходимо отметить, что  размер долей в общем имуществезаранее не определен. Доли определяются лишь при прекращении отношений общейсобственности или при выделе участника. Таким образом, в случае смертиучастника общей совместной собственности по требованию наследников определяетсядоля умершего, которая включается в состав наследственной массы, но посколькунаследник не может стать сособственником в праве общей совместной собственностив силу закона, поэтому необходимо определение доли умершего в общем имуществе.

           Здесь следует обратить вниманиена ошибочность достаточно распространенного мнения о том, что в случаеприватизации квартиры в совместную собственность доля умершего переходит кдругим собственникам. Выделенная доля умершего становится объектомнаследования. “Для обеспечения единообразной правоприменительной практикинотариусов и Комитета муниципального жилья Правительства Москвы до решенияуказанных воп­росов в законодательном порядке, а также до формиро­ваниясудебной практики нотариусам рекомендуется, на основании статей 255 и 254Гражданского кодекса Рос­сийской Федерации, руководствоваться следующим.

           В случае смерти сособственникаквартиры, находя­щейся в общей совместной собственности, по заявлениюнаследников умершего, заводится наследственное дело. При отсутствии спора междусособственниками и наследниками умершего заключается соглашение об оп­ределениидолей всех сособственников в праве общей собственности на квартиру. (Заисключением случаев, ког­да переживший сособственник является единственнымнаследником). Это соглашение удостоверяется нотариусом (желательно по местуоткрытия наследства) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства,т.е. после полного выяснения нотариусом круга лиц, призванных к наследованию,при представлении правоустанавливающих документов на квартиру.” [49]

            Рассмотрим ситуации: если вквартире, принадлежащей по праву со­вместной собственности мужу, жене и дочери,умерла жена, у которой имеются кроме указанных наследников (являю­щихсяодновременно и сособственниками), еще наслед­ник — сын, то он тоже подписываетданное соглашение, хотя не является сособственником, но является наследником навыделенную соглашением долю умершего.

           Другая ситуация: еслипереживший сособственник являет­ся единственным наследником (или все другиенаследни­ки отказались от наследства в его пользу), действует иной порядокоформления наследства. Соглашение об опре­делении долей не заключается.Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления о принятиинаследства с отметкой о согласии считать доли в общей собственности с умершимравными (статьи 253-254 ГК РФ).

       “Если переживший сособственникявляется супру­гом умершего и квартира приобретена супругами во время брака засчет общих средств, 1/2 доля квартиры умершего супруга (сособственника)определяется в порядке ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации онотари­ате путем оформления свидетельства о праве собственнос­ти, т.е. пописьменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласияпережившего супруга.” [50]

          Если у умершего сособственниканет наследников ни по закону, ни по завещанию, то свидетельство о праве нанаследство к имуществу умер­шего выдается государству.  Соглаше­ния обопределении долей, возможно только с участием компетентных органов, являющихсяпредставителями госу­дарства (налоговые инспекции), оповещение которых яв­ляетсяобязанностью нотариуса.

         Дело по иску Ярыкина Т.Ф. кСальниковой И.Н. о признании права собственности на преватизированную  квартируЯркина А.С. завешала все имушество своей дочери, но в завещании не упомяналосьо кварите принадлежавшей ей на праве долевой собствености вместе с Сальниковой.Сальникова утверждала что перед смертью Ярыкина А.С. хотела переоформитьквартиру на неё так как она заплатила за эту долю деньги, но в связи со смертьюона неуспела. суд установил, что Ярыкина А.С. действительно подала документы напереоформление квартиры на Сальникову но документы вернули так как они былинеправильно оформлены. Решение по делу было вынесено в пользу Сальниковой.[51]

       Еще ситуации: если квартиранаходилась в собственности двух и более лиц и все они умерли, соглашение обопределении долей заключается между их наследниками.   Если же квартиранаходилась в собственности двух и более лиц и все они являлись наследниками поотношению друг к другу, в этом случае заводится наследственное дело послепоследнего наследодателя и по заявлению на­следника определяются доли всехумерших сособственни­ков. При наличии других наследников заводятся наследствен­ныедела после каждого наследодателя и заключаются со­глашения об определенииидеальных долей между наслед­никами каждого сособственника.

            Нужно иметь в виду, что разница между долевой исовместной собственностью состоит лишь в том, что участник общей долевойсобственности имеет право на выдел своей доли, а участник общей совместнойсобственности – на определение доли и ее выдел.

            “В связи с приватизациейгосударственных и муниципальных квартир в практике возник вопрос о переходе понаследству тех квартир, наниматели которых выразили желание их приватизировать,но не успели при жизни в установленном порядке оформить право собственности назанимаемую квартиру (заключить договор передачи, зарегистрировать его всоответствующем исполнительном органе и т.п.).”[52]

          Немало вопросов при примененииЗакона РФ о приватизации вызывала проблема определения момента, с котороголицо, подавшее заявление на приватизацию занимаемого жилья, могло считатьсяего  собственником.    

                    Конфликтные ситуациипри наследовании приватизированных квартир заключаются чаще всего в том, чтонаследство открывается при уже начатой, но еще не завершенной процедуреприватизации квартиры. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №8 от 24августа 1993 года «О некоторых вопросах применения судами ЗаконаРоссийской Федерации „О приватизации жилищного фонда в РоссийскойФедерации“ сказано „если гражданин, подавший заявление о приватизациии необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачужилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местнойадминистрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этогожилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду,что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказув удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волюна приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление,поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти всеправила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло бытьотказано“.

           Рассмотрим пример, Максимовобратился в Ленинский суд с иском к Оренбургской  опытной станции о признанииправа собственности на квартиру. Мать Максимова обратилась 6 декабря 1998 годак администрации станции – владельцу жилой площади об оформлении документов наприватизацию и лишь в октябре 1999 года получила документы, необходимые дляобращения в районный комитет по приватизации для окончательного оформленияприватизации. Мать, находясь в больнице, дала доверенность на имя сестрыМаксимовой на получение документов о приватизации. 4 декабря 1999 года матьумирает, но ответчик не признает право собственности на спорную жилую площадь.Ответчик, возражая против иска, опирался на то, что на оформление договоразаконом определено два месяца, а мать истца скончалась до истечения срока (датаподачи заявления 28 октября 1999 года).

        Решением Ленинского районного судав иск удовлетворен.[53]

       Здесь необходимо прежде всего брать во внимание не сам факт заключения договорао передаче в собственность гражданину квартиры, а выраженную в заявлении волюнаследодателя на приватизацию занимаемого жилого помещения, если при этом такоезаявление не было им отозвано. При этом  руководствоваться тем, что понезависящим от наследодателя причинам, а именно из-за его смерти, он был лишенвозможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, вкоторой ему не могло быть отказано, исходя из смысла преамбулы и ст.ст.1, 2Закона РФ “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации”, чтогражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещенийна предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с такимтребованием.

         Крометого, необходимо учитывать, что соблюдение установленного статьями 7 и 8названного Закона порядка оформления передачи жилья обязательно как дляграждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность попередаче жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда всобственность граждан: в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в2-х месячный срок, заключен договор на передачу жилья в собственность,подлежащий регистрации в соответствующем органе, со времени совершения которойи возникает право собственности гражданина на жилое помещение.

       При аналогичной ситуации ПрезидиумПензенского областного суда от 14 января 1994 года указал, если гражданин,подавший заявление на приватизацию жилья и необходимые для этого документы,умер до оформления и регистрации договора о передаче жилого помещения всобственность, то его смерть не является основанием к отказу в удовлетворенииправа на приватизацию жилого помещения.[54]

       На практике решение вопроса обоформлении и выдачи наследнику свидетельства о праве наследования иобщеустановленном порядке выглядит так: доводить „сделку“ приватизациижилья до конца, но уже с наследником, заменяющим в ней умершего наследодателя,производить до оформление документов в обычном порядке путем заключениядоговора приватизации жилья уже с наследником.

         “С учетом того, что требованиянаследников о включении приватизируемых жилых помещений, по которымправоустанавливающие документы до конца не оформлены, в наследство могут бытьудовлетворены лишь при условии несоблюдения наследодателями установленныхправил оформления документов по независящим от них причинам, представляется,что тут подошел бы „судебный“ вариант, т.е. установление правасобственности наследников судебным решением в любом случае возникновенияспорных ситуаций по иску как самого наследника, так и других заинтересованных вэтом лиц с одновременным рассмотрением вопроса о признании действительнойнеоформленной в установленные сроки не по вине наследодателя сделкиприватизации в соответствии со ст. 165 (п. п. 2, 3) части первой ГК РФ (ст. 47ГК РСФСР 1964 г.). При этом судебное решение должно иметь силуправоустанавливающего документа с освобождением лиц, за которыми согласнорешению суда признается право собственности, от каких-либо последующих егооформлений и выплат дополнительных пошлин кроме как при предъявлении иска.

         Вместе с тем и в судебнойпрактике сложились разные подходы к разрешению спорных ситуаций. В однихслучаях суды выносят решения о признании права собственности на спорные жилыепомещения (квартиры) за умершими нанимателями или членами их семей, на чье имяоформлялись документы на приватизацию, в других же — о признании занаследниками права собственности на жилые помещения в порядке наследования, а втретьих случаях — о признании за наследниками права на получение жилыхпомещений в собственность по договору приватизации жилья, заключенному снаследодателем”[55]

            Можно сделать вывод, чтоподача заявления нанимателем на приватизацию занимаемой квартиры или комнатыдостаточно, чтобы в случае смерти наследодателя ставить вопрос о наследовании.“Следует также учитывать, что в случае возникновения спора по поводуправомерности договора передачи жилого помещения, в том числе и в собственностьодного из его пользователей, этот договор, а также свидетельство о правесобственности по требованию заинтересованных лиц могут быть признаны судомнедействительными по основаниям, установленным гражданским законодательствомдля признания сделки недействительной (например, как совершенной под влияниемзаблуждения, обмана, угрозы, или гражданином, злоупотребляющим спиртныминапитками или наркотическими веществами и т.п.)” [56]

               В связи с принятием  Закона“О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”1998 года имеют место следующие ситуации государственной регистрации привступлении граждан в право на наследство: [57]

1. Если наследодатель до смерти незарегистрировал свои права на недвижимое имущество в регистрационной палате, ноправоустанавливающий документ был зарегистрирован по прежнему порядкурегистрации (БТИ или Комитете по земельным ресурсам и землеустройству),применяются общие правила вступления в наследство. После выдачи в нотариальнойконторе свидетельства о праве на наследство по закону или по завещаниюнеобходимо зарегистрировать его в регистрационной палате. Для этогопредоставляются следующие документы:    заявление о государственной регистрацииправа, свидетельство о праве на наследство, соответствующие справки из органовтехнического учета объектов недвижимости, квитанция об оплате государственнойрегистрации.

2. Если же наследодатель при жизни незарегистрировал свои права на недвижимое имущество в регистрационной палатепосле момента ее открытия и правоустанавливающий документ не былзарегистрирован по прежнему порядку регистрации (БТИ и Комитете по земельнымресурсам и землеустройству) возможны следующие варианты:

            а) если наследодатель заключилдоговор по отчуждению недвижимости, но при жизни не успел его зарегистрироватьв регистрационной палате, при условии что первичная регистрация его прав былапроведена и договор был нотариально удостоверен, то в Палату на регистрациюсделки подают заявление покупатель, на основании статьи 16  Закона РФ  “Огосударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”[58]. В случаевозникновения спора между наследниками и покупателями, дело осматривается вустанавливаемом законом порядке.

          Договор, составленный в простойписьменной форме при наличии указанных выше условий, не подлежитгосударственной регистрации РП, и в отношении предмета договора при наличииспора, покупатели и наследники доказывают свои права на данное имущество всудебном порядке. И в зависимости от решения суда рассматривается вопрос опорядке и наличии возможности наследования.   Государственная регистрацияданного договора и права покупателя производится при наличии решения суда,вступившего в законную силу.

          б) если наследодатель заключилдоговор приобретения недвижимости, но при жизни не успел его зарегистрировать вРП, документы на государственную регистрацию нотариально удостоверенной сделкиможет подать продавец или его представитель. На основании зарегистрированногодоговора (в случаях, когда такая регистрация предусмотрена действующимзаконодательством), наследники вступают в права на наследство на общихоснованиях. При наличии спора, вопрос о государственной регистрации сделки иправа покупателя решается в судебном порядке по иску заинтересованной стороны.

          В случае приобретения правасобственности на объекты недвижимости в порядке приватизации (статья 7 Закона“О приватизации жилищного фонда  Российской Федерации”)[59], или приобретенияего членом ЖСК или иных  потребительских кооперативов (пункт 4 статьи 218 ГКРФ), вопрос о наследовании при отсутствии спора решается в порядке,установленном законодательством о нотариате.

          Вместе с тем заметно возросло ичисло возникающих на практике спорных ситуаций вокруг наследования, особенно вслучаях приобретения гражданами наследуемого жилья по новым длязаконодательства основаниям (таким, как приватизация, переход квартир жилищно-строительныхкооперативов в собственность членов кооператива и др.) из-за отсутствия взаконодательстве по этому поводу определенного правового решения.

         “Если в отношении квартир в домахжилищно-строительных кооперативов возникающие спорные ситуации связаны восновном с наступлением тех или иных сроков, определенных в законе, и необусловлены еще и дополнительным оформлением (регистрацией) права собственностиего приобретателем (поскольку возникновение права собственности в этих случаяхне растянуто во времени и обусловлено лишь выплатой паевого взноса за квартирув полном объеме, с которой в силу закона и связывается момент возникновенияправа собственности), то применительно к приватизации жилья (приобретение жильяв домах общественного фонда) споры при наследовании в большинстве своемвозникают по вопросам приобретения права собственности на наследуемое жильесамим наследодателем из-за протяженности во времени в этих случаях процедурыоформления правоустанавливающих документов”[60].

          До введение в действие Закона “Особственности в СССР”, то есть до 1 июля 1990 года, после смерти членакооператива наследники могли получить кооперативную квартиру или дачу только втом случае, если они проживали вместе с наследодателем и пользовались указаннымимуществом. В остальных случаях по наследству переходил лишь пай, акооперативные квартиры и дома, находящиеся в дачном кооперативе, отходиликооперативу, собственностью которого они являлись.

        Например, после смерти мужа вкооперативной квартире остались проживать жена и двое детей. Пай за квартируполностью выплачен не был, однако так как наследники пользовались квартирой прижизни наследодателя, они и после смерти сохраняют право пользования ею приусловии, что один из них вступит в члены кооператива. Это правило сохранилось ипосле вступления в действие Закона о собственности и статьи 218 ГК РФ.

          Рассмотрим еще один пример:наследник имеет преимущественное право на квартиру в доме ЖСК после смертинаследодателя, если он пользовался при его жизни спорной квартирой.

           Член ЖСК-2 Центрального районаг. Оренбурга Ф. умерла в апреле 1988 года. С заявлением о предоставленииосвободившей­ся квартиры в доме кооператива обратились чле­ны ЖСК 3.,нуждающаяся в улучшении жилищ­ных условий, и Д., полагая, что имеют преимуще­ственноеправо на получение этой квартиры. Решением общего собрания членов ЖСК в ян­варе1991 года квартира была предоставлена 3. для отселения семьи сына — Ж.

           Д. обратилась в суд с иском опризнании не­действительным решения общего собрания членов ЖСК и признании заней права на получение упо­мянутой квартиры, ссылаясь на то, что прожива­лаединой семьей с престарелой Ф. на протяже­нии 13 лет—до ее смерти, полностьюсодержала ее, осуществляла необходимую помощь, пай за квартиру Ф. завещала ей.

            Решением Ленинского районногонарсуда г. Оренбурга (оставленный без изменения определением судебной коллегиипо гражданским делам Оренбургского областного суда) требования Д. удов­летворены.

            Постановлением президиумаОренбургского обла­стного суда протест прокурора области об отмене судебныхпостановлений оставлен без удовле­творения.

          Разрешая данный спор, суд полнопроверил все его обстоятельства и обоснованно пришел к выводу о том, что Д. в последние13 лет жизни Ф. проживала с ней одной семьей, взяла ее на свое иждивение,осуществляла за<sup/>ней уход, в котором она нуждалась по состоянию здо­ровьяи в силу престарелого возраста. Также Д. ремонтировала квартиру на своисредства, пыталась обменять свою квартиру и квартиру Ф., чтобы съехаться с нейв одну, но обмен не состоялся ввиду отсутствия подходя­щего варианта. Былипредставлены доказательства этого.

         Поэтому суд сделал правильныйвывод о том, что Д. как наследница Ф. и как член ее семьи, пользовавшаясяквартирой при жизни последней, приобрела право пользования спорной квартирой вдоме ЖСК и имеет преимущественное право на пользование этой жилой площадьюпосле смер­ти Ф.

         Доводы протеста о том, что Д.,унаследовав только пай на квартиру, а не саму квартиру, не имеет права какнаследник на пользование квар­тирой, не могли повлечь отмену судебных поста­новлений,поскольку суд удовлетворил ее требо­вания по иным основаниям: как наследникаФ., пользовавшегося указанной квартирой при жизни наследодателя и как члена еесемьи.

         С учетом всех конкретныхобстоятельств дан­ного дела суд правильно разрешил возникший спор и основанийдля отмены судебных постанов­лений не имеется.[61]

         С принятием Закона  особственности в РСФСР (статья 13) ситуация изменилась.  Теперь и  всоответствии с пунктом 4 статьи 218 ГК РФ 1994 года член жилищного,жилищно-строительного, дачного, гаражного кооперативов, садово-огородническоготоварищества или другого кооператива, полностью внесший свой павой взнос заквартиру, дачу, садовый домик, гараж, иное помещение или строение,предоставленное ему в пользование, приобретает право собственности на этоимущество.

        “Таким образом, в этих случаяхчлен кооператива признается собственником занимаемой им квартиры (другогопомещения) в силу закона, и для включения такой квартиры (другого помещения) всостав наследственной массы не имеет значения, получил ли член кооперативадокументы о праве собственности при жизни или нет. Соответствующие документынаследники могут оформить и после смерти, доказав, что паенакопление быловыплачено при жизни члена кооператива” [62]

         Если же член кооператива невыплатил полностью паевой взнос, то он является пользователем квартиры, котораянаходится в собственности жилищного или жилищно-строительного кооператива. Вслучае его смерти переход права пользования на кооперативную квартирунаследникам или другим лицам и прием в члены кооператива осуществляется впорядке, предусмотренном уставом кооператива.

         В силу закона кооперативнаяквартира (иное помещение), за которую полностью внесен пай, переходит всобственность члена кооператива, и именно на имя члена кооператива выдаетсядокумент о праве собственности. Вместе с тем паенакопление, выплаченное за счетобщих супружеских средств либо перешедшее к нескольким лицам по наследству,является общим имуществом. Поэтому второй супруг, и также лица, имеющее правона часть паенакопления, но не являющиеся членами кооператива, также вправестать участниками общей собственности на квартиру. Свидетельство о правесобственности одного из супругов (не члена кооператива) на долю кооперативнойквартиры может быть выдано нотариусом. При возникновении спора вопрос опринадлежности и размере доли решается судом. Таким образом, при наследованиикооперативных квартир, также как и при наследовании приватизированных квартир всостав наследственного имущества могут включаться и квартиры в целом, и доли вобщей собственности на квартиру.

         Вопросам наследования уделеновнимание в Законе РФ “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческихобъединений граждан” от 15 апреля 1998 года. Указанные объединения создаются вформе некоммерческих товариществ или потребительских кооперативов либонекоммерческих партнерств. Земельные участки за членами объединенийзакрепляются на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,постоянного (бессрочного) пользования, аренды или срочного пользования.Наследники членов могут стать членами объединения. Расположенные на земельныхучастках строения и сооружения наследуются на общих основаниях, предусмотренныхгражданским законодательством. Земельные участки, находящиеся в собственностиграждан, наследуются по закону или по завещанию, а предоставленные гражданам впожизненное наследуемое владение – только по закону.

            Если земельные участкипредоставлены гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования, то занаследниками, которые стали собственниками расположенных на этих участкахстроений и сооружений, участки закрепляются в тех же размерах и на том жеправе, что и за наследодателем. При этом наследнику предоставляется правопроизвести перерегистрацию земельного участка в пожизненное наследуемоевладение либо выкупить его в собственность по нормативной цене земли. Если земельныеучастки предоставлены гражданам на праве аренды или срочного пользования, то занаследниками,  которые стали собственниками расположенных на этих участкахстроений и сооружений, участки закрепляются на оставшийся срок на том же праве,что и за наследодателем.

          При этом наследникампредоставляется право приватизации участков. Таким образом, если земельныйучасток закреплен за наследодателем не на праве собственности, а на ином праве,то он к наследникам по завещанию в порядке наследственного правопреемстваперейти не может, а к наследникам по закону переходит лишь тогда, когда былзакреплен в пожизненное наследуемое владение. В то же время наследникам,которые стали собственниками расположенных на земельном участке строений исооружений, предоставляются достаточно широкие возможности закрепит участок натом же праве, на каком он был предоставлен наследодателю, либоперерегистрировать  его на праве пожизненного наследуемого владения, если самнаследодатель этого права не имел, либо, наконец, приобрести на участок правособственности путем выкупа или приватизации. Однако в этих случаях право наземельный участок возникает у наследника не в порядке наследственногоправопреемства, а по иным основаниям.

         В тех случаях, когда участникаминекоммерческого партнерства являются физические лица, их наследники имеют правона получение части имущества партнерства, переданного  наследодателем всобственность партнерства, кроме членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами, если иное не установлено федеральным законом илиучредительными документами. (Закон РФ “О некоммерческих организациях” от 12января 1996 года)[63]

    

2.3. Личныенеимущественные права и обязанности наследодателя как часть наследственноймассы

Далеко не все личные неимущественные права со смертью ихносителя перестают существовать. Одни личные неимущественные права настолькосрослись с личностью их носителя, что друг без друга действительно существоватьне могут. Таково, например, право авторства.                                         Авторскоеправо распространяется  на произведения науки, литературы и искусства,являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения идостоинства произведения, а также от способа его выражения. Авторское праводействует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

В соответствии со статьей 29 Закона РФ “Обавторском праве и смежных правах” от 9 июля 1993 года допускается наследованиеавторских прав: права автора на выпуск произведения в свет, его воспроизведениеи распространение. Наследники автора вправе заключить договор на использованиесозданного автором произведения. К ним переходят права и обязанности,касающиеся использования и распространения произведения по договору,заключенному при жизни автора. Наследникам автора принадлежит право охранынеприкосновенности произведений после смерти автора. В том же порядке, в какомназначается исполнитель завещания, автор вправе указать лицо, на которое онвозлагает охрану неприкосновенности своих произведений после смерти (статья27). Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии такихуказаний сохранение произведения в том виде, в каком оно было создано автором,осуществляется его наследниками.

Иск в Центральном суде города Оренбурга посути направлен на защиту авторского права умершего автора, но в связи снеточностью формулировки (не требовали признания права авторства, а ставиливопрос о возмещении вреда) иск не был рассмотрен в день когда было назначенослушание дела 17 мая 2001 года.

Охрана неприкосновенности произведений является такжеобязанностью специальных организаций по охране авторских прав. Не переходят понаследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации авторапроизведения. Наследники вправе осуществлять защиту указанных прав. Этиправомочия наследников сроком не ограничиваются. При отсутствии наследниковавтора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный органРоссийской Федерации.

Статья 43 этого же Закона указывает: “К наследникам (в отношенииюридических лиц – к правопреемникам) исполнителя, производителя фонограммы,организации эфирного или кабельного вещания переходит право разрешатьиспользование исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелюи на получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков.”

В установленном законом порядке к наследникампереходят права на оформление научных открытий, изобретений ирационализаторских предложений. В состав наследства входят и исключительныеправа на  объекты промышленной собственности. К наследникам переходитисключительное право использования изобретения. Наследники могут получить какпатент на изобретение, полезную модель, промышленный образец так и право на ихполучение (пункт 7 статьи 10 Патентного Закона РФ от 23 сентября 1992 года№3517-1).[64]Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, свидетельство наполезную модель – пяти лет и патент на промышленный образец действует в течениедесяти лет.

3.НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

3.1.Коллизиизаконодательства в области наследования


         Число наследственных дел синостранным элементом во второй половине ХХ века все время увеличивалось, чтоявилось косвенным последствием миграции населения во всем мире в конце прошлогои начале нынешнего века. Переселенцы часто связаны родственными отношениями сотдельными гражданами страны своего происхождения, что и служит основой длявозникновения дел о наследовании.

/>         Разнообразиепрактики в этой области и сложности, возникающие при разрешении конкретныхнаследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть вовнутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется втом, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону ипо завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к формезавещания; существуют различные системы распределения наследственного имуществаи т.д.

/>         Коллизионныевопросы наследования регулируются обычно внутренним законодательствомгосударств. Многосторонние соглашения в этой области есть лишь по отдельнымвопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии законов в отношенииформ завещания от 5 октября 1961 года. На дипломатической конвенции вВашингтоне 26 октября 1973 года была принята многосторонняя Конвенция о формемеждународного завещания. Вопросы наследования  регулируются также вдвухсторонних договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовнымделам и в многосторонней Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января1993 года.

Кроме того, 22 января 1993 года  Арменией,  Беларусью,  Казахстаном,Кыргызстаном, Молдовой, Россией,  Таджикистаном,  Узбекистаном,  Украиной была подписанаКонвенция о  правовой  помощи  и  правовых  отношениях  по гражданским,семейным и уголовным делам[65].К настоящему  времени  указанную Конвенцию  ратифицировали  Беларусь, Казахстан,  Россия,   Туркменистан, Узбекистан. Данная Конвенция вступила всилу 24 марта 1994 года.

 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,семейным и уголовным делам подписана членами Содружества Независимых Государствв городе Минске 22.01.93 г. в части V урегулировала наследственныеправоотношения. Российская Федерация ратифицировала Конвенции Законом РФ от04.08.94 г. № 16-ФЗ, для России Конвенция вступила в силу с 10.12.94 г.

 Согласно вышеуказанной Конвенции граждане каждой из стран СНГ могутнаследовать на территории другого государства Содружества имущество или правапо закону и по завещанию на равных условиях и в том объеме, как и гражданеданной страны (ст.44 Конвенции).

 Право наследования имущества определяется по законодательству тойстороны СНГ, на территории которой наследодатель имел постоянное местожительства. Но это правило не распространяется на наследование недвижимогоимущества. Право наследования недвижимого имущества определяется позаконодательству  страны СНГ, на территории которой находится это имущество(ст.45 Конвенции).

 Если по законодательству страны СНГ, подлежащему  применению принаследовании, наследником является государство, то недвижимое имуществопереходит стране СНГ, гражданином которой является наследодатель в моментсмерти, а недвижимое имущество  переходит стране СНГ, на территории которой ононаходится (ст.46  Конвенции).

 Способность лица к составлению завещания и отмене завещания, а такжеформа завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещвтельимел место жительства в момент составления акта. Однако завещание или егоотмена не могут быть признаны недействительными вследствии несоблюдения формы,если последняя удовлетворяет требованиям права места жительства его составления(ст.47 Конвенции).

 Производство по делам о наследовании движимого имущества компетентнывести учреждения страны СНГ, на территории которой имел место жительстванаследодатель в момент своей смерти.

 Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентнывести учреждения страны СНГ, на территории которой находится имущество. Вопросо том, какое имущество является недвижимым, решается в соответствии сзаконодательством страны, на территории которой находится это имущество.

И первое и второе правила применяются в связи с производством по делам онаследстве (ст.48 Конвенции).

По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам,дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из странСНГ компетентны представлять (за исключением права на отказ от наследства) безспециальной доверенности в учреждениях других государств, если они отсутствуютили не назначили представителя (ст.49 Конвенции).

 Учреждение стран СНГ принимаю в соответствии со своим законодательствоммеры, необходимые для обеспечения охраны наследства, оставленного на их территорияхгражданами других стран СНГ, или для управления им. О принятии таких мербезотлагательно уведомляется дипломатическое представительство или консульскоеучреждение страны СНГ, гражданином которой является наследодатель. Указанноепредставительство или учреждение может принять участие в осуществлении этихмер.

 По ходатайству учреждения юстиции, компетентного вести производство поделу о наследовании, а также дипломатического представительства иликонсульского учреждения меры, принятые по обеспечению охраны наследства или дляуправления им, могут быть изменены, отменены или отложены (ст.50 Конвенции)[66].  

 Двусторонними договорами о правовой помощи и Конвенцией от 22 января1993 года предусмотрено, что документы, которые на  территории  одной  из ДоговаривающихсяСторон изготовлены или  засвидетельствованы  учреждением или специально на тоуполномоченным лицом в пределах их компетенции и  по установленной форме  и скреплены  официальной  печатью,  не  требуют  на территории другой Договаривающейся  Стороны  какого-либо  удостоверения. Однако положениямидвусторонних договоров с рядом стран (Греция,  Италия, Финляндия)предусматривается, что без легализации принимаются  документы, передаваемыеДоговаривающимися Сторонами исключительно в рамках  правовой помощи.

Российская Федерация также является  участницей  Гаагской конвенции,отменяющей требование легализации иностранных официальных документов,  от 5октября 1961 года. Помимо России странами-участницами данной  Конвенцииявляются по состоянию на 01 ноября 1994 года:

Австрия, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения,  Багамские  острова,Беларусь,  Белиз,   Бельгия,   Босния   Герцеговина,   Ботсвана,   БрунейДаруссалам, Великобритания, Венгрия, Греция,  Израиль,  Испания,  Италия,Кипр,  Лесото,  Лихтенштейн,  Люксембург,  Маврикий,  Македония,  Малави,Мальта, Маршалловы острова,  Нидерланды,  Норвегия,  Панама,  Португалия,Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Кристофер и  Невис,  Словения,  США,Суринам,  Тонга,  Турция,  Фиджи,  Финляндия,  Франция,  ФРГ,   Хорватия,Швейцария, Япония.

Гаагская конвенция,  отменяющая  для  стран  -  участниц  требованиедипломатической  или  консульской  легализации  официальных   документов,вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года.

 В соответствии с Гаагской конвенцией на ряде официальных документов,исходящих  от  учреждений  и  организаций  стран   -   участниц,   долженпроставляться специальный штамп, так называемый апостиль,  удостоверяющий»подлинность подписи, качество, в  котором  выступало  лицо,  подписавшеедокумент, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которымискреплен  этот  документ"   (Статья 5   Гаагской   конвенции).   Апостильпроставляется учреждением иностранного государства.

По   смыслу   Гаагской конвенции   под   официальными    документамипонимаются,   в   частности,   документы,   исходящие    от    нотариуса,административных и судебных органов, свидетельства  о  регистрации  актовгражданского  состояния,  иные  документы,  исходящие   от   органа   или должностного лица,  подчиняющихся  юрисдикции  государства  -  участника Конвенции.

Гаагская конвенция не распространяется на документы  дипломатических иликонсульских учреждений, на документы, прямо относящиеся к  таможенным икоммерческим операциям.

 Российская Федерация не является стороной ни  в  одном  двустороннем илимногостороннем  соглашении  о  принудительном  исполнении  решений  в областиадминистративного права.

Правовое управление ГТК  России  в  настоящее  время  готовит  болееподробную информацию по затронутому вопросу.

Наследственные права иностранцев в РФ. В отношениинаследования иностранцами в РФ никаких ограничений не установлено; импредоставляется в области наследования национальный режим независимо от того,проживает они в РФ или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим вобласти наследования, наше право не ставит условия о взаимности.

         Изэтого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, чтограждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются кгражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за иностранцамиспособности наследовать по закону и по завещанию наравне с собственнымигражданами, переходе наследственного имущества к наследникам – иностранцам натаких же условиях, что и к собственным гражданам в отношении способности ксоставлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территориисоответствующей страны.

         Наследственныесуммы, причитающиеся иностранцам, переводятся из РФ за границубеспрепятственно, но при наличии взаимности в отношении переводов со сторонысоответствующего иностранного государства.

         Всоответствии со ст. 567 ГК РСФСР отношения по наследованию определяются позакону той страны, где наследодатель имел последнее постоянное местожительства. Таким образом, в области наследования как коллизионный принципприменяется закон страны места жительства наследодателя. Этим законодательствомбудут определяться круг наследников, порядок, в котором они призываются кнаследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросовнаследования. В отечественной литературе отмечалось, что для определениядомицилия наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить воснову более или менее общепринятую в международном обороте концепциюдомицилия.

         Правона наследование строений, находящихся в РФ, всегда определяется по российскомузакону (ст. 567 ГК).

         Вотношении наследования по завещанию эта статья предусматривает, что“способность лица к составлению и отмене завещания и акта его отменыопределяются по закону той страны, где завещатель имел постоянное местожительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могутбыть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняяудовлетворяет требованиям закона места составления акта или требованиямсоветского закона”. Таким образом, при определении формы завещания принципместа жительства является основным, остальные принципы – дополнительными, а вотношении способности составления завещания за основу принят только одинпринцип – принцип места жительства.

         Большоепрактическое значение имеет определение того, в компетенцию органов какойстраны входит производство по делам о наследовании. Обычно в договорах оправовой помощи предусматривается, что производство дел о наследованиидвижимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которойнаследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел онаследовании недвижимого имущества – учреждения юстиции страны, на территориикоторой оно находится. В отдельных договорах содержатся  некоторые особыеправила о распределении указанной компетенции.

         Наследственные права Российских граждан заграницей. В  большинстве случаев, по договорам о правовой помощи в отношениинедвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, в отношениидвижимого имущества – закон гражданства наследодателя (или закон местажительства наследодателя). Если, например, российский гражданин умер натерритории иностранного государства, то его движимое имущество, как правило,передается консулу РФ по его требованию, для того чтобы он мог с ним поступитьпо законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают как бы расщеплениережима имущества, то есть в зависимости от категории имущества используютсяразные принципы применения права. Из этого же принципа разделения движимогоимущества исходит ряд консульских конвенций, заключенных с другимигосударствами.

         Российскиеграждане имеют право на получение наследственного имущества, если наследованиеоткрылось за рубежом. Права наследования, возникающие на основаниисоответствующих иностранных законов, полностью признаются в РФ.

         Важную роль в охране наследственных прав наших гражданза рубежом призваны играть консульские представители РФ. Если консулу станетизвестно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в РФ российскихграждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследствеи возможных наследниках в Министерство иностранных дел РФ[67].Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами,компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытиинаследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданинпредставляемого государства. На практике в этих случаях часто возникаетнеобходимость незамедлительно принять меры по охране наследственных прав. Вэтом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, которыйв соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, можетпредставлять интересы российских граждан. Право консула представлять граждансвоей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, встране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали веления своего делакакому либо лицу, предусмотрено ст. 29 Консульского устава СССР.

         Исходя из вышеизложенного можносделать вывод, что в международном праве вопрос о наследовании разрешаетсяпутем заключения многосторонних договоров, подписания конвенций о прововойпомощи в тех или иных вопросах. Права, как российских граждан зарубежем, так ииностранцев в Россий  в области наследственного право получили достаточноезакрепление как в медународных актах, так и в актах внутренненогозаконодательства примером чему являются проанализированные выше акты.

3.2.Перспективыразвития института наследственного права в России и зарубежем


        Действующее российское законодательство уделяет значительное  внимание вопросамнаследственного права. Однако жизнь выдвигает насущное требование дальнейшегоразвития наследственного права. Изменения в гражданском, семейномзаконодательстве России, наличие большого количества неразрешенных назаконодательном уровне проблем, связанных с правом наследования, необходимостьво многих случаях подтверждать очевидное в судебном порядке в виду отсутствиясоответствующих норм закона — все это привело к острой необходимостисовершенствования законодательства, регулирующего наследственныеправоотношения.

         Внастоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ находятся проекты частитретьей ГК РФ, содержащей раздел YI “Наследственное право”. Проведя анализуказанных проектов, можно прийти к следующим выводам.

         Какпризнает сам руководитель авторской группы разработчиков А.Л. Маковский, данныйпроект достаточно консервативен: “Это и понятно. Наследственное право тесносвязано с отношениями в семье, а в этой области крупные законодательные новеллыопасны.”[68]

         Очевидно,что при составлении данного проекта разработчики прежде всего преследовали двецели:

1)  какможно больше внести уточнений и дополнений в уже существующие нормынаследственного права;

2)  создатькачественно новые нормы права, которые регулировали бы вопросы праванаследования, обойденные молчанием в прежнем законодательстве в силу своейновизны.

         Именнопоэтому раздел VI Части III ГК РФ получился очень объемным по сравнению ссуществующим разделом ГК РСФСР 1964 года, содержащим нормы наследственногоправа.

         Преждевсего, в отличие от ГК РСФСР проект четко разделен на главы, содержащие нормыобщих положений о наследовании, нормы конкретных видов наследования, а такженормы, регулирующие порядок приобретения наследства, и касающиеся особенностейнаследования отдельных видов имущества, что очень удобно и значительно упрощаетработу с законом.

         Преимуществразработанного проекта очень много. И в первую очередь это — четкие определенияважнейших понятий наследственного права, данные в тексте. Если ранее, определяядля себя какое-либо понятие, необходимо было обращаться к справочной литературеи научным трудам, то теперь эта задача облегчается тем, что все эти понятияпрописаны в самом тексте закона.

Если говорить конкретно по главам проекта, то можно в каждой из них найтикак большие подвижки вперед, так и некоторые недостатки.

Глава 63 “Общие положения о наследовании”: право наследованиягарантируется, дано определение наследования – как перехода в неизменном видекак единого целого и в один и тот же момент, статья 1157 определяетнаследственную массу. Дано уточнение ранее действующей нормы, касающееся праванаследования граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившиеся живыми послеоткрытия наследства. Недостаток этой нормы в том, что в ней не сказано, скольконужно прожить ребенку, чтобы удовлетворить этому условию. Имеется в виду,достаточно ли нескольких часов жизни после родов, чтобы быть признаннымнаследником умершего?

Статьей 1161 предусмотрена возможность быть правопреемникаминаследодателя не только граждан и юридических лиц, но и Российской Федерации,субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных государств и международныхорганизаций.

Недостатком же этой главы, по моему мнению, явилось то, что пункт 4статьи 1162 предусматривает возможность обращения в суд с заявлением оботстранении недостойного наследника от наследования только лишь лицом, длякоторого такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественныепоследствия. Получается, что, к примеру, прокурор не может обращаться в суд сзаявлениями такого рода, хотя бы и в защиту нарушаемых наследственных правостальных наследников.

         Глава64 “Наследование по завещанию” значительно больше остальных,  в силу того, чтопроизошло увеличение количества дел, связанных с завещаниями, как внотариальных, так и в судебных органах. Новыми нормами в наследовании позавещанию можно назвать следующие:

1.  регламентация в статье 1169 наследования завещанных неделимых вещей;

2.  подробнейшее описание требований закона к форме завещания в статьях1170-1175, что, вероятно,  обусловлено тем, что данный документ начинает своенепосредственное действие уже после смерти завещателя, когда уже поздночто-либо править, и в связи с чем грубые недочеты в оформлении завещания могутповлечь его недействительность и открытие наследования по закону;

3.  введение в статье 1172 закрытой формы завещания, при которой никто,включая нотариуса, не может быть ознакомлен с содержанием данного документа донаступления времени открытия наследства, что должно реально способствоватьреализации нормы закона, касающейся тайны завещания;

4.  установление общего порядка наследования денежных средств в  кредитныхучреждениях, что исключает возможность лишения с помощью завещательногораспоряжения необходимых наследников права на получение в наследство части этихденег (статья 1174);

5.  появление возможности оформить завещание в простой письменной  форме илина словах  согласно статьи 1175,  при условии нахождения завещателя вчрезвычайных обстоятельствах и, что такое завещание будет впоследствиипроверено и утверждено решением суда по требованию заинтересованных лиц либосвидетелей, присутствовавших при изложении завещателем последней воли, что хотяи не полностью, но исключает злоупотребления последней волей наследодателя;

6.  в статье 1177 и статье 1178 получили подробную регламентацию правила онедействительности и толковании завещания, что абсолютно отсутствует в нынедействующем ГК РСФСР;

7.  еще одно нововведение — возможность освобождения исполнителя завещанияот его обязанностей судебным решением (статья 1179), что, несомненно, являетсяшагом вперед, так как и сам исполнитель в силу тех или иных обстоятельств можетне иметь случая исполнить последнюю волю завещателя, да и наследники для охранысвоих наследственных прав могут потребовать отстранения назначенногоисполнителя от его обязанностей, например, из-за недоверия к его действиям поохране и управлению наследственным имуществом;

8.  также новым в наследовании по завещанию представляется смысл п.4 ст.1180 о подназначении отказополучателя.

         Однако,несмотря на все прогрессивные новшества данной главы, недоумение вызывает п.5ст. 1163, в котором говорится: “Завещание является односторонней сделкой,действительность которой определяется на момент открытия наследства”.Получается, если, к примеру, при составлении завещания наследодатель обладалгражданской дееспособностью в полной мере, а в последствии был признан судомнедееспособным, то и завещание, составленное в общем-то дееспособнымгражданином, будет признано недействительным из-за того, что завещатель намомент своей смерти утратил дееспособность. Представляется, что этот недостатокпроекта должен быть устранен, так как здесь очевидно нарушаются правагражданина, гарантированные нормами, прежде всего, Конституции РФ.

         Следующаяглава 65 “Наследование по закону” предусматривает чрезвычайное увеличениеколичества очередей наследников по закону, что практически исключаетвозможность перехода наследственного имущества в разряд выморочного(ст.1185-1189); уменьшение размера обязательной доли необходимых наследников, атакже возможность через судебные органы уменьшить или отказать в присужденииобязательной доли в наследстве (ст. 1193); устранение от наследования по законусупруга, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратилсяне менее, чем за 5 лет до открытия наследства, либо хотя и позднее, но имеютсявеские основания считать распад семьи окончательным (ст.1194).

         Следующаяглава проекта “Приобретение наследства” примечательна такими нововведениями,как:

1.  невозможность перехода права наследника на обязательную долю внаследстве в порядке наследственной трансмиссии (статья 1200);

2.  отказ наследника от наследства после его принятия (статья 1201);“Наследник по завещанию или по закону в течение шести месяцев со дня открытиянаследства вправе от него отказаться, проект части Ш предполагает, чтонаследник может отказаться и в том случае, когда он уже принял наследство”[69];

3.  установление общей долевой собственности наследников на наследственноеимущество (статья 1205), если оно переходит к ним в порядке наследственногоправопреемства без указания конкретных вещей и прав, наследуемых каждым из них;

4.  возможность раздела наследственного имущества, составляющего общуюдолевую собственность наследников, по их соглашению, что влечет впоследствиивыдачу свидетельства о праве на наследство, в котором указываются доли каждогов соответствии с достигнутым соглашением (статья 1206);

5.  выдача свидетельства о праве на наследство до истечения 6-месячногосрока со дня открытия наследства при условии достоверности информации о том,что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство,иных наследников нет (статья 1211);

6.  возможность согласно статьи 1214 доверительного управлениянаследственным имуществом до оформления перехода права собственности на этоимущество к наследникам (в это имущество может входить то, что требует нетолько охраны, но и управления: предприятие, доля в уставном (складочном)капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги,исключительные права и т.п.).

                  “Проект части III ГК РФ предусматривает, что если срок для принятиянаследства пропущен, то по заявлению наследника суд может признать егопринявшим наследство, если найдет причины пропуска срока уважительными, вчастности, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник незнал и не должен был знать об открытии наследства, и при условии, чтонаследник, пропустивший срок для принятия наследства, обратился в суд в течениешести месяцев после того, как   причины пропуска этого срока отпали.”[70]Последняя глава проекта посвящена особенностям наследования отдельных видовимущества, и, можно сказать, вся является совершенно новой для наследственногоправа. Как уже говорилось выше, в настоящее время возникает множество вопросов,связанных с наследованием определенных категорий объектов гражданского оборота.Учитывая эти пробелы законодательства, разработчики проекта Части III ГК РФрешили нормативно закрепить в отдельной главе порядок наследования такихобъектов, как:

1.   право на стоимостьдоли в хозяйственном товариществе и на стоимость пая в производственномкооперативе;

2.  доля (пай) вкладчика в товариществе на вере, участника (акционера)хозяйственного общества и члена потребительского кооператива;

3.  ограниченно оборотоспособные вещи;

4.  невыплаченные суммы заработной платы, пенсий, пособий и платежей ввозмещение вреда;

5.  имущество, предоставленное государством или муниципальным образованиембезвозмездно или на льготных условиях;

6.  государственные награды и почетные знаки.

         Неостанавливаясь на особенностях наследования данных видов имущества, хотелось быотметить, что законодательное закрепление их было бы несомненным продвижениемвперед. Нуждаемость граждан, юридических лиц, органов нотариата и суда в этихнормах на сегодняшний день чрезвычайно велика. Скорейшее принятие данногопроекта части III Гражданского кодекса РФ (разумеется, с поправками иустранениями явных недостатков) способствовало бы уменьшению наследственныхспоров и предоставило бы нотариальным органам и судам правила их разрешения.

         Оцениваяпроект в целом, можно отметить крайнюю детализацию норм наследственного права,урегулированность наследственных правоотношений “вплоть до мелочей”. Нонесмотря на подробную регламентацию права наследования, раздел VI во многихслучаях предусматривает дальнейшую конкретизацию своих норм актамиПравительства РФ, которые должны быть приняты после вступления в действие частиIII Гражданского кодекса РФ. И это представляется не очень удачной мысльюразработчиков проекта, так как процедура принятия законодательных актов вРоссии, как известно, очень длительна, что, конечно же, отразится на практикеприменения норм данной Части ГК РФ, а в некоторых случаях даже сделает ихприменение невозможным. Хотелось бы лишь пожелать, чтобы институтнаследственного права в России в конце концов начал бы шагать в ногу современем и развиваться так же стремительно быстро, как развивается вся нашастрана за последние годы.

         Наследственноеправо зарубежных государств не имеет радикальных отличий от наследственногоправа в России. В основном все различия касаются количества и субъективногосостава очередей. примером может служить Иран где до 1995 года жена не могланаследовать недвижимое имущество оставшееся о  мужа, но имела право напожизненое проживание в доме мужа, а дочь вообще не могла наследовать за отцом,но зато являлась единственной наследницей  за матерью.[71]

       Наследственное право Израиля основано на принципах, аналогичных наследственномуправу России и других стран СНГ, но имеются определенные различия.
         Отношения, связанные с вопросами наследования, регулируются ЗакономИзраиля о наследстве, 1965 г. (в дальнейшем — Закон). В соответствии с Законом,наследование возможно по закону или по завещанию. Наследование по законуосуществляется при отсутствии завещания.
     Наследниками по закону являются супруг умершего, его дети и ихпотомство, его родители и их потомство, родители его родителей и их потомство.В отличие от российского права наследниками первой очереди являются толькосупруг и дети. Родители могут наследовать только при отсутствии у наследодателядетей родных или усыновленных.             
     Характерной особенностью наследственного права Израиля являетсястатус и права супруга. Он получает движимое имущество, включая автомобиль,которым они пользовались, но за исключением денег на банковском счету. Изостального имущества (недвижимость, деньги) супруг(а) получает половину, вслучае, если кроме него в круг наследников входят дети или внуки или родители.Наследники каждой очереди делят между собой причитающуюся им частьнаследственного имущества в равных долях, в отличии от России.
      Это относится, в частности, к редко встречающейся ситуации,когда у умершего было две жены, и в этом случае каждая из них получает половинуот доли, причитавшейся супруге, если бы она была только одна.
       Причем следует иметь в виду, что в наследственное имуществовходит только доля умершего в совместном имуществе супругов, как правило, этополовина квартиры и т.п. Например, если наследниками являются жена и дети, топринадлежащая супружеской паре квартира будет поделена следующим образом;половина квартиры принадлежит жене, остальное делится между детьми в случае,если кроме супруга в круг наследников входят братья(сестры) или их потомствоили дедушки(бабушки), то доля супруга составляет 2/3 от наследственногоимущества. Более того, если супруги состояли в браке более 3 лет и проживаливместе в квартире, то в этом случае вся эта квартира наследуется пережившимсупругом независимо от другого имущества.
    В случае, если у наследодателя остались, кроме супруга, толькородственники более далеких степеней родства, например, двоюродные братья, топереживший супруг наследует за умершим все имущество.
       С точки зрения Закона дети, рожденные вне или помимо брака, атакже усыновленные, имеют такие же права на наследование имущества родителей,как и дети рожденные в зарегестрированном браке.
      Основополагающим принципом наследственного права Израиляявляется право завещателя на составление завещание и на его изменение безкаких-либо ограничений. Каждое последующее завещание отменяет противоречащиеему положения предыдущего завещания. Право на подписание завещания не можетбыть передано третьим лицам. Законом предусмотрено несколько вариантовзавещания.
   Наиболее распространенным является завещание, подписанное вприсутствии двух свидетелей и ими удостоверенное. Одним из свидетелей, какправило, является адвокат, составивший завещание по поручению завещателя.Свидетелями не могут быть лица, признанные судом, недееспособными инесовершеннолетние. Наследник по завещанию не может быть свидетелем при подписании.
   Другой формой завещания, является завещание составленное иподписанное перед представителем власти и им удостоверенное. Представителямивласти являются, в данном случае, судья или судья-регистратор суда по семейнымделам, регистратор по вопросам наследства, член религиозного суда или нотариус.Завещание может быть написано завещателем собственноручно, подписано им идолжна быть указана дата. В этом случае не требуется никакого удостоверениясвидетелей или иного удостоверения его подлинности.
     Закон предусматривает также устное завещание. Эта формазавещания имеет силу, если завещатель тяжело болен или находится в условиях,представляющих угрозу его жизни (например, в боевых условиях). В этом случае онвправе устно сформулировать свое завещание в присутствии двух свидетелей. Онизаписывают сказанное завещателем, подписывают этот документ и передают его безпромедления регистратору по вопросам наследства. В данном случае, завещаниеможет быть составлено в пользу свидетелей. Завещание утрачивает силу, если попрошествии месяца после изменения обстоятельств составления завещаниязавещатель остается в живых.
  В случае смерти завещателя для реализации завещания, а также,в при отсутствии завещания, для вступления в права наследства, необходимо податьзаявление регистратору по вопросам наследства. Основанием для вступления вправа наследников является распоряжение, выданное регистратором по вопросамнаследства, процедура сходная с нашей.
  В некоторых случаях решение в отношения наследства принимаетсуд по семейным делам. Например, в случае возникновения споров в отношение правна наследство, в случае оформления прав на наследство лиц — жителей другихстран   и  в ряде  других  случаев. Надо отметить, что Россия не имеет сИзраилем договора о помощи по вопросам права, хотя Израиль признает заверенныев России доверенности, а вот их доверенности у нас не признаются.[72]  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Всевышесказанное подтверждает актуальность рассмотренной темы. Проведенный внастоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институтнаследования, а также смежные правоотношения, изучение литературы, обобщениесудебной практики позволяет сделать ряд выводов, которые сводятся к следующему.

 Наследственнаямасса по своей природе неоднородна. В ее состав могут входить как предметыдомашней обстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно снаследодателем, с одной стороны, так и принадлежавшие наследодателю земельныеучастки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственныхобществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи,изделия из драгоценных металлов, антиквариат, с другой.

 Дляопределения, что же может наследоваться, необходимо руководствоватьсяследующими положениями.

1.  в составнаследственной массы могут входить как и те права и обязанности, носителемкоторых при жизни был сам наследодатель, так и возникшие в результате смерти,если существуют еще и другие предусмотренные законом юридические факты;

2.  не переходят понаследству права, которые срослись с личностью наследодателя (право авторства);

3.  ряд прав иобязанностей, хотя и принадлежавших наследодателю, может быть исключен илиограничен в силу прямого указания закона (легковой автомобиль, полученныйбесплатно);

4.  могут переходитьправа и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием  (голосующие акции в акционерном обществе);

5.  могутнаследоваться и правовые образования в случаях, предусмотренных в законе(процесс приватизации, незаконченный в связи со смертью наследодателя иприобретательная давность).         

Во многихслучаях содержание прав и обязанностей, переходящих к наследнику, определяетсяне только общими правилами наследования, но и специальными правилами,рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства.

 Большоечисло норм о наследовании в хозяйственных обществах и товариществах,производственных и потребительских кооперативах содержится в законодательныхактах, определяющих статус соответствующих юридических лиц: в Законе РФ “Об акционерныхобществах”, Законе РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, Законе РФ“О производственных кооперативах”, Законе  РФ “О потребительской кооперации”,Законе РФ “О сельскохозяйственной кооперации”, Законе РФ “О товариществахсобственников жилья”, Законе РФ “О садоводческих, огороднических и дачныхнекоммерческих объединениях граждан”. Также нормы наследственного правасодержатся в Законе РФ “Об авторском праве и смежных правах”, Законе РФ “Оправовой охране программ для ЭВМ и баз данных”, в Патентном законе РФ.

И это ещедалеко не все нормативные правовые акты, где закреплены положения онаследовании. Необходимо также обращаться к законодательству о страховании,земельному и ряду других.

Такой объемнормативных документов и разбросанность норм по многочисленным правовым актамразличного уровня создает ряд трудностей для понятия и применения обычнымигражданами. Поэтому мы считаем что было бы целесообразно объеденить нормынаследственного права в одном нормативном акте, что бы наследники, по меренеобходимости, могли обращаться к одному нормативному акту, а не к нескольким.

Такаяпопытка сделана в проекте части III ГК в разделе о наследственном праве.Наследственное право по существу не обновлялось почти сорок лет. А если учесть,что наследственное право определяет судьбу имущества умершего после его смертии что в регулировании имущественных отношений, в первую очередь отношенийсобственности, за последнее десятилетие произошли радикальные изменения,которые в наследственном праве прямо не отражены.

  Наследникобязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства вобласти регулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случаегарантированное Конституцией право наследования обернется для него цепьюнепредвиденных обстоятельств.

  Оченьмного ошибок с принятием наследства. Наследник должен решить, принимает оннаследство или отказывается от него в пользу других наследников. Это нужнорешить сразу и однозначно для себя. Не допускается отказ от наследства, еслинаследник подал в нотариальную контору заявление о принятие наследства или овыдаче ему свидетельства о праве на наследство.

Вмеждународном праве вопросы наследования в основном регулируются путёмзаключения международных двухсторонних договоров. Вопрос, право какой стороныприменять в том или ином случае в основном зависит от наличия или отсутствиядоговора между странами, а также правовым режимом имущества передаваемого внаследство как в стране где проживал наследодатель так и в стране где проживаетнаследник. 

Результатыисследования.  Институт наследования решает определенные задачи: во-первых,стимулирует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходуправа собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя;в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражданинимеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь членам своейсемьи, родственникам, любым другим лицам; в-четвертых, предусматриваетвозможность передачи наследственного имущества государству или юридическимлицам.

В тожевремя институт наследования не учитывает новшеств, введенных новымиразработками в области медицины и биотехнологии. Так, представляетсяцелесообразным придать статус вещи, а, следовательно, предусмотрениевозможности обладания на праве частной собственности предметами, вживленными ворганизм, мертвым телом человека, частями тела человека, органами и тканямичеловека после их отделения путем четкого установления в законодательствесоответствующих норм, а, следовательно, и норм в наследственном праве. Такиевещи являются индивидуально-определенными вещами, так как имеют только себяподобную структуру.

Кроме того,в период написания дипломной работы законодателем был устранен один из пробеловв наследственном праве затрагивающий вопрос о наследовании по закону, намхотелось бы поддержать предложение о внесении дополнений в очередностьнаследников по закону которые были внесены 14 апреля 2001 года и опубликованныв Российской газете 17 мая 2001 года. Руководствуясь принципом, что приопределении круга наследников наследодатель исходит из круга лиц, которым поразным причинам он оставил бы свое имущество, если бы составил завещание,законодатель выделил  третью очередь, в которую входят тети и дяди наследодателя,а также четвертую очередь в которую входя пробабки и прадеды как со стороныдеда так и со стороны бабки.

Списокзаконодательных пробелов, неурегулированных вопросов права наследования можнобыло бы еще продолжать. Выше были приведены лишь те из них, которые заслуживаютособого внимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это лишний разподтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного правадолжно идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. Именно поэтомуюристы, практикующие в области наследственного права, нотариусы и простозаинтересованные граждане с нетерпением ожидают принятия части III Гражданскогокодекса РФ, в которой раздел VI посвящен вопросам наследственного права.


СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  КонституцияРоссийской Федерации. Принята Всенародным голосованием   12 декабря 1993 года.– М.: Юридическая литература, 1993. –64 с.

2.  Гражданскийкодекс РСФСР. Принятый Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года (с изменениямина 26.01.1996 г., по состоянию на 01.03.1996 г.). Утратил силу с 1 января 1995года согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 ноября 1994 года.-М.: Юридическая литература,1997.-246 с. 

3.  Гражданскийкодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят Государственной Думой  21октября 1994 года Подписан Президентом Российской Федерации 30 ноября 1994года. Введен в действие с 1 января 1995 года Федеральным Законом  ''О введениив действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 21 октября1994 года.''- М.: Юридическая литература, 1994.-240 с.

4.  Основыгражданского законодательства Союза ССР и республик. Принят Верховным СоветомСССР  31.05.1991 г. (с изменениями на 26.01.1996 г. По состоянию на 01.03.1996г.).- М.: Юридическая литература, 1997.-246 с.

5.  Основызаконодательства Российской Федерации о нотариате. Подписан ПрезидентомРоссийской Федерации 11 февраля 1993 года // Российская газета. 13 марта 1993.№49.

6.  О государственныхпенсиях в Российской Федерации. Закон РСФСР. принят Государственной думойРоссийской Федерации 20 ноября 1990 г.(с изменениями и дополнениями на21.07.1997 г.). –Минск.: Амалфея,1999.- 448 с.

7.  О крестьянском(фермерском) хозяйстве. Закон РСФСР. Принят Верховным Советом РСФСР 22 ноября1990 года.// Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного СоветаРСФСР 1990. №44.

8.  О приватизациижилищного фонда в Российской Федерации. Закон Российской Федерации. Принят Верховным Советом 04 июля 1991 года.- М.: Юридическая литература,1997.-246 с. 

9.  Патентный законРоссийской Федерации. Федеральный Закон. Принят Верховным Советом РоссийскойФедерации 23 сентября 1992 года.// Ведомости съезда народных депутатов РФ иВерховного совета РФ. 1992. №42. Ст.3219.

10.           Об оружии. ЗаконРоссийской Федерации. Подписан Президентом Российской Федерации 20 мая 1993года.// Российская газета 15 июня 1993 года.

11.           Об авторскомправе и смежных правах. Закон Российской Федерации. Введен в действие 9 июля1993 года Постановлением Верховного Совета Российской Федерации ''О порядкевведения в действие закона Российской Федерации об авторском праве и смежныхправах''.- Минск: Амалфея, 1999.-448 с.

12.           Об акционерныхобществах. Закон Российской Федерации. Принят Государственной Думой 24 ноября1995 года. Подписан Президентом Российской Федерации   26 декабря 1995 года. –М.: Проспект, 1996.-300 с.

13.           О государственнойрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Федеральный законРоссийской Федерации. Принят Государственной Думой 17 июня 1997 года. ОдобренСоветом Федераций 3 июля 1997 года.// Вестник Высшего Арбитражного АрбитражногоСуда Российской Федерации октябрь 1997 года. №10.

14.           О садоводческих,огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Закон РоссийскойФедерации. Принят Государственной Думой 11 марта 1998 года. Одобрен советомФедераций  1 апреля 1998 года.// Российская газета 23 апреля 1998 года. №79.

15.           Конвенция оправовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам. Принята 22 января 1993 года. Ратифицированна Россией 1994 года  №16-ФЗ.- М.: Издательство АСТ,1999.232 с.

16.           О конвенции оправовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовнымделам. Инструктивное письмо Заместителя Председателя ВАС РФ  29 августа 1994года.// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 1994 года № 24.

17.           О пособиях насоциальное страхование. Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23.02.84года.// Сборник Постановлений Правительства СССР 1984 год №8.

18.           Инструкция опорядке совершения нотариальных действий государственными нотариальнымиконторами РСФСР. Утвержденна Приказом Министерства юстиции РФ  6 января 1987года.-М.: Норма,1997.

19.           О некоторыхвопросах, возникающих у судов по делам о наследовании. Постановление ПленумаВерховного Суда Российской Федерации 23 апреля 1991 года №2 (в ред. от21.12.1993 г., с изменениями от 25.10.1996 г.).// Сборник Постановлений ПленумаВерховного Суда Российской Федерации. 

20.           Определениесудебной коллегии по гражданским делам ВС РФ  15 октября 1991 года.// БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации. 1992.№4.

21.           ПостановлениеПрезидиума Пензенского областного суда 14 января 1994 года.// БюллетеньВерховного Суда Российской Федерации. 1994. №5.

22.           ПостановлениеПрезидиума Кировского областного суда  30 июня 1993 года.

23.           Проект раздела VI“Наследственное право” Части III ГК РФ от 29.01.1997 г.- М.: ИздательствоПропаганда, 1998. 108 с.

24.           Аргунов В.Н.Нотариальные услуги населению. — М.: Сов. Россия, 1991. 38 с.

25.           Барщевский  М.Ю.Наследственное право. – М.: Издательство Юридическая литература,1973. 96 с.

26.           Барщевский М.Ю.Если открылось наследство.- М.: Юридическая литература, 1989. 62 с.

27.           Борисевич М.М.Римское гражданское право. Учебное пособие. — М.: Издательство МНЭПУ, 1995. 232с.

28.           Виноградова Р.И.Образцы нотариальных документов. — М.: Российское право, 1992. 156 с.

29.           Власов Ю.Н.Наследственное право РФ. Учебно-методическое пособие. – М.: ИздательствоПропаганда, 1998. 108 с.

30.           Вранцева Е., Герасимов А., Степенин М. Борьба за  наследство.//Хозяйствои право,1996.№6.114 с.

31.           Герасимов А., Степенин  М. Наследство –яблоко раздора.// Политика и право,1996. №4. 62 с.

32.           Гетман Е.Приватизированные квартиры.// Домашний адвокат. 1994.  №1. 68 с.

33.           Гордон М.В.Наследование по закону и по завещанию.- М.: Издательство Юридическаялитература,1967.82 с.

34.           Гражданскоеправо. Том 1.Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов.- М.: Издательство Проспект,1993. 600 c.

35.           Гражданскоеправо. Часть 3.Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.:Издательство Проспект, 1998. 592 с.

36.           Гришаев С.Наследование предприятий. // Домашний адвокат. 1995. №3. 64 с.

37.           Домашняяюридическая энциклопедия. Жилье. –М.: Издательство Олимп,1996.698 с.

38.           Домашняяюридическая энциклопедия. Потребителям. — М.: Олимп; ООО “Изд-во АСТ”, 1997.714 с.

39.           Исрафилов И.Споры о наследовании приватизируемых квартир. // Законность. 1997. №11.

40.           Камфер Ю.Наследование доли в уставном капитале.// Экономика и жизнь. 1996. №17. 54 с.

41.           Маковский А.Л.Как лучше гарантировать наследование (нормы наследственного права в проектеЧасти третьей Гражданского кодекса Российской Федерации) //Законодательство и экономика. 1997.  №3-4. 168 с.

42.           Методикаоформления наследственных прав на квартиры, находящиеся в совместнойсобственности граждан. // Нотариальный вестник. 1997. №4. 46 с.

43.           Мизинцев Н.Завещание по месту лечения./ “Домашний адвокат”, 1996.№7-8.

44.           Мизинцев Н.Обязательная доля в наследстве.// Домашний адвокат,1996.№2.

45.           Мизинцев Н.Принятие наследства на квартиру./ “Домашний адвокат” 1997. №1.

46.           Никитюк П.С.Наследственное право и наследственный процесс. — М.: 1973. 164с.

47.           Отделпреступности. При составлении завещания нужны здравый ум и твердая память. //Коммерсантъ-Daily, 1995.№206.

48.           Праваакционеров./ “Экономика и жизнь”, №4, 1994.

49.           Праваакционеров.// Экономика и жизнь.1994. №45. 46 с.

50.           Права наследниковучастников хозяйственных товариществ и обществ.// Нотариус.1998. №1(9).

51.           Репин В.С.Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. –М.: ИздательствоНорма-Инфра, 1999. 168 с.

52.           Румянцев О.Г.,Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. 1348 с.

53.           Самойлов С.А.,Сидоров В.Е. Советы юриста. -М.: Издательство АСТ, 1999. 154 с.

54.           Серебровский В.И.Очерки советского наследственного права.- М.: Госюриздат, 1953. 126 с.

55.           Советскоегражданское право. Том 2. Учебник / Под. ред. О.А. Красавчикова. –М.: Издательство Высшая  школа, 1973. 

56.           Советское гражданскоеправо: Учебник. Т.2. — М.: Юридическая литература, 1980.

57.           Споры онаследстве.// “Домашний адвокат”, №3 (60), 1994.

58.           Толмачева О. Какнаследовать срочный вклад.// “Экономика и жизнь”, №19, 1997. 58 с.

59.           Толстой Ю.К.Наследственное право.- М.: Издательство  ПРОСПЕКТ, 2000.

60.           Фельдман А.Наследование акций. // Экономика и жизнь.1995. №11. 62 с.

61.           Частный нотариус?- Нет, государственный! (о прерогативе государственных нотариусов).// “Домашнийадвокат”, №21-22, 1995.

62.           Чельцова Н.В.Процессуальные особенности рассмотрения судами дел онаследовании.//Информационная система Кодекс. Раздел Наследственное право.

63.           Чечот Д.М. Какзащитить свое право (юридические советы гражданам). — М.: Юридическаялитература, 1987.

64.           Шалашов В.И.Коренев А.П. О наследовании и дарении гражданского оружия. // Государство иправо. 1997. №1.  68 с.

65.           Щелокова Е. Бремянаследования./ “Домашний адвокат”, №8, 1995. 58 с.

66.           Эрделевский А.Компенсация морального вреда третьим лицам. Переход и зачет права накомпенсацию.// Законность. 1998.  №2.

67.           Ярошенко К. О наследовании жилья.// Нормативный бюллетень. Самарскаяобластная нотариальная палата. 1996. №11. 96 с.

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву и процессу