Реферат: Развитие наследственного права в России

                                 

                                                       

   I.ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность исследования

   Даннаяработа имеет значительную актуальность в силу непрекращающегося

до сих пор развития в России института наследственногоправа.

Доказательством актуальности темы является недавнеевведение в действие

третьей части Гражданского кодекса РФ, раздела«Наследственное право»,

работа над которым велась в течении нескольких лет.

   Развитиеинститута наследственного права на серьезном уровне началось в

период существования Римской  Республики и получила дальнейшее

закрепление в последующий период генезиса Римскогогосударства- эпоху

империи. Основы наследственного права Древнего Римаполучили дальнейшее

развитие в период средневековья странах Западной Европы.Особых успехов

институт наследственного права достиг во Франции вовремена Наполеона I.

   В России вдореволюционный период также шёл процесс развития основных

институтов гражданского права.

   После распадаСССР и возрождения независимой России в стране вновь

пошел процесс усовершенствования предмета наследственногоправа.

Наследственное право является одним из наиболее древнихправовых

 институтов.

Появление наследственного права поставило перед юристамии обществом

множество вопросов: что делать с имуществом после смертичеловека, кому оно

 

должно принадлежать и как урегулировать вопросы связанныес развитием

брачно-семейных отношений.

   Несмотря на то,что институт наследования имеет общие корни и строиться

на общих принципах, законодательство различных государствимеет

существенные различия в правовом регулированиинаследственного права.

  Проведёмнебольшое исследование по истории развития наследственного 

 права, а так же рассмотримвозникновение Римского наследственного права

и  становлениеРоссийского института наследования.

Совершенноестественно, что оставаться безразличным к судьбе своего

имущества  на случай смерти граждане не могут и недолжны.  До недавнего

временизаконодательство, которое регулировало наследственные

правоотношения,то есть основания, порядок и условия перехода имущества

гражданина(наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам),

— Гражданский кодекс РСФСР 1964г. — было рассчитано на существовавшие в

моментего принятия экономические условия, которые характеризовались,

средипрочего, преобладающей ролью социалистической собственности, и в

первуюочередь государственной, ограничение личной собственности граждан

по еесоставу, объему, источникам приобретения. Изменение  экономических

условий,утверждение частной собственности граждан и всемерная ее защита со

стороныгосударства привели к принятию нового законодательства – третьей

частиГражданского кодекса Российской Федерации, на основании

Федеральногозакона РФ “О введении в действие части третьей гражданского

кодексаРоссийской Федерации” № 147-ФЗ, от 26 ноября 2001 года,

вступающимв действие с 1 марта 2002 года. Кроме того, в отношении

завещаний,составленных до вступления в силу третьей части ГК РФ,

применяютсяправила о недействительности завещания, закрепленные в ГК

РСФСР(ст.7 федерального закона РФ “О введении в действие части третьей

гражданскогокодекса Российской Федерации” № 147-ФЗ, от 26.11.01 г.),

независимоот того когда по ним откроется наследство – до 1 марта 2002 г. или

после. Всевышеперечисленное  свидетельствует об актуальности

выбранной темы.

   Целии задачи

   Для достиженияназванной цели поставлены следующая задача: 

 в процессенастоящего исследования попробуем провести научный анализ

особенностей развития наследования по закону ( наосновании изучения

истории наследственного права России от Свода законов доГражданского

кодекса РСФСР 1964 года) и основных этапов развитияроссийского

гражданского законодательства. Так же выявимтенденцию  в развитии

наследования по закону, проявляющуюся в расширении круганаследников и

определим понятие и значение родственного союза (родства) как одного из

оснований наследования по закону.

   Основнымпредметом данного исследования является правовое

регулирование наследования по закону в дореволюционнойРоссии и на

современном этапе. Также проанализируем основания ипорядок наследования

по закону.                                               

   Особое вниманиехочется уделить теоретическим и практическим проблемам

возникающим при реализации наследственных прав членамисемьи

наследодателя: рассматривается правовое положение врезультате открытия

наследства пережившего супруга, детей, в том числеусыновленных, родителей

и иждивенцев.

Необходимо: показатьвзаимосвязь между мировой тенденцией развития

наследственного права ипеременами в Российском законодательстве.

 Проанализировать основные особенностисоставления завещания по

новому законодательству внаследственном праве,рассмотрение  форм

завещания, исследование нового законодательства, сравнительный анализ

его со  старым,выявление и анализ проблем, связанных с наследственными

правоотношениями, постановка вопросов, оставленныхзаконодателем без

надлежащего внимания анализ судебной практики по делам онаследовании,

рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.

<span Times New Roman",«serif»">Мыставим перед собой следующие задачи: построить иерархическую системузаконодательства о наследовании, рассмотреть общие правила наследования, датьпонятие завещания, раскрыть его содержание и виды. Говоря о степенипроработанности темы в юридических трудах различных авторов подчеркнем еще раз,что большинство статей  и монографийпосвящены третьей части ГК РФ в части наследственного права.

<span Times New Roman",«serif»">Проводя анализ правовой основы, следует отметить,что вопросы наследственного права регулируются многими нормативными актами. Встатье 35 Конституции РФ сказано, что право наследования гарантируется.Основным документом, регулирующим наследственные правоотношения, в настоящеевремя является раздел

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">V<span Times New Roman",«serif»">третьей части Гражданского кодекса РФ. Важным источником наследственного праваявляется раздел <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">VII<span Times New Roman",«serif»">Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, также регулируют права наследования нормыОснов гражданского законодательства, Семейного кодекса РФ. Большое значение дляправильного разрешения споров о наследовании имеет Постановление ПленумаВерховного суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 в редакции постановления Пленума от21 декабря 1993 г.  № 11 “О некоторыхвопросах, возникающих у судов по делам о наследовании” и другие правовые акты,о которых будет сказано ниже.

В научной литературе, вопросы наследования наиболее полноосвещены в

книгах таких авторов как Барщевский М.Ю. “Наследственноеправо”,

ПронинаМ.Г. “Право наследования”, Власов Ю. Н. “Наследственное право РФ”

и многихдругих.  Нормативная база, касающаясявопросов наследственного

права,достаточно обширна, однако даже с принятием третьей части ГК РФ не

былиустранены некоторые пробелы в законодательстве, более того появились

новыенерешенные вопросы, которые будут рассматриваться в данной работе.

Наследование – процесс перехода имущество умершего (наследство,

наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тотже

момент. В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. При этом, в

состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с

личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и

обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается

настоящим законом. Также в состав наследства не входят личные

неимущественные права и другие нематериальные блага.  В состав

наследственного имущества не входят пособия по государственному

социальному страхованию. Положением о порядке обеспечения пособиями по

государственному социальному страхованию, утвержденным постановлением

Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. N13-6<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[1]

, установлено, чтопособия по

временной нетрудоспособности и по беременности и родам, не полученные ко

дню смерти рабочего или служащего, выдаются проживавшим совместно с ним

членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на

иждивении умершего. Единовременное пособие при рождении ребенка, не

полученное ввиду смерти родителя, имевшего право на это пособие, выдается

другому родителю или иному лицу, фактически воспитывающему ребенка.

Кроме того, в п. 121 Положения содержится прямое указание на то, что

оставшиеся недополученными пособия по государственному социальному

страхованию не включаются в наследственное имущество.

      ГЛАВА 1. РИМСКОЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ   ПРАВО

     Впервые вопроспо наследованию был поставлен в Римском праве, которое

определяло правовое положение субъектов, имущественныхотношений и

устанавливало возможность субъектов совершать сделкиимущественного

характера. Римские юристы делили право своей страны надве большие

области: публичная, которая защищала интересы государства и

частная, защищающаяи регулирующая интересы частных лиц, а именно

брачно-семейные отношения, собственность, обязательныеправа, а так же

наследование и наследственные отношения. 

                                                       

Основные институты наследственного права, выработанныеримским правом,

 были принятыгражданским правом новых народов и составляют до сих пор

основу наследственного права капиталистическихгосударств. Более того,

римскому праву современные законодательства обязаны исамим понятием

наследования, в силу которого на наследника не толькопереходят все

имущественные права и обязанности наследодателя, но ивозлагается

ответственность своим имуществом за долги наследодателя.

    Из этогоследует, что в лице наследника создается своего рода продолжение

юридической личности наследодателя.

 

   Понятиенаследования включает в себякатегорию универсального

приемства, т.к. для возникновения права наследования уодного или нескольких

лиц, недостаточно факта смерти наследодателя, но инеобходимо, чтобы на

наследника переходили все права и обязанности умершего.*

   В наследованиипо древнему цивильному праву основным документом

являлся свод законов, называемые законами XIIтаблиц. Законы  XIIтаблиц

знали два основания наследования: наследование позавещание и наследование

 по закону, котороеимело место если наследодатель умирал, не оставив

завещание. При отсутствии завещания имущество умершегопереходило к

наследникам по закону. В наследовании по закону основнымявляются правила,

    устанавливающиекруг законных наследников и размер наследственной доли

каждого из них. По цивильному праву круг законныхнаследников

соответствовал сущности агнатского родство и составлялтри очереди:                                                                                 

          

— К первой очереди наследников относились лицанепосредственно

находившиеся во власти наследодателя ( это жена умершего,его дети,

усыновленные и внуки от ранее умерших сыновей). 

— Ко второй очереди ( за неимением первых)   к наследованию призывались

 

 лица, которыесостояли в ближайшей по степени восходящих родственников

умершего.

— К третей очереди наследников были остальные родственникипо порядку

 близости, при этомближайшая степень родства устраняет дальнейшую.

   Если женаследников не было или эти лица отказывались от наследства или

-------------------------------------------------------------------------------------------

·<span Times New Roman"">       

Римское частное право.учебник подред.проф.И.Б.Новицкого- М.1994.-с.222)

                                                          

умирают, не успев его принять, наследство признавалосьвыморочным и в

основном переходило во владение церкви, а иногда имонастырям. Следующим

этапом наследственного права связаны с проведением  реформ, начатые в

республиканский период и завершившиеся  в эпоху принципата  и было

обозначено, как наследование по претерскому праву.

   Претор создалособый индикт для ввода во владение наследственным

имуществом. Этот индикт давался лицам, которых претор,после рассмотрения

их претензий, считал вероятными наследниками поцивильному праву. Это

облегчало положение цивильных наследников, которыенередко были

заинтересованы в изъятии наследственного имущества из рук посторонних лиц

до разрешения споров о правах на наследство. В этихслучаях претор служил

интересам имущих слоев населения, так как наследниками,хотя бы и по

завещанию, чаще всего были лица, связанные снаследодателем, обладателем

наследственного имущества, кровной или иной личнойсвязью.

                                                       

   Императорскоезаконодательство до Юстиниана уделило много внимания

наследственному праву времени принципата. Были расширеныправа детей на

наследование после родственников с материнской стороны.Все эти наслоения

на старые постановления, внося в наследственное правонекоторые новые

тенденции в то же время чрезвычайно усложняли изапутывали его. И только в

 период реформЮстиниана ( 542г-548гг.) закрепили упростившуюся систему

наследования по закону, построив его исключительно накогнатическом

родстве.

   По этой системек наследованию призываются четыре очереди наследников:

   — первую очередьсоставляют нисходящие родственники умершего;

   — вторую очередьпризываются наследники при отсутствии первой, и состоит

из ближайших по степени восходящих родственников;

   — третью очередьнаследовали при отсутствии  двух первых,то есть

неполнородные братья и сестры, а так же детинеполнородных братьев и сестер,

 получающие долю,которая причиталась бы их родителю.

   — в четвертуюочередь ( при отсутствии трех первых) наследство получают

остальные боковые родственники по порядку близости степенейбез всякого

 ограничения.

   О наследованиисупругов в период проведения реформ Юстиниана не

упоминалось, в связи с чем предполагают, что онопродолжало регулироваться

нормами преторского права.

   Далее мырассмотрим наследование в Римском праве по завещанию.                                                       

                                                

  1.1 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В РИМСКОМ ПРАВЕ.

   Собственникимущества имел право сам определить, к кому и в каком объеме

 после его смертидолжны перейти входящие в это имущество права и

обязанности. Волевой акт собственника, посвященныйвопросам такого рода,

называется  завещанием. Для того, чтобы этот акт имелюридическую силу он

нуждался в определенном оформлении. Цивильное праводопускало три

различныхспособа составления завещания:

   — завещаниевоина, объявлявшееся в строю перед военным сражением ;

   — провозглашениезавещателем своей предсмертной воли в курантных    

      собраниях ;

   — завещаниепосредством меди и весов.

   В праве тогопериода было принято различать частные и публичные

завещания. Частные завещания составлялись в присутствиисеми свидетелей, а

публичные завещания совершались перед магистратом, судомили

императором.

   Всодержании завещания прежде всего определялись наследники,

назначенные его составителем. Для назначения наследниковнеобходимо было

обладать активной завещательной способностью. Её не былоу умалешенных,

несовершеннолетних, расточителей, а так же у всех подвластных( кроме

воинов, за которыми сохранялось право завещательногораспоряжения военным

 пикулием ). Сдругой стороны, назначить наследниками можно было лишь

кого-нибудь из числа тех, кто обладал пассивнойзавещательной способностью.

                                                  

Она не признавалась ни за перегринами, ни заобъединениями и завещательной

способности не было у рабов. Если завещание освобождалоиз рабства, то

разрешалось здесь же назначить его наследником позавещанию.

   Свободазавещания может на прямую столкнуться с интересами семьи

наследодателя.* В связи с чем появилась необходимость обограничении

свободы завещаний, что и послужило созданию новых правило необходимом

наследовании. В период Юстиниана были установлены необходимые

наследники, которыми стали признаваться восходящие инисходящие

родственники. Наследственная доля могла предоставлятьсяэтим необходимым

наследникам в любой форме ( например: в форме дарения прижизни

наследодателя ).

   Завещательопределял размер наследственной доли по своему усмотрению,

выделяемой каждому из наследников.Однако некоторые изчисла законных

наследников не могли быть лишены наследства полностью.Круг таких

наследников, с переходом от одной эпохи к другой,меняется. В более позднее

время к их числу относились восходящие и нисходящиеродственники, а так же

родные братья и сестры наследодателя. Меняется и размертой части

наследственного имущества, которая переходила к ним вобязательном

порядке. На позднем этапе периода он составлял 14законной доли.

   Для того, что бытакой акт имел юридическую силу завещания, наследодатель

 должен былопределить наследников, с указанием либо на передачу всего

наследственного имущества одному наследнику, либо овыдел.

                                                        

определенных долей каждому из наследников с учетомобязательной доли.

*Новицкий И.Б. Римское право- М.1993г.-с. 75

  1.2НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ В РИМСКОМПРАВЕ

  Если собственникне оставил завещание, которым определена судьба

принадлежащего ему имущества, на случай его смерти, тоэто имущество

переходило к лицам, указанным в законе XIIтаблиц.*

Наследование по закону происходило всякий раз, когдаиз-за отсутствия

завещания оно всецело определялось порядком, закрепленнымв нормах

действующего права.

  Наследниками позакону признавались лица, состоявшие в родстве с

наследодателем.

   Римлянеразличали агнатское родство, основанное на общей подвластности, и 

когнатское родство, основаное на общности по кровномупроисхождению. По

 мере разрушенияпатриархальных связей агнатское родство всё более

вытесняется когнатским, а в последствии и вовсе выходитиз употребления.

Цивильное право подразделяло законных наследников на триочереди:

  -Свои наследники,которые входили в семью родственников, а получив

наследство, продолжали обладать имуществом, которое ираньше было в сфере

данной семьи. Своими считались наследники, становившиесяв результате

смерти наследодателя юридически самостоятельными лицами.

  -Агнаты — этолица, которые в прошлом были связаны с наследодателем

— *Омельчинко О.А. Основы Римского права. — М., 1994г-с.100

отношениями подвластности. Если имелось несколькоагнатов,  то к

наследованию призывался ближайший, то есть стоявший вкровном

                                                          

отношении  кумершему ближе, чем прочие агнаты.

  — Когнаты, тоесть кровные родственники умершего, а так же бывший

родственник вольноотпущенника в качестве его патрона. Каки во второй

очереди, ближайший когнат вытеснял более отдаленного.

   Аналогичныхначал придерживалось и преторское право, хотя соотношение

между агнатским и когнатским ему меняется в пользуродства когнатского.

Претор различает уже не три, а четыре очереди законныхнаследников:

  — Своинаследники, а так же дети наследодателя, даже вышедшие из-под его

власти как эмансипированные или в установленном порядкекем-либо

усыновленные ( если ко времени смерти наследодателя онистали юридически

 самостоятельны )

  — Патроныумершего вольноотпущенника, а так же все агнаты с вытяснением

из них более отдаленных.

  — Все кровныеродственники наследодателя, не далее шестой степени родства .

  — Пережившийнаследодателя супруг ( в случае брака ).

   В НовеллахЮстиниана вообще не упоминается об агнатских родственниках,

зато выделяются пять очередей законных наследников изчисла когнатских

родственников:

  1. все нисходящиеродственники умершего

  2. все восходящиеродственники, а так же родные братья и сестры ( с условием

 что близкиеродственники устраняют от наследования родственников отдаленных.

  3. неполнородныебратья и сестры умершего, то есть имевшего с

                                                         

наследодателем общего отца при разных матерях или общуюмать, при разных

отцах.

  4. все прочиекровные родственники без каких-либо ограничений.

  5. пережившийсупруг.

  Под открытием наследства понимается наступлениефактов, ввиду которых

принадлежавшие собственнику имущество становитсянаследственным и

может быть принято лицами, для которых оно в этомкачестве предназначено.

Нормы Римского права связывали открытие наследства сосмертью

наследодателя. Однако переход прав происходит только вмомент вступления в

наследство, когда наследник выражает волю принятьнаследство.

   С точки зренияпринятия наследства все наследники подразделяются на две

категории:

  — Свои наследники,то есть проживавшие с наследодателем до момента его

смерти и  переход кним имущества означало оставление этого имущества в той

же семье. В связи с этим закон исключал возможностьотказа от этого

наследства.

  — Все прочиенаследники. Они именовались внешними и посторонними, так

как  они находилисьвне подвластности наследодателя и не образовывали

совместно с ним единой семьи. Поскольку переход кнаследникам этой

категории выводил имущество за пределы данной семьи,закон обязывал их к

принятию наследства. Поэтому ониименовались добровольными.*

  Претор признавалнаследников принявшими наследство, если они обращались

 с просьбой о вводеих во владение наследственным имуществом. Уложение

Юстиниана для принятия наследства считало достаточнымпростое заявление

воли, совершенное путем подачи магистратусоответствующего письменного

заявления.

   Наследниксчитался принципиально ответственным за долги наследства

неограниченно, как за свои собственные. Избежать этого онмог только

посредством непринятия наследства, если его пассивпревышает актив. В праве

 Юстиниана былоустановлено, что если  наследник непозднее трёх месяцев

после открытия наследства произведет опись и оценкунаследуемого

имущества, то ответственность наследника по долгамнаследства

ограничивается размерами актива наследства. При этомпринятие наследства

приводило к слиянию имущественных масс наследника инаследодателя, и

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 *Новицкий.И.Б.Римское право -М.,1993г.-с.39

теперь кредиторы как наследника, так и наследодателямогли искать

удовлетворение из всего объединенного имущества.

   Следствием приобретения наследства было так жепогашение взаимных

обязательств, существовавших между наследником инаследодателем, и

прекращение сервитутов, которые имел  наследодатель на имущество

наследника или наоборот.

   ИСКИ О НАСЛЕДСТВЕ В РИМСКОМПРАВЕ.

   Необходимость всудебной защите у наследника могла возникнуть или в

следствии того, что кто-то не признавал тех прав, которыевходили в состав

                                                        

наследства, или же в следствии того, что кто-то своимповедением нарушал или

не признавал данного лица как наследника.

  В первом случае враспоряжении наследника имелись те же самые иски, какие

были в распоряжении наследодателя.

  Во втором случаенаследнику предоставлялся цивильный иск об истребовании

наследства, по своим условиям и последствиям аналогичныйвиндикационному

иску. Добросовестный владелец наследства должен был потакому иску выдать

истцу своё обогащение за счет наследства ( на моментпредъявления иска) за

удержанием понесённых им издержек на наследственноеимущество.

Недобросовестный владелец наследства должен был выдать истцувсё

полученное из наследства со всеми плодами и приращениями,нёс

ответственность за виновную ( а с момента предъявленияиска и за случайную )

 гибель или порчуполученных ценностей и мог удержать сумму понесённых им

издержек, необходимых и полезных.

     Выморочноенаследство.

  Если наследствоне принято ни одним наследником как по завещанию, так и

по закону ( потому ли, что наследников не осталось илиони не пожелали

принять наследство ). наследство становилось выморочным.В древнейшем

праве такое имущество считалось ничьим и могло бытьзахвачено каждым

желающим. Начиная со времен принципата, выморочноеимущество

передавалось государству. В период абсолютной монархии изэтого порядка

 было установленото исключение, что за муниципальным сенатом, церковью

или монастырём было признано преимущественное право наполучение

выморочного имущества после лиц, принадлежавших к этиморганизациям.

   Завещательный отказ. Виды завещательных отказов.

  Завещательнымотказом называлось распоряжение, которое делалось в

завещании наследодателем и состояло в предоставленииопределенному лицу

какого-то права или иной выгоды за счет наследственногоимущества.

Преемство лица, в пользу которого назначен завещательныйотказ, носило

сингулярный характер, то есть он является преемникомнаследодателя в

отдельном праве, но не в какой-то доле наследства и нанем не лежала

ответственность за долги наследодател

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву