Реферат: Наследственная масса как объект правоотношений

МОСКОВСКАЯГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ

Кафедра гражданского права

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА :

«НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЙ»

ПЛАН

Введение

1.<span Times New Roman"">   

Актуальность исследований, связанных снаследственными правоотношениями

2.<span Times New Roman"">   

Цель и задачи исследования

3.<span Times New Roman"">   

Анализ правовой основы

Глава1. Основные понятия наследственного права

1.<span Times New Roman"">   

Понятие наследственных правоотношений

2.<span Times New Roman"">   

Субъектный состав наследственных правоотношений

3.<span Times New Roman"">   

Наследование по закону и наследование по завещанию

ГлаваП. Наследственная масса как имущественные и некоторые личные неимущественныеправа и обязанности наследодателя

       1. Наследственная трансмиссия

       2. Понятие составных элементовнаследственной массы (права и обязанности)

       3. Особенности наследования отдельныхвидов имущества

               3.1. Вклады в Сберегательном банке

               3.2.Вещи домашнего обихода

               3.3. Объекты авторского права,патент

               3.4. Доля в уставном капитале,акции АО

               3.5. Гражданское оружие

               3.6. Квартиры

               3.7. Паенакопления

               3.8. Компенсация моральноговреда третьим лицам

ГлаваШ. Перспективы развития института наследственного права в России

Заключение

1. Результаты исследования

Списокиспользованной литературы и нормативных актов

Введение

1. Актуальность исследований, связанных с наследственнымиправоотношениями

В реальной жизни мы незадумываемся о том, что наступает день и час, когда  человек уходит из жизни, оставляя многиепроблемы своим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «всевокруг государственное, а значит, и мое», теряется в нынешней ситуации.Появление частной собственности у значительного числа граждан  должно сформировать новое отношение к вопросупередачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.

Все равны перед законом и имеют равные права в областинаследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка,происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, атакже другим обстоятельствам. В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ  прямо указано «Право наследованиягарантируется законом.»

Большинству  хотя быраз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенноостро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входятквартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количествоспоров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможностиизбежать подобного конфликта, необходимо знать основные положениянаследственного права.

Весьма значительным для наследственных правоотношений,прежде всего, считается объект этих отношений, то есть то, что называют наследственноймассой, в которую включаются права и обязанности умершего гражданина,переходящие к его наследникам.    

         Наследственная масса, независимо от того, сосредоточена ли она в одномместе или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единыйкомплекс, какие бы права и обязанности не входили в его состав.

В основном по наследству передаются имущественные права иобязанности наследодателя. Поэтому, законодатель, говоря о наследстве, частоупотребляет термин «имущество», либо такое выражение как «наследственноеимущество». Права наследодателя составляют актив наследства, обязанности — егопассив. В случаях, указанных в законе, в порядке наследования переходят инекоторые личные неимущественные права наследодателя. Поэтому правильнее здесьнужно говорить о «наследственной массе», а не о «наследственном имуществе», таккак вольно или невольно сужается круг объектов наследственного права.

Наследоваться по Российскому законодательству можетимущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольновозведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могутпереходить по праву наследования. Таким образом, права наследодателя наимущество должны быть безусловно подтверждены.

              Появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличнымдля них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что приводит к увеличениюслучаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет своиимущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности междутеми, кого он хотел бы иметь своим правопреемником после смерти.

 Урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнеедо смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусоми приобретает форму  «юридическиоформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула, выведеннаяеще в римском праве: «воля умершего – закон».

         Имущественныеинтересы, похоже все чаще становятся для нас важнее родственных уз. Вообще,всегда ли надо писать завещание? Если в семье нормальные отношения и естьнаследники по закону, вовсе не обязательно прибегать к этому нотариальномудействию. Наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все вравных долях. Но если самыми близкими людьми являются двоюродные братья исестры, племянники, племянницы, дяди, тети, которые наследниками по закону неявляются, тогда без завещания не обойтись, иначе накопленное добро станетдостоянием государства.

2. Цель и задачи исследования

              Основная цель настоящейработы — раскрыть сущность наследственных правоотношений, рассмотреть видынаследственной массы, показать особенности наследования отдельного имущества,разобраться в наследовании по закону и по завещанию,  и обозначить перспективы развития  наследования. Задачи исследования:

·<span Times New Roman"">       

·<span Times New Roman"">       

·<span Times New Roman"">       

·<span Times New Roman"">       

·<span Times New Roman"">       

·<span Times New Roman"">       

·<span Times New Roman"">       

3. Анализ правовой основы

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года регулирует институтнаследования, положения которого и по сей день находят применение в РоссийскойФедерации. Однако, после 1991 года, когда произошел распад бывшего СССР ипоявились новые формы собственности — различные хозяйственные общества итоварищества, образовался целый ряд проблем, связанных с наследованием, которыетребуют скорейшего разрешения на законодательном уровне. В связи с этим внастоящее время ведется исследование таких пробелов в законодательстве России иразрабатывается на этой основе проект части III Гражданского кодекса, в которой глава VI будет полностью посвященанаследственному праву.

На данном этапе вопросы наследственного права регулируютсямногими нормативно-правовыми актами, прежде всего, Конституцией РФ 1993 года.Связь наследственного права с нормами Конституции проследить очень легко, таккак право наследования тесно связано с правом личной собственности, котораяохраняется государством, то есть Конституцией РФ. Таким образом, можно говоритьо том, что нормы высшего законодательного акта России являются непосредственногарантией реализации каждым гражданином Российской Федерации своих прав в сференаследственных правоотношений и  правонаследования гарантируется законом (статья 35).

Вторым важнейшим источником наследственного права являетсяРаздел VII Гражданскогокодекса РСФСР 1964 года, посвященный наследственным правоотношениям и играющийв настоящее время решающую роль при урегулировании вопросов наследственного права.Также регламентируют права наследования нормы Основ гражданскогозаконодательства, Семейного кодекса РФ, а также различных инструкций и постановлений.Возникающие в практике применения норм наследственного права коллизионныевопросы проходят рассмотрение в Верховном Суде РФ, Конституционном Суде РФ иотражаются в издаваемых ими постановлениях. Кроме вышеперечисленныхнормативно-правовых актах немаловажное значение имеет Конвенция о правовойпомощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,подписанная в г. Минске 22 января 1993 года и ратифицированная 4 августа 1994года.

Таким образом, нормативная база, касающаяся вопросовнаследственного права, достаточно обширна, но порой является достаточноустаревшей по отношению к сегодняшнему дню. Мы все еще живем в переходномпериоде, когда принимается много законодательных актов, связанных с новойрыночной экономикой и структурой возникающих в ней правоотношений, но, ксожалению, действующая глава Гражданского кодекса 1964 года «Наследственноеправо» далеко не всегда позволяет эти правоотношения регулировать.

Глава 1. Основные понятия наследственного права

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">                       Наследство — совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих кдругим лицам  (наследникам) в порядке,установленном законом. Надо обратить внимание, что речь идет о совокупности невещей, а имущественных прав и обязанностей.

<span Times New Roman",«serif»">                       Наследство(наследственная масса, наследственное имущество)   — это имущественные и некоторые личныенеимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются сего смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании нормнаследственного права.

<span Times New Roman",«serif»">                        Наследственное право- представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределыперехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные сэтим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами посебе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования,то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания,либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества,относящиеся уже к процессуальным правоотношениям.  Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормамиданного права. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферыдействия наследственных отношений, так как наследственные правоотношенияявляются частью наследственного права.

<span Times New Roman",«serif»">               Здесь хочется  отметить, что не все авторы считают, что принаследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство вовсех правах и обязанностях наследодателя. Попытки отрицания самой категориинаследственного правопреемства высказывал Н.Д. Егоров. Он считал, что при наследовании  речь должна идти не о правопреемстве, а опреемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав. Автор выводил запределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Он  придерживался позиции, высказанной  В.И. Серебровским: «Долги являются … только«обременением» наследства, но не его составной частью. Долги могут уменьшитьнаследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами всостав наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в составнаследственного имущества, то они уже никак не могли бы «обременять» его.»<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[1]

Точка зрения автора основана на толковании неудачно сформулированных норм  ГК РСФСР 1922 года. Поддержки ни в научнойлитературе, ни законодателя она не получила. По-видимому, та же судьбауготована еще более парадоксальным взглядам на сей счет  Н.Д. Егорова. В данной работе  будем исходить из понятия, что принаследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам  переходит в порядке правопреемства.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">1. Понятие наследственныхправоотношений

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">              Под наследственными правоотношениями(  или наследованием)  - понимается  переход имущественныхи некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к инымлицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом.

           «Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие иливозникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в томже объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть уумершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершеголица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бызаменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, какправило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью,что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством.Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав иобязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит кнаследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц.»<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[2]

Наследодателем признается  лицо, после смерти которого осуществляетсянаследственное правопреемство. От универсального наследственного преемстваотличают преемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает невсю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а толькоотдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а черезнаследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одногоили нескольких лиц то или иное действие — предоставить в пожизненноепользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из составанаследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег ит.д. Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не является.

<span Times New Roman",«serif»">         Для прекращения в отношении лица всехюридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента, ивозникновения права на фактическое осуществление перехода имущественных инекоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому необходимонаступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такиепоследствия. Такими фактами  законпризнает:

<span Times New Roman",«serif»">1.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»">смерть гражданина;

<span Times New Roman",«serif»">2.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»">объявление гражданина умершим.

<span Times New Roman",«serif»">При наличииодного из этих юридических фактов происходит открытие наследства. Вопрос омоменте открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано:

<span Times New Roman",«serif»">1)

<span Times New Roman",«serif»"> Именно им определяются лица, которые выступятнаследниками, а значит и потенциальные лица, участвующие в деле.

<span Times New Roman",«serif»">2)

<span Times New Roman",«serif»"> Не каждый из наследников сможет в силуопределенных причин выступить сам при принятии наследства. То есть с этогомомента определяется, будет ли наследник сам участвовать в процессе принятиянаследства или его интересы будет представлять иное лицо — представитель (какправило, законный). С данным фактом связана проблема защиты наследственных правнесовершеннолетних лиц.

<span Times New Roman",«serif»">3)

<span Times New Roman",«serif»"> Именно этот момент определяет составнаследственной массы. Только то имущество, которое принадлежало наследодателю,и возникающие из основания его принадлежности наследодателю права иобязанности, могут составлять наследственную массу. Это, в свою очередь, можетповлиять на объем предъявляемых требований при рассмотрении дела в суде,подведомственность рассмотрения дела судом, место нотариального оформления наследственныхправ при отсутствии спора между наследниками, охрану самого наследства и, вконце концов, на размер налога на имущество, переходящее в порядкенаследования, и, возможно, даже на сам факт уплаты налога.

<span Times New Roman",«serif»">4)

<span Times New Roman",«serif»"> Законодательство, применимое к наследственнымправоотношениям, его временной фактор.

<span Times New Roman",«serif»">5)

<span Times New Roman",«serif»"> Именно момент открытия наследства являетсяточкой отсчета течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока дляпринятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве нанаследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав иобязанностей (в том числе права собственности) по наследству.

<span Times New Roman",«serif»">      Таким образом, моментом открытиянаследства, а на юридическом языке «временем открытия наследства»,признается согласно статьи 528 ГК РСФСР «день смерти наследодателя, а приобъявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявленииего умершим. В случае объявления умершим гражданина пропавшего без вести приобстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать егогибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смертиэтого гражданина день его предполагаемой гибели».

<span Times New Roman",«serif»">      Факт открытия наследства и время открытияподтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. В случае,если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства осмерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос всудебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица вопределенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судомднем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, эта дата записывается всвидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того,факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтвержденыизвещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий,выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата илидругим органом Министерства обороны.

<span Times New Roman",«serif»">     Кроме того, большое значение привозникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие “местаоткрытия наследства”. Вопрос о месте открытия наследства является важным, таккак именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление внотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается,что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, асмерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местомоткрытия наследства признается последнее постоянное место жительстванаследодателя, а если оно не известно — место нахождения имущества или егоосновной части (статья 529 ГК РСФСР).

<span Times New Roman",«serif»">            Местом жительства признаетсяместо, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Например, еслироссийский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местомоткрытия наследства будет его последнее постоянное место жительства вРоссийской Федерации.

<span Times New Roman",«serif»">Местомжительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихсяпод опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей,усыновителей или опекунов (статья 20 ГК РФ).

<span Times New Roman",«serif»">Вслучае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственногоимущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особогопроизводства (статья 247 ГПК РСФСР). Заявление об установлении места открытиянаследства подается в суд по месту жительства заявителя (статья 249 ГПК РСФСР).

<span Times New Roman",«serif»">Документом,подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационнойорганизации, местной администрации или справка с места работы умершего о местенахождения наследственного имущества. При отсутствии вышеназванных документовместо открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силурешением суда о его установлении.

<span Times New Roman",«serif»">Значениеместа открытия определяется, во-первых: тем, что условия приобретения наследственногоимущества различаются по законодательству той или иной страны для тех или иныхнаследственных отношений; во-вторых: место открытия наследства определяет местонотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спорамежду ними, а также применения мер по охране самого наследства.

<span Times New Roman",«serif»">            В проекте части Ш ГражданскогоКодекса РФ основные понятия, рассмотренные в настоящем пункте  по своей сути остались неизменными.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">2. Субъектный составнаследственных правоотношений

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">Приопределении кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций.Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.»<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[3]

Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственногоправоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений бытьне могут»<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[4].

<span Times New Roman",«serif»">   Наследодатель — это гражданин, послесмерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят понаследству к другим лицам. Это может быть гражданин РФ, иностранный гражданинили лицо, не имеющее гражданства. При жизни гражданина все его имуществопринадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны взавещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество неимеют. Наследодателями могут быть и недееспособные или ограниченно дееспособныеграждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такоесобытие, как смерть человека.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">              Наследник — это лицо,которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качественаследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть игражданин, и юридическое лицо, и государство в целом.

<span Times New Roman",«serif»">               При этом социальные образованияпризнаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин РФ оставилзавещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства пересталсуществовать, то имущество перейдет к государству – правопреемнику к РоссийскойФедерации.

<span Times New Roman",«serif»">                Юридические лица, в том числе ииностранные, могут быть наследниками только по завещанию. Для призванияюридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало какюридическое лицо на день открытия наследства.

<span Times New Roman",«serif»">                Право на наследство не зависитот гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могутграждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются вРоссии гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.

<span Times New Roman",«serif»">Постатье 1161 проекта части Ш Гражданского Кодекса РФ  наследниками могут быть как граждане, находящиесяв живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя иродившиеся живыми после открытия наследства, юридические лица, существующие надень открытия наследства, так и субъекты Российской Федерации, муниципальныеобразования, иностранные государства и международные организации.

<span Times New Roman",«serif»">Субъектомправа наследования выступает государство в лице края, области, иного административно-территориальногоили национально-государственного образования (его финансовых или иныхуполномоченных на то органов государственного управления), если наследодательне указал в завещании иное государственное образование в качестве наследника,либо речь идет об имуществе, относящемся к объектам федеральной илиреспубликанской собственности (например, памятники истории и культурынационального значения).

<span Times New Roman",«serif»">Кспорным моментам относится то, что «выморочное имущество переходит в порядкенаследования по закону не к государству, как это имеет место сейчас, а всобственность муниципального образования по месту открытия наследства. В одномиз предшествующих проектов части Ш ГК предусматривалось, что выморочноеимущество  переходит либо в собственностьгорода или района (кроме района в городе) по месту открытия наследства, либо кучреждению социальной защиты, если гражданин находился на содержании в нем,либо к монастырю – после смерти монашествующего (при этом к монастырю переходитне все имущество умершего, а лишь движимое имущество, оставшееся в монастыре, атакже имущество в виде вкладов умершего в кредитных учреждениях), либо кобществу, товариществу, кооперативу(имущество, принадлежащее умершему в видеакций (вкладов, паев) в данном обществе, товариществе, кооперативе).»<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[5]

Авторы отмечают, что при таком раскладе, может выморочное имущество остатьсябез глазу.

<span Times New Roman",«serif»">Итак,  рассмотрим первую категорию наследников — этограждане. Они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, еслинаходились в живых к моменту смерти наследодателя (статья 530 ГК). Еслинаследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследниковотносятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемойгибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда взаконную силу.

<span Times New Roman",«serif»">Правонаследования входит в содержание гражданской правоспособности. С моментарождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеетзначения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследованияимеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судомнедееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общееправило. Наряду с этим закон (статья 530 ГК) признает наследниками и лиц, ещене родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании позакону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся послеего смерти. Другие родственники наследодателя (внуки, братья, сестры),родившиеся после открытия наследства, в число законных наследников не входят.

<span Times New Roman",«serif»">Проектчасти Ш Гражданского Кодекса РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую,третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствиинаследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тетинаследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по правупредставления). В основу очередности положена степень родства, котораяопределяется  числом рождений, отделяющихродственников друг от друга. Статья 1189 проекта части Ш Гражданского КодексаРФ предусматривает в качестве родственников и двоюродных праправнуков, итроюродных внуков, и троюродных братьев и сестер. Все призываемые кнаследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Статьей1191 проекта части Ш Гражданского Кодекса РФ к кровным родственникам (родственникампо происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны,и усыновитель и его родственники, с другой стороны.

<span Times New Roman",«serif»">Иначерешается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могутбыть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.), зачатые при жизни наследодателяи родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожилребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

           Однако, круг граждан, имеющих правобыть наследниками, законодательно ограничен. Согласно ГК существуют несколькокатегорий лиц, которые лишаются права наследования в силу своего недостойногоповедения в отношении наследодателя. Недостойность поведения гражданина во всехслучаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь ввиду, что  лишение права наследованияродителей и детей за их недостойное и противоправное поведение обязательно лишьпри наследовании по закону. При наследовании по завещанию оно не обязательно,так как наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить вотношении лиц, допустивших такое поведение. Он вправе не принять этот факт вовнимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию (ст.534 ГК).

<span Times New Roman",«serif»">         Вторая категория наследников — юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественныеорганизации), которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только позавещанию (статья 534 ГК).

<span Times New Roman",«serif»">             И, наконец, третий случай, когданаследником является само государство. Статья 552 ГК содержит переченьситуаций, когда наследственное имущество полностью или частично переходитгосударству. Наследование всего имущества имеет место:

*<span Times New Roman"">    

<span Times New Roman",«serif»">когдавсе наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признаниязавещания недействительным полностью или в части;

*<span Times New Roman"">    

<span Times New Roman",«serif»">когданет наследников ни по закону, ни по завещанию;

*<span Times New Roman"">    

<span Times New Roman",«serif»">когдавсе наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого правав силу установленных законом оснований (статья 531 ГК);

*<span Times New Roman"">    

<span Times New Roman",«serif»">когдани один из наследников не принял наследства (статья 546 ГК), либо всеотказались в пользу государства (статья 550 ГК).

<span Times New Roman",«serif»">            «Во всех перечисленных случаяхвходящее в состав наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемусянаследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается»<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[6]

.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">3.  Наследование по закону и по завещанию

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">             Гражданское законодательство РФустанавливает два основания наследования. В соответствии со статьей 527 ГКнаследование осуществляется по закону и по завещанию. Наследование по закону- это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененныхнаследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным взаконе наследникам в соответствии с установленной очередностью.

<span Times New Roman",«serif»">Нарядус этим наследодателю предоставляется право в конкретных пределах самостоятельнораспорядиться своими правами и обязанностями, переходящими по наследству. При наследованиипо завещанию наследодатель сам в соответствии с законом определяет круглиц, которые станут его правопреемниками, а также условия и порядок будущегоправопреемства. Такое распоряжение наследодателя принадлежащими ему правами иобязанностями на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме,называется завещанием.

<span Times New Roman",«serif»"> В реальной жизни наследование по законувстречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: однине задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, чтонаследники сами разберутся между собой, другие просто не успевают составитьзавещание.

<span Times New Roman",«serif»">            Итак, для наследования нужныоснования – либо завещание, либо по закону и это не может быть предметомсоглашения. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то правонаследования переходит к государству (статья 527 ГК). Наследование по законуимеет место тогда, когда:

Þ<span Times New Roman""> 

<span Times New Roman",«serif»">несоставлено завещания;

Þ<span Times New Roman""> 

<span Times New Roman",«serif»">завещаналишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;

Þ<span Times New Roman""> 

<span Times New Roman",«serif»">завещаниепризнано недействительным;

Þ<span Times New Roman""> 

<span Times New Roman",«serif»">наследникпо завещанию отказался принять наследство,

наследник по завещанию умер раньше наследодателя, приотсутствии другого назначенного наследника.

<span Times New Roman",«serif»">            Смомента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Дляпринятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускаетсяпринятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии со статьей546 ГК РСФСР принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальномуоргану по месту открытия наследства заявления о принятии наследства.Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, какфактическое вступление во  владениенаследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течениишести месяцев со дня открытия наследства.

<span Times New Roman",«serif»">            Всоответствии с частью 4 статьи 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследованиявозникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками (статьи 532,536, 548 ГК РСФСР), могут заявить о своем согласии принять наследство в теченииоставшейся части

еще рефераты
Еще работы по гражданскому праву