Реферат: Объекты гражданских прав

Содержание:

Введение. 3

1.Понятие и виды объектов гражданских прав. 5

2.Соотношение объектов гражданского права и объекта гражданских правоотношений  8

3.Понятие имущества как объекта гражданских правоотношений. 11

4.Вещи как объекты гражданских прав. 13

5.Классификация вещей. 14

6.Деньги и валютные ценности. 16

7.Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 20

8.Имущественные права как объекты гражданских прав. 24

9.Работы и услуги как объекты гражданских прав. 25

10.Информация как объект гражданских прав. Служебная и коммерческая тайна  26

11.Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации товара какобъекты гражданских прав. 31

12.Нематериальные блага. 37

Заключение. 40

Задание№ 1. Проанализируйте принцип свободы договора. 42

Задание№ 2. Назовите нормы ГК РФ, согласно которым несоблюдение простой письменнойформы сделок влечёт их недействительность. 44

Задание№ 3. Приведите отличительные особенности товариществ от обществ. 45

Списокиспользуемой литературы… 47

 


Введение

Как известно, объектом правовогорегулирования может быть только поведение людей (их деятельность), а не сами посебе разнообразные явления окружающей действительности, например вещи илирезультаты творческой деятельности. Поэтому считается, что именно оно исоставляет объект гражданских прав, тогда как вещи и иные материальные инематериальные блага, в свою очередь, составляют объект (или предмет)соответствующего поведения участников (субъектов) правоотношений. На этомосновываются традиционные попытки разграничения понятий «объект гражданскогоправоотношения» (под которым понимается поведение участников) и «объект гражданскихправ» (под которым понимаются материальные или нематериальные блага). Однакотакие блага становятся объектами не только прав, но и обязанностей, которые всовокупности как раз и составляют содержание правоотношений. Таким образом,категория объекта гражданских прав совпадает с понятием объекта гражданскихправоотношений. В действительности поведение участников правоотношенийневозможно рассматривать изолированно от тех объектов, по поводу которых оноосуществляется, ибо такое поведение никогда не является беспредметным ибесцельным. Смысл категории объектов гражданских правоотношений (объектовгражданских прав) заключается в установлении для них определенногогражданско-правового режима, т. е. возможности или невозможности совершения сними определенных действий (сделок), влекущих известный юридический (гражданско-правовой)результат. Ясно, что такой режим на самом деле устанавливается не для различныхблаг, а для людей, совершающих по поводу этих благ различные юридическизначимые действия. Иначе говоря, он определяет именно поведение участниковправоотношений, касающееся соответствующих материальных и нематериальных благ.В силу этого объектом гражданских правоотношений (или объектом гражданскихправ) можно было бы признать правовой режим разнообразных благ, а не сами этиблага. Ведь именно этим (а не своими физическими свойствами) отличаются друг отдруга различные объекты гражданского оборота, и именно эта их сторона имеетзначение для гражданского права. Тем не менее по сложившейся традиции и приизвестном упрощении ситуации к числу таких объектов относят именно материальныеи нематериальные блага либо деятельность по их созданию, имея в виду, что всвязи с ними (по их поводу) и возникают соответствующие права и обязанности,реализуемые в поведении участников правоотношений. Почти все рассматриваемые объектымогут быть охвачены также понятием объектов гражданского (имущественного)оборота. Лишь личные неимущественные блага не могут быть объектом оборота,поскольку они неотчуждаемы от их обладателей. Однако гражданские правоотношенияво всяком случае могут возникать по поводу их защиты. Поэтому понятие объектагражданских правоотношений (объекта гражданских прав) оказывается шире понятияобъекта гражданского оборота. Данная работа посвящена общему обзору объектовгражданских правоотношений, а также современным аспектам этой проблемы.

Представляемая работа раскрывает понятие объектов гражданских прав,приводит подробное описание отдельных их видов, основанное на изучении какнормативно-правового материала, так и материалов судебной практики. Такжезатронуты наиболее острые теоретические проблемы, связанные с раскрываемойтемой.


1.Понятие и виды объектов гражданских прав

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценныебумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги;информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числеисключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальныеблага.[1]

К числу материальных благ как объектов гражданских правоотношенийотносятся вещи, а также результаты работ или услуг, имеющие материальную,вещественную форму (например, результат строительства или ремонта какого-либо материальногообъекта).

В этом смысле материальным благом может являться не только вещь, но идеятельность по созданию или улучшению вещей, и даже деятельность по оказаниюиных материальных услуг.

Поэтому в данную группу объектов включаются и услуги, не сопровождающиесясозданием или изменением вещей, но создающие известный полезный эффектматериального, хотя и не обязательно овеществленного характера (например,услуги по хранению вещей, перевозке пассажиров и багажа или услугиоздоровительного либо культурно-зрелищного характера).

Все эти объекты объединяет их экономическая природа как товаров,объективно требующих для себя гражданско-правового оформления (режима).

Вместе с тем следует различать вещи как имеющие товарную форму предметыматериального мира (объекты вещных прав) и иные материальные блага, напримерработы, услуги, другие чужие действия, т. е. поведение обязанных лиц (объектыобязательственных прав).

Ведь вклад в банке или пай (доля) в имуществе товарищества, общества иликооператива представляют собой не вещи, а возможности (права) требованияопределенного поведения от обязанных лиц.

Поэтому по поводу таких материальных благ и складываются особые(обязательственные, либо членские, или корпоративные) правоотношения.

Следовательно, такое «бестелесное имущество», как, например,обязательственные права требования или пользования, тоже является объектомгражданских прав.

К нематериальным благам относятся результаты творческой деятельности(произведения науки, литературы и искусства, изобретения и т. п.) и некоторыедругие сходные с ними по своей природе объекты (объекты «промышленных прав» ввиде промышленных образцов, товарных знаков, фирменных наименований и т. д.,отдельные виды информации и т. п.), а также личные неимущественные блага,пользующиеся гражданско-правовой защитой.

Нематериальные блага, за исключением личных неимущественных, такжеприобретают экономическую форму товаров, что и дает им возможность становитьсяобъектами имущественного оборота (объекты исключительных прав).

Следовательно, экономическое понятие товара как объекта товарного(имущественного) оборота в гражданском праве воплощается не только в вещах, нои в иных, в том числе нематериальных, объектах.[2]

Категория товара в известном смысле может служить синонимом категорииобъекта гражданских правоотношений (объекта гражданских прав), если неучитывать в числе последних личные неимущественные блага.

Иначе говоря, подавляющее большинство объектов гражданских прав выступаетв форме товаров и в силу этого входит в понятие объектов гражданского(имущественного) оборота.

Таким образом, к объектам гражданских прав (правоотношений) относятся:

– вещи и иное имущество, в том числе имущественные права;

– действия (работы и услуги либо также их результаты как вещественного,так и неовеществленного характера);

– нематериальные объекты товарного характера (результаты творческойдеятельности и способы индивидуализации товаров и их производителей);

– личные неимущественные блага (ст. 128 ГК РФ).


2.Соотношение объектов гражданского права и объекта гражданских правоотношений

Под объектом правоотно­шения обычно понимают то, на что данноеправоотношение направ­лено и оказывает определенное воздействие.

Как общественная связь между людьми, устанавливающаяся в результате ихвзаимодействия, гражданское правоотношение может воздействовать только наповеде­ние человека. Поэтому в качестве объекта гражданского правоотноше­ниявыступает поведение его субъектов, направленное на различного рода материальныеи нематериальные блага.

Специфика гражданского имущественного правоотношения заклю­чается в том,что его участники своим поведением воздействуют не только друг на друга, но ина определенные материальные блага.

Поведение субъектов гражданского правоотношения, направленное наразличного рода материальные блага, и составляет объект гражданскогоимущественного правоотношения.

При этом необходимо различать поведение субъектов гражданскогоправоотношения в процессе их взаимодействия между собой и их поведение,направленное на мате­риальное благо. Первое образует содержание гражданскогоимущест­венного правоотношения, а второе — его объект. [3]

Так, взаимодействие подрядчика и заказчика составляет содержаниеправоотношения, воз­никающего из договора подряда, а деятельность подрядчика повыпол­нению предусмотренных договором работ — объект указанного правоотношения.

Как правило, механизм воздействия гражданского имущественногоправоотношения своим содержанием на объект сле­дующий: управомоченная сторонасвоим поведением воздействует на обязанную сторону, которая под влиянием этогои совершает действия, направленные на соответствующие материальные блага.

Так, в приве­денном примере заказчик требует от подрядчика выполненияработ в соответствии с заключенным договором, предопределяя тем самым поведениеподрядчика в процессе выполнения работ, которые всегда связаны с воздействиемна предметы материального мира.

В отличие от имущественного, в личном неимущественном право­отношении вкачестве объекта выступает поведение сторон, направ­ленное на различного роданематериальные блага, такие, как честь, достоинство и деловая репутация, имячеловека, наименование юри­дического лица и т. д.

Однако в любом гражданском правоотношении объект представлен поведениемего участников, направленным на какие-либо блага, способные удовлетворятьпотребности человека.

По вопросу об объекте гражданского правоотношения в литературевысказываются самые различные мнения. Одни авторы считают, что в качествеобъекта гражданского правоотношения всегда выступают вещи.[4]Между тем вещи не способны реагировать на воздействие со стороны правоотношениякак определенного рода связи между людь­ми. Само по себе взаимодействие междулюдьми не может привести к каким-либо изменениям в вещах. Лишь поведениечеловека, на­правленное на вещь, способно вызвать в ней соответствующиеизменения. Другие авторы полагают, что объект гражданского пра­воотношенияобразует поведение человека.[5]Однако не всякое пове­дение человека составляет объект правоотношения. Так,нельзя рассматривать в качестве объекта поведение людей в процессе ихвзаимодействия в рамках существующего между ними правоотноше­ния. Это поведениесоставляет содержание гражданского правоот­ношения.   Только   поведение  субъектов   гражданского правоотношения, направленное на различного родаматериальные и нематериальные ценности, может выступать в качестве объектагражданского правоотношения. По изложенным выше причинам нельзя рассматривать вкачестве объекта гражданского правоотно­шения сами материальные, духовные ииные блага; вещи, продукты творческой деятельности, действия людей, результатыдействий и т.д., как полагают некоторые ученые[6].

Гражданское правоотношение может воздействовать лишь на строгоопределенные явления окру­жающей действительности — поведение людей,направленное на различного рода блага, но не на сами эти блага. Сам по себеобъект утрачивает какой-либо смысл, если на него нельзя оказать никакоговоздействия.

Объектом гражданско-правовогорегулирования является же обособленная сфера общественных отношений,регулируемая нормами гражданского права.

Согласно ст. 128 ГК РФ к объектамгражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество,в том числе имущественные права, работа и услуги, информация, результатыинтеллектуальной деятельности и нематериальные блага.


3.Понятие имущества как объекта гражданских правоотношений

В связи с тем, что понятие «имущество» является собирательным, необходимоправильно определять его содержание применительно к конкретным правоотношениям.

Под имуществом может пониматься вещь или совокупность вещей. Так, в ст.301 – 303, 305, ГК РФ предусматривающих способы защиты права собственности ииных вещных прав, имущество, которое может быть истребовано из чужогонезаконного владения, рассматривается как вещь или определенное количествовещей, выбывших из владения собственника либо лица, имеющего на них правопожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения или оперативногоуправления и т.п. права.

В содержание понятия «имущество» помимо вещей могут включаться также иимущественные права. Так, в п. 3 ст. 63 ГК РФ под имуществом ликвидируемогоюридического лица, продаваемым с публичных торгов, понимаются и вещи, иимущественные права. Аналогичный смысл имеет термин «имущество», когда речьидет об ответственности юридического лица или индивидуального предпринимателяпо своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.

Под имуществом в широком смысле понимается совокупность вещей,имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 132 ГК РФ в имущество предприятия, котороеможет быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, входятпредназначенные для его деятельности земельные участки, здания, сооружения,оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а такжеправа на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы иуслуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другиеисключительные права. Несколько уже трактуется имущество наследственным правом.В наследуемое имущество входят вещи, а также имущественные права и обязанностинаследодателя, за исключением тех, которые неразрывно связаны с его личностью(право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью наследодателя, наполучение алиментов, обязанности по авторскому договору заказа на созданиепроизведения науки, литературы и искусства, а также другие подобные права иобязанности).

Следует также иметь в виду, что под деньгами (денежными средствами) водних случаях подразумеваются вещи, когда речь идет о расчетах наличнымиденьгами, в других – имущественные права, когда говорится о денежных средствах,находящихся на банковских счетах клиента, и операциях с ними.


4.Вещи как объекты гражданских прав

Вещи – это предметы материального внешнего мира, находящиеся в твердом,жидком, газообразном или ином физическом состоянии. С этой точки зренияэлектрическая и тепловая энергия рассматриваются ГК РФ в качестве вещей (ст.539 – 548 ГК РФ[7]).Главным назначением вещей является удовлетворение потребностей субъектовгражданских прав.

В зависимости от вида гражданское законодательство определяет правовойрежим различных вещей – допустимые способы приобретения прав на них, объем исодержание этих прав, а также обязательственных прав и обязанностей, пределы ихосуществления и т.д.


5.Классификация вещей

В гл. 6 ГК РФ указаны основные виды вещей (ст. 137 ГК РФ). Помимо них ГКРФ различает и другие их виды:

1) Индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовымипризнаками (родовые вещи). Первые обладают такими признаками, по которым ихможно отличить от других таких же вещей. Вторые характеризуются числом, весом,иными единицами измерения, т.е. представляют собой известное количество вещейодного рода.[8]

Индивидуально-определенная вещь в отличие от родовых юридическинезаменима, поэтому обязательство, предметом которого является такая вещь,прекращается в случае ее гибели. ГК РФ по-разному определяет последствиянеисполнения обязанности передать индивидуально-определенную вещь (ст. 398) иродовые вещи (ст. 463). Деление вещей на индивидуально определенные и родовыеимеет значение и для определения юридической природы договора. Так, предметомзайма могут быть только родовые вещи, а договоров аренды и безвозмездногопользования – только индивидуально-определенные.[9]

2) Потребляемые и непотребляемые вещи. Потребляемые вещи в процессеиспользования перестают существовать как таковые либо утрачивают своипервоначальные потребительские свойства (продукты питания, косметическиесредства, лекарства, кино- и фотопленка и др.). Непотребляемые вещи прииспользовании не уничтожаются полностью и в течение длительного времени могутслужить по назначению (машины, оборудование, здания и сооружения, бытоваятехника и др.). Значение такой градации заключается, прежде всего, в том, чтопредметом договоров аренды и безвозмездного пользования могут быть тольконепотребляемые вещи, т.к. при прекращении этих договоров вещь должна бытьвозвращена, чего невозможно сделать с потребляемой вещью.

3) Вещи, созданные трудом человека, и вещи, созданные природой, т.е.имеющие естественное происхождение. Так, в зависимости от происхождения вещи ГКРФ определяет основания приобретения права собственности (ст. 219, 220, 229 и 221),правовую природу договора (предметом договора контрактации может быть толькосельскохозяйственная продукция, выращенная (произведенная) производителем, адоговора поставки — любые товары), правила оборотоспособности (ст. 129 ГК РФ).

4) ГК РФ различает вещи в зависимости от их назначения и целииспользования. Эти признаки положены ГК РФ в качестве одного из критериев дляразграничения договора розничной купли-продажи и поставки, а также условияприменения правил о возмещении вреда, причиненного товарами ненадлежащегокачества, и в др. случаях (см., например, п. 2 ст. 400 ГК РФ).

 


6.Деньги и валютные ценности

«Деньги выступают в качестве особого объекта гражданского права. Онимогут быть предметом некоторых гражданско-правовых сделок: договоров займа,дарения, кредитных договоров. Чаще всего они являются законным средствомплатежа в возмездных договорах. Деньги представляют собой особое движимоеимущество и относятся к категории делимых вещей».[10]

Согласно Конституции[11](ст. 75) и ст. 27 Закона о ЦБР[12]официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль.Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежныхсуррогатов запрещается. Официальное соотношение между рублем, золотом и другимидрагоценными металлами не устанавливается.[13]В соответствии с п. 2 ст. 4, ст. 29 Закона о ЦБР Банк России осуществляетэмиссию наличных денег монопольно. Ст. 30 Закона о ЦБР предусматривает, чтобанкноты и монеты Банка России являются безусловными обязательствами ЦБР иобеспечиваются всеми его актами.

Признание рубля законным средством платежа означает, что рубли могутслужить средством погашения денежного обязательства независимо от согласиякредитора принять их в платеж. Отказ кредитора от принятия рублей, надлежащимобразом ему предложенных, влечет невыгодные для него последствия, указанные взаконе. В частности, должник не обязан платить проценты за время просрочки поденежному обязательству, а также приобретает право на возмещение убытков, причиненныхпросрочкой кредитора (ст. 406 ГК РФ).

Абз. 2 п. 1. статьи 140 ГК РФ предусматривает два вида денежных расчетов:путем наличных денег и безналичные расчеты. При расчетах путем наличных денегсредством платежа являются реальные денежные знаки, которые передаются однимсубъектом другому за товары, работы, услуги или в иных установленных закономслучаях (например, штрафы). При безналичных расчетах используются цифровыезаписи об обращающейся денежной массе. При этом определенная денежная суммасписывается со счета одного субъекта и зачисляется на счет другого. Возможны ииные формы безналичных расчетов.

Государство проводит политику, направленную на расширение безналичныхрасчетов. Для ее реализации приняты Указы Президента РФ от 14 июня 1992 г. №622 «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и ограничению налично-денежногообращения в народном хозяйстве»,[14]от 23 мая 1994 г. № 1005 «О дополнительных мерах по нормализации расчетов иукреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве».[15]

ЦБР издана Инструкция от 4 октября 1993 г. № 18 «Порядок ведения кассовыхопераций в Российской Федерации»,[16]которая устанавливает правила проведения расчетов наличными деньгами, а также письмоот 6 июля 1994 г. № 99 «О мерах финансовой ответственности за несоблюдение порядкаведения кассовых операций».[17]

Законодательство предусматривает, что безналичные расчеты могутосуществляться путем использования платежных поручений, чеков, аккредитивов,платежных требований – поручений. Банковская практика допускает проведениебезналичных расчетов при помощи векселей, депозитных сертификатов, пластиковыхкарточек банков. Формы расчетов между плательщиком и получателем определяютсядоговором.

/>Случаи и порядок использованияиностранной валюты в качестве средства платежа определяются Законом о ЦБР (ст.82) и Законом о валютном регулировании, а также изданными в соответствии с ниминормативными актами. Согласно указанным актам расчеты в иностранной валюте натерритории Российской Федерации допускаются только в безналичном порядке (ст.86 Закона о ЦБР) и в строго ограниченных случаях.

 «К валютным ценностям относятся: а) иностранная валюта; б) ценные бумагив иностранной валюте (чеки, векселя, аккредитивы и другие), фондовые ценности(акции, облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностраннойвалюте; в) драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновойгруппы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, заисключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий; г)природные драгоценные камни — алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты всыром и необработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных и другихбытовых изделий из этих камней и лома таких изделий».[18]Порядок и условия отнесения изделий из драгоценных металлов и драгоценныхкамней к ювелирным и другим бытовым изделиям, а также к лому таких изделийустанавливается Правительством РФ. Однако пока он не определен.

Под иностранной валютой Закон о валютном регулировании (п. 3 ст. 1)понимает: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты,находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством всоответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятыеили изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; б) средства насчетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных илирасчетных единицах.

Порядок совершения сделок с валютными ценностями установлен Законом овалютном регулировании, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФи изданными в соответствии с ними иными нормативными актами. Так, Закон овалютном регулировании предусматривает, что «в Российской Федерации покупка ипродажа иностранной валюты производится через уполномоченные банки в порядке,установленном ЦБР. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут осуществлятьсяна внутреннем валютном рынке Российской Федерации непосредственно междууполномоченными банками, а также через валютные биржи, которые действуют впорядке и на условиях, предусмотренных ЦБР».[19]


7.Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Ценные бумаги, будучи обобщенным понятием и существуя в различных видах,являются необходимым средством юридической техники в различных областяхрыночной экономики. Они служат удобным инструментом в организации ифункционировании коммерческих субъектов (акции), являются кредитными(облигации, векселя и др.) и платежными (чеки) средствами, используются втоварном обороте (коносаменты и др.), обеспечивая при этом, в отличие от общихправил гражданского права, упрощенную и оперативную передачу и осуществлениеправ на материальные и иные блага.

В ГК РФ ценные бумаги как объекты гражданских прав выделены в отдельнуюглаву и рассматриваются в качестве самостоятельного института. В последние годызаконодательство, касающееся ценных бумаг, одно из наиболее динамичноразвивающихся. В главе 7 ГК РФ содержатся лишь общие нормы о ценных бумагах.Подробное правовое регулирование отдельных видов ценных бумаг предусмотренозаконами о ценных бумагах или в порядке, установленном иными нормативнымиактами. Так, порядок выпуска и обращения акций и облигаций регулируется Закономо рынке ценных бумаг.[20]В ГК РФ впервые на уровне закона даны нормы о так называемых «бездокументарныхценных бумагах» (ст. 149 ГК РФ) и предусмотрен особый режим их фиксации ипередачи прав по ним. Это отражает возрастающее место и роль «бездокументарныхценных бумаг» в современной хозяйственной жизни и наличие у них отличительныхсвойств, требующих особого правового регулирования.

Представляется, что в рамках данной работы можно опустить подробноеописание всех аспектов вопроса. Перечислим лишь понятие и виды ценных бумаг,предусмотренные ГК РФ.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдениемустановленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.[21]

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права всовокупности.[22]

В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, дляосуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточнодоказательств их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризованном)(ст. 142 ГК РФ).

Статья 142 ГК РФ содержит в п. 1 легальное определение ценной бумаги. Длялюбой ценной бумаги характерны следующие основные признаки:

– во-первых, ценная бумага – документ установленной формы и собязательными реквизитами. Под документом ст. 1 Федерального закона от 29декабря 1994 г. «Об обязательном экземпляре документов»[23]понимает материальный объект с зафиксированной на нем информацией в видетекста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени ипространстве в целях хранения и общественного использования. Классическиеценные бумаги в отличие от «бездокументарных» имеют идентификационные признаки,которые определяются законодательством. Например, согласно ст. 878 ГК РФ чекдолжен содержать: 1) наименование «чек», включенное в текст документа; 2)поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму; 3) наименованиеплательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; 4)указание валюты платежа; 5) указание даты и места составления чека; 6) подписьлица, выписавшего чек, – чекодателя. Отсутствие в ценной бумаге хотя бы одногоиз обязательных реквизитов или несоответствие ценной бумаги установленной длянее форме согласно п. 2 ст. 144 ГК РФ влечет ее ничтожность, т.е. порочностьтакой бумаги вытекает из самого факта ее совершения и презюмируетсянедействительной независимо от решения суда;

– во-вторых, всякая ценная бумага должна удостоверять определенные права(требования уплаты конкретной денежной суммы, дивидендов или процентов и т.п.),которые имеет указанный в бумаге законный владелец в отношении обязанного лица,также обозначенного в бумаге. Статья 142 ГК РФ говорит лишь об имущественныхправах, удостоверяемых ценными бумагами, но в них могут содержаться и иныеправа. Например, акция помимо имущественных прав удостоверяет право на участиев управлении делами АО. Ценные бумаги могут удостоверять не любые видыгражданских прав, а только указанные в законе;

– в-третьих, для осуществления или передачи прав, удостоверенных ценнойбумагой, необходимо ее предъявление. Это означает, что обладание ценной бумагойлегитимирует владельца в качестве субъекта права из бумаги.[24]

/>Передача ценной бумаги предполагаетпереход к новому обладателю всех удостоверенных ею прав. Это означает: а)тесную и неразрывную зависимость между самой ценной бумагой (правом на бумагу)и правом, содержащимся в ней (правом из бумаги); б) невозможность частичнойпередачи удостоверенных ценной бумагой прав.[25]Так, при отчуждении акции продавец не может передать покупателю, а покупательпринять от него лишь часть содержащихся в акции прав (на дивиденд,ликвидационную долю и управление делами АО); все они подлежат передаче всовокупности.

/>В отдельных случаях, когда это прямопредусмотрено законом, для реализации и передачи прав, содержащихся в ценнойбумаге, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре.Например, большинство российских АО провели эмиссию именных акций не в бумажнойформе, что требует значительных затрат, а путем фиксации в специальныхреестрах. «В этих случаях владелец акции устанавливается на основании записи вреестре АО. Выписка из реестра, как и сам реестр, не является ценной бумагой, аслужит документом, удостоверяющим право собственности на определенноеколичество акций поименованного в ней лица».[26]

К ценным бумагам относятся: «Государственная облигация, облигация,вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковскаясберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационныеценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или вустановленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг».[27]


8.Имущественные права как объекты гражданских прав

Под имущественными правами следует понимать права требования, вытекающиеиз гражданско-правовых отношений, которые могут быть удостоверены всевозможнымидокументами (договорами, ценными бумагами) и имеют соответствующую денежнуюоценку.

Имущественные права могут выступать самостоятельным объектом гражданскихправ, ведь это прямо указано в статье 128 Гражданского Кодекса РФ.


9.Работы и услуги как объекты гражданских прав

Наряду с вещами ГК РФ относит к объектам гражданских прав выполнениеработ и оказание услуг. Под работами понимаются действия, направленные надостижение материального результата, который может состоять в создании вещи, еепереработке, обработке или ином качественном изменении, например ремонте.Причем результат работы заранее известен и определяется лицом, заказавшим ихвыполнение, а вот способ по общему правилу определяется исполнителем.

Услуга в отличие от работы представляет собой действия или деятельность,осуществляемые по заказу, которые не имеют материального результата (например,деятельность хранителя, комиссионера, перевозчика и т.п.). Следует иметь ввиду, что некоторые услуги могут иметь материальный результат, но этотрезультат неотделим от самого действия или деятельности.


10.Информация как объект гражданских прав. Служебная и коммерческая тайна

Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когдаинформация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силунеизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законномосновании, и обладатель информации принимает меры к охране ееконфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную иликоммерческую тайну, определяются законом и иными правовыми актами.

/>Информация, составляющая служебнуюили коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными настоящимКодексом и другими законами.

«Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляетслужебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такаяже обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную иликоммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и наконтрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору»./>[28]

Статья 139 предусматривает защиту прав обладателя сведений, дляопределения которых применено широкое понятие «информация», не подпадающих подохрану норм патентного, авторско-правового или иного специальногозаконодательства. Правила статьи распространяются также на охраноспособныерешения (изобретения, полезные модели и др.), не запатентованныеправообладателем по каким-либо, как правило, экономическим, мотивам.

Основами Гражданского Законодательства была введена защита технической,организационной и коммерческой информации, составляющей секреты производства («ноу-хау»),в качестве особого объекта гражданского права (ст. 151). Статья 139 ГК РФ нераскрывает содержание сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну,и не приводит их перечень. Как и в Основах ГЗ, установлен один общий признак,которым должна обладать охраняемая информация – «коммерческая ценность», т.е.способность быть объектом рыночного оборота. Условием предоставления защитыслужит принятие правообладателем всех необходимых мер для обеспечения ееконфиденциальности. При соблюдении этих требований под правила статьиподпадают, таким образом, любые знания, включая практический опыт специалистов,применяемые не только в производстве, но и в других областях хозяйственнойдеятельности: торговле, маркетинге, менеджменте, иных управленческих услугах. Взарубежной экономической и правовой литературе вся эта информация обозначаетсяразличными терминами: «коммерческая тайна», «секреты производства», «ноу-хау»,которые в аспекте правовых категорий воспринимаются как синонимы.

Нормы о коммерческой тайне содержатся и в ряде других российских законов (Законо конкуренции,[29]Закон РФ «О средствах массовой информации»[30]).Срок ее защиты не определен. Права на коммерческую тайну действуют, покасоблюдаются условия их защиты.

Признание тех или иных сведений конфиденциальными является прерогативойправообладателя. Также примерный перечень таких сведений привёл Указ ПрезидентаРФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциальногохарактера».[31]Исключения из этой общей нормы устанавливаются законом или иным правовым актом.Так, Постановлением Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечнесведений, которые не могут составлять коммерческую тайну»,[32]к ним, в частности, отнесены: сведения, содержащиеся в учредительных документаххозяйственных обществ, сведения по установленным нормам отчетности о планово-хозяйственнойдеятельности, сведения, необходимые для проверки исчисления и уплаты налогов,нарушения антимонопольного законодательства и др. Предприятия и предпринимателиобязаны представлять эти сведения по требованию органов власти, управления,контролирующих и правоохранительных органов, других организаций, обладающихтаким правом в соответствии с законодательством.

Вызывает сомнение правомерность распространения условий охраныкоммерческой тайны на служебную. Это разноплановые понятия. Сохранение в тайнеслужебной информации, как правило, не обусловлено ее коммерческой ценностью(хотя такая информация и может содержать сведения коммерческого характера).Запрет ее разглашения основывается на законодательстве, регламентирующем отдельныесферы деятельности (например, Закон РФ «О связи»[33]).Определенные категории работников такой сферы деятельности обязаны сохранять втайне сведения, к которым они имеют доступ в связи с выполняемой работой(банковские служащие, работники связи, налоговые инспекторы, страховые агенты,врачи и др.).

Закрепление исключительных прав обладателя коммерческой тайны хотя иконструируется по модели охраны промышленной собственности, однако имеет своиособенности. Эта защита основывается на системе конфиденциальности, еенарушение влечет прекращение прав. Условием же предоставления охраныизобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, напротив, служит ихопубликование. Кроме того, основанием возникновения права на защитукоммерческой тайны признается фактическое правомерное обладание информацией присоблюдении условий, установленных данной статьей. В то же время любое лицо,самостоятельно и добросовестно ставшее обладателем такой же информации, вправераспоряжаться ею по своему усмотрению.

Охраняемая информация может быть использована другими лицами присоблюдении двух условий: получения самой информации законным путем и полученияразрешения правообладателя на такое использование («беспатентная лицензия»).Отношения между правообладателем (лицензиаром) и пользователем (лицензиатом)оформляются лицензионным договором. Типичным является договор на передачуготовых научно-технических разработок – технологий, конструкций, содержащихнезапатентованные технические решения, дизайн и т.п. Права на коммерческуюинформацию входят в комплекс исключительных прав, составляющих предмет договоракоммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ).

Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовыедоговоры (на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских итехнологических работ, подряда, о создании акционерного общества и др.). Вовсех договорах, предусматривающих передачу прав на использование сведений,составляющих коммерческую тайну, на пользователя должна быть возложенаобязанность по соблюдению ее конфиденциальности. Для отдельных видов договоромтакое условие прямо предусмотрено ГК РФ (ст. 727, 771, 1032).

Защита служебной и коммерческой тайны от неправомерных посягательствможет осуществляться на основе норм гражданского, административного либоуголовного права.

В качестве основного гражданско-правового способа защиты статья 139 ГК РФуказывает возмещение причиненных правообладателю убытков. При определении ихразмера может быть учтен как реальный ущерб, так и упущенная выгода (ст. 15 ГКРФ). Наряду с этим возможно применение и других способов защиты, из указанных вст. 12 ГК РФ.

Существенной новеллой ГК РФ является введение имущественнойответственности лица перед своим работодателем за разглашение служебной иликоммерческой тайны, что предполагает необходимость включения соответствующихусловий в трудовое соглашение. До принятия ГК РФ нормы гражданского права обимущественной ответственности не могли применяться в аналогичных случаях,поскольку работник, разгласивший информацию и причинивший тем самым ущербработодателю, был связан с ним трудовыми отношениями, которые подпадали поддействие норм трудового права. Вместе с тем санкции за нарушение служебнойтайны устанавливаются также нормами законов о соответствующих видахдеятельности.

Нормы административного права применяются, если права обладателякоммерческой тайны нарушены должностными лицами органов государственногоуправления (налоговых, контролирующих, правоохранительных и др.), имеющимидоступ к такой информации в установленных законом случаях. Например, «Заразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, должностные лицафедерального антимонопольного органа (территориального органа) несутадминистративную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до80 минимальных размеров оплаты труда, если эти деяния не влекут инуюответственность, предусмотренную действующим законодательством».[34]

УК РФ[35]установил уголовную ответственность за собирание сведений, составляющихкоммерческую или банковскую тайну путем похищения документов, подкупа илиугроз, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконногоиспользования этих сведений, а также за их разглашение или незаконноеиспользование, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности ипричинившие крупный ущерб правообладателю (ст. 183, гл. 22 «Преступления в сфереэкономической деятельности»).


11.Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации товара какобъекты гражданских прав

В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другимизаконами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность)гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности иприравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменноенаименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

/>«Использование результатовинтеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являютсяобъектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласияправообладателя/>».[36]

Результаты интеллектуальной деятельности, как и приравненные к ним вправовом режиме средства индивидуализации товаров и их изготовителей, относятсяк категории нематериальных объектов. Духовная природа таких объектовобусловливает основные особенности правового регулирования отношений, связанныхс использованием и защитой исключительных прав. К этим отношениям неприменимынормы о праве собственности, относящиеся к вещным правам.

Охрана интеллектуальной собственности в России гарантируется нормами ст.44 Конституции. Законодательство об интеллектуальной собственности входит всферу исключительной компетенции Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции). Ранееоно было отнесено к совместному ведению Федерации и республик, вследствие чегов законах, изданных до 1994 г., имеются отсылки к нормативным актам республик,утратившие силу с момента вступления в действие Конституции.

Статья 138 ГК РФ, устанавливая общий принцип закрепления исключительныхправ за гражданином или юридическим лицом на объекты интеллектуальнойсобственности, отсылает к специальным законам, определяющим условиявозникновения, использования, защиты этих прав, а также сроки их действия.

Патентный закон[37]содержит нормы об использовании и защите исключительных прав на изобретения,полезные модели, промышленные образцы. Закон об авторском праве – о защитеавторских и смежных прав.

К числу основных нормативных актов в сфере защиты результатовинтеллектуальной деятельности относятся также Закон о правовой охране программ[38];Закон о правовой охране топологий ИМС[39]и Закон РФ «О селекционных достижениях».[40]Средства индивидуализации товаров и их производителей защищаются Законом отоварных знаках.

Существенное место в системе нормативных актов об охране патентных правзанимают акты патентного ведомства РФ, в том числе: Правила составления, подачии рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Роспатентом 20сентября 1993 г., Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачупатента на промышленный образец, утв. Роспатентом 3 октября 1994 г., Правиласоставления и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель,утв. Роспатентом 22 июня 1994 г., Правила составления, подачи и рассмотрениязаявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 29 ноября 1995 г.

Составной частью правовой системы Российской Федерации являются нормымеждународных договоров. Как правопреемник Советского Союза Россия сталаучастником Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.,Договора о патентной кооперации 1970 г., Мадридской конвенции о международнойрегистрации товарных знаков 1891 г., а также Всемирной (Женевской) конвенции обавторском праве 1952 г.

В 1995 г. Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции обохране литературных и художественных произведений (в ред. 1971 г.),устанавливающей более высокий уровень охраны авторских прав по сравнению соВсемирной конвенцией, и к Конвенции об охране интересов производителейфонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм (1971 г.). Кроме того,Россия совместно с рядом других стран СНГ подписала в 1993 г. Соглашение осотрудничестве в области охраны авторских и смежных прав, а в 1994 г. –Евразийскую патентную конвенцию. Наряду с этим отношения России со многимистранами СНГ в области охраны авторских и патентных прав регулируютсядвусторонними договорами.

Международные договоры в области охраны интеллектуальной собственности позволяют,прежде всего, преодолеть территориальный характер действия исключительных прав.В ином случае они не могут быть защищены за пределами той страны, гдепервоначально возникли, за отдельными изъятиями.

Исключительные права делятся на несколько групп, для которых установленразличный правовой режим использования и защиты. Традиционно выделяются две основныегруппы: «промышленные права» («промышленная собственность») и «художественныеправа» («художественная собственность»), к которым примыкают «смежные» праваисполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельноговещания. Технический прогресс способствует расширению сферы исключительныхправ, включению в нее новых видов нематериальных объектов (топологий ИМС,программ ЭВМ и др.).

Исключительные права на объекты промышленной собственности удостоверяютсяохранными документами: патентами на изобретения и промышленные образцы,свидетельствами на полезные модели, товарные знаки, наименования местпроисхождения. Патенты и свидетельства выдаются в соответствии с установленнойпроцедурой патентным ведомством РФ на основе акта государственной регистрациизаявленных объектов. Функции патентного ведомства возложены на Российскоеагентство по патентам и товарным знакам, которое входит в систему федеральныхорганов исполнительной власти Российской Федерации.

Охрана исключительных прав на художественную собственность (произведениялитературы, науки и искусства), а также объекты смежных прав и топологий ИМС нетребует государственной регистрации или иного оформления. Основанием для защитыслужит сам факт создания произведения в форме, доступной для восприятия другимилицами, что не препятствует их факультативной регистрации по желаниюправообладателя. В частности, при патентном ведомстве имеется Российскоеагентство по правовой охране программ ЭВМ, баз данных и топологий ИМС, котороеведет соответствующие регистрационные реестры. Авторские права на литературныепроизведения могут быть зарегистрированы в Российском авторском обществе (РАО).

Согласие правообладателя на использование объектов промышленнойсобственности третьими лицами (о котором говорится в ч. 2 ст. 138 ГК РФ)оформляется гражданско-правовыми договорами: о передаче исключительных прав илипредоставлении лицензии (исключительной, неисключительной) на использованиеобъектов промышленной собственности (п. 6 ст. 10 и ст. 13 Патентного закона, ст.25, 26 Закона о товарных знаках[41]).Договоры о передаче прав и лицензионные договоры регистрируются в патентномведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными. Элементыобязательств, связанных с передачей исключительных прав, содержатся и в другихдоговорах, связанных с созданием и использованием результатов интеллектуальнойдеятельности и средств индивидуализации: в договоре коммерческой концессии,договорах на выполнение НИОКР и др.

«Согласие на использование произведений, охраняемых авторским правом,оформляется авторскими договорами: о передаче прав на готовые произведения илио разрешении их использовать определенным в договоре способом, а такжедоговором заказа на создание и использование нового произведения».[42]

Свободное использование охраняемых результатов интеллектуальнойдеятельности допускается в строго ограниченных законом случаях и в соответствиис установленными для каждого случая условиями (с указанием авторов, с выплатойили без выплаты вознаграждения и т.д. – например, ст. 11 Патентного закона, ст.19 – 26, 39 Закона об авторском праве).

Исключительные права защищаются нормами гражданского, административного иуголовного законодательства.

Закон об авторском праве содержит специальный раздел, посвященный защитеинтересов правообладателей от нарушений третьими лицами (раздел V УК «Защитаавторских и смежных прав», ст. 48, 49, 50). За нарушение обязательств поавторскому договору предусмотрена компенсация убытков, причиненных другойстороне, включая упущенную выгоду. Ответственность автора за непредставленныепо договору заказа произведения ограничена возмещением реального ущерба (ст. 34Закона об авторском праве). В остальном к ответственности по авторскимдоговорам применяются нормы ГК РФ о нарушении обязательств (гл. 25 ГК РФ).

Патентный закон перечисляет способы несанкционированного использованияохраняемых объектов, которые признаются нарушением установленных закономисключительных прав на эти объекты (п. 3 ст. 10). Здесь действуют общие нормы ГКРФ о защите гражданских прав. Нарушение договоров о передаче или предоставленииисключительного права на использование изобретения, полезной модели илипромышленного образца влечет имущественную ответственность в соответствии снормами ГК РФ (гл. 25) и условиями договора.

КоАП РФ[43]установил ответственность за незаконное использование произведений и фонограмм (ст.15.04).

В УК в гл. 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человекаи гражданина» содержатся статьи об уголовном преследовании за нарушениеавторских и смежных прав (ст. 146), изобретательских и патентных прав (ст.147), а в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» включенастатья о незаконном использовании товарного знака (ст. 180).

 


12.Нематериальные блага

 

Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честьи доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная исемейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания ижительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права идругие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона,неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке,предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальныеблага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другимилицами, в том числе наследниками правообладателя.

/>Нематериальные блага защищаются всоответствии с Гражданским Кодексом и другими законами в случаях и в порядке,ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в какихиспользование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существанарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения (ст.150 ГК РФ)./>

Наименование статьи уже её содержания, поскольку в тексте речь идет как онематериальных благах (их граждане приобретают в силу рождения), так и онеимущественных правах (их граждане и юридические лица приобретают в силузакона).

Приведенный в п. 1 перечень носит примерный характер, в связи с чемопределены основные признаки таких благ (прав): во-первых, они лишены материального(имущественного) содержания, их нельзя оценить в денежном выражении и,во-вторых, они неразрывно связаны с личностью их носителя, что означаетневозможность их отчуждения или иной передачи другим лицам ни по какимоснованиям. Некоторыми особенностями в силу закона обладают лишь отдельныепринадлежащие юридическим лицам исключительные права, как, например, право нафирму и на товарный знак, знак обслуживания и др. В определенных случаях онимогут быть отчуждены (см., например, ст. 559, 1027 ГК РФ).

Для характеристики нематериальных благ (прав) названные признаки могутиспользоваться лишь в их совокупности, поскольку такой признак, какнеотчуждаемость, присущ и некоторым имущественным правам, например требованиямо взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и др.

Возможность осуществления и защиты личных нематериальных благ(неимущественных прав) умершего другими лицами, в том числе и наследниками, неколеблют принципа их неотчуждаемости. Осуществляя или защищая неимущественныеправа, принадлежавшие человеку при жизни, третьи лица действуют либо винтересах его памяти (например, защита права на неприкосновенностьпроизведения, защита авторского права и т.п.), либо в собственных интересах(например, защищая честь и достоинство умершего отца, сын действует в своеминтересе). В абз. 2 п. 1 ст. 152 ГК РФ специально предусмотрено, что право назащиту чести и достоинства гражданина после его смерти имеют заинтересованныелица, именно они могут обращаться с соответствующими требованиями в суд (обэтом также говорит п. 4 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике поделам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан июридических лиц»[44]).

Из п. 2 статьи 150 ГК РФ следует, что гражданско-правовая защитанематериальных благ (неимущественных прав) возможна в двух случаях. Во-первых,когда существо нарушенного права (блага) и характер последствий этого нарушениядопускает возможность использования общих способов гражданско-правовой защитыи, во-вторых, тогда, когда для защиты этих прав в ГК РФ или иных законахпредусмотрены специальные способы. Такие специальные способы установлены длязащиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц, длязащиты права на имя, для защиты интеллектуальной собственности (Закон об авторскомправе, Патентный закон, Закон о товарных знаках и др.).

При этом следует иметь в виду, что нередки случаи, когда для защитынематериальных благ (прав) одновременно могут использоваться как специальные,так и общие способы защиты. Как правило, среди общих способов чаще всегоиспользуются такие, как возмещение причиненных убытков и компенсация моральноговреда. Например, защита жизни, здоровья, личной свободы и неприкосновенностиосуществляется на основании норм гл. 59 ГК РФ, предусматривающих возмещениеубытков (утраченного заработка, дополнительных расходов и т.п.) и компенсациюморального вреда. При этом размер подлежащих возмещению убытков и порядок ихподсчета устанавливаются законом.

По применению указанных норм принято Постановление Пленума ВС РФ от 28апреля 1994 г. № 3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда,причиненного повреждением здоровья».[45]

Для защиты от посягательств на личную свободу и неприкосновенностьграждан, помимо норм ГК РФ (ст. 1070), в настоящее время подлежит применению вчасти, не противоречащей российскому законодательству, Положение о порядкевозмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органовдознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утв. УказомПрезидиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г.[46]


Заключение

Наиболее распространённым объектомявляется вещь (предмет материального мира, который находится в обладаниичеловека и может быть полезен ему, им могут быть деньги, ценные бумаги и т.п.).

Помимо вещей к объектам относятинформацию, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага.

Ст. 129 ГК РФ делит все объектыгражданских правоотношений на три группы, в основу деления положенаоборотоспособность объектов:

1. Свободно обращающееся объекты права (это общее правило).

2. Объекты ограниченные в обращении (требуется специальное разрешение,напр., оружие).

3. Объекты полностью изъятые из оборота (напр., сильнодействующие яды).

Стоит отметить и еще однообстоятельство.

Вещи, безусловно, являются товаром вэкономическом смысле, однако свойствами товара обладает гораздо более широкийкруг объектов.

Им, в частности, охватываются объектытак называемой интеллектуальной собственности, т. е. нематериальные, по сути,результаты творческой деятельности, а также средства индивидуализации товаров иих производителей (так называемые промышленные права, или «промышленнаясобственность»).

Речь идет об объектах нематериальногохарактера (научных и технических идеях и решениях, воплощенных в формечертежей, технических устройств, магнитных записей или дисков; художественныхобразах, выраженных в рукописях и других художественных произведениях, и т.п.), а также об определенных символах (фирменных наименованиях, товарных знакахи т. д.), которыми невозможно обладать физически, в качестве вещи.

Ведь обладание материальным носителемидеи (например, чертежом, прибором или рукописью) вовсе не делает егоприобретателя собственником, т. е. монопольным обладателем соответствующейидеи, ибо в принципе ничто не мешает их создателю (автору) вновь воспроизвестисоответствующий материальный носитель, коль скоро идея или символ сохранились вего сознании.

Более того, и в случае возмездногоприобретения такого объекта у автора новый обладатель не вправе без согласияавтора менять содержание и даже форму данного объекта, считать себя, а неавтора его создателем и т. д.

Таким образом, понятие «интеллектуальнойсобственности» является условным и применяется к объектам не вещных, аисключительных прав (ст. 138 ГК РФ).

Аналогичный по сути вывод следуетсделать и по поводу коммерческой информации как объекта гражданских прав.

Ее товарный характер и коммерческаяценность отнюдь не превращают ее в вещь (точно так же, как и сама информация неможет быть отождествлена с ее материальным носителем, например с чертежами илирукописью).

При наличии указанных в п. 1 ст. 139 ГКРФ признаков такая информация становится охраноспособной.

Однако ее правовая охрана не можетосуществляться с помощью тех же способов, что и охрана вещей (ибо, например,даже возврат в неприкосновенности неправомерно скопированных чертежей все равноне восстанавливает их коммерческую, ценность).

Поэтому для охраноспособнойкоммерческой информации, носящей название ноу-хау – от англ., k№ow-how, т. е.знать, как (сделать что-либо), устанавливается режим объекта обязательственного,а не вещного права (при заключении с ее обладателем договора об условиях ееиспользования).


Задание№ 1. Проанализируйте принцип свободы договора.

Согласно ч. 1 ст. 8 Конституции РФ В Российской Федерации гарантируютсяединство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг ифинансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют своигражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлениисвоих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых непротиворечащих законодательству условий договора (ч. 2 ст. 1 ГК РФ).

/>Гражданские права могут бытьограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой этонеобходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны ибезопасности государства.

Свобода договора, означающая возможность свободно избирать своегопартнера и определять условия заключаемого договора, более полнохарактеризуется в ст. 421 ГК РФ «Свобода договора». Проявлением свободыдоговора является наличие в ГК РФ большого числа диспозитивных норм, от которыхстороны по взаимной договоренности вправе отступать.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

/>Понуждение к заключению договора недопускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договорпредусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятымобязательством.

/>Стороны могут заключить договор, какпредусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

/>Стороны могут заключить договор, вкотором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом илииными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанномудоговору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементыкоторых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашениясторон или существа смешанного договора.

/>Условия договора определяются поусмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условияпредписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, котораяприменяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное(диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применениелибо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствиитакого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

/>Если условие договора не определеносторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяютсяобычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

Однако свобода договора не исключает установления в отдельных случаяхобязанности заключить договор, например, если он относится к числу публичных(ст. 426 ГК РФ), а также при выполнении поставок и услуг для государственныхнужд (ст. 445 ГК РФ). Согласно пп. 1 и 2 ст. 445 обязанность заключать договорможет быть введена только ГК РФ или иными законами.

Равным образом некоторые условия заключаемых договоров могут бытьпредписаны для сторон обязательными (императивными) нормами гражданскогозаконодательства (ст. 422 ГК РФ). Императивный характер гражданско-правовыхнорм может быть обусловлен как общественными интересами (п. 2 ст. 1 ГК РФ), таки интересами третьих лиц и недопустимостью случаев злоупотребления правом во всехего формах (п. 1 ст. 10 ГК РФ). Свобода договора в условиях рынка подчиненатакже общему правилу, согласно которому запрещается использовать право в целяхограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке (п.1 ст. 10 ГК РФ).


Задание№ 2. Назовите нормы ГК РФ, согласно которым несоблюдение простой письменнойформы сделок влечёт их недействительность

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права вслучае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельскиепоказания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

/>В случаях, прямо указанных в законеили в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет еенедействительность.

/>Несоблюдение простой письменной формывнешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки (ст.162 ГК РФ).

Случаи, когда в силу прямого указания в ГК РФ несоблюдение простойписьменной формы сделки влечет ее недействительность, многочисленны. Этонеустойка (ст. 331), залог (ст. 339), поручительство (ст. 362), продажанедвижимости (ст. 550), предприятия (ст. 560), аренда зданий и сооружений (ст.651), кредитный договор (ст. 820), договор банковского вклада (п. 2 ст. 836),страхование (ст. 940), доверительное управление (ст. 1017), коммерческаяконцессия (ст. 1028).


Задание№ 3. Приведите отличительные особенности товариществ от обществ.

Гражданский Кодекс вслед за Основами Гражданского Законодательства разделилкоммерческие негосударственные организации (юридические лица) на две группы — хозяйственные товарищества и хозяйственные общества, хотя и не снабдилсамостоятельными определениями. Очевидно, что в основе такого деления лежитполучившая ныне широкое распространение доктрина о том, что товарищество естьобъединение лиц, а общество представляет собой объединение капиталов. Исходя изэтого, обнаруживаются следующие основные различия правового положениятовариществ и обществ, проведенные в ГК РФ с разной степеньюпоследовательности: 1) товарищество, несмотря на обладание собственнойправосубъектностью, рассматривается как договорное объединение. Оно действуетна основании учредительного договора, а не устава, как большинство другихюридических лиц; 2) поскольку товарищество есть объединение лиц, предполагающихсовместно осуществлять предпринимательскую деятельность, его участниками могутбыть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, тогдакак для участия в обществах подобное ограничение не предусмотрено; 3) участникитоварищества при всех обстоятельствах несут неограниченную солидарнуюответственность по его обязательствам. На участников общества такаяответственность может быть возложена лишь по ограниченному кругу оснований, прямопредусмотренных ГК РФ (ст. 56, 95, 105); 4) лицо может участвовать в качествеполного товарища только в одном товариществе; 5) товарищество не может бытьсоздано одним лицом, а для общества такая возможность допускается; 6)непременным условием создания и деятельности общества является его надлежащаякапитализация. Поэтому закон достаточно строго регулирует вопросы формированияуставного капитала общества, изменения его размера, а также поддержания активовобщества на уровне не меньшем уставного капитала; 7) у товариществ отсутствуетсистема органов, характерная для обществ. Дела товарищества ведут самиучастники, в то время как в обществе эти функции могут осуществляться наемнымилицами; 8) фирменное наименование товарищества обязательно должно включать имя(наименование) хотя бы одного из участников. У общества же оно может бытьпроизвольным; 9) участие в обществе передается более свободно, чем втовариществе; 10) изменения состава участников общества никак не сказываются наего существовании, тогда как выбытие полного товарища, по общему правилу,влечет прекращение товарищества; 11) в правовом регулировании обществдостаточно высок удельный вес императивных норм. Товарищества же регулируются восновном диспозитивными нормами.


Списокиспользуемой литературы

Нормативные акты

1.   Конституция Российской Федерации (сизм. от 25.03.2004) // РГ от 25.12.1993, № 237, СЗ РФ от 29.03.2004, № 13, ст.1110.

2.   Гражданский Кодекс РоссийскойФедерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.12.2004) // СЗ РФ от05.12.1994, № 32, ст. 3301, СЗ РФ от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 43.

3.   Гражданский Кодекс РоссийскойФедерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 21.03.2005, с изм. от09.05.2005) // СЗ РФ от 29.01.1996, № 5, ст. 410, СЗ РФ от 28.03.2005, № 13,ст. 1080.

4.   Кодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.04.2005, сизм. от 09.05.2005) // СЗ РФ от 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, СЗ РФ от09.05.2005, № 19, ст. 1752.

5.   Уголовный Кодекс Российской Федерацииот 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2004) // СЗ РФ от 17.06.1996, № 25, ст.2954, СЗ РФ от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 13.

6.   Федеральный закон «О валютномрегулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004)// СЗ РФ от 15.12.2003, № 50, ст. 4859, СЗ РФ от 05.07.2004, № 27, ст. 2711.

7.   Федеральный закон «О связи» от07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 09.05.2005) // СЗ РФ от 14.07.2003, № 28, ст.2895, СЗ РФ от 09.05.2005, № 19, ст. 1752.

8.   Федеральный закон «О ЦентральномБанке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от29.07.2004, с изм. от 23.12.2004) // СЗ РФ от 15.07.2002, № 28, ст. 2790, СЗ РФот 27.12.2004, № 52 (часть 1), ст. 5277.

9.   Федеральный закон «О рынке ценныхбумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 07.03.2005) // СЗ РФ от 22.04.1996, № 17,ст. 1918, СЗ РФ от 14.03.2005, № 11, ст. 900.

10.     Федеральный закон«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2004) // СЗ РФот 01.01.1996, № 1, ст. 1, СЗ РФ от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 18.

11.      Федеральныйзакон «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от22.08.2004) // СЗ РФ от 02.01.1995, № 1, ст. 1, СЗ РФ от 29.12.2003, № 52(часть I), ст. 5038.

12.     Закон РФ «Оселекционных достижениях» от 06.08.1993 № 5605-1 // ВСНД и ВС РФ от 09.09.1993,№ 36, ст. 1436.

13.      Закон РФ «Обавторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 № 5351-1 (ред. от 20.07.2004)// ВСНД и ВС РФ от 12.08.1993, № 32, ст. 1242, СЗ РФ от 26.07.2004, № 30, ст.3090.

14.      Патентный ЗаконРоссийской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (ред. от 07.02.2003) // ВСНД РФ иВС РФ от 22.10.1992, № 42, ст. 2319, СЗ РФ от 10.02.2003, № 6, ст. 505.

15.      Закон РФ «Отоварных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) // ВСНД РФ иВС РФ от 22.10.1992, № 42, ст. 2322, СЗ РФ от 16.12.2002, № 50, ст. 4927.

16.      Закон РФ «Оправовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от23.09.1992 № 3523-1 (ред. от 02.11.2004) // ВСНД РФ и ВС РФ от 22.10.1992, №42, ст. 2325, СЗ РФ от 08.11.2004, № 45, ст. 4377.

17.      Закон РФ «Оправовой охране топологий интегральных микросхем» от 23.09.1992 № 3526-1 (ред.от 02.11.2004) // ВСНД РФ и ВС РФ от 22.10.1992, № 42, ст. 2328, СЗ РФ от08.11.2004, № 45, ст. 4377.

18.      Закон РФ «Осредствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 02.11.2004) //ВСНД и ВС РФ от 13.02.1992, № 7, ст. 300, СЗ РФ от 08.11.2004, № 45, ст. 4377.

19.      Закон РСФСР «Оконкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от22.03.1991 № 948-1 (ред. от 07.03.2005) // ВСНД и ВС РСФСР от 18.04.1991, № 16,ст. 499, СЗ РФ от 07.03.2005, № 10, ст. 761.

20.      Указ ПрезидентаРФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 06.03.1997 №188 // СЗ РФ от 10.03.1997, № 10, ст. 1127.

21.      Указ ПрезидентаРФ «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежнойдисциплины в народном хозяйстве» от 23.05.1994 № 1005 (ред. от 21.11.1995) //СЗ РФ от 30.05.1994, № 5, ст. 395, СЗ РФ от 27.11.1995, № 48, ст. 4655.

22.      Указ ПрезидентаРФ «О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения» от14.06.1992 № 622 // ВСНД и ВС РФ от 25.06.1992, № 25, ст. 1418.

23.      ПостановлениеПравительства РСФСР «О перечне сведений, которые не могут составлятькоммерческую тайну» от 05.12.1991 № 35 (ред. от 03.10.2002) // СП РФ. – 1992. –№ 1 – 2. – Ст. 7. СЗ РФ от 14.10.2002, № 41, ст. 3983.

24.      Письмо ЦБР от 6июля 1994 г. № 99 «О мерах финансовой ответственности за несоблюдение порядкаведения кассовых операций» // Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 10. – С. 90.

25.      Письмо ЦБ РФ «Обутверждении «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» от04.10.1993 № 18 // Экономика и жизнь, № № 42 – 43, 1993.

26.      Указ ПрезидиумаВС СССР «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиямигосударственных и общественных организаций, а также должностных лиц приисполнении ими служебных обязанностей» от 18.05.1981 // Свод законов СССР. – Т.2. – С. 60.

Специальнаялитература

27.      Агарков М. М.Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М., 1994.

28.      Белов В. А.Вексельное законодательство России. – М., 1996.

29.      Белов В. А.Ценные бумаги в российском гражданском праве. – М., 1996.

30.      Беляева О. А.Чеки в современном гражданском обороте. / О. А. Беляева // Журнал российскогоправа. – 2001. – № 3.

31.      Гражданскоеправо России. Ч. I. Учебник. / Подред. З. И. Цыбуленко. – М.: Юристъ, 1998.

32.      Гришаев С. П.Гражданское право, Учебник. – М., 2002.

33.      Калпин А. Г.,Масляев А. И., Гражданское право, часть 1, Учебник. – М., 2003.

34.      Комментарий к ГКРФ, часта первой (постатейный) / Под ред. О. Н. Садикова, – М., 1997.

35.      Научно-практическийкомментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части первой(постатейный) // Под ред. В. П. Мозолина, М. Н. Малеиной. – М., 2004.

36.      Садиков О. Н.Гражданское право России. – М., 2002.

37.      Суханов Е. А.Объекты права собственности. // Закон. – 1995. – № 4.

Судебнаяпрактика

38.      ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о защите чести идостоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от24.02.2005 № 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 4.

39.      ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о возмещении вреда,причиненного повреждением здоровья» от 28.04.1994 № 3 // Бюллетень ВерховногоСуда РФ. – 1994. – № 7.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву