Реферат: Патентное право, как институт гражданского права РФ

<m:mathPr> <m:mathFont m:val=«Cambria Math»/> <m:brkBin m:val=«before»/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val=«off»/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val=«0»/> <m:rMargin m:val=«0»/> <m:defJc m:val=«centerGroup»/> <m:wrapIndent m:val=«1440»/> <m:intLim m:val=«subSup»/> <m:naryLim m:val=«undOvr»/> </m:mathPr>

Оглавление

Введение……………………………………………………….…………………..3

Глава 1. Общаяхарактеристика института патентного права…....……….....7

1.1.Патентное право какинститут гражданского права……………..…..71.2.Принципы патентногоправа……...………………………………..….9

Глава 2. Объекты и субъектыпатентного права………………………………13

2.1.Изобретения как объекты патентного права………………………..13        2.2.Полезная модель как объектпатентного права.………..…………...22

2.3. Промышленный образец как объект патентного права……………24

Глава 3. Способы защиты прав патентообладателей………………………….28

3.1.Судебный порядок защиты прав…...…………...................................283.2.Административный порядок защиты прав…………………………..29 3.3.Гражданско-правовыеспособы защиты прав……………………….30  3.4.Уголовно-правоваяответственность за нарушения прав авторов и патентообладателей………………….……………………………………35

Заключение………………………………………………………………...37

Список использованной литературы……………………………………..41    

Введение

Одним изглавных показателей цивилизованного общества во все времена было и продолжаетоставаться то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры итехники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества иуровень его культурного развития, зависит в конечном счете и успех решения стоящихперед ним экономических проблем. В свою очередь наука, культура и техника могутдинамично развиваться только при наличии соответствующих условий, включаянеобходимую правовую защиту и оценку интеллектуальной собственности. Сам же термин«интеллектуальная собственность» вошел в научный оборот и в законодательство РФв начале 90-х годов. Окончательно он узаконен Конституцией РФ 1993г. Хотя ст.44 Конституции РФ посвящена свободе литературного, художественного, научного,технического и других видов творчества, и не раскрывает данного понятия, онаподчеркивает, что «интеллектуальная собственность охраняется законом».

В ч.1ст.1225 Гражданского Кодекса РФ, который также оперирует данным понятием,раскрывается понятие интеллектуальной собственности и  его содержание. Анализ указанной статьипозволяет сделать вполне определенный вывод о том, что под интеллектуальнойсобственностью в российском законодательстве понимается не что иное, каксовокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, атакже некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средстваиндивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции(работ, услуг). Интересно заметить, что до принятия IV части ГК РФ, перечня конкретныхобъектов правовой охраны, подпадающих под понятие интеллектуальнойсобственности, Кодекс не содержал. А из анализа других статей ГК следовало, чтосоответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности идругих приравненных к ним объектов обеспечивалась лишь «случаях и в порядке,установленных ГК РФ и другими законами». Это означало, что для отнесениятого или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта кинтеллектуальной собственности требовались прямые указания закона.

Впринятой 18 декабря 2006года IVчасти ГК РФ законодатель перечисляет весь перечень конкретных объектов правовойохраны, подпадающих под понятие интеллектуальной собственности ч.1 ст.1225 ГКРФ.

Понятие«интеллектуальная собственность» является обобщающим по отношению к такимиспользуемым в законодательстве и юридической литературе понятиям, как«литературная и художественная собственность» и «промышленная собственность».Последние обозначают соответственно авторское право, действие которогораспространяется также на результаты научного творчества (научнаясобственность), и патентное право вместе с примыкающим к нему законодательствомоб охране средств индивидуализации участников гражданского оборота ипроизводимой ими продукции (работ, услуг).

Патентное  право   (промышленная   собственность)   -   это   институт гражданского права, который регулирует отношения,  связанные  с  техническим творчеством. В отличие от авторского права  патентное  право  реализуется  в иной  сфере  творчества.   Объекты   технического   творчества   связаны   с естественными законами материального мира; они не отражают  индивидуальность их создателя в такой степени, как объект  авторского  права.  В  силу  этого объекты  технического  творчества  повторимы,   они   могут   быть   созданы независимо друг от друга самостоятельно, разными лицами  и  поэтому  требуют формального официального закрепления. Кроме  того,  результаты  технического творчества направлены на  решение  практических  задач  -  имеют  прикладное значение.Объектами патентного права (промышленной собственности в узком  смысле этого слова) являются изобретения, полезные модели и  промышленные  образцы. Необходимость патентного  права  обусловлена  невозможностью  прямой  охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права.  В  отличие от объектов авторского права объекты промышленной собственности  могут  быть созданы  разными  лицами,  независимо  друг  от  друга,  поэтому  их  охрана предполагает   предварительное   формальное   закрепление    приоритета    в установленном законом порядке. Важнейшими   условиями   патентоспособности   объектов    промышленной собственности являются их новизна  и  промышленная  применимость.  При  этом патентное   право   закрепляет   абсолютную   (мировую)   новизну   объектов промышленной собственности.

Патентныеправа выступают основой развития основных экономических процессов в стране,поскольку «придание экономике России инновационного характера — один изприоритетов современного этапа экономических реформ[1]».

А одним из важнейших показателей эффективности патентного законодательства является гарантированность и защищенность прав и законных интересов действительных создателей разрабо­ток и патентообладателей. Одним из условий вступления России во всемирную торговую организацию является действенная защита авторских прав. Ко вступлению в ВТО мы должны подойти только с конкурентоспособной промышленностью. А одним из факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности, является увеличение количества технических новаций, которые осовременивают промышленную продукцию.[2] В настоящее Россия по количеству подаваемых на патентование новаций уступает Японии в 20 раз, Китаю в семь раз. Страны, входящие в ВТО и страдающие от разгула российского пиратства отказываются работать с Российскими компаниями, не надеясь на наше законодательство. Как защищаются права патентообладателей в России? Вступим ли мы в ВТО из-за разгула пиратства? Эти вопросы показывают актуальность выбранной темы в качестве курсовой работы. Проблема рассмотрения патентных прав как института гражданских права тоже имеет высокую степень актуальности. Это связано с той ролью, которую играют патентные права в условиях рыночной экономики в связи с экономическим развитием страны.

Настоящаякурсовая работа посвящена исследованию положений российского законодательства вобласти патентного законодательства.

Длядостижения поставленной цели данной курсовой работы решались следующие задачи:

1.Изучение современной законодательной базы, определяющей правовой режим объектовинтеллектуальной собственности, в частности патентных прав;

2.Определение содержания понятий;

3.Обозначение основных проблем в законодательной регламентации отношений вобласти патентного права;

4.Предложение научных и практических способов решения вопросов, не достаточноурегулированных российским законодательством, и выработка рекомендаций посовершенствованию законодательства в исследуемой области и формулированиепрактических рекомендаций патентообладателям и иным участникам гражданскогооборота.

Теоретическойбазой курсовой работы являются труды отечественных ученых правоведов специалистовв области общей теории права, гражданского права и патентного права, вчастности: Э.П. Гаврилова, В.И. Еременко, П. Розенберга, А.П. Сергеева, А.А.Пиленко, И.А. Зенина и других специалистов.

Глава 1. Общая характеристикаинститута патентного права1.1.Патентное право как институтгражданского права

Патентноеправо является правовым институтом, входящим в систему подотрасли «правоинтеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а такжесвязанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи ссозданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленныхобразцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности врамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями.Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладаютзначительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, исущественно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, сдругой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретныхсоздателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг сдругом по ряду признаков и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредствомединой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулированиесвязанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо большесходства, чем различий, и к тому же, до принятия IV частиГражданского кодекса РФ, осуществлялось в России единым законодательным актом,а именно Патентным законом РФ. В настоящее время основным источником правовогорегулирования института патентного права в России является глава 72 ГК РФ. Такжеряд международных нормативно-правовых актов играет большую роль в правовомрегулировании данного института права. К ключевым международнымнормативно-правовым актам относятся Парижская конвенция по охране промышленнойсобственности[3],Евразийская Патентная конвенция[4].Все сказанное свидетельствует о том,  чтотрадиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраныизобретений вряд ли оправдано.

Самтермин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российскоезаконодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшемСоветском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись восновном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставлялиих обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишьгарантировали им личные права и право на получение вознаграждения отпользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения,возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, аизобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в Россииобщепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полнымоснованием говорить о российском патентном праве.

Как  и авторское право, патентное право имеет делос охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктамиинтеллектуального творчества. Изобретения полезные модели, промышленныеобразцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторскимправом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальныерешения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишьвпоследствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства,механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объектыимеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки,литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – иххудожественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектахпатентного права ценность представляет прежде всего само содержание техрешений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметомохраны патентного права. В отличии от формы авторского произведения, которая фактически неповторима  и может быть лишь заимствована, решение ввиде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может бытьразработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. Вэтой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений,являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иныхначалах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

1.2Принципы патентного права

Вкачестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей,которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базойдля её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных закономситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшимотправным началом патентного права является признание за патентообладателемисключительного права на использование запатентованного объекта. Это положениезакрепляется в ст.1358 ГК РФ, и будучи краеугольным камнем патентной системы,означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводитьв хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лицадолжны воздерживаться от её использования, не санкционированногопатентообладателем. Таким образом, патентообладателю  принадлежит на его разработку абсолютноеправо, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться отнарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором илизаконом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться,а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

Признаниеи всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполненияпатентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того,соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, иинтересов общества, с другой, вполне может рассматриваться  в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним изконкретных его проявлений служит ограничение действия патента определеннымсроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование –ст.1363 ГК РФ. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны тойили иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада вуровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверказаявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любыхзаинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец,  в общественных интересах закон устанавливаетслучаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовоеизготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научногоэксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентноймонополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный балансинтересов патентообладателя и общества – ст.1359 ГК РФ.

Следующимпринципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам,которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями,полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охранызаинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать  в федеральный орган исполнительной власти поинтеллектуальной собственности РФ особую заявку, которая рассматриваетсяпоследним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленногообъекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в РФне подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериямпатентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится.В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторскимправом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся вобъективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, пороссийскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей.Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признаниемпатентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условиемохраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективнаяповторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставлениеохраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимостьраскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этойсвязи большое значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. Нагосударственное признание и охрану своих прав могут претендовать только тезаявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачупатента.

Наконец,в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласнокоторому законом признаются и охраняются права и интересы не толькопатентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезныхмоделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многихнормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикампредоставляется возможность  получитьпатент и стать патентообладателем.  Еслив соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, напримерработодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения,соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена  работодателем при надлежащем использованииразработки – ст.1370 ГК РФ. При подаче заявки на выдачу патента лицом, котороене является разработчиком, это лицо должно представить доказательства,подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаяхпризнаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которыеявляются бессрочными и непередаваемыми.

Названныевыше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права,являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшегоразвития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретныхпатентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике идает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которыепрямо не урегулированы действующим законодательством.

Глава 2. Объекты патентного права

2.1. Изобретениякак объекты патентного права

Встатье 1349 ГК РФ перечисляются объекты патентного права: «результатыинтеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающиеустановленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям,и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественногоконструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям кпромышленным образцам[5]».

Гражданскийкодекс РФ не содержит определения понятия изобретения, а лишь указывает наусловия  его патентоспособности:изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеетизобретательский уровень и промышленно применимо (ч.1 ст.1350 ГК РФ). Подобныйподход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правилоакцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которыенеобходимы для его охраны. При этом, однако, остается открытым вопрос: что жепредставляет собой изобретение как таковое?

Отечественнаянаука, равно как  и действовавшее ранеезаконодательство, традиционно рассматривали изобретение в качестве техническогорешения задачи. В этот родовой признак изобретения вкладывался двоякий смысл. Содной стороны, изобретательское предложение должно было не просто ставить туили иную задачу, а указывать конкретные пути и средства её решения[6].С другой стороны, требовалось, чтобы решение задачи было техническим, а некаким-либо иным, в частности организационным или экономическим. При этом акцентделался не на самой задаче, а на сущности её решения. Иными словами, с помощьюизобретения могла решаться любая практическая задача в области техники,сельского хозяйства, культуры, образования и т.д., но исключительнотехническими средствами.

Признаваемыезаконом виды технических решений раскрывались через понятие «объектизобретения». К числу объектов изобретений относились устройства, способы,вещества, а также предложения по применению уже известных устройств, способов ивеществ по новому назначению.

Подобныйподход к раскрытию понятия изобретения следует приветствовать, поскольку онсоединят в себе как историческую традицию российского законодательстваопределять изобретение через техническое решение задачи, так и стремлениесблизить российское определение изобретения с наиболее распространенным в мирепониманием изобретения как продукта или способа[7].

Самтермин «техническое решение задачи» в гл. 72 ГК РФ не употребляется, ноконкретные требования, предъявляемые к изобретениям в соответствии с этимкритерием, в Законе присутствуют. Гражданский кодекс РФ, как и прежнеезаконодательство, прямо указывает на возможные объекты изобретений, лишьрасширяя их круг за счет штаммов микроорганизмов, культур клеток растений иживотных (ч.1 ст.1350). Все они могут быть отнесены к техническим решениям всоответствии с энциклопедическим определением техники как совокупности средствчеловеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства иобслуживания непроизводственных процессов общества.

Любоерешение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под один изназванных в законе объектов, то есть быть устройством, способом, веществом,штаммом, культурой клеток либо предложением по использованию указанных объектовпо новому назначению.

Кустройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается системарасположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующихдруг с другом. Для характеристики устройств используются конструктивныесредства – наличие конкретных элементов, наличие связи между элементами, ихвзаимное расположение, формы выполнения элементов, материал, из которого онивыполняются и т.п.

Кустройствам как объектам изобретений относятся машины, приборы, механизмы,инструменты, оборудование и т.п. По сравнению с другими видами техническихрешений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный контроль за ихфактическим использованием, что и определяет их относительнуюраспространенность.

Кспособам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами спомощью материальных же объектов. Способ – это совокупность приемов,выполняемых в определенной последовательности и с соблюдением определенныхправил. Для характеристики способов используются технологические средства –наличие определенной совокупности действий, порядок их выполнения(последовательно, одновременно, в различных режимах), условия осуществлениядействий и т.п.

Изобретения-способыподразделяются на: а) способы, направленные на изготовление продуктов; б)способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира безполучения конкретных продуктов (транспортировка, обработка и т.д.); в) способы,в результате применения которых определяется состояние предметов материальногомира (контроль, измерение, диагностика и т.п.). Специфика изобретений-способов,направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действиепатента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт,приготовленный непосредственно этим способом (так называемая охрана способачерез продукт).

Вещество,как самостоятельный вид изобретения представляет собой искусственно созданноематериальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов.Изобретения-вещества подразделяются на: 1) индивидуальные химические соединенияи объекты генной инженерии; 2) композиции (составы, смеси, сплавы, керамика ит.д.); продукты ядерных превращений (например, новые изотопы).

Штамммикроорганизма, культуры клеток растений или животных означает совокупностьклеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивымипризнаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных,профилактических целях, в качестве стимуляторов роста и т.д. Создание штаммовпредполагает отыскание нужной среды для микроорганизмов, оптимального температурногорежима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению, и т.п. Кштаммам относятся индивидуальные штаммы (например, штаммы традиционныхмикроорганизмов – бактерии, микроскопические грибы, дрожжи и т.д.) иконсорциумы микроорганизмов.

Такимобразом,  в соответствии с действующимзаконодательством изобретением считается всякий достигнутый человекомтворческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретныхтехнических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности[8].

Согласночасти 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение считается новым, если оно не известно изуровня техники. При этом уровень техники включает любые сведения, ставшиеобщедоступными в мире до даты приоритета заявки.

Приопределении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся висточнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо осодержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Приопределении даты, с которой изобретению могут противопоставляться общедоступныесведения, имеющиеся в различных источниках информации, применяются следующиеположения:

— опубликованные описания к охранным документам – с указанной на них датойопубликования;

— российские издания (с датой подписания в печать);

— иные печатные издания – (с даты выпуска их в свет, а при отсутствии возможностиее установления последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года;

— отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки копытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической ипроектной документации, находящейся в органах НТИ, – с даты их поступления вэти органы;

— нормативно-техническая документация – с даты ее регистрации в уполномоченном наэто органе;

— материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи,– с даты поступления в библиотеку и т.д.

Законодателемпредусмотрена также так называемая льгота по новизне: не порочит новизнуизобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором,заявителем или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно этуинформацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными,если заявка подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с датыраскрытия информации.

Приэтом бремя доказывания факта, обусловливающего возможность применения льготы поновизне, лежит на заявителе.

Крометого, необходимо учитывать то, что льготный шестимесячный срок отсчитывается отдаты подачи заявки, а не от даты приоритета. Льгота по новизне по российскомузаконодательству предоставляется только авторам, заявителям или лицам,получившим от них прямо или косвенно информацию об изобретении. Иными словами,речь идет о добросовестном раскрытии такой информации либо самим автором(заявителем), либо с его согласия. В отношении фактов недобросовестногораскрытия информации об изобретении третьими лицами (например, в результатеподкупа служащего заявителя) льгота по новизне не предусматривается.

Ещеодним критерием патентоспособности изобретения является изобретательский уровень(ч.2 ст. 1350 ГК РФ). Следует отметить, что в практике патентных ведомств рядазарубежных стран, использующих условие патентоспособности «изобретательскаядеятельность» (или идентичное условие), выявлен ряд вспомогательных признаков,на основании которых возможно сделать окончательный вывод о наличии илиотсутствии изобретательской деятельности. К ним можно отнести, в частности,неожиданный эффект (или непредвиденный результат), который дает изобретение,удовлетворение давно ощущавшейся потребности (решение технической проблемы,существующей в течение длительного времени).

Инойподход закреплен в российском патентном законодательстве, согласно которомуустанавливается творческий характер самого изобретения (изобретение имеетизобретательский уровень...). В ГК РФ не раскрыты одни из основополагающихпонятий для оценки качественного уровня изобретения – понятия специалиста иочевидности (… явным образом не следует из уровня техники). Проверкаизобретательского уровня в соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3 Правил[9]проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пунктеформулы, и включает:

— определение наиболее близкого аналога;

— выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболееблизкого аналога (отличительных признаков);

— выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие сотличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Третьимусловием патентоспособности изобретения является промышленная применимость. В части4 статьи 1350 ГК указывается, что изобретение является промышленно применимым,если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве,здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Содержаниеданного условия патентоспособности изобретения раскрывается в пункте 19.5.1Правил. Согласно подпункту (2) данного пункта при исследовании промышленнойприменимости проверяется:

— содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объектаизобретения;

— описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которыхвозможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано внезависимом пункте формулы изобретения с возможностью реализации указанногозаявителем назначения.

Следовательно,при определении патентоспособности изобретения должна быть подтвержденавозможность его осуществления с указанным назначением. При этом оба упомянутыевыше условия должны быть соблюдены на дату приоритета изобретения.

Такимобразом, условие промышленной применимости следует отличать от других сходныхусловий патентоспособности, закрепленных в законодательствах некоторых стран,таких, как полезность, техническая прогрессивность, в том числе положительныйэффект. При таком подходе учитывается лишь принципиальная возможность использованияизобретения и не принимаются во внимание целесообразность, качество илирезультат такого использования, поскольку предполагается, что эти факторыдолжны проявляться на рынке в условиях конкурентной борьбы, а не впредварительных оценках административных органов.

Вцелом такой подход соответствует мировой патентной практике, в том числеположениям международных договоров в данной области, например Европейскойпатентной конвенции. Вместе с тем можно отметить некоторые отличия,проявляющиеся при оценке промышленной применимости в Российской Федерации. Так,требование пункта 2 части 2 статьи 1375 ГК РФ к описанию изобретения(достаточность раскрытия описания для его осуществления) учитывается при оценкевозможности использования изобретения в рамках исследования условияпатентоспособности изобретения «промышленная применимость». В законодательствахбольшинства зарубежных стран, а также в международных соглашениях, в том числев Европейской патентной конвенции (статья 138), недостаточность описанияявляется основанием для аннулирования патента.

Вчасти 5 статьи 1350 ГК РФ закреплен исчерпывающий перечень изобретений, которыене признаются патентоспособными, а именно:

 - открытия;

— научныетеории и математические методы;

— решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные наудовлетворение эстетических потребностей;

— правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

— программы для ЭВМ;

— решения, заключающиеся только в представлении информации.

Атакже не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

— сортамрастений, породам животных и биологическим способам их получения, заисключением микробиологических способов и продуктов, полученных такимиспособами;

— топологиям интегральных микросхем.

— решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Следуетотметить, что в законодательствах большинства зарубежных стран нормы обисключениях из патентной охраны сформулированы более корректно. Обычноразличают решения, которые изначально не считаются изобретениями (например,программы для ЭВМ и т.п.), и решения, на которые по тем или иным соображениямпатенты не выдаются, но которые по формальным основаниям могут бытьпатентоспособными.

Впоследнем случае это, как правило, решения, противоречащие общественномупорядку и морали, и сорта растений или породы животных, а также преимущественнобиологические способы выведения растений или животных.

Согласночасти 3 статьи 1349 ГК РФ правовая охрана не предоставляется объектампромышленной собственности, признанным государством секретными. В отношении их принятыспециальные правила в статьях 1401 – 1405 ГК РФ.

2.2.Полезная модель как объект патентногоправа.

В1992 г. в Российской Федерации введена правовая охрана нового для нашей страныобъекта промышленной собственности – полезной модели. В этой связи в ранеедействовавшем Патентном законе РФ (пункт 1 статьи 5 Патентного закона)российский законодатель счел необходимым, в отличие от изобретений, в отношениикоторых указаны только условия их патентоспособности, сформулировать понятиеполезной модели. Это конструктивное выполнение средств  производства и предметов потребления, а такжеих составных частей. В одних странах, в частности в Японии, понятие«полезная  модель» толкуетсярасширительно и  охватывает собойпрактически тот же перечень объектов, которые могут быть признаныизобретениями, то есть устройства, способы, вещества и т. п. В  других странах, в частности в ФРГ, понятиемполезная модель» охватываются лишь объекты, имеющие пространственную структуру,то есть устройства. В ныне действующем ГК РФ говорится, что в качестве полезноймодели охраняются технические решения, относящиеся к устройству.

Внастоящее время правовая охрана полезных моделей (иногда их называют малымиизобретениями) предусмотрена более чем в 40 странах мира. Что касается кругаохраняемых в качестве полезной модели объектов, то в мировой практикенаметились два подхода. Кполезным моделям предъявляются менее строгие требования. Среди условий ихпатентоспособности – новизна и промышленная применимость, а изобретательскийуровень здесь не учитывается.

Каки изобретение, полезная модель является техническим решением задачи. Ихосновное различие заключается в двух моментах. Во-первых, в качестве полезноймодели охраняю

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву