Реферат: Наследование по завещанию

Челябинский Юридический Институт МВД РФ

Дипломная работа

 

по гражданскому праву на тему:

«Наследование по завещанию»


    

 

Выполнила: Плотникова Татьяна Васильевна, 504группа, 5 курс, дневное отделение, ОЮФ

Научный руководитель: Савченко Елена Яковлевна,старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин.


Челябинск, 2004


Оглавление:

Введение4

Глава1. Общие положения наследственного права  

§1. Понятие наследственного права  

§2. Источники наследственного права  

§3. Основные категории наследственного права  

§4. Субъекты наследственного правопреемства  

§5. История возникновения и развития наследственного права  

Глава2. Наследование по завещанию   

§1. Общая характеристика наследования по завещанию   

§2. Форма завещания  

§3. Изменение и отмена завещания  

§4. Недействительность завещания  

§5. Исполнение завещания  

§6. Виды завещательных распоряжений  

§7. Обязательная доля  

§8. Наследование по завещанию за рубежом  

Глава3. Приобретение наследства  

§1. Принятие наследства и отказ от него  

§2. Оформление прав на наследство  

§3. Раздел наследства между наследниками  

§4. Общие положения по охране наследственного имущества  

Глава4. Наследование отдельных видов имущества  

§1. Наследование прав, связанных с участием в коммерческих организациях

§2. Наследование земельных участков  

§3. Наследование интеллектуальной собственности  

 Заключение

Списокиспользуемых источников и литературы (в сносках)  

Списокиспользуемой литературы  

Приложение(образец завещания с подназначением наследников)  


Введение

Актуальность исследований, связанных с проводимымиисследованиями

В реальной жизни мы не задумываемся о том, чтонаступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемысвоим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное,а значит, и мое», теряется в нынешней ситуации. Появление частной собственностиу значительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросупередачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.

Большинству хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться свопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве,если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этойситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, ародственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобногоконфликта, необходимо знать основы наследственного права.

 Появление у многих граждан дорогостоящей собственностиделает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти,что приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизнисобственник распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественныеправа и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь своим правопреемникомпосле смерти. Завещание заверяется нотариусом и приобретает форму «юридическиоформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула, выведеннаяеще в римском праве: «воля умершего – закон».

Таким образом, актуальность темы данной работысвязана, во-первых, с возросшим в последнее время спросом на юридические услугикак консультационного, так и практического характера по составлению завещанийгражданам.

Актуальностьисследования данной темы также проявляется в принятии в марте 2002 г. части 3ГК РФ, один из разделов которой посвящен наследственному праву.

Принятиеданного правового акта стало очередным этапом коренного изменения гражданскогозаконодательства. В качестве принципиальной особенности нового законодательствао наследовании необходимо отметить приоритет наследования по завещанию переднаследованием по закону.

Дляправильного понимания особенностей наследования по завещанию на современномэтапе, базирующегося на новом законе, необходимо дать его всестороннююхарактеристику по действующему законодательству, а также сопоставить сзаконодательством, действовавшим ранее (с ГК РСФСР).

 Сегодняведется широкий круг дискуссий по вопросам, связанным с нововведениями взаконодательство о наследовании. Как практические работники (нотариусы,адвокаты, юрисконсульты гражданско-правовой направленности, судьи), так иученые по радио, на телевидении, в периодических изданиях (журналы «Хозяйство иправо», «Современное право», «Юридический мир», «Журнал российского права» идр.) высказывают как позитивные, так и негативные мнения по практике применениянорм, посвященных наследованию по завещанию. Что касается нотариусов, то ониведут прямо-таки агитационную программу в средствах массовой информации,направленную на повсеместное заключение гражданами завещаний.

Дляменя изучение данной темы представляет большое практическое значение в связи стем, что после окончания института я предполагаю заняться адвокатской практикой(на первых порах помощником адвоката) по гражданским делам.

Вообще,по моему субъективному убеждению год от года будет возрастать количествограждан, желающих оформить завещания. И на то есть достаточные предпосылки:обновленная законодательная основа о наследовании, пересмотр гражданами своихубеждений.

Вданной работе мною были использованы нормативно-правовые акты (главным образом,часть третья Гражданского кодекса и ГК РСФСР), учебная литература (учебники понаследственному праву таких авторов цивилистического направления, как Гришаева,Корнеевой, Серебровского, Грудцыной и других.) Большое значение в работеуделяется научным статьям из юридических периодических изданий (журналы«Хозяйство и право», «Юридический мир», «Закон», «Законность», «Вестник ВысшегоАрбитражного Суда РФ», «Юрист» и др.) за последние два года, посвященным какнаследственному праву в целом, так и узкоспециализированным вопросам,непосредственно касающихся наследованию по завещанию, также приводятся примерыиз судебной практики.

Цель и задачи проводимых исследований

Основная цель настоящей работы – всестороннее исследованиенаследования по завещанию (рассмотрение общей характеристики наследования позавещанию, формы завещания, недействительность завещания и др.).

Помимо осуществления основной цели проводимых исследований,затронуты и иные вопросы, связанные с правовым регулированием наследственныхправоотношений: общие положения наследственного права, принятие наследства,наследование отдельных видов имущества.

Задачи исследований:

1) изучение общих положений о наследственном праве;

2)исследование действующего законодательства России, связанного с наследственнымправом;

3)исторические аспекты зарождения и развития наследственного права;

4) сравнительный анализ наследственного права по ч.3 ГК РФ ипо ГК РСФСР, выявление нововведений наследственного права по ГК РФ, которых небыло ранее;

5) всестороннее исследование наследования по завещанию (общаяхарактеристика наследования по завещанию, форма завещания, отмена и изменениезавещания, недействительность завещания, исполнение завещания, видызавещательных распоряжений), анализ судебной практики;

6) рассмотрение наследования по завещанию за рубежом;

7) рассмотрение процедур, связанных с приобретением наследства;

8) ознакомление с отдельными видами наследования имущества поГК РФ и по другому законодательству;

9) подведение итогов проводимых исследований по выбраннойтеме, выявление проблем, связанных с наследованием по завещанию, обозначениеперспектив развития данного института наследственного права.

 

Нововведенияв наследственном праве по ч.3 ГК РФ.

Краткаяхарактеристика

 

ЗаконодательствоРоссии, осуществляющей переход к рыночным отношениям, в корне меняется.

ПрезидентРоссии В.Путин подписал 26 ноября 2001 года часть третью Гражданского кодексаРФ, принятую Государственной Думой 1 ноября 2001 г. и одобренную СоветомФедерации 14 ноября того же года. 1 марта 2002 года ч.3 ГК РФ вступила вдействие.

Разделпятый ч. 3 ГК РФ посвящен наследственному праву. Нормы этого раздела четкосистематизированы в пяти главах: «Общие положения», «Наследование позавещанию», «Наследование по закону», «Приобретение наследства», «Наследованиеотдельных видов имущества».

Еслимы сделаем сравнительный анализ раздела «Наследственное право», по ГК РФ с ГКРСФСР 1964, то увидим, что первый увеличился по количеству статей и изменилсяпо содержанию.

Вчасти 3 Гражданского кодекса РФ, как и в первой и второй частях ГК, сохраненапреемственность принципов регулирования и конкретных норм ранее действовавшегозаконодательства, подняты на законодательный уровень определенные положения,сформулированные судебной и нотариальной практикой[1].Однако в его содержание входят и совершенно новые нормы.

 Так,один из основных принципов наследованного права – свобода завещания – полностьювоплощена в новых правилах наследования, а именно гражданин может завещать всесвое имущество или его часть родственникам или другим лицам, а такжегосударству или юридическим лицам[2]. Также возникло такоенововведение, как завещание, при котором гражданин находится в положении,которое явно угрожает его жизни и при этом может изложить свою последнюю волю.

Необходимоотметить, что новое законодательство отличается более подробным и детальнымрегулированием. Такой подход объясняется необходимостью сосредоточитьрегулирование наследственных отношений на уровне закона, отказавшись отмножества ранее принимавшихся на разном уровне правовых актов, а такжеобеспечить единообразие и стабильность нотариальной и судебной практикиприменения норм, регулирующих наследственные отношения1.

 


Глава2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ

§1. Понятие наследственного права

Понятие«наследственное право» следует рассматривать дифференцированно: в объективном исубъективном смыслах.

Вобъективном смысле под наследственным правом следует понимать совокупностьправовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершегогражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Наследственноеправо является подотраслью гражданского права и регулируется главным образомчастью третьей ГК РФ.

Значениенаследственного права в объективном смысле состоит в том, что каждому членуобщества гарантируется возможность жить и работать с сознанием того, что всесозданное и заработанное им при жизни перейдет к близким ему людям.

Предметомнаследственного права в объективном смысле являются общественные отношения, которыесвязаны с наследованием: возникающие в связи с открытием наследства, защитой,осуществлением и оформлением наследственных прав.

Большоезначение для всякой отраслевой и подотраслевой науки являются ее принципы иметоды правового регулирования, которые отсутствуют в законодательственаследственного права. Хотя, что касается принципов наследственного права, тоих характеристику дает известный ученый цивилист Толстой в работе«Наследственное право».

Подпринципами наследственного права следует понимать основные идеи, заложенныезаконодателем в нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения.

Толстойк таким принципам относит:

— универсальность наследственного правопреемства;

— свободу завещания;

— охрану основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя,наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;

— охрану самого наследодателя от чьих бы то ни было противоправных илибезнравственных посягательств3.

Посуществу выделение данных положений Толстым в качестве принциповнаследственного права не вызывает возражений.

Говоряо методе наследственного права, то он ни в законодательстве наследственногоправа, ни в трудах ведущих современных специалистов по наследственному праву невыделяется.

Подметодом наследственного права следует понимать систему способов, средств иприемов, с помощью которых регулируются отношения, связанные с наследством.

Всвязи с тем, что он не выделяется в теории наследственного права, правомернопредположить, что он не обладает спецификой и имеет те же черты, что и методвсего гражданского права.

Однаковзгляды к методу гражданского права у ученых различны. Так, ученый Долинскаяхарактеризует его как дозволительный, диспозитивный, инициативный,обеспечивающий установление гражданских правоотношений на основе правовой иимущественной самостоятельности сторон и выделяет следующие его черты:

— равенство участников гражданских правоотношений;

— автономия воли гражданских правоотношений;

— имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений;

— защита гражданских прав от правонарушений;

— имущественный характер гражданской ответственности4.

Чтокасается позиции теоретика Егорова, то он характеризует метод гражданскогоправа лишь одной чертой: юридическим равенством сторон5.

Еслиучитывать, что участниками наследственных правоотношений являются наследники, инаследодатель, очевидно, что наследодатель и наследник не равны, так как одиниз них обладает правами и имуществом, а другой их не имеет и зависитисключительно от воли и расположения к нему наследодателя в случаях, когданаследование осуществляется по завещанию. Стало быть, применительно кнаследственному праву следует применить несколько черт его метода, исключив приэтом «равенство участников наследственных правоотношений», либо сохранив этучерту, но и распространив ее только на наследников в том смысле, что они имеютравные права и обязанности, как при принятии наследства, так и после вступленияв наследование.

Такимобразом, можно сделать вывод о том, что метод наследственного права имеет своюспецифику по сравнению с методом всего гражданского права.

Рассматриваянаследственное право в субъективном смысле его можно определить, как «праволица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятиянаследства»6. Значение наследственного права в этомсмысле состоит в том, что право наследования у конкретного субъектагражданского права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе:наличие родства с наследодателем, подпадание его в определенную категориюнаследников: необходимых либо недостойных, указанных или неупомянутых взавещании и т.п.7

Поэтомунаследственное право в субъективном смысле возникает у субъекта лишь приналичии определенных юридических фактов. Так, основанием возникновениянаследования по завещанию являются такие факты, как: составление завещаниязавещателем; смерть наследодателя; открытие наследства; принятие наследства.

Представляется,что именно наследственное право в субъективном смысле гарантируется, защищаетсяи охраняется ч. 1, 2 и 4 ст. 35 Конституции РФ8.

Смыслданной статьи Конституции состоит в том, что:

— право частной собственности охраняется законом;

— каждый собственник имущества вправе распоряжаться им.

§2. Источники наследственного права

Подисточником наследственного права следует понимать способ установления правил,регулирующих наследственные правоотношения. Источники наследственного правамогут называться «формами права».

Наследственноеправо выступает составляющей особенной части гражданского права, регулируется,главным образом, разделом 5 частью третьей ГК РФ.

Нормыстарого ГК, были построены в соответствии с царившим с советских времен устоемо преобладании государственной собственности. Данное явление отразилось и нанормы, посвященные наследственному праву, которые по истечении ряда лет неотражали современных реалий экономической жизни государства. Речь идет преждевсего о появлении института частной собственности, расширении числа участниковгражданских правоотношений, большем внимании к защите имущественных и личныхнеимущественных прав граждан. Но по различным причинам принятие 3 части ГК РФ,раздела, посвященному наследственному праву, затянулось вплоть до 2001 года.

Нужносказать, что наследственное право носит достаточно консервативный характер,потому сохранились отдельные положения, которые имели место и ранее; однакопоявилось и ряд нововведений.

Говоряо правовой основе наследственного права, выделить такой правовой источник какч.3 ГК РФ, который внес кардинальные изменения в систему наследственныхотношений, не является исчерпывающим.

Кнаследственным отношениям применимы также отдельные положения Гражданскогокодекса РФ (частей первой и второй), Семейного кодекса РФ,Гражданско-процессуального кодекса РФ, Основ законодательства РФ о нотариате. Немаловажноезначение имеет Инструкция «О порядке совершения нотариальных действийдолжностными лицами органами исполнительной власти» от 19 марта 1996 года. Досих пор сохранила свое значение и Инструкция «О порядке удостоверения завещанийглавными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачамиили дежурными врачами больниц, других стационарных лечебно-профилактическихучреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов дляпрестарелых и инвалидов», утвержденная министром юстиции СССР 20 июня 1974 года6.

 Кнаследственным отношениях могут применяться нормы законодательных актов:

1)федеральные законы: «Об акционерных обществах» (абз. 4 пп. 5 п. 3 ст. 7)9,«Об обществах с ограниченной ответственностью» (п. 7 и 8 ст. 21; п. 5 ст. 23)10, и др.

2)Законы РФ: «Об авторском и смежных правах» (п. 2 ст. 17; ст. 27; ст.29)11, Патентный закон РФ12 (п. 7 ст. 10) и ряд других.

 Вотдельных случаях вопросы наследования регулируются многосторонними и двухстороннимисоглашениями, а также двухсторонними договорами о правовой помощи по гражданским,семейным и уголовным делам, заключенными Россией с другими странами.

 Большуюроль играют постановления:

а)Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам онаследовании»13;

б)Пленума Верховного Суда РСФСР от 21 июня 1985 г. № 9 «О судебной практике поделам об установалении фактов, имеющих юридическое значение»14;

в)Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах,возникающих у судов по делам о наследовании» ред. Постановлений ПленумаВерховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11, от 25 октября 1996 г. № 1015;

г)Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О некоторых вопросахприменения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РоссийскойФедерации»16;

д)Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г.№ 4/8 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерныхобществах»17.


§3. Основные категории наследственного права

 

 Вглаве 61 ГК РФ закреплены общие положения о наследовании. Данная глава содержитвосемь статей, имеющих общее значение для всех последующих глав. В нихраскрывается понятие о наследовании, указываются основания наследования, составнаследственного имущества, определяются понятия открытия наследства,перечисляются лица, которые могут быть наследниками, а также те, кто не можетвыступать в качестве таковых.

 Наследование.Статья 1110 ГК РФ определяет наследование, как «переход имущества умершегогражданина к другим лицам»18.Наследованию придаются такие два принципа, как исключительность иуниверсальность. Суть исключительности заключается в том, что это единственноеоснование такого перехода. Заключение всякой сделки по отчуждению имущества наслучай смерти не допускается. Так как наиболее схожим к наследованию посодержанию является договор дарения, Гражданский кодекс устанавливает, что договор,предусматривающий передачу дара одаряемому после его смерти, являетсяничтожным.

Действующийзаконодатель по-иному трактует понятие универсальности в наследственномправопреемстве и соответственно дается другая, чем ранее, сфера действияданного принципа. Если ранее принцип универсальности распространялся на всенаследство, независимо от основания наследования отдельных его частей, тотеперь специально предусмотрено, что в случае признания наследника кнаследованию по нескольким основаниям имеет право принять наследство как повсем основаниям, так по одному или нескольким основаниям.

Основаниянаследования. Основаниямнаследования посвящена ст. 1111 ГК РФ. Сравнивая ее с правилами ст. 527 ГКРСФСР 1964 года, можно заметить, что на первое место поставлено завещание. Темсамым законодатель учел решающие изменения, которые произошли в России запоследнее десятилетие: сейчас граждане вправе прежде всего сами по своемуусмотрению распоряжаться своим имуществом. Об этом же свидетельствует иструктура Раздела 5 ГК: гл. 62 «Наследование по завещанию» предшествует главе,посвященной наследованию по закону (гл. 63).

Толькоесли завещание отсутствует, наследование наступает по закону.

Дляреализации права наследования как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренныйзаконом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по законунеобходимо чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследниковпо закону, наследство открылось и наследники согласились принять его. Длянаследования по завещания необходимо наличие надлежащим образом оформленногозавещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства.Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследованиявсех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либодругим лицам6.

Особыеправила установлены для наследования:

 -государственных наград, на которые распространяется законодательство огосударственных наградах Российской Федерации;

 -наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах иобществах, производственных, потребительских кооперативах (ст.1176, 1177); 

 -наследование при недействительности завещания (ст.1131 ГК).

Наследство.Теперь рассмотрим понятие “наследство”. Наследством может выступать любая вещь,движимое (автомобиль), или недвижимое имущество (квартира, гараж, дача),которой обладает гражданин по праву собственности. Наследством могут быть иоблигации, предметы искусства, однако, если они не указаны в завещании, то вотличие от автомобиля или квартиры (собственник которых отражаетсядокументально при регистрации сделок с этим имуществом) наследникам необходимодоказать, что умерший обладал этими вещами19.

Известныйюридический деятель, доктор юридических наук, один из самых известных адвокатовМосквы, Михаил Юрьевич Борщевский понимает под наследством совокупностьимущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам впорядке, установленном законом. Здесь речь идет о совокупности не вещей, аимущественных прав и обязанностей. Поэтому, строго говоря, в состав наследствавходит не дом, а право на дом, не автомобиль, а право на автомобиль, не мебель,а право на мебель и т.д.20.

Наследство(наследственное имущество) — это принадлежавшие наследодателю на день егосмерти вещи, имущественные права и обязанности. В новом законодательствеконкретизирован состав наследственного имущества: указаны права и обязанности,которые не могут переходить по наследству1.

Статья1112 ГК РФ говорит о том, что не входят в состав наследства права иобязанности, неразрывно связанные с личностью наследодатель (например, право наалименты), а также права и обязанности, наследование которых не допускаетсяГражданским кодексом или другими законами.

Внаследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю назаконных основаниях. Пленум Верховного Суда РФ п.14 постановления «О некоторыхвопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1993 годаотметил, что суд вправе удовлетворить требования наследников о признании заними права собственности на самовольно возводимые строения или помещения21.

Неможет переходить по наследству имущество, добытое преступным путем, если этообстоятельство подтверждено в судебном порядке. Таким образом, в составнаследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых назаконных основаниях был при жизни сам наследодатель.

Немогут входить в состав наследства личные неимущественные и иные не материальныеблага. Таковыми будут являться право на защиту чести и достоинства, право начленство в хозяйственных обществах, товариществах, производственныхкооперативах.

Времяоткрытия наследства. Возникновение наследственных правоотношенийсвязано с открытием наследства (со смертью гражданина): со временем открытия иместом его открытия.

Современем открытия наследства связано определение состава наследственногоимущества, круга наследников по закону и возможность применения новогозаконодательства.

Времяоткрытия наследства, как и по старому законодательству, определяется днемсмерти наследодателя и подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемыморганом ЗАГСа.

Приобъявлении безвестно отсутствующего умершим временем открытия наследствасчитается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестноотсутствующего наследодателя умершим. При установлении судом факта смерти днемоткрытия наследства считается день фактической смерти наследодателя, указанныйв решении суда.

Всовременный период встречается все большее количество воздушных, наземных иморских катастроф, в которых погибают и те, кто мог бы наследовать один последругого (дети и родители, супруги). Поэтому в настоящее время установленоправило, по которому граждане, умершие в один и тот же день считаются умершимиодновременно. Они не наследуют друг после друга ни по закону, ни по завещанию.Наследство открывается после каждого из них и к наследству призываютсянаследники каждого из них (ст. 1114). Данное правило применяется и тогда, когдалица умерли в разное время, но в пределах одних суток (к примеру, придорожно-транспортном происшествии)1.

Местооткрытия. По общему принципу, как и ранее, местом открытиянаследства признается последнее постоянное место жительства, а если ононеизвестно – место нахождения имущества либо основной его части, новыйзаконодатель конкретизировал и уточнил данное положение.

Подместом жительства следует понимать жилой дом, квартиру, служебное жилоепомещение, специализированные дома (общежитие, гостиницу-приют, дом маневренногофонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов,ветеранов и др.), также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно илипреимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма(поднайма), по договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренныхзаконодательством РФ22.

Отместа жительства следует отличать место пребывания – гостиницу, санаторий, домотдыха, пансионат, кемпинг, туристическую базу, больницу, другое подобноеучреждение, не являющееся местом жительства гражданина, поскольку в местепребывания гражданин проживает временно6.

Доказательствомпостоянного проживания в определенном месте является регистрация по местужительства.

Факттакой регистрации подтверждается:

— выпиской из домовой книги;

— справкой адресного бюро;

— справкой военкомата о том, что наследодатель проживал по указанному в нейадресу до призыва на службу в Вооруженные Силы России;

— копией записи о смерти наследодателя в книге актовых записей в органе загса.

Втакой ситуации, когда последнее место жительство наследодателя неизвестно,местом открытия наследства признается:

٠местонахождения наследственного имущества, если все оно находится в одном и том жеместе;

٠местонахождения недвижимого имущества либо наиболее ценной части его, если ононаходится в разных местах;

٠местонахождения движимого имущества или наиболее ценной его части.

Чтокасается ценности имущества, то она определяется исходя из его рыночнойстоимости по цене, установленной на день открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ).

Местооткрытия наследства имеет большое значение при оформлении перехода имущества понаследству, так как нотариус именно по месту открытия принимает заявление опринятии наследства или об отказе от него; претензии от кредиторовнаследодателя; меры к охране наследственного имущества.

§4. Субъекты наследственного правопреемства

Наследодатель.Наследодателем является лицо, имущество которого после его смерти переходитдругим лицам. Наследодателем может быть только гражданин, причем любой (в томчисле несовершеннолетний и недееспособный). Это обусловлено тем, что основаниемнаследования является не волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе с темследует иметь в виду, что частично дееспособные и ограниченно дееспособные лицамогут выступать в роли наследодателя только при наследовании по закону,поскольку завещательной дееспособностью они не обладают.  Наследодателями могутвыступать и также лица без гражданства иностранные граждане. Если наследодательсделал в установленной законом форме распоряжение на случай своей смерти, такоелицо называется завещателем.

 Наследник.Наследником признается лицо, к которому переходят права и обязанностинаследодателя в результате наследственного правопреемства.

Статья1116 ГК РФ указывает лиц, которые могут быть наследниками. Из ее содержанияследует, что таковыми являются граждане, находящиеся в живых в день открытиянаследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми послеоткрытия наследства, которые вправе наследовать как по закону, так и позавещанию.

Средидругих субъектов право наследовать по закону предоставлено лишь России. Как разк ней по праву наследования переходит выморочное имущество (ст. 1151).

Составнаследников по завещанию не ограничен. Кроме граждан, наследовать на основаниизавещания могут любые юридические лица, в том числе иностранные, РоссийскаяФедерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства имеждународные организации (ст. 1116).

Приэтом нельзя лишить наследства тех наследников, которых закон обеспечиваетобязательной наследственной долей, т.е. нетрудоспособных в силу возраста илисостояния здоровья наследников в размере половины той доли, которая причиталасьбы им при наследовании по закону (по-прежнему закону она была равна двум третямзаконной доли)23.

Принципиальноважное значение имеет статья 1117 действующего Гражданского кодекса, котораяпосвящена недостойным наследникам. Согласно данной статье, не наследуют ни позакону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправнымидействиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследниковили против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц кнаследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличениюпричитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельстваподтверждены в судебном порядке24.В отличие от прежнего законодательства вина такого лица должна быть умышленной,тогда как согласно ГК РСФСР 1964 года вина могла быть как в форме умысла, так инеосторожности25.Однако законодатель, исходя из принципа свободы завещания, предоставляетнаследодателю возможность восстановить утраченное недостойным наследником правопутем составления завещания в пользу такого наследника.

Крометого, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родителибыли в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этихправах ко дню открытия наследства. Согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованиюзаинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан,злостно уклонявшихся от выполнения установленных законом обязанностей по содержаниюнаследодателя.

Лицо,не имеющее право наследовать или отстраненное от наследования на основании статьи1117, обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из составанаследства.

Правиладанной статьи не распространяются на наследников, имеющих право на обязательнуюдолю в наследстве.

 

 §5. История возникновения и развития наследственного права

Наследственноеправо неразрывно связано с частной собственностью. Его не было в первобытномродовом строе, когда существовала лишь так называемая родовая собственность,т.е. собственность рода в целом. Возникшие при этом отношения регулировались ненормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями.Только появление частной собственности обусловило возникновение наследственногоправа как определенного порядка перехода частной собственности после смерти ееобладателя к другим лицам.

Развитиенаследственного права определяется развитием двух основных институтовгражданского права: частной собственности и семьи и лежащих в их основепроизводственных отношений.

Прифеодальном строе характерные для этого периода cословные,национальные, половые и вероисповедные различия и привилегии наложили печать ина содержание наследственного права.

По«Русской Правде» (древнерусское право) различалось наследование в классесмердов, в классе бояр и прочих лиц. По смерти смерда ему наследовали сыновья,а за их отсутствием имущество как вымороченное переходило князю. Дочери ненаследовали. В Московском государстве различие прав сыновей и дочерей нанаследование недвижимого имущества формулировалось так: «вотчине – сын вотчич,а дочь не вотчица, покамест братья живы»26.

Французскаяреволюция 1792 г., упразднившая сословные и иные различия, реформировала инаследственное право. Так, Конвент (представительное собрание) отменилипреимущества мужского пола над женским и ввел равный раздел наследства.Заботясь о сохранении семьи как основной ячейке частной собственности,мелкобуржуазное большинство Конвента вместе с тем ограничило свободу завещанияустановлением так называемой обязательной законной доли в пользу ближайшихродственников.

19век является периодом расцвета капиталистических отношений и характеризуетсядвойственностью господствующего класса по отношению к наследственному праву. Содной стороны, принципиальная защита частной собственности, лежащей в основебуржуазного строя, диктует неприкосновенность наследственного права, а с другой- рост государственного бюджета все больше толкает казну на вторжение вотношения частной собственности. Сохраняя свободу завещания, буржуазныезаконодательства вводят значительные наследственные налоги и их прогрессивнуюсистему. Ставки наследственных налогов тем выше, чем больше стоимостьнаследственного имущества и чем дальше степень родства между наследодателем инаследником.

ВМанифесте коммунистической партии 1818 г. декларируется «уничтожение правнаследства». Оно было осуществлено РСДРП (б) после Октябрьской революции вРоссии. Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»наследование как по закону, так и по завещанию было отменено. Всякое посмертноеимущество было объявлено собственностью государства. Имущество, составляющеепринадлежность трудового хозяйства, оставалось в управлении и распоряжениинеимущих и нетрудоспособных участников этого хозяйства.

ПереходРоссии к новой экономической политике, которая повлекла за собой восстановлениечастноправовых отношений, вызвал к жизни и наследственное право. Гражданскийкодекс РСФСР 1922 г. уже содержал главу «Наследственное право». Им допускалосьнаследование как по закону, так и по завещанию. Однако наследниками могли бытьтолько нисходящие родственники, переживший супруг и нетрудоспособные и неимущиелица, бывшие на иждивении у умершего лица не менее одного года до его смерти.Родители после детей, братья, сестры, племянники если они не были иждивенцамиумершего лица наследниками не являются. Наследственные доли всех наследниковбыли равны. Изменение долей было возможно только в завещании. Завещатьимущество можно было также в пользу государственных, партийных,профессиональных и кооперативных организаций. Завещание должно было бытьудостоверено в нотариальном порядке.

 Сцелью охраны интересов несовершеннолетних было установлено, что они не могутбыть лишены наследственного права завещателем. Нельзя было также уменьшить долюнесовершеннолетнего более чем на 1/4 того, что ему причиталось бы в случаенаследования по закону27.

Снаследственного имущества взимался наследственный налог в прогрессивнойсистеме.

Дальнейшееразвитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский периоды,свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования,которые имели место в первые годы советской власти. Расширяется кругнаследников по закону, круг вещей, переходящих по наследству, закрепляетсяпринцип свободы завещания7.

Вчасти третьей ГК РФ первоочередным при определении наследников устанавливаетсянаследование по завещанию, а не по закону, как было в Гражданском кодексе РСФСР1964 г. Сейчас можно завещать любое движимое и недвижимое имущество, которое неизъято из гражданского оборота. В настоящее время выделяется несколько видовформ завещаний: нотариально удостоверенное; приравненное к нотариальноудостоверенному завещанию; составленное в чрезвычайных ситуациях; закрытоезавещание.

Однакосвобода завещания осталась ограничена правилами, касающимися обязательной долив наследстве.

Еслинаследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследованиепо закону. При этом наследственное имущество переходит в собственностьнаследников в равных долях. Гражданским кодексом РСФСР 1964 г.предусматривались только две очереди наследников28. Третья часть ГК РФ фактическиустанавливает восемь очередей. Стать наследниками могут не только дети, супруг,родители, братья, сестры, дедушки и бабушки с обеих сторон, дяди и тети и т.п.,но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников – иждивенцы,проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.


Глава3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

§1.Общая характеристика наследования по завещанию

 

Прислове «завещание» сразу вспоминаются зарубежные фильмы. Группа скорбныхродственников слушают оглашаемое нотариусом завещание. Нам, российскимгражданам, конечно далеко до запада, где завещания составляются и отменяютсячуть ли не по телефону, поскольку практически у каждого там есть семейныйюрист, который готов в любое время примчаться с бумагой и печатями дляудовлетворения воли своего клиента. Поэтому на западе так часто звучит фраза«лишу наследства», поскольку это делается легко и без напряжения. Еще однойпричиной того, что эти завещания так популярны на западе – это несколько другоезаконодательство.

То,что наследование по завещанию не получило (пока) достаточного распространения внашей стране, обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделитьправовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причиныпсихологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составлениезавещания приблизит их к смерти.

Обратимсяк исследованию норм ГК РФ, посвященных наследованию по завещанию.

Вструктуре главы, посвященной наследованию по завещанию, входит 23 статьи (с1118 по1140 ГК РФ). Глава 62 Гражданского кодекса «Наследование по завещанию»расположена впереди главы «Наследование по закону». Из этого можно сделатьвывод, что на первое место теперь поставлено регулирование наследования позавещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно неизменено завещанием. Наследованию по закону отведена вспомогательная функция:соответствующие нормы применяются лишь тогда, когда сам гражданин не определилсудьбу своего имущества на случай смерти.

Завещание– это распоряжение наследодателя (завещателя) относительно принадлежащего емуимущества на случай своей смерти, изложенное в установленной законом форме23. Т.е. каждый гражданин, обладающий в моментсоставления завещания дееспособностью в полном объеме, может отдатьраспоряжение по поводу своего имущества. Такое распоряжение должно быть отданогражданином лично, например, обратившись в нотариальную контору по местужительства (так, если гражданин проживает в г. Челябинске, в Калининском р-не,то ему необходимо обратиться для составления завещания в нотариальную конторуКалининского р-на). И нельзя забывать, что эта услуга нотариусом оказываетсяплатно. На сегодняшний день, составление завещания у нотариуса стоит около 160рублей.

ВГК РФ подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно толькопутем составления завещания (ст.1118). Т.е. мы имеем дело с одностороннейсделкой, но такой, которая создает права и обязанности только после открытиянаследства, иначе сказать, после смерти завещателя. При жизни завещателязавещание не имеет никакой юридической силы, оно не ограничивает собственника вправе распоряжаться завещанным имуществом, не может быть оспорено1.

Совершениекаких-либо иных сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имуществапосле смерти его обладателя, кроме завещания, не допускается.

Речьидет, прежде всего, о договоре дарения. В п. 3 ст. 572 ГК РФ прямо указывается,что «договор дарения, предусматривающий передачу дара одаряемому после смертидарителя, ничтожен»29.Закрепление данного правила позволяет разграничить две сделки – дарение и завещание,что устраняет возможную конкуренцию посвященных им правовых норм.

Запретна распоряжение имуществом на случай смерти каким-либо образом, кромесовершения завещания, предотвращает также заключение притворных сделок, цельюкоторых мог бы стать уход от налога на наследство или обход строгих правил оформе завещания и т.д.30В качестве примера такой притворной сделки можно привести пример договорбезвозмездного пользования (договор ссуды), по которому имущество передаетсяпосле смерти ссудодателя на срок девяносто девять лет.

Можновыделить ряд особенностей составления завещания:

а)завещание должно быть составлено лично завещателем, т.е. он долженприсутствовать при составлении и оформлении завещания;

б)при совершении завещания завещатель может использовать помощь нотариуса длязаписи текста завещания и рукоприкладчика для того, чтобы он поставил своюподпись под завещанием в присутствии нотариуса, если это не может сделать самзавещатель;

в)завещателем может быть любое физическое лицо: гражданин РФ, иностранец, лицобез гражданства;

г)завещатель в момент совершения завещания должен быть полностью дееспособным.Это значит, что ему должно исполниться не менее 18 лет либо 16 лет, если онэмансипирован или состоит в зарегистрированном браке;

д)если завещатель в момент совершения завещания не отдавал себе отчета в своихдействиях или не мог ими руководить, завещание может быть признанонедействительным судом по иску заинтересованного лица;

е)завещание может содержать распоряжение только одного лица. Наличие такогоправила объясняется тем, что завещание является сделкой личного характера;

ж)законодатель установил принцип «свободы завещания»7.

Важноезначение для реализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом наслучай смерти имеет принцип свободы завещания, выраженный в ст. 1119 ГК РФ.Содержанием свободы завещания является право завещателя по своему усмотрениюзавещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников позакону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иныераспоряжения, отменить либо изменить совершенное завещание. Он имеет правораспорядиться как всем своим имуществом, так и любой его частью, составив одноили несколько завещаний, и даже вправе распорядиться тем имущество, которое онможет приобрести в будущем (ст. 1120 ГК РФ), например дивидендами попринадлежащим ему акция или долям участия в хозяйственных обществах, процентамипо банковским вкладам и т. д. С другой стороны, и наследники вправесамостоятельно решить, принимают ли они наследство или отказываются от него (втом числе, в пользу других наследников)24.

Принципсвободы завещания характерен для законодательства многих стран. Так, например,известен случай, когда гражданка США завещала все свое состояние советскимкосмонавтам Ю. Гагарину и Г. Титову29.

Свободазавещания может быть ограничена только правилами, касающимися обязательной долив наследстве (об этом подробнее немного позже).

Свободазавещания обеспечивается также правилом ст. 1123 ГК РФ о тайне завещания.Согласно этой норме все лица, имеющие свободный доступ к содержанию завещания(нотариус, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин,подписывающий завещание вместо завещателя), не вправе до открытия наследстваразглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, измененияили отмены./>

Принарушении тайны завещания завещатель имеет право потребовать компенсациюморального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданскихправ, предусмотренных Гражданским кодексом.

Чтокасается содержание завещания, то его составляют указания завещателя оназначении наследника или наследников, о распределении между ними своегоимущества в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании позакону, и о выполнении наследниками по закону, и о выполнении наследникамидругих действий в соответствии с волей завещателя (порядок погребения,назначение исполнителя завещания, завещательный отказ и т. д.).

Законсодержит ряд правил, касающихся содержания завещания:

1)завещание должно содержать распоряжение имуществом и имущественными (некоторыминеимущественными) правами, однако только теми, которые могут переходить понаследству;

2)завещать можно только имущество, принадлежащее завещателю на праве частнойсобственности;

3)завещание не должно содержать ограничений относительно прав наследника впоследующем распоряжении наследственным имуществом6.

Чтокасается подназначения, современный законодатель расширяет право подназначениянаследников. Если по раннее действовавшему законодательству допускалосьподназначение наследника лишь к наследнику по завещанию и только на случай,если назначенный наследник умрет до открытия наследства, одновременно сзавещателем, после открытия наследства ли не примет его, то согласно новому ГК,подназначить наследника можно и по закону, а также на случай, если наследникумрет до открытия наследства, успев его принять, не примет наследство по другимпричинам, откажется от него, будет отстранен от наследства как недостойный (ст.1121). Завещатель вправе подназначить наследника на любой из этих случаев. Еслиоснования для признания к наследству подназначенного наследника в завещанииспециально не указаны, он призывается к наследованию, если назначенныйнаследник или наследник по закону не примет наследство по любому основанию.

Вслучаях указания в завещании нескольких наследников их доли должны бытьвыражены в идеальном выражении (как правило, это арифметические дроби). Однакозавещатель может указать и то, какая конкретная часть имущества (например,жилого дома предназначается каждому из наследников).  

Еслиимущество завещано нескольким лицам без указания долей либо конкретных вещей,которые предназначены каждому, считается, что имущество завещано в равныхдолях.

Кодексспециально регулирует довольно распространенные случаи, когда по завещаниюконкретным наследникам предназначаются части неделимой вещи, т.е. такой,которая не может быть разделена в натуре (к примеру, смежные комнаты вквартире). Предусмотрено, что такая вещь считается завещанной в долях, которыеопределяются соразмерно стоимости каждой части. Но важно то, что волязавещателя и в этом случае не безразлична: в соответствии с ней определяетсяпорядок пользования этой вещью. По желанию наследников порядок пользованияуказывается в свидетельстве о праве на наследство, а если речь идет онедвижимом имуществе, то порядок пользования регистрируется вместе срегистрацией права собственности в соответствии с ФЗ «О государственнойрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». И лишь в случае спораразмер долей и порядок пользования неделимой вещью определяется судом1.

§2. Форма завещания

Формазавещания имеет большое значение. К форме завещания предъявляются более строгиетребования, чем к другим гражданско-правовым сделкам. К моменту оглашениязавещания завещателя уже нет в живых, поэтому подлинность завещания, а такжесоответствие его содержания воле наследодателя не должны вызывать сомнения.

Пообщему правилу оно должно быть составлено в письменной форме, подписано личнозавещателем и нотариально удостоверено (статьи 1124, 1125). К нотариальнымзавещаниям приравниваются завещания военнослужащих, удостоверенные командиромэтой воинской части, завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы,удостоверенные начальниками мест лишения свободы и др.

Взавещании должно быть указано время и место его составления. Значение фиксациивремени совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаютсявопросы: а) действительности завещания с точки зрения соблюдения формы; б)дееспособности завещателя; в) значения данного завещания в сопоставлении его сиными завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время6.

Требованиезакона об указании места и времени составления завещания имеет существенноезначение для разрешения споров о его подлинности, при оспариваниидееспособности завещателя в момент составления завещания либо при наличии двухили нескольких завещаний, когда надо установить, которое из них, каксоставленное, позднее, имеет юридическую силу.

Завещаниесоставляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобызавещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем онодолжно содержать предусмотренные законом формальные реквизиты: время и местосоставления, фамилию, имя и отчество завещателя, место его жительства,содержание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия,имя, отчество – для физических лиц и полное наименование юридического лица).

Нововведениемявляется то, что по желанию завещателя при составлении и нотариальномудостоверении завещания может присутствовать свидетель. Причем если завещательв силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состояниипрочитать завещание, присутствие свидетеля обязательно.

Завещание,составляемое и удостоверяемое в присутствии свидетеля, должно быть подписанотакже свидетелем, а на самом завещании должны быть указаны фамилия, имя,отчество и место жительства свидетеля. При этом нотариус обязан предупредитьсвидетеля и лицо, подписывающее завещание вместо завещателя о необходимостисоблюдать тайну завещания, а завещателю должен разъяснить содержание ст. 1149ГК РФ об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись назавещании.

Еслизавещатель не может собственноручно подписать завещание в силу различных причин,то допускается подписание завещания по его просьбе рукоприкладчиком в присутствиинотариуса.

Переченьпричин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещаниеявляется исчерпывающим и включает в себя следующие причины: физическиенедостатки, тяжелая болезнь или неграмотность (п.3 ст. 1125)18.

Говоряо судебной практике связанной с признанием завещания недействительным, в связис несоблюдением нотариально удостоверенной формы, а также требований по еерегистрации, можно привести постановление Президиума Верховного Суда РФ от 5апреля 2000 года30.

 Неправильноеприменение судом требований закона повлекло отмену судебного решения опризнании завещания недействительным.

 Признаваязавещание А. недействительным в силу ст. 165 ГК РФ, суд указал, что приудостоверении нотариусом завещания «не была соблюдена нотариальная форма сделкии требования по ее регистрации», так как он внес в текст завещанияисправление месяца «август» на «сентябрь» и в книгереестров нотариальных действий подпись от имени завещателя выполнена не имсамим, а другим лицом.

 Этивыводы суда Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ сочлаошибочными, указав следующее.

 Наосновании ст. 57 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденныхЗаконом Российской Федерации от 11 февраля 1993 г., нотариус удостоверяет завещаниядееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации и республик в составе Российской Федерации и лично представленныеими нотариусу; удостоверение завещаний через представителей не допускается.

 Завещаниедолжно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручноподписано завещателем и нотариально удостоверено.

Такимобразом, исходя из смысла данных законодательных норм, завещание должно бытьсобственноручно подписано завещателем, лично им представлено нотариусу и нотариальноудостоверено. Судом установлено, что приведенные требования по делу былисоблюдены.

 Чтоже касается несоблюдения требований удостоверительной процедуры (в частности, удостоверенноезавещание не зарегистрировано в реестре для регистрации нотариальных действий) илинеобходимых реквизитов завещания (отсутствие времени, места его совершения итем более их исправление), то эти обстоятельства не являются безусловным поводомк признанию такого завещания недействительным. При его оспаривании вопрос о действительностизавещания решается судом с учетом исследованных доказательств в их совокупностина основании ГПК РФ.

Такжепредусмотрены другие формы совершения завещаний: закрытое завещание и завещаниев чрезвычайных обстоятельствах.

Цельвведения названных форм определяется интересами граждан. В первом случае речьидет о более надежном обеспечении тайны завещаний, а во втором – опредоставлении гражданам возможности в экстремальных условиях распорядитьсяимуществом в упрощенном порядке.

Понятие«закрытое завещание» является одним из новшеств гражданского законодательства.Оно означает следующее: гражданин может совершить завещание, не открывая егосодержания ни нотариусу, ни свидетелям, ни другим лицам. Закрытое завещание,написанное и подписанное завещателем, в заклеенном конверте передаетсянотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят свои подписи наконверт. Этот конверт в присутствии двух свидетелей запечатывается нотариусом вдругой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения огражданине, от которого им принято закрытое завещание, место и дата егопринятия, данные о каждом свидетеле. Принимая конверт с закрытым завещанием,нотариус обязан разъяснить завещателю о правах необходимых наследников, сделавоб этом запись на втором конверте, а также выдав гражданину документ,подтверждающий принятие закрытого завещания. По представлении свидетельства осмерти завещателя нотариус не позднее чем через 15 дней вскрывает конверт сзавещанием в присутствии двух свидетелей и пожелавших при этом присутствоватьзаинтересованных лиц из числа наследников по закону. Текст оглашаетсянотариусом, о чем составляется протокол, содержащий полный текст завещания.Наследникам вручается нотариально удостоверенная копия протокола. Подлинникзавещания хранится у нотариуса.

Сохраняяв качестве общего правила нотариальную форму удостоверения завещания, новый ГК,в отличие от ГК РСФСР 1964 года, допускает составление завещания в простойписьменной форме при чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129). Такая формадопускается в случае, если гражданин находится в положении, явно угрожающем егожизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможностиудостоверить завещание нотариально. Составленный в такой ситуации документпризнается завещанием только при условии, что он написан и подписан завещателемв присутствии двух свидетелей и по своему содержанию является завещанием24.

Ещена стадии разработки и принятия нового ГК норма, посвященная составлениюзавещания при чрезвычайных обстоятельствах вызвала бурные дискуссии. Противникиее принятия обращали внимание на возможность злоупотреблений, а также на то,что свидетели могут не понять смысл завещания. В то же время ее сторонникиссылались на многочисленные случаи захвата заложников и других чрезвычайныхобстоятельств, определенно угрожавших жизни граждан, оказавшихся в такойситуации, когда нет реальной возможности составить завещание в обычном порядке.

Понятиечрезвычайных обстоятельств в ГК РФ не раскрыто. Скорее всего, в каждомконкретном случае суд должен учитывать содержащиеся в ст. 1129 требованиядолжен будет установить имеет ли экстремальная ситуация, создающаянепосредственную угрозу для жизни завещателя и приводящая к невозможностисовершить завещание в любой другой форме 1.

ВГК названа еще одна общая форма завещания. Речь идет о завещаниях по поводуправ на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся налюбом другом счете в банке либо в ином кредитном учреждении.

Такиеденежные средства могут быть завещаны по усмотрению гражданина либо в общемпорядке, предусмотренном Гражданским кодексом для завещания любого имуществалибо посредством специального завещательного распоряжения, составленного вписьменной форме в том филиале банка, где находится кредитный счет. Такоераспоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащимбанка (ст. 1128).

§3. Изменение и отмена завещания

 Каки по ранее действовавшему ГК РСФСР, завещатель в соответствии с принципомсвободы завещания вправе изменить или отменить составленное им завещание влюбое время после его совершения и не обязан при этом причины изменения либоотмены, а также получать чье либо согласие, в том числе лиц назначенных имнаследниками в изменяемом или отменяемом завещании.

 Завещательв любой момент может отменить или изменить уже совершенное завещание. При этомон не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении илиотмене завещания.

Чтокасается изменения завещания, то наследодатель может сделать это путемсоставления нового завещания, в котором содержатся иные распоряжения вотношении части наследственного имущества. Например, в предшествующем завещаниигражданин все свое имущество завещал дочери, а в последующем указал, что изпринадлежащего ему имущества автомобиль он завещал сыну. В таком случае второезавещание изменяет первое. При открытии наследства действительными будут обазавещания, на основании которых к сыну перейдет автомобиль, а к дочери – всеостальное имущество наследодателя. 

Говоряо последующем завещании, то оно может не только изменить, но и отменить ранеесоставленное завещание. Такой результат наступает, когда предыдущее завещаниеполностью противоречит последующему. Например, если по предыдущему завещаниюгражданин завещал принадлежащую ему квартиру сыну, а в последующем указал вкачестве наследника дочь, это означает, что первое завещание полностью отмененои к наследованию по второму завещанию будет призываться только дочь завещателя.

Ранееудостоверенное завещание сохраняет силу, если позднее составленное завещаниепризнано судом недействительным. Здесь можно привести такой реально происшедшийслучай. Гражданин Иванов первоначально завещал свое имущество своей племяннице,гражданке Тарасовой. Через два года завещатель составил новое завещание, покоторому все имущество (движимое и недвижимое), завещал своему племяннику ИвановуС. После смерти завещателя, гражданка Тарасова обратилась в Курганскийгородской суд с заявлением о признании второго завещания на племянниканедействительным, в котором привела достаточные аргументы и доказательства вобосновании своих требований. Суд рассмотрел дело по существу и вынес решение,по которому завещание было признанно недействительным на основании ст. 177 ГКРФ.

ИвановСергей, таким образом, не смог наследовать по завещанию31. Соответственно племянница, гражданкаТарасова унаследовала все имущество наследодателя.

Чтобызавещание было отменено завещатель должен лично подать заявление нотариусу либолицу его заменяющего о соответствующей замене. Отмена завещания черезпредставителя не допускается.

Оговоркаоб аннулировании прежнего завещания может содержаться в новом завещании.Например: «Все свое имущество, где бы оно не находилось и в чем бы оно незаключалось, я завещаю своей дочери Аксеновой Ирине Евгеньевне. Отменяю моезавещание на все имущество в пользу гражданки Ивченко Веры Сергеевны,удостоверенной нотариусом Шипицыной О.А. 11 февраля 2004 г.».

Завещание,отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается,если последующее завещание, в свою очередь, отменено завещателем полностью илив соответствующей части. Из этого следует, что если завещание отмененопоследующим завещанием, которое в свою очередь, отменено соответствующимуведомлением, направленным нотариусу, то должно происходить наследование позакону, поскольку ни одного завещания нет6.

Чтокасается завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, то его можетизменить или отменить только такое же завещание.

Нотариусв случае получения уведомления об отмене завещания, а равно и получения новогозавещания, отменяющего составленное ранее, делает об этом отметку на хранящемсяу него экземпляре завещания и в реестре регистрации нотариальных действий32. Если завещатель представляет свойэкземпляр завещания, отметка об отмене делается и на этом экземпляре, и онприобщается к экземпляру, находящемуся в делах нотариальной конторы.

§4. Недействительность завещания

Вранее действовавшем законодательстве в разделе, регулирующем наследственныеотношения, норм об основаниях и порядке признания завещания недействительным небыло. Но на практике завещания, как и другие сделки, признавалисьнедействительными в соответствии с общими нормами о сделках.

Новыйзаконодатель содержит специальные нормы, которые достаточно подробно регулируютоснования и порядок признания завещания недействительным (ст. 1131).

Правиласт. 1131 ГК конкретизируют общие нормы ст. 165-172, 175-181 ГК РФ онедействительных сделках и их последствиях, по которым завещание может бытьпризнано судом недействительным (оспоримая сделка).

Отдельныевиды завещаний рассматриваются как абсолютно недействительные (ничтожные)сделки. Для такого рода сделок не требуется признания ими таковыми судом,достаточно установления самого факта их совершения. Примерами являютсязавещания, совершенные лицами полностью недееспособными, составленные снарушением формы и др.

Какпоказывает практика, нарушение порядка составления, подписания и удостоверениязавещаний, в основном происходит и может происходить по вине лиц, которымпредоставлено право удостоверять завещание (например, в одном документеоформлено завещание супругов, пожелавших завещать принадлежащее им имуществосвоим детям).

 Припроверке нотариальных контор Калининского и Курчатовского р-нов г. Челябинскабыли выявлены наиболее типичные ошибки и нарушения при удостоверении завещаний.Например, неточности в тексте: в завещании указывается, что все свое имущество,в том числе квартиру, гражданин завещал одному наследнику, а автомобиль идругое имущество – другому. Возложение на наследников обязанностей, которые немогут полностью зависеть от их воли и возможности, в частности, завещательвозложил на наследника обязанность по установлению мемориальной доски на фасадездания, в котором проживал завещатель. Некоторые нотариусы заверяли завещание,в котором подпись завещателя проставлялась в середине текста, а не после самоготекста. Был выявлен факт, когда нотариус вместо своей подписи проставлял назавещании факсимиле.

Недействительнымможет быть как завещание в целом, так и содержащиеся в нем отдельныезавещательные распоряжения. Так, если завещатель вопреки требованию закона лишаетобязательных наследников причитающийся им наследственной доли или снижает ееразмер, завещание признается недействительным только в этой части1.

Всеспоры относительно действительности завещания в целом или его частирассматриваются в судебном порядке. Только суд имеет право определитьсоответствие завещания закону и наличия у сторон прав наследования.

 Всоответствии с п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием признаниязавещания недействительным описи и другие незначительные нарушения порядка егосоставления, подписания или удостоверения, если доказано, что они никак невлияют на понимание волеизъявления завещателя. Данное положение очень важно,поскольку до последнего времени судебная практика признавала недействительнымидаже те завещания, в которых были допущены мелкие нарушения.

 Иногдав завещании указываются не доли, а части неделимой вещи, причитающиесянаследнику в натуре. Судебная практика в отношении таких вещей не былаоднозначной. Как правило, они признавались недействительными. Однако бывалислучаи, когда суды присуждали наследникам вместо части имущества ее стоимость6.В настоящий момент в соответствии с пунктом 2 ст. 1122 ГК РФ указание взавещании на части неделимой вещи, предназначающийся каждому из наследников внатуре, не влечет за собой недействительности завещания. Такая вещь считаетсязавещанной в долях.

Статья1131 ГК РФ не содержит нормы, устанавливающей специальные последствиянедействительности.

Вместес тем в п. 5 ст. 1131 содержится уточняющая норма: недействительность завещанияне лишает указанных в нем наследников права наследовать имущество этого женаследодателя по закону или на основании другого, действительного, завещания.

Всудебной практике часто встречаются иски о признании завещания недействительнымввиду того, что наследодатель в момент удостоверения завещания находился втаком состоянии, когда не мог понимать значения своих действий или руководитьими. В соответствии со ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя идееспособным, но находившимся в таком состоянии ее совершения в такомсостоянии, когда он не был способен понимать значения своих действий илируководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этогогражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены врезультате ее совершения33.Кро ме того, сделка, совершенная гражданином, впоследствии признаннымнедееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна,если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способенпонимать значение своих действий или руководить ими.

Cтатья 177 ГК РФ предусматриваетподачу иска не только гражданином, совершившим завещание при условиях указанныхв этой статьи, но и опекуном, иными лицами, чьи права или охраняемые закономинтересы нарушены в результате совершения завещания. Согласно п. 2 ст. 1131 ГК,завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права иинтересы которого нарушены этим завещанием18. К таким лицам можно отнести наследников,отказополучателей, исполнителей завещания.

Сделка,совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (ст. 178ГК РФ) может быть признана судом недействительной по иску стороны,действовавшей под влиянием заблуждения (например, относительно объектазавещания, личности назначенных наследников и т.д.). Большое значение имеетзаблуждение относительно природы сделки либо тождества или таких качеств еепредмета, которые значительно снижают возможности ее использования поназначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенногозначения.

Всоответствии со ст. 179 ГК РФ может быть признано судом недействительнымзавещание, совершенное под влиянием обмана, насилия или угрозы.

Совершенныйпод влиянием обмана будет завещание, если, например, некий гражданин Ивановдобился того, что гражданин Сидоров в своем завещании лишил права наследованиявсех своих наследников по завещанию и завещал все свое имущество гр-ну Иванову,поверив сообщению гр-на Сидорова о неблаговидном поведении потенциальныхнаследников в отношении наследодателя, чего на самом деле не было. Обманомтакже следует считать сокрытие важной информации (допустим, сокрытие фактаналичия других наследников).

Говоряо завещании, совершенном под влиянием насилия, то таковым следует считатьзавещание, явившееся результатом причинения наследодателю или его близкимфизических или душевных страданий с целью принудить его к подписанию иликого-либо по его указанию.

Чтокасается угрозы, то она, в отличие от насилия, представляет собой психическоевоздействие на волю лица, например, посредством заявления о возможностипричинения ему или его близким физического или морального вреда в случае, еслион не подпишет завещание в пользу некого «нужного» лица34. В судебной практике дела о признаниинедействительными завещаний по статьям 178 и 179 ГК РФ встречаются редко. Всвязи с этим обстоятельством суды, по подобной категории дел довольно частовыносят необоснованные решения. Приведу пример: Президиум Челябинского областногосуда, рассмотрев в заседании 19 декабря 2001 года протест председателя областногосуда на решение Златоустовского городского суда Челябинской области от 13 февраля2001 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областногосуда от 31 мая 2001 года, установил следующее35:

Чижоваобратилась в суд к Пеньковскому и Лабозову о признании недействительнымзавещания от 06 октября 1999 года, которое составила, будучи в больнице, ееродная сестра Шушкова, умершая 10 ноября 1999 года. Ответчик Пеньковский иск непризнал, указал, что находился в Армии, когда Шушкова завещала ему дом, Шушковабыла подругой его матери, хорошо относилась к нему, говорила, что оставит емудом, но он это всерьез не принимал.

ОтветчикЛабозов иск не признал, указал, от 13 февраля 2001 года в иске Чижовой былоотказано.

Определениемсудебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда от 31 мая2001 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В протест поставленвопрос об отмене данных судебных постановлений в связи с существенным нарушениемнорм процессуального права.

Проверивматериалы дела, обсудив доводы протеста, выслушав заключение прокурора, поддержавшегопротест, Президиум находит протест подлежащим удовлетворению что совместнопроживал с Шушковой в незарегистрированном браке 13 лет. О том, что онаоставила на него завещание, узнал после ее смерти. Было вынесено решениеЗлатоустовского городского суда Челябинской области. В соответствии со ст. 34, 195ГПК РСФСР право изменения оснований или предмета иска, увеличения или уменьшенияразмера исковых требований, отказа от иска формирования предмета и основанийиска принадлежит истцу; суд разрешает дело в пределах заявленных истцомтребований.

 Какусматривается из материалов дела, 10 марта 2000 года Чижова предъявила иск к Пеньковскомуо признании завещания от 06.10.1999 года недействительным, по основаниям, предусмотреннымст. ст. 177-179 ГК РФ (недействительность сделки, совершенной гражданином, не способнымпонимать значение своих действий или руководить ими; недействительность сделки,совершенной под влиянием заблуждения; недействительность сделки, совершенной подвлиянием обмана, насилия, стечения тяжелых обстоятельств). Позднее обратилась всуд с дополнительным иском к Лабозову о признании того же завещания недействительным.В обоснование иска указала, что «завещание было подписано сестрой подвлиянием заблуждения, в результате неблаговидного воздействия на нее».

 Вобоснование своих требований истица указывала, что по ее мнению сестра не моглаи не должна была завещать родительский дом и квартиру посторонним людям, каковымиявляются ответчики; что завещание составлено под влиянием заблуждения, вызванногоее болезнью и неблаговидным влиянием на нее матери ответчика Пеньковского; а также,в момент составления завещания сестра не могла в силу своего физическогосостояния понимать значение своих действий и отдавать отчет им.

 Однаков судебном заседании от 13.02.2001 года истица уже поясняла, что единственным основаниемк признанию завещания недействительным является то, что дом принадлежал ееродителям.

 Учитываяизложенное, суду необходимо было уточнить у Чижовой основания иска, а в случаеих изменения, истребовать письменное заявление; после чего правильно сформироватьпредмет доказывания и принять меры к полному и всестороннему исследованиюобстоятельств дела.

 Этитребования закона районным судом не соблюдены, что привело к вынесениюнеобоснованного решения.

ОтказываяЧижовой признав завещание недействительным, суд, вопреки требованиям ст. 197ГПК РСФСР (ст. 198 ГК РФ), не мотивировал решение со ссылкой на нормыматериального права, не указал, какие заявленные истицей основания рассмотрел, покаким основаниям, установленным ГК РФ, признал завещание недействительным.Кроме того, должным образом не были проверены доводы Чижовой о состоянии здоровьяШушковой в момент составления завещания, в частности, не допрошены в качестве свидетелялечащий врач Шушковой, не рассмотрен и не решен вопрос о назначении по делупосмертной судебно-психиатрической экспертизы.

Допущенныесудом существенные нарушения процессуального закона оставлены без вниманиясудебной коллегией по гражданским делам при проверке законности и обоснованностирешения в кассационном порядке35.

Припризнании недействительным по основаниям, предусмотренным ст. 176-179 ГК РФ,последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежнимзавещанием.

Завещаниепризнается недействительным также при нарушении правил о его форме.

 Чтокасается, к примеру, несоблюдение нотариальной формы удостоверения завещания,то судебная практика знает случаи, когда споры возникли по вопросу применениянормы права, гласящей, что несоблюдение данной формы удостоверения завещаниявлечет его недействительность.

 Приведемизвлечение из определения судебной комиссии по гражданским делам ВерховногоСуда РСФСР36.

 Послесмерти М. организация обратилась с иском к его дочери И., в котором просилапризнать право на наследство по завещанию, составленному М. в форме письмадрузьям, где указала, что свое имущество оставляет построенной на его средствабиблиотеке в деревне, где он родился.

Этописьмо, по мнению истца, является завещанием умершего, которому должна бытьпридана юридическая сила. И. иска не признала, указав, что нотариально удостоверенногозавещания ее отца нет, а названное письмо заменить его не может.

Вахитовскийрайонный народный суд г. Казани иска удовлетворил. Это решение оставлено безизменения судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда ТатарскойАССР. Президиум того же Верховного Суда оставил без удовлетворения протестзаместителя Генерального Прокурора СССР об отмене судебных постановлений.

Судебнаяколлегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР по протесту заместителяГенерального Прокурора СССР решение и все судебные постановления отменила,указав следующее. По мнению народного суда, отсутствие нотариальногоудостоверения – не препятствие для удовлетворения иска, поскольку ч. 2 ст. 47ГК РСФСР дает основание для признания этой сделки, требующей нотариальногоудостоверения, действительной.

Стакими выводами согласились кассационная и надзорная судебные инстанцииТатарской АССР. Однако выводы суда противоречат нормам гражданскогоматериального права. В силу закона каждый гражданин может оставить по завещаниювсе свое имущество или его часть одному или нескольким лицам, как входящих, таки не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может в завещании лишитьправа наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.

Закономтакже устанавливается, что завещание должно быть составлено письменно суказанием места и времени его составления, собственноручно подписанозавещателем и нотариально удостоверено. Таким образом, закон предписывает длязавещателя обязательную нотариальную форму удостоверения, несоблюдение которойвлечет недействительность сделки.

Письмо,написанное М. за десять лет до его смерти, нотариально не удостоверено, поэтомуоно не является завещанием, и суд не вправе был признавать истца наследником М.на основании такого письма, не имеющего никакого юридического значения.

Такимобразом, этот закон предусматривает определенные основания для признаниядействительными только двух или многосторонних сделок, требующих обязательногонотариального удостоверения. Завещание – односторонняя сделка гражданина,который желает оставить свое имущество определенным лицам, поэтому нормыгражданского закона к составлению завещаний, разрешению споров об ихдействительности или недействительности неприменимы.

Притаких данных не может быть признан правильным и вывод суда о том, что письмо М.выражает его действительную волю по распоряжению имуществом на случай смерти.Закон предусматривает строго определенную форму выражения такой воли,несоблюдение которой не порождает никаких юридических последствий. Поизложенным мотивам судебные постановления отменены и в иске отказано. 

Напрактике также может возникнуть ситуации, когда гражданин одновременнозаключает две сделки, предметом которых выступает одно и то же имущество,например завещание и договор купли-продажи. Как прокомментировать даннуюситуацию? Здесь уместно привести следующий пример из судебной практики.

Семидесятилетняягражданка Смирнова А.А., проживающая в г. Кургане, завещала свою квартируплемяннице Денисовой Т.А… Однако потом решила продать жилье соседке ПоляковойН.А., которая обязалась ухаживать за старушкой до последних ее дней, что честнои выполнила. Как ни старалась Денисова (племянница) завладеть квартиройпокойной, прокуратура и суд встали на сторону соседки.

СмирноваАнна Алексеевна заключила со своей соседкой Поляковой Натальей Александровной договоркупли – продажи квартиры. За это соседка обязалась ухаживать за старушкой и засвой счет похоронить ее. Но после смерти хозяйки квартиры ситуация осложнилась.Оказалось, что покойная Смирнова ранее — до заключения договора купли-продажи ссоседкой — составила завещание на ту же квартиру в пользу племянницы, проживавшейв г. Екатеринбурге. Хотя наследница с тетей практически не виделась, послесмерти последней явилась за квартирой довольно скоро. Вникнув в деталисложившегося положения, наследница подала в Курганский городской суд иск опризнании недействительным договора купли — продажи квартиры с условиемпожизненного содержания. Трижды суд г. Кургана при последующей поддержке областногосуда становился на сторону родственницы — наследницы. Племянница доказывала, чтотетя при имеющемся завещании заключила новый договор купли — продажи с соседкойтолько в силу своего преклонного возраста и под воздействием соседки, котораяввела ее в заблуждение, воспользовавшись беспомощным состоянием. Не соглашаясь стакими выводами, соседка Полякова неоднократно обращалась с жалобой в Курганскуюгородскую прокуратуру на неправомерные решения суда. В ходе судебногоразбирательства давали показания свидетели – соседи со стороны соседки, которыеподтвердили, что Полякова до последнего момента добросовестно ухаживала за Смирновой.Прокуратура г. Кургана потребовала приостановить прежние решения суда, признатьих недействительными, а гражданское дело направить на новое рассмотрение. Наконец,по второму протесту Курганской городской прокуратуры состоялся президиум областногосуда, который и вынес решение в пользу Поляковой (соседки).

Тогдаплемянница заявила о невменяемости умершей родственницы.

 Датьпосмертное заключение о психическом состоянии умершей хозяйки квартиры было чрезвычайносложно, однако суд заслушал мнения свидетелей — все соседи, лечащий врач, медсестрапокойной утверждали, что та при жизни до последнего дня, следовательно, и в моментзаключения договора, находилась в нормальном психическом состоянии. Такимобразом, умершая Смирнова была признана вменяемой, а договор купли-продажи, составленныйуже после завещания, имеющим юридическую силу.

Судебнаяколлегия по гражданским делам Курганского областного суда удовлетворила кассационнуюжалобу Поляковой, признав оспариваемый договор купли — продажи жилья законным37.

 §5. Исполнение завещания

 

 Вдействующем Гражданском кодексе большое внимание уделено исполнению завещания:уточнены, расширены и обновлены нормы, регулирующие правовое положение такойфигуры в наследственных правоотношениях как исполнитель завещания.

Ввиде общего правила, как и ранее, предусмотрено, что исполнение завещанияосуществляется наследниками по завещанию, если завещателем не назначенисполнитель завещания (ст.1133).

Подисполнением завещания понимается совершение действий юридического ифактического характера, как прямо предусмотренных завещателем, так и неуказанных в нем, но необходимых для обеспечения возможности реализации волинаследодателя, выраженной в завещании.

Исполнениезавещания иногда рассматривают с формальной и материальной стороны. Сформальной стороны исполнением признают процессуальные действия нотариуса,выражающиеся в удостоверении завещания, выдаче свидетельства о праве нанаследство и т. п. Под исполнением в материальном смысле понимаетсядеятельность наследников или специально назначенного наследодателем в завещаниилица – исполнителя (душеприказчика) по исполнению содержания завещания38.

Исполнениезавещания осуществляется на конечной стадии приобретения наследства и являетсяцелью составления завещания: завещание составляется для того, чтобы оно былоисполнено7.

Исполнениезавещания может быть возложено на специально назначенное лицо в силу различныхобстоятельств. К таковым относятся, как правило, желание избежать споров междунаследниками, отступлений от воли наследодателя при разделе имущества, наличиев составе наследственного имущества вещей, требующих специальных навыков приобращении с ними, малолетний возраст наследников, их недееспособность,состояние здоровья наследников, которое может затруднить самостоятельное исполнениезавещания.

 Термин«душеприказчик» — исполнитель завещания впервые появился в современномроссийском законодательстве. Им может быть любой гражданин, в том числе один изнаследников по завещанию. Как и ранее действовавший ГК РСФСР, ГК РФпредусматривает необходимость получения согласия гражданина стать исполнителемзавещания, которое должно быть получено до открытия наследства. Однако по ГКРСФСР согласие требовалось, только если исполнение возлагалось на лицо, невходящее в состав наследников. Сейчас такого ограничения в Гражданском кодексене содержится. Согласие исполнителя завещания требуется и в том случае, когдаон входит в число наследников. Согласия не требуется, если конкретныйисполнитель завещателем не назначен и исполнение осуществляется самиминаследниками. Возможности их отказа от исполнения завещания, если они принимаютнаследство не принимаются наследства, не предусматриваются.

Однаконаследники после открытия наследства могут заключить соглашение о поручениидействий по исполнении завещания одному из них. Это может потребоваться, если,например, по месту открытия наследства и нахождения большей частинаследственного имущества проживает только один из наследников39.

Учитываято, что исполнитель завещания наделяется правомочиями по совершению разныхюридически значимых действий, можно сделать вывод, что исполнителем завещаниядолжен быть дееспособный субъект.

Статья1134 ГК РФ не предусматривает возможности назначения нескольких исполнителей завещаниялибо подназначения другого исполнителя на случай, если первоначальный будетосвобожден по каким-либо причинам от исполнения завещания либо до моментавступления наследников во владение наследственным имуществом. Такая возможностьдолжна исключаться38.

Приназначении нескольких исполнителей распределение функций по исполнению можетустанавливаться в завещании либо определяться самим исполнителем.

Приэтом следует руководствоваться положениями части 1 ГК РФ об исполнениизавещания с множественностью лиц (ст. 321 ГК РФ).

Исполнительзавещания выполняет свои обязанности на добровольной основе.

ДействующийГК РФ устанавливает, что согласие быть исполнителем завещания может бытьвыражено в течение одного месяца после открытия наследства путем подачизаявления об этом нотариусу либо путем совершения фактических действий поисполнению завещания (п.1 ст.1134)18.

Довольноподробно в ГК РФ перечислены основные обязанности исполнителя завещания, атакже допускается возложение на него завещателем иных или дополнительныхобязанностей (п.2 ст. 1135).

 Праваи обязанности исполнителя определяются содержанием завещания. Если в завещаниине установлено иное, исполнитель должен принять меры, необходимые дляисполнения завещания, в том числе:

— обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества всоответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;

— принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства иуправлению им в интересах наследников;

— получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество дляпередачи их наследникам, если это имущество принадлежит другим лицам;

— исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнениязавещательного отказа или завещательного возложения (ст. 1135 ГК).

 Полномочияисполнителя завещания удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом, ион в праве от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в томчисле в суде, других государственных учреждениях (к примеру, потребовать отдолжников наследодателя уплаты долга)1.

 Нововведениемявляется и то, что кроме права на возмещение за счет наследства расходов,связанных с исполнителем завещания, душеприказчик имеет право и навознаграждение, если это предусмотрено завещанием.

 Содня открытия наследства исполнитель приступает к исполнению завещания. Еслиисполнитель умирает, его обязанности в таком случае ни кому не переходят.

 Послеоткрытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от егообязанностей по просьбе самого исполнителя завещания либо по заявлениюнаследников. Освобождение возможно при наличии обстоятельств, препятствующихосуществлению лицом обязанностей исполнителя. Данная норма является новой –ранее действующий ГК РСФСР не предусматривавший такой возможности.

Освобождениеисполнителя завещания производится в судебном порядке. Положения обосвобождении исключительно в судебном порядке распространяется и наисполнителей, выразивших к моменту открытия наследства свое согласие навыполнение функций душеприказчика. Необходимой предпосылкой освобожденияисполнителя завещания от его обязанностей служит наличие уважительных причин.Данные причины в действующем законодательстве отсутствуют. На практике к такимпричинам, например, можно отнести недееспособность, состояние здоровья и др. Судв каждом конкретном случае должен определить, препятствуют ли те или иныепричины дальнейшему исполнению завещания.

§6. Виды завещательных распоряжений.

Завещательимеет право:

— подназначить основному наследнику другого наследника, данное действиеназывается «подназначением наследника»;

— установить завещательный отказ (легат);

— установить завещательное возложение;

— составить завещательное распоряжение на денежный вклад в банке.

Подназначениенаследника. Завещатель вправе указать в завещании другого наследника(подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследниклибо наследник завещания по закону умрет до открытия наследства, либоодновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев егопринять, либо не примет наследства по другим причинам или откажется от неголибо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследства какнедостойный (п. 2 ст. 1121 ГК РФ)18.

Такимобразом, суть подназначения наследника (именуемая также субституцией) состоит втом, что кроме основного или основных наследников назначается также запаснойили запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступатьлюбые субъекты гражданского права6.

Посравнению с ранее действовавшим законодательством сфера действия подназначенияпо новому ГК стала шире. Так, наследодатель имеет право подназначить наследникане только наследнику по завещания, но и наследника по закону.

Количествоподназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указатьнеограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенныхнаследников к запасному (подназначенному) наследнику.

Необходимосказать, что законодательство РФ не устанавливает возможности так называемойфидеикомиссионной субстанции, предусмотренной законодательством некоторыхстран. Ее суть состоит в том, что на основного наследника возлагаетсяобязанность сохранить полученное по наследству имущество, с тем, чтобы онопосле его смерти перешло к другому лицу, указанному в том же завещании.

Взаконе (ч. 3 ГК РФ) отсутствует упоминание о тех случаях, когда завещаниесоставлено под отлагательным условием которое не было выполнено наследником, всвязи с чем наследник не получил наследства. Представляется, что и в этомслучае подназначенный наследник имеет право на получение наследства.

Завещательныйотказ. ГК РФ сохранило понятие завещательного отказа – легата. Завещательныйотказ – это распоряжение, которым завещатель возлагает на одного или несколькихнаследников исполнение какой-либо обязанности имущественного характера в пользуодного или нескольких лиц, так называемых отказополучателей.

Содержаниезавещательного отказа может выражаться в передаче отказополучателю какой-либовещи из наследственного имущества или специально для него приобретенной, ввыполнении для него определенной работы или оказании определенной услуги,осуществлении в его пользу

периодическихплатежей и тому подобное. Специально предоставлена возможность в порядке завещательногоотказа возложить на наследника, к которому переходит любое жилое помещение,обязанность предоставить другому лицу право пользования этим жилым помещениемили его частью пожизненно или на определенный срок (ст. 1137).

Предметомзавещательного отказа не может быть пожизненное содержание. Это объясняетсятем, что поскольку продолжительность жизни отказополучателя неизвестна,возможна ситуация, когда стоимость пожизненного содержания превысит стоимостьнаследственного имущества6.

Завещательныйотказ порождает не наследственное, а обязательственное правоотношение личногохарактера между отказополучателем – кредитором и наследником, на котороговозложен завещательный отказ, — должником, если из правил раздела 5 ГК РФ исущества завещательного отказа не следует иное40.

Правокредитора не переходит по наследству, обязанность должника наследуется, если иззавещания или закона не следует иное. Кредитор может отказаться от принятиязавещательного отказа, что означает прощение долга и приращение долисоответствующего наследника – должника. Отказ в пользу другого лица подусловием или с оговоркой не допускается.

 Вслучае, когда отказополучатель одновременно является и наследником, его право,предусмотренное ст. 1160 ГК РФ, не зависит от его права принять наследство илиотказаться от него. Действующая формулировка («в пользу…лиц») позволяет сделатьвывод о том, что отказополучателем может быть как физическое лицо, так июридическое лицо, а также государственное или муниципальное образование.

Правовключения в завещание завещательного отказа предоставляется гражданам и по ГКРСФСР. Однако действующий ГК расширяет это право.

Новшествомявляется то, что теперь завещательный отказ может быть возложен не только нанаследника по завещанию, но и на наследника по закону.

·          Допускается составление завещаний, содержание которыхисчерпывается завещательным отказом. В таком случае обязанность по исполнениюотказа ложится на наследников по закону.

Возможностиподназначении отказополучателя в течении длительного времени оставалсядискуссионным. Так, по мнению известного отечественного ученого Серебровского,не может быть указано в завещании лицо, к которому должно перейти правотребовать исполнения обязательства в случае отказа легалия (лица, получающегозавещательный отказ) или его смерти до открытия наследства41. Однако исходя из принципа свободызавещания и с учетом отсутствия прямого запрещения закона, предоставление правана подназначение отказополучателя не противоречило бы действующемузаконодательству. По такому же принципу пошло и действующее законодательство. НовеллойГК РФ выступает установлен срок, в течение которого отказополучатель можетпотребовать от наследника исполнения завещательного отказа. Этот срок равентрем годам со дня открытия наследства и является пресекательным, т. е. поистечении отказополучатель лишается права требовать исполнения и наследник темсамым освобождается от соответствующей обязанности. Подчеркнуто, что право наполучение завещательного отказа — личное право, оно не может перейти к другимлицам1.

Еслипо завещанию подназначен другой отказополучатель, то для него трехлетний срокна предъявление требования начинает течь с момента отправления основногоотказополучателя.

Возможныситуации, когда отказополучатель умирает после открытия наследства, не успевпринять завещательный отказ. Возникает вопрос о том, переходят ли его права понаследству. В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991г. был сделан однозначный вывод о том, что права и обязанности отказополучателяпрекращаются его смертью и не могут

бытьпереданы им по наследству15.

Исполняетсязавещательный отказ наследником за счет перешедшего к нему имущества, стоимостькоторого определяется после вычета приходящегося на его долю долгов завещателя.Необходимо отметить, что доля наследника в этом случае должна быть очищена отрасходов на похороны наследодателя и других платежей, которые осуществляются засчет наследственного имущества (ст. 1174).

Завещательноевозложение. В отличие от завещательного отказа, предусматривающегоисключительно имущественный характер и определенность выгодопреобретателя, завещательноевозложение означает возложение на одного или нескольких наследников обязанностисовершать какое-либо действие имущественного или неимущественного характера,направленное на осуществление общеполезной цели. К таким действиям можноотнести, к примеру, передача книг в библиотеку, предоставление музеям дляэкспозиции картины, полученные по наследству.

СегодняшнийГК в качестве завещательного возложения специально выделил обязанностьсодержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять за ниминеобходимый уход и надзор.

Вюридической литературе описан пример возложения, который в свое время былосвещен многими печатными изданиями. Речь идет о возложении, сделанном взавещании вдовы известного советского композитора С.С. Прокофьева, согласнокоторому музею музыкальной культуры им. М.И. Глинки должны перейти определенныевесьма ценные вещи, а также дача на Николиной горе. При этом на наследника былавозложена обязанность в общеполезных целях организовать на даче мемориальныймузей. С.С. Прокофьева, а также разрешить студентам и аспирантам музыкальныхвузов пользоваться нотной библиотекой и музыкальным инструментом20.

 Еслиисполнение завещательного возложения требует определенных расходов, такиерасходы наследник обязан нести также в пределах стоимости перешедшего к немунаследственного имущества.

 Вновом ГК РФ специально подчеркнуто, что как завещательный отказ, так изавещательное возложение обременяет не самого наследника, а его долю внаследстве. Т. е. если наследник, доля которого обременена завещательнымотказом или завещательным возложением, по каким-либо причинам не приметнаследство, соответствующие обязанности переходят к наследникам, которые получатдолю отпавшего наследника (ст. 1140). Отступление от этого правила допускается,лишь тогда, когда завещанием предусмотрено иное, или если исполнение связано сличностью отпавшего наследника1.

Завещательноераспоряжение на денежный вклад в банке. Распоряжаться денежными средствами,находящихся на счетах в банках на случай смерти гражданин может либо в общемпорядке путем указания в завещания либо посредством специального завещательногораспоряжения.

Специальноезавещательное распоряжение совершается бесплатно в том филиале банка (иногокредитного учреждения), в котором находится счет. Оно может быть составлено нетолько в отношении денежных средств, внесенных гражданином во вклад, но инаходящихся на любом другом счете (например, на банковском счетеиндивидуального предпринимателя). Порядок совершения завещательных распоряженийденежными средствами в банке определен в Правилах совершения завещательныхраспоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденных ПостановлениемПравительства РФ от 27 мая

2002г. № 35142.

Правилао завещании вклада в банке являются новыми по сравнению с правилами,содержавшимися в ГК РСФСР 1964 г. Они намного ухудшают положения вкладчика: насделанный им вклад распространяется правило об обязательной доле необходимыхнаследников. Ухудшилось положение наследника: стала трудоемкой и сложнойпроцедура, связанная с получением денег с вклада.

 Вранее действующем ГК РСФСР законодательные вклады, завещанные посредствомспециального распоряжения, не включались в состав наследства28. В отношении них существовал особый режимнаследования: вклады не учитывались при определении размера обязательной доли;из них не могли быть удовлетворены требования кредиторов, а также возмещенырасходы, вызванные смертью наследодателя; они могли быть получены в любое времяпосле смерти наследодателя без предъявления свидетельства о праве нанаследство. Сейчас же, чтоб получить вклад, требуется предъявить данноесвидетельство, то есть не раньше шести месяцев пока его не выдадут.

Завещательноераспоряжение составляется в письменной форме в двух экземплярах. Оно должнобыть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления.Обязательно удостоверение завещательного распоряжения служащими банка, имеющимправо принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на егосчете. В п.4 указанных Правил на служащего банка возлагается обязанность посохранению тайны завещания, однако, данная обязанность возникает у него в силуобщего правила о банковской тайне. Завещатель должен быть проинформирован осодержании ст. 1128, 1130, 1149, 1150, 1162 ГК РФ, о чем делается отметка взавещательном распоряжении.

Взавещательном распоряжении должны содержаться сведения о месте и дате егосовершения, о наследнике (фамилия, имя, отчество – для физических лиц; полноенаименование и место нахождение — для юридических лиц) о месте жительствазавещателя. Кроме того, в нем могут быть указаны доли (если наследник не один),может быть подназначен наследник, а также определены условия выдачи вклада.

§7. Обязательная доля

 Правона обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания,предусмотренной ст. 1119 ГК РФ. Институт обязательной доли призван защищатьинтересы несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, егонетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцевнаследодателя, которые вправе претендовать на определенную долю в наследственезависимо от содержания завещания. 

Однакоуказанные лица (обязательные наследники) должны не менее года находиться наиждивении наследодателя, независимо от того проживали они совместно снаследодателем или нет. Если в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР 1964 годаразмер обязательной доли составлял не менее двух третей доли, котораяпричиталась бы каждому из указанных лиц по закону, то теперь она уменьшена доодной второй. Для наглядности рассмотрим один пример. Предположим, после смертинаследодателя остались 60-летняя нетрудоспособная жена, и 30-летняя дочь. Междутем выяснилось, что все имущество завещано знакомой. Супруга умершего вправепретендовать на обязательную долю, так как является нетрудоспособной. Учитывая,что в число наследников по закону могло быть призвано два человека (супруга идочь), супруга получит обязательную долю, равную по нынешнему ГК 1/2 от 1/2, т.е. 1/4 от всего имущества наследодателя. Кроме того, к супруге должна перейтиполовина совместно нажитого имущества. Поэтому в итоге она получит 1/2 + 1/4 =3/4 от всего имущества наследодателя (а по старому ГК 5/6). Таким образом,знакомая получит лишь 1/4 от всего имущества наследодателя. Как видно ГК РФ вменьшей степени ограничивает право завещателя по своему усмотрению распорядитьсяпринадлежащим ему имуществом43. 

Вдействующем Гражданском кодексе содержится норма, посвященная правампережившего супруга при наследовании (ст. 1150). Эта норма не создает ни какогоспециального режима наследования, а лишь с учетом особенностей супружескогоимущества регулирует порядок определения состава наследства после смерти одногоиз супругов.

Всоответствии со ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака,является их общей совместной собственностью, если брачным договором неустановлен иной режим.

Втой же статье указано, какое имущество, хотя и приобретенное в период брака,все же не входит в состав совместного имущества и, напротив, в каких случаяхимущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью.

Вслучае смерти одного из супругов в состав наследственного имущества входит,помимо принадлежавшего ему лично имущества, также его доля в общей супружескойсобственности. С этой целью нотариус по заявлению пережившего супруга либонаследников умершего супруга определяет доли супругов (с учетом ст. 39 СК РФ оравенстве долей) и выдает пережившему супругу свидетельство о правесобственности на его долю. Доля умершего включается в состав наследственногоимущества.

Пережившийсупруг призывается к наследованию после смерти умершего супруга на общихоснованиях.

Немогут претендовать на обязательную долю недостойные наследники.

Следуетотметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы самихуправомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствиеу вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятныесоциальные последствия, породит необходимость в предоставлении имдополнительной, помимо полученных пенсий и пособий, помощи за счет государства.

§8. Наследование по завещанию за рубежом

Какза рубежом, так и в России основанием для возникновения наследственногопроавопреемства является либо завещание, либо закон. Этот порядок имеетмноговековую историю, он был разработан еще в Древнем Риме, а затем воспринятзаконодательствами многих государств.

Римскоечастное право установило свободу завещательных распоряжений и определило такиеих виды, как подназначение наследника, распределение наследственной массы междунаследниками, завещательный отказ (легат).

Встранах с англо-американской системой права наряду с судебным прецедентомсущественную роль в регулировании наследственных отношений играет закон. Так, вАнглии еще в 1837 году был принят закон о завещаниях, позднее, в 1925 году, — закон об администрировании наследства, и, наконец, в 1975 году – закон онаследовании.

ВСША принятие законодательства о наследовании отнесено к компетенции отдельныхштатов. В США просто нет единого федерального акта о наследовании, потому изаконы отдельных штатов весьма различны (например, в штате Луизиана действуетГК Франции). По законодательству РФ, как и по законодательству западных стран,завещание, составленное с нарушением предписанных законом формальныхтребований, может быть признано недействительным. Однако предписанные закономформальные требования весьма различны.

Длязаконодательства большинства стран континентальной Европы характерны триосновных формы завещания:

1)собственноручное завещание;

2)завещание в виде публичного акта;

3)тайное завещание44.

1.Собственноручное завещание – завещание, целиком написанное завещателем,датированное им и содержащее его подпись.

Напервый взгляд, это весьма удобная и простая форма составления завещания.Однако, хотя такое завещание и гарантирует соблюдение полной тайны как фактаего составления, оно содержит в себе и недостатки, так как не исключает нивозможности гибели завещания, ни опасности составления его под воздействиемтретьих лиц.

Сравним:при удостоверении завещания нотариусом или другим должностным лицом, обладающимправом удостоверять завещания (а именно такой порядок удостоверения существуетв России), когда нотариус лично проверяет подлинность волеизъявылениязавещателя и, кроме того, оставляет один экземпляр у себя на хранении,вероятность как утраты завещания, так и составления его под влиянием третьихлиц практически исключается.

Например,в соответвующем четвертом разделе закона 1959 года «О Гражданском кодексеВенгерской Республики» (новая редакция которого была принята в 1977 году)наряду с публичными и устными видами завещаний указывается и такой вид, какписьменные личные, которые подразделяются на три подвида:

— завещание, от начала и до конца написанное и подписанное наследодателем;

— завещание, написанное другим лицом или наследодателем, но на пишущей машинке инаписанное им в присутствии двух свидетелей;

— завещание, написанное наследодателем или другим лицом, подписанноенаследодателем и переданное им лично на хранение нотариусу.

ВИспании собственноручная форма завещания называется олографической.Олографическое завещание подлежит регистрации у судьи первой инстанции попоследнему месту жительства завещателя или месту его смерти в течение пяти летсо дня смерти. Незарегистрированное олографическое завещание недействительно.

ВоФранции собственноручное завещание должно быть полностью написано, датировано иподписано рукой наследодателя (статья 970 ГК Франции).

Согласнонормам статьи 949 ГК Польши, завещание может быть написано собственноручнозавещателем и для его действительности не требуется дальнейшей формальности(завещание может быть написано авторучкой, шариковой ручкой и даже карандашом,лишь бы была возможность прочитать написанное.

2.Завещание в виде публичного акта. Эта форма более близка к нашей формезавещания. Во Франции подобное завещание составляется либо при участии двухнотариусов, либо одного нотариуса, но в присутствии двух свидетелей.

ВИспании такая форма именуется открытой формой завещания и означает выражениезавещателем своей последней воли в присутствии лиц, которые должнызасвидетельствовать акт, узнав о содержании завещания (статья 679 ГК Испании).Причем завещатель может представить письменный текст нотариусу, которыйредактирует завещание, а затем зачитывает в присутствии двух свидетелей с тем,чтобы завещатель выразил свое согласие.

Публичноезавещание предусмотрено законодательством Италии. Его должен принять нотариус вприсутствии двух свидетелей.

Подобнаяформа предусмотрена в Венгрии. В соответствии с Гражданским кодексом и закономо нотариате Венгерской Республике публичным является завещание, совершенноеперед нотариусом или судом. В ГК Венгрии содержится два формальных условия,обеспечивающих действительность публичного завещания:

1)такое завещание не может быть завершено перед лицом, которое являетсяродственником, опекуном, попечителем завещателя или его супругом;

2)не имеет силы завещательное распоряжение в пользу лица, принимавшего участие всовершении публичного завещания, его родственника, опекуна, попечителя,подопечного.

3.Тайное завещание – завещание, составленное наследодателем и переданное взапечатанном виде на хранение нотариусу, как правило, в присутствии свидетелей.У данной формы есть свои минусы. Будучи составленным самим завещателем, безпомощи компетентного должностного лица, такое завещание может содержать какпротивозаконные распоряжения, так и формулировки, допускающие двойноетолкование.

Такоезавещание предусмотрено во Франции, ФРГ, некоторых кантонах Швейцарии. В РФ наданный существует аналог тайного завещания содержится в разделе шестом части 3ГК РФ и называется закрытым завещанием.

Аналогомтайного завещания является секретное завещание, предусмотренное ГК Италии.Секретное завещание может быть составлено не только наследодателем, но итретьим лицом. Завещание, составленное наследодателем, должно содержать всереквизиты, которые присущи рукописному завещанию, и быть подписанонаследодателем. Завещание. Написанное частично или полностью третьим лицом илипри использовании механических средств, должно быть подписано наследодателем накаждой половине листа завещания.

Неизвестнороссийскому праву такой институт, как договор о наследовании. Суть егозаключатся в том, что между наследодателем, с одной стороны, и одним илинесколькими лицами, управомоченными на получение имущества наследодателя послеего смерти, с другой стороны, подписывается договор, вступающий в силу смомента его заключения. Недостаток его состоит в том, что в отличие отзавещания, которое может быть отменено по воле самого завещателя, договор онаследовании в одностороннем порядке не расторгается. Такие договоры действуютв Швейцарии, ФРГ, допукаются между супругами во Франции45.

Чтокасается содержания завещания, то в этом вопросе различия междузаконодательствами РФ и зарубежных стран более заметны. Так, западноенаследственное право допускает возможность сделать в тексте завещания не толькораспоряжения, касающиеся судьбы имущества, но и иные, например: назначениеопекуна несовершеннолетнему, признание своего отцовства в отношении внебрачногоребенка, назначение исполнителя завещания (ФРГ) и другие. По моему мнению, намстоило бы подумать о таких коррективах правил, касающихся содержания завещания.

Такжехотелось бы отметить о соотношении между законодательными базами России и иностранныхгосударств в определении обязательных долей и лиц, которым они полагаются.

Всоответствии с ч. 3 ГК РФ Несовершеннолетние или нетрудоспособные детинаследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособныеиждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуютнезависимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталасьбы каждому из них при наследовании по закону (1/2) (обязательная доля).

ВБолгарии Закон о наследовании от 29 января 1949 года предусматриваетаналогичный круг необходимых наследников (за исключением иждивенцев), сразличием размеров обязательных долей: обязательная доля нисходящих при одномребенке составляет 1/2 имущества наследодателя, а при двух и большем числе –2/3 указанного имущества. Обязательная доля родителей равна 1/3 наследственногоимущества. Интересен подход болгарского законодателя к размеру обязательнойдоли супруга: если он является единственным наследником, то получает 1/2наследственной массы, а если наследует совместно с родителями, то только 1/3наследственной массы.

ВИспании обязательная доля детей составляет 2/3 доли, которая причиталась бы принаследовании по закону. Однако обязательная доля родителей или их восходящихсоставляет 1/2 доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Особоинтересен подход венгерского законодателя к данному вопросу. В соответствии состатьей 661 ГК Венгрии 1977 года обязательная доля гарантируется не толькодетям, супругу и родителям наследодателя, но и внукам, и правнукамнаследодателя. Обращает на себя внимание прогрессивность отечественногозаконодательства в области наследования усыновителей, усыновленных и ихродственников по происхождению.


Глава5. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА  

 

Глава64 ГК РФ посвящена приобретению наследства. Данная глава довольно обширная пообъему (состоит из 24 статей, с 1152 по 1175).

Присравнении правил приобретения наследства старого и нового гражданскогозаконодательства мы увидим, что произошли серьезные изменения. Основные положенияо приобретении наследства установлены в статье 1152 ГК РФ. Приобретениенаследства – это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Кругнаследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственногоимущества определяются законодательством, действующим на день открытиянаследства.

 

§1. Принятие наследства и отказ от него

 

Принятиенаследства — необходимое условие приобретения наследства. Исключение составляетпереход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственностьРоссийской Федерации. Согласно ст. 1151 ГК РФ выморочным имуществом умершегосчитается в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и позавещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или всенаследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, чтоотказывается в пользу другого наследника.

Принятиенаследства означает официальные, с точки зрения закона, действия, однозначнопоказывающие желание наследника воспользоваться имуществом наследодателя. Еслине предпринимать никаких действий, то «наследство искать наследников не будет»,в отличие от зарубежных законов.

Принятиенаследства – это односторонняя сделка, содержанием которой являетсяволеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства. Принятиенаследником по закону или завещанию любого объекта, входящего в составнаследственной массы, признается принятием всей причитающейся данномунаследнику наследственной массы. При этом право выбора одного, нескольких иливсех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследствапринадлежит самому наследнику.

Вп.2 ст. 1152 ГК РФ устанавливается императивный запрет на принятие наследствапод условием или с оговоркой. Заявление о принятии наследства либо о выдачесвидетельства о праве на наследство должно быть безусловным и безоговорочным.Наличие в таком заявлении условий или оговорок влечет его недействительность,поэтому подача такого заявления не влечет приобретения наследства, а выданноена основании этого заявления свидетельство о праве на наследство являетсянедействительным. Вместе с тем принятие наследства не является бесповоротным иможет быть аннулировано наследником путем отказа от наследства46.

Еслиодин из наследников принял наследство, это не означает, что приняли наследствои остальные, призванные к наследованию наследники.

Всоответствии с правилами ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. «принятое наследствопризнается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства». Сохранив этоположение, ГК РФ дополнил его следующим: «…независимо от времени егофактического принятия, а также независимо от момента государственнойрегистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое правоподлежит государственной регистрации» (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Такое добавлениевесьма существенно для юридической практики47.

Чтокасается способов принятия наследства (их выделяется два), то они соответствуюттем, что были ранее.

Первыйспособ – это подача наследником заявления о принятии наследства нотариусу илидолжностному лицу, которые в соответствии с законом вправе выдаватьсвидетельство о праве на наследство.

Наследникможет подать этим лицам заявление только о выдаче свидетельства о праве нанаследство. В этом случае заявление выполняет две функции: оно подтверждаетжелание наследника принять наследство, а также служит основанием для выдачи емусвидетельства о праве на наследство.

Приосуществлении наследником права на принятие наследства путем подачи заявленияне требуется личной явки наследника. Оно может быть передано через другое лицоили направлено по почте. Но во всех таких случаях подпись наследника должнабыть удостоверена уполномоченным на это лицом.

НовеллойГК РФ являются нормы, позволяющие принять наследство и отказаться от него черезпредставителя (это возможно, если в доверенности специально предусмотренополномочие на принятие наследства; для принятия наследства или отказа от негозаконным представителям доверенность не требуется). Несмотря на то,правоприменительная практика шла именно по этому пути, на законодательномуровне подобные правила сформулированы впервые47.

Второйспособ принятия наследства выражается в так называемом «фактическом принятии»наследства. По новому законодательству этот способ имеет более широкоесодержание. В ст. 1153 дан примерный перечень действий наследника, которыерассматриваются как, конклюдентные, т. е. свидетельствующие о желаниинаследника принять наследство. О фактическом принятии наследства можетсвидетельствовать следующее:

— наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом(продолжает проживать в принадлежащем наследодателю доме, обрабатывать садовыйучасток, перевез к себе вещи наследодателя и т. п.);

— принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его отпосягательств других лиц (потребовал провести опись наследственного имущества,оборудовал дачу охранной сигнализацией и т. п.);

— произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (оплатилкоммунальные услуги, внес плату за пользование телефоном и т. п.);

— оплатил за свой счет долги наследодателя либо потребовал от должниковнаследодателя возврата долга.

Перечень,содержащийся в статье 1153 не является исчерпывающим. Из этого следует, что ожелании наследника принять наследство могут свидетельствовать и другиедействия.

Совершениеуказанных действий является лишь презумпцией принятия наследства, т.е. онисвидетельствуют о фактическом принятии наследства, если наследник не докажет,что он, совершая соответствующее действие, не имел намерения принять наследство(п. 2 ст. 1153). Например, совершеннолетний сын после смерти отца осталсяпроживать в, принадлежащем отцу, доме, оплатил коммунальные услуги, но несобирался принимать наследство, желая, чтобы единственным собственником домастала мать; либо один из наследников после похорон наследодателя взял на памятьоб умершем какую-либо его вещь без намерения принимать наследство.

Можетсложиться и другая ситуация, когда лица, фактически принявшие наследство, немогут подтвердить данный факт путем предоставления нотариусу необходимыхдоказательств (как правило, документов). В этих случаях наследник вправеобратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства.Решение об установлении факта принятия наследства служит основанием для выдачинотариусом свидетельства о праве на наследство48.

Пообщему правилу наследство может быть принято в шестимесячный срок со дняоткрытия наследства. Установленный в п. 1 ст. 1154 ГК шестимесячный срок дляпринятия наследства является пресекательным, т. е. по его истечениисубъективное право наследника на принятие наследства прекращается. Однако, вотличие от других пресекательных сроков, этот срок, в случае его пропуска,может быть восстановлен48.В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследствоможет быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силурешения суда об объявлении его умершим. Лицам, у которых право наследованиевозникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, п. 3 ст.1154 ГК РФ предоставляет для принятия наследства три месяца по истечениишестимесячного срока со дня открытия наследства.

Позаявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятиянаследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшимнаследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследстваили пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, чтонаследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратилсяв суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срокаотпали.

Переходправа на принятие наследства (наследственная трансмиссия) происходит в случае,если наследник, который был призван к наследованию по завещанию или по закону,умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный закономсрок. Право на принятие наследства представляет собой субъективное право,которое не входит в состав наследственной массы, открывающейся после смерти непринявшего наследство наследника. Поэтому осуществление этого права не являетсяпринятием наследства, а его неосуществление, соответственно, не являетсянепринятием наследства47.

Решениевопроса о том, к кому переходит право на принятие наследства, зависит отсодержания завещания, если таковое имеется. По общему правилу, право умершегонаследника, на принятие причитавшегося ему наследства переходит к егонаследникам по закону. Однако в случае, если не успевший принять наследствонаследник завещал все принадлежавшее ему имущество, право на принятиенаследства после первичного наследователя переходит к его наследникам позавещанию. Следует иметь в виду, что право умершего наследника на принятиеобязательной доли в порядке наследственной трансмиссии не переходит ипрекращается с его смертью (п.3 ст. 1156 ГК).

ГКРФ более строго по сравнению со своим предшественником подошел к вопросу обответственности наследников по долгам наследодателя. Наследники, принявшиенаследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, хотя размер такойответственности, как и ранее, ограничивается стоимостью перешедшегонаследственного имущества. Кроме того, если по-прежнему ГК РСФСРустанавливается шестимесячный срок для предъявления кредиторами своихтребований, при этом он носил пресекательный характер, то по нынешнему ГК«кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшимнаследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных длясоответствующих требований» (п. 3 ст. 1175). Единственное ограничение, котороевводится ГК РФ в отношении срока исковой давности, — недопустимость егоперерыва, приостановления и восстановления. Подобные правила предоставляюткредиторам больше возможностей для удовлетворения своих потребностей.

Наследникупринадлежит право отказа от наследства (п.1 ст. 1157 ГК). Такой отказ – односторонняясделка, которая может быть совершена наследником как с указанием лиц, в пользукоторых он отказывается от наследства, так и без такого указания. Право отказаот еще не принятого наследства существует в течение срока существования правана принятие наследства и прекращается по истечении этого срока, поэтому отказот не принятого наследства возможен в течение срока, установленного дляпринятия наследства.

Допускаетсяи отказ от уже принятого наследства. Для такого отказа п.2 ст. 1157 ГК опускаетвозможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока,установленного для отказа от принятия наследства, но лишь в случае, еслинаследство было принято путем совершения действий, свидетельствующих офактическом принятии наследства. Если же наследство было принято путем подачинотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятиинаследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, восстановлениепропущенного срока для отказа от наследства не допускается. В отличие отпринятия наследства отказ от наследства является бесповоротным и не может бытьвпоследствии изменен или отозван.

Пункт4 ст. 1157 ГК допускает отказ от наследства со стороны не полностьюдееспособного или ограниченно дееспособного гражданина только при условииполучения предварительного разрешения на совершение такой сделки от органаопеки и попечительства. Последующее одобрение этим органом отказа от наследстване допускается.

Круглиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен кругомнаследников по завещанию или наследников по закону. Недостойные наследники, атакже наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лицне входят.

Встатье 1158 устанавливается перечень обстоятельств, при наличии которых отказот наследства в пользу другого лица не допускается:

 -от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателязавещано назначенным им лицам;

— от обязательной доли в наследстве;

— если наследнику подназначен наследник.

Отказот наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным.

Отказополучательимеет право отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ впользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается18.

Принарушении установленных в ст. 1158 запретов отказ от наследства в пользудругого лица будет не действительным. В этом случае наступают последствиянепринятия наследства, то есть приращение наследственных долей.

Общееправило о последствиях отпадения наследников от наследования вследствиенепринятия им наследства, отказа от наследства без указаниявыгодоприобретателя, утраты права наследовать или отстранения от наследования впорядке ст. 1117, а также недействительности завещания установлено в п. 1 ст.1161 ГК. В этих случаях часть наследства, которая причиталась бы такомуотпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным кнаследованию, пропорционально их наследственным долям.

Специальноедиспозитивное правило предусморрено в абз. 2 п. 1 ст. 1161, применяется тольков случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам.В данном случае причитавшаяся отпавшему наследнику часть наследства переходит костальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям.

§2. Оформление права на наследство

 Праванаследника, получившего наследство, оформляются специальным документом,называемым «Свидетельством о праве на наследство». Это свидетельство являетсяправоустанавливающим документом на имущество, перешедшее к наследнику в порядкенаследования.

Условиямивыдачи свидетельства о праве на наследство является совершение наследником двухдействий:

1)        подачазаявления соответствующего содержания нотариусу по месту открытия наследства;

2)        уплатагосударственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Данноесвидетельство выдается по месту открытия наследства нотариусом илиуполномоченным совершать данное нотариальное действие лицом.

Сместом открытия наследства связаны все основные юридические действия,совершаемые через нотариуса, в редких случаях – через уполномоченных на то –должностных лиц. Свидетельство выдается только на основании письменного заявлениянаследника.

Пообщему правилу, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам влюбое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Исключениесоставляет, в частности, случай, указанный в п. 2 ст. 1163 ГК РФ, гдепредусмотрена возможность выдачи свидетельства о праве на наследство доистечения шести месяцев с момента его открытия при наличии достоверных данныхоб отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство. Достоверность этихданных оценивается нотариусом.

 Следуетотметить, что выдача свидетельства о праве на наследство производится в техслучаях, когда это право лица является бесспорным. Поэтому на практикесвидетельство о праве на наследство до истечения срока на принятие наследстванотариусы не выдают, поскольку всегда есть вероятность неожиданного появленияеще какого либо наследника6.

Наследник,пропустивший срок для принятия наследства, должен представить нотариусуписьменное согласие всех других наследников о включении его в число наследниковданного наследодателя, успевших принять наследство во время.

Наследник,принявший наследство фактическими действиями и получившее отказ нотариуса ввыдаче свидетельства о праве на наследство, может оспорить действия нотариуса всуде в рамках особого производства.

Наследник,обратившийся в нотариальную контору за получением свидетельства о праве нанаследство, должен представить все документы, подтверждающие его права какнаследника данного наследодателя. Если наследник, вступивший в наследствофактическим способом, не может доказать этот факт, ему следует обратиться всуд, который должен установить этот факт по правилам установления фактов,имеющих юридическое значение38.

Спорынаследников с нотариусом о правах на наследство рассматриваются судом общейюрисдикции в порядке искового производства.

Получениесвидетельства о праве на наследство может быть совершено как лично наследником,так и его представителем, снабженным нотариально удостоверенной доверенностью.

Получениесвидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностьюнаследника. Это значит, что отсутствие его у наследника не аннулирует правасобственности на полученное им имущество7.

Однакоотсутствие у наследника такого документа вызывает два отрицательныхпоследствия:

— полученное в наследство недвижимое имущество не может пройти необходимуюгосударственную регистрацию;

— наследник не может осуществить важнейшее правомочие собственника — распоряжениеполученным имуществом. Т.е. он не вправе совершать с ним юридически значимыедействия и, в частности сделки по его отчуждению (например, договор ренты,купли-продажи).

 Объясняетсяэто тем, что для совершения данных двух действий необходимо наличиеправоустанавливающего документа на наследственное имущество, а таким документомявляется только свидетельство о праве на наследство. Из этого следует, чтонаследник должен стремиться во всех случаях реализовать свое право на получениесвидетельства.

 Еслинаследник не один, в таком случае каждому наследнику по его желанию может бытьвыдано свидетельство о праве на причитающуюся ему долю или на конкретнозавещанное ему имущество. Также может быть выдано и общее свидетельство всемнаследникам на все наследственное имущество с указанием долей каждого.

 Еслипосле выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружилось наследственноеимущество, не включенное в свидетельство, на это имущество выдаетсядополнительное свидетельство.

 Припереходе наследственного имущество по завещанию или по закону к несколькимнаследникам, оно принадлежит им на праве общей долевой собственности. Владение,пользование и распоряжение этим имуществом осуществляется наследниками всоответствии с нормами ГК РФ, регулирующими общую долевую собственность. Однакопо поводу раздела наследственного имущества в части третьей Гражданскогокодекса содержатся новые нормы, устанавливающие специальные правила такогораздела. Применение этих специальных правил ограничен сроком: наследство междунаследниками может быть разделено с учетом специальных правил в течение трехлет со дня открытия наследства (ст. 1164).

 §3. Раздел наследственного имущества

Каки ранее, раздел наследственного имущества может быть произведен по соглашениюнаследников. При отсутствии соглашения раздел по общим правилам производится всудебном порядке.

Вдействующем Гражданском кодексе специально предусмотрен порядок заключениясоглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество.

Соглашениео разделе между наследниками такого имущества либо о выделении доли одного илинескольких наследников может быть заключено как до, так и после государственнойрегистрации прав на недвижимое имущество, но только после выдачи имсвидетельства о праве на наследство. Если государственная регистрация наосновании свидетельства о праве на наследство не произведена, то онапроизводится на основании соглашения о разделе и свидетельства о праве нанаследство. Если же государственная регистрация была произведена до заключениясоглашения, регистрационные органы обязаны внести изменения и произвестигосударственную регистрацию (то есть внести новую запись в реестр) уже наосновании соглашения о разделе наследства.

Посколькураздел наследственного имущества по соглашению между наследниками может и несоответствовать причитающимся им долям, указанным в свидетельстве о праве нанаследство, в ГК РФ содержится норма, специально обращенная к органам,осуществляющим государственную регистрацию недвижимости. В ней предусмотрено,что несоответствие раздела наследства причитающимся наследникам долям,указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может выступатьпрепятствием для государственной регистрации прав наследников на недвижимоеимущество на основании соглашения.

ВГК РФ включены нормы, направленные на охрану интересов не родившегосянаследника, а также несовершеннолетних детей, недееспособных граждан приразделе наследственного имущества. В этих целях установлено, что при наличиизачатого, но не родившегося наследника раздел имущества до его рожденияпроизведен быть не может. При наличии несовершеннолетних, недееспособных иограниченно дееспособных наследников их опекуны не вправе заключать соглашениео разделе наследственного имущества, а попечители – давать согласие назаключение такого соглашения без согласия органов опеки и попечительства. Вотношении несовершеннолетних наследников это ограничение распространяется и наих родителей46.

Вст. 1168 ГК РФ предусмотрены основания возникновения преимущественного права нанеделимую вещь при разделе наследства. Неделимой следует считать вещь, разделкоторой в натуре не возможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК).

Приразделе неделимой вещи преимущественное право на получение такой вещи в натурепри разделе наследства имеют:

— наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общейсобственности на эту вещь до открытия наследства, — перед наследниками, которыетаким правом не обладали;

— наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, — перед наследниками, непользовавшимися этой вещью и не являвшимися до открытия наследства участникамиобщей собственности на нее;

— наследник, проживавший ко дню открытия наследства в жилом помещении, разделкоторого в натуре невозможен, и не имеющий иного жилого помещения, — переднаследниками, не являвшимися до открытия наследства собственниками жилогопомещения, входящего в состав наследства.

Всоответствии со ст. 1169 ГК РФ предметы обычной домашней обстановки и обиходазачитываются в счет наследственной доли наследника, а не наследуются сверх нее,как это было предусмотрено действовавшей ранее ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. Спормежду наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в составпредметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетомконкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом антикварныепредметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую илииную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашнейобстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснениявопроса о художественной, исторической или иной ценности предмета, по которомувозник спор, суд может назначить экспертизу48.

Наследники,имеющие преимущественное право, могут получить наследственное имущество тольков счет своей наследственной доли. Но чаще всего при осуществлениипреимущественного права выявляется несоразмерность наследственного имущества,которое может перейти к наследнику, его наследственной доле. В новом ГКпредусматривается специальное решение для этих случаев. Возникшаянесоразмерность устраняется передачей остальным наследникам другого имуществаиз состава наследства (например, наследник, получив при разделе наследственногоимущества однокомнатную квартиру, передает другим наследникам свою долю в правена автомобиль, на денежный вклад и т. д.). Однако если другого наследственногоимущества недостаточно, наследнику может быть предоставлена иная компенсация, втом числе и в виде выплаты определенной денежной суммы. Для последнего случая всегодняшнем Гражданском кодексе включены нормы, которые охраняют интересыдругих наследников, гарантируя получение ими компенсации. Установлено, что еслииное не предусмотрено соглашением между всеми наследниками, осуществлениенаследником преимущественного права при разделе имущества возможно только послепредоставления им соответствующей компенсации другим наследникам (ст. 1170).

§4. Принятие мер к охране наследственного имущества

Длязащиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц(например, кредиторов наследодателя) исполнителем завещания или нотариусом поместу открытия наследства принимаются меры по охране наследства и управлению им(ст. 1171). Эти меры в предусмотренных законом случаях принимаются такжедолжностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицамиконсульских учреждений.

Всоответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ меры по охране наследства или управлению импринимаются нотариусом или исполнителем завещания для защиты прав наследников,отказополучателей и других заинтересованных лиц. Такие меры включают описьнаследственного имущества, его оценку, передачу в депозит нотариуса наличныхденег, а валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и нетребующих управления ценных бумаг – банку на хранение. В последнем случаезаключается договор хранения ценностей в банке, который удостоверяется выдачейбанком поклажедателю именно сохраненного документа, предъявление которогоявляется основанием для выдачи хранимых ценностей поклажедателю6.

Основаниемдля принятия нотариусом мер по охране наследства и управлению им является заявлениелиц или органов, которые непосредственно или в целях защиты прав других лицзаинтересованы в сохранении наследственного имущества. Принятие нотариусомохранительных мер должно согласовываться с исполнителем завещания, если таковойназначен в завещании. Статья 1171 не предоставляют нотариусу права приниматьтакие меры по собственной инициативе.

Правозапроса сведений об имуществе наследодателя принадлежит в целях выявлениясостава наследства только нотариусу. Исполнитель завещания запрашивать такиесведения не может, но он может инициировать направление запроса нотариусом иполучить от последнего содержащуюся в ответе информацию. Эта информацияявляется нотариальной тайной и может быть сообщена нотариусом толькоисполнителю завещания и наследникам.

Нотариусвправе требовать ответа на запрос от юридических лиц, которые обязаны ответитьна запрос в разумный срок.

Когданаследственное имущество или его часть находятся в разных местах, нотариус поместу открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по местунахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное дляисполнения поручение об охране этого имущества и управления им. Если нотариусупо месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества,такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.

Еслинаследственное имущество состоит из предметов обычной домашней обстановки иобихода, а один или несколько наследников проживают в том же жилом помещении,охрана наследственного имущества обычно не производится.

Вообще,что касается признака предметов домашней обстановки и обихода – им являетсяиспользование их для удовлетворения повседневных бытовых нужд не тольконаследодателем (завещателем), но и наследников, совместно проживающих снаследодателем.

Чтоже, касается предметов роскоши, которые подлежат охране, к ним относят изделияиз драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, антикварныепредметы, мебель из ценных пород дерева, картины-подлинники, дорогостоящиековры, ценные коллекции и др13.

Всоответствии с ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодексаРоссийской Федерации»49в целях выявления состава наследства нотариус имеет право направлять запросытакже и физическим лицам, не рискуя при этом понести ответственность запосягательство на нарушение неприкосновенности частной жизни, однакопредоставить информацию по такому запросу физические лица, в отличии отюридических, не обязаны.

Нотариусили должностное лицо соответствующего органа исполнительной власти, принявшиймеры к охране наследственного имущества, сообщает нотариальной конторе по местуоткрытия наследства о принятии указанных мер.

Исполнительзавещания может принять меры по охране наследства и управлению имсамостоятельно или по требованию одного или нескольких наследников.

Вст. 1174 определен перечень необходимых расходов, которые могут возмещаться засчет наследственного имущества. В него входят расходы, вызванные предсмертнойболезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая расходы наоплату места погребения, охрану наследства и управления им, а также расходы,связанные с исполнением завещания. Данный перечень исчерпывающий.

Указаниеп. 3 ст. 1174 ГК об осуществлении расходов на достойные похороны наследодателяза счет любых принадлежащих ему денежных средств не означает, что эти расходыне могут производиться за счет средств, получаемых от продажи другогонаследственного имущества. Однако денежные средства подлежат расходованию впервую очередь, а иное имущество может быть использовано для указанных целейлишь при недостаточности имеющихся в составе наследственной массы денежныхсредств47.

Согласност. 1173 ГК РФ, если в составе наследства имеется имущество, требующее нетолько охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном)капитале хозяйственного товарищества

Глава6. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

 §1. Наследование прав, связанных с участием в коммерческих организациях

 Статья1176 ГК РФ содержит положение о наследовании прав, связанных с участием вхозяйственных товариществах, обществах и производственных кооперативах. Ихправовое положение регулируется нормами ГК РФ, отдельными законами иучредительными документами этих юридических лиц.

 Особенностьнаследования таких прав связана с тем, что коммерческие организации являютсяюридическим лицами, наделенными общей правоспособностью и имеющие обособленноеимущество на праве частной собственности. Участники этих лиц (учредители) могутиметь в отношении этих организаций обязательные права.

 Участникиназванных юридических лиц среди прочего обладают правом на долю в складочномкапитале соответствующего юридического лица. При этом не следует упускать извиду, что участники всех разновидностей коммерческих организаций теряют правособственности на имущество, переданное в качестве вклада или пая в уставныйкапитал. Право собственности на это имущество переходит к соответствующемуюридическому лицу.

 Участникиже таких коммерческих организаций сохраняют вещное право на свое имущество.Размер данного имущества соответствует размеру доли в уставном (складочном) капиталеили паевом фонде. Поэтому говорить о том, что к наследнику переходит имуществоюридического лица, нет оснований.

 Приприменении п. 1 ст. 1176, предусматривающего, что в состав наследства умершегоучастника корпоративного юридического лица, занимающегося хозяйственнойдеятельностью, входит доля этого участника в складочном капиталесоответствующего юридического лица, следует иметь в виду, что право на долюпредполагает в первую очередь право на участие, которое само по себе понаследству не переходит.

Исключениесоставляют товарищества на вере и акционерные общества. В соответствии с п. 2 и3 ст. 1176 ГК РФ наследники, принявшие в качестве наследства доли в складочномкапитале товарищества на вере либо акции в акционерном обществе, автоматическистановятся соответственно вкладчиками либо акционерами.

 Длянаследования доли (пая) в складочном (уставном) капитале в первую очередьдолжен быть положительно решен вопрос о приеме наследника в состав участников(членов) соответствующего юридического лица. Если же в соответствии с закономдля вступления наследника в хозяйственное товарищество, общество илипроизводственный кооператив необходимо согласие других участников и в такомсогласии ему отказано, наследник имеет право получить от соответствующего товарищества,общества или производственного кооператива действительную стоимость долиумершего либо соответствующую ей часть имущества. Порядок выплаты установленправилами ГК РФ, других законов и учредительными документами.

 Вслучае смерти участника полного товарищества его доля наследуется его долянаследуется на общих основаниях. В частности, наследнику выплачиваетсястоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого участника вскладочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором6.По соглашению сторон с остальными участниками выплата стоимости имущества можетбыть заменена его стоимостью в натуре. Причитающаяся наследнику часть имуществатоварищества или его стоимость определяется по балансу на момент смертинаследодателя. Наследник в пределах стоимости перешедшего к нему имуществанесет ответственность по обязательствам товарищества перед третьими лицами, покоторым отвечал бы выбывший товарищ. Согласно п. 2 ст. 78 ГК РФ «наследникможет вступать в полное товарищество лишь с согласия других участников»33.

Наследуютсядоли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, еслиучредительными документами общества не предусмотрено, что такой переходдопускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласиина переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам участника еедействительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость впорядке и на условиях, предусмотренных Законом об обществах с ограниченнойответственностью и учредительными документами общества. В тех случаях, когдауставом предусмотрена необходимость получения согласия участников

обществана переход доли по наследству, такое согласие считается полученным, если втечение тридцати дней с момента обращения в общество или в течении иногоопределенного уставом общества срока получено письменное согласие общества либоот общества не получено письменного отказа в согласии. При этом обществообязано в течение одного года с момента перехода доли наследникам выплатитьнаследникам умершего члена общества действительную стоимость доли по даннымбухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,предшествовавший дню смерти наследодателя, либо с согласия наследников выдатьим в натуре имущество такой стоимости. Действительная стоимость доливыплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества иразмером его уставного капитала. В том случае, если этой разницы не достаточно,общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Всоответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. «Об обществах сограниченной ответственностью» до принятия наследником умершего участникаобщества наследства права умершего участника общества осуществляются, а егообязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такоголица – управляющим, назначенным нотариусом10. На основании постановления нотариуса оназначении наследника доверительным управляющим общество с ограниченнойответственностью обязано предоставить ему финансовые документы для аудиторскойпроверки, после чего нотариус обязан выдать свидетельство о праве нанаследство.

Наследник,который унаследовал акции акционерного общества и соответственно сталучастником акционерного общества, становится акционером, приобретает все права,которые вытекают из обладания этими акциями. Примерами таких прав являютсяправо на получение дивидендов, право на получение так называемой ликвидационнойстоимости и право на участие в управлении акционерным обществом.

 В случае смерти члена производственного кооператива его пай также переходит понаследству. При этом если иное не предусмотрено уставом кооператива, наследникможет быть принят в члены кооператива. В противном случае кооператив обязанбудет выплачивать ему стоимость пая умершего члена кооператива.

§2. Наследование земельных участков

 Принадлежащиенаследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненногонаследуемого владения земельным участком и входят в состав наследства инаследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав котороговходит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. Для оформлениянаследственных прав необходимо предъявить правоустанавливающий документ.Например, правоустанавливающим документом в отношении собственности наземельный участок является свидетельство на право собственности на землю.

Всоответствии с п. 2 ст. 6 Земельного кодекса Земельный участок определяется как«часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которого описаныи удостоверены в установленном порядке»50. По наследству переходит как поверхностный(почвенный слой) земельного участка, так и замкнутые водоемы, находящиеся научастке лес и растения.

Всоответствии со ст. 40 Водного кодекса РФ в частной собственности граждан могутнаходиться обособленные водные объекты (замкнутые водоемы – небольшие поплощади и непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравлической связи сдругими поверхностными водными объектами)51. Предельные размеры обособленных водныхобъектов определяются законодательством РФ. Таким образом, замкнутые водоемытакже могут быть включены в состав наследства.

Всоответствии со ст. 1181 ГК РФ гражданин имеет право передавать по наследствуземельный участок в том случае, когда обладает им на праве собственности. Понаследству также передается право пожизненного наследуемого владения. Субъектамиданного права могут быть только граждане, которым предоставляются земельныеучастки безвозмездно и только из земель, находящихся в государственной илимуниципальной собственности. Земельные участки на основании права пожизненногонаследуемого владения предоставляется гражданам в виде приусадебного участкадля ведения личного подсобного хозяйства; гражданам, решившим создатькрестьянское (фермерское) хозяйство; лицам, вышедшим из составасельскохозяйственной организации в целях создания крестьянского (фермерского)хозяйства.

Земельныеучастки в связи с принятием нового ГК стали новым объектом наследственногопреемства. В принципе, земельный участок сейчас наследуется на общих основанияхи не требует специального разрешения каких-либо органов публичной власти на егопринятие наследниками (п. 1 ст. 1180 и ч. 1 ст. 1181). Другое дело, что послеего принятия наследники должны соответственно зарегистрировать(перерегистрировать) земельный участок в государственных органах по регистрацииправ на недвижимость в соответствии с Законом «О государственной регистрацииправ на недвижимое имущество и сделок с ним»)25.

Земельныйучасток может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок,который может быть разделен на части, в результате чего каждая из частей послераздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использованиекоторого может осуществляться без перевода его в состав земель другойкатегории, за исключением случаев установленных федеральными законами6.

Разделземельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственностипроизводится с учетом минимального размера земельного участка, установленногодля участков соответствующего целевого назначения.

Болееправильным было бы, чтобы минимальный размер земельных устанавливался вЗемельном кодексе РФ либо в порядке, им определенным. Но законодатель пошел подругому пути. В соответствии с п. 1 ст. 33 данного кодекса предельные размерыземельных участков, предоствляемых гражданам в собственность

Приневозможности раздела земельного участка с учетом минимального раздела,установленного для участков соответствующего целевого назначения, он переходитк тому из наследников, который имеет преимущественное право на его получение всчет своей наследственной доли. Остальным же наследникам предоставляетсякомпенсация в виде другого имущества или денежной суммы.

 Приотсутствии у кого-либо из наследников преимущественного права на полученииземельного участка, либо такой наследник не воспользовался им, владение,пользование и распоряжение земельным участком осуществляется наследниками наусловиях общей долевой собственности.

 

 §3. Наследование интеллектуальной собственности

Необходимоотметить, что часть третья ГК РФ не содержит норм о наследованииинтеллектуальной собственности, поэтому в данном случае необходиморуководствоваться специальным законодательством, которое посвящено отдельнымобъектам интеллектуальной собственности. Видимо, законодатель исходил из того,что наследование интеллектуальной собственности не имеет cущественныхособенностей по сравнению с обычными имущественными правами. Необходимоподчеркнуть, что некоторые правовые акты, посвященые регулированию объектовинтеллектуальной собственности, каким, к примеру, выступает Закон РФ «Оселекционных достижениях»52,вообще не затрагивают вопросы наследования. В тех же правовых актах, гдеимеются соответствующие положения, вопросы наследования интеллектуальнойсобственности не всегда урегулированы достаточно четко.

Средиправ на интеллектуальную собственность, переходящих по наследству, особоследует выделить права, возникающие в связи с созданием результатовинтеллектуальной деятельности.

Возможностьих перехода по наследству обычно устанавливается в правовых актах, регулирующихотношения, связанных с тем или иным объектом интеллектуальной собственности.Так, согласно п. 7 ст. 10 Патентного закона РФ патент на изобретение, полезнуюмодель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству12. Таким образом, из этого можно сделатьвывод о том, что по наследству переходят только имущественные права на объектыинтеллектуальной собственности.

Осуществлятьнаследственные имущественные права наследники патентообладателя могут впределах срока действия патента или свидетельства.

Чтобыреализовать свои имущественные права на указанные объекты интеллектуальнойсобственности, наследники должны получить свидетельство о праве на наследство,в котором были бы указаны конкретные патенты и свидетельства, принадлежавшиенаследодателю. Для этого они должны предоставить патент нотариусу,свидетельство либо справку Патентного ведомства о том, что наследодательявляется патентообладателем.

 Чтокасается личных неимущественных прав перехода по наследству, то в Патентномзаконодательстве РФ упоминается лишь такое право, как авторства, которое всоответствии с п. 3 ст. 7 является личным неотчуждаемым правом и охраняетсябессрочно12.

 Говоряоб авторском праве в целом, то оно в соответствии с Законом

«Обавторском и смежных правах» переходит по наследству. Это означает, чтопереходят по наследству в первую очередь имущественные права, в число которыхвходят исключительные права на использование произведения. На практике этореализуется таким образом: после смерти автора или другого правообладателя –физического лица на произведение в пределах срока (в течение 50 лет послесмерти автора) использование произведений может осуществляться только ссогласия наследников и с выплатой им авторского вознаграждения.

Ноне переходят по наследству такие бессрочные охраняемые личные неимущественныеправа, как право авторства, право на имя и право на защиту репутации авторапроизведения.

 ВЗаконе РФ «Об авторском и смежных правах» ничего не говорится о том, переходитли по наследству такое личное неимущественное право, как право на обнародованиепроизведения. Поскольку это право не упомянуто в вышеприведенном законе,остается заключить, что это право переходит к наследникам автора53.

Наследованиеавторского права в целом будет ошибочным смешивать с наследованием причитающегонаследникам авторского вознаграждения. В одних случаях право на получениеавторского вознаграждения возникло еще при жизни автора, но он по каким-либопричинам не получил его. В других случаях само право на получениевознаграждения возникло уже после смерти автора, но по основаниям, возникшимпри жизни автора. В таком случае речь идет только о наследовании конкретныхденежных сумм.

 Помимовышеперечисленных видов имущества, в соответствии с действующимзаконодательством могут переходить по наследству:

— наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе (ст. 1177ГК РФ);

— наследование предприятия (ст. 1178 ГК);

— наследование государственных наград, почетных и памятных знаков (ст. 1185 ГКРФ);

— наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства (1179 ГКРФ);

— наследование вещей, ограниченно оборотоспособных (ст. 1180 ГК РФ);

— наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средствк существованию (ст. 1183 ГК РФ);

— наследование имущества, предоставленного наследодателю государственным илимуниципальным образованием на льготных условиях (ст. 1184 ГК РФ).


Заключение

Всевышесказанное подтверждает актуальность темы.

Итак,в данной работе были исследованы общие положения наследственного права, данавсесторонняя характеристика наследования по завещанию по российскомугражданскому законодательству, кроме того, рассмотрены исторические аспектывозникновения и развития института наследования, наследование по завещанию зарубежом, сделан экскурс в тему принятие наследства, а также рассмотренонаследование отдельных видов имущества.

Относительновопроса, касающегося наследования по завещанию за рубежом, была рассмотренапроцедура составления завещаний различными странами, с целью сопоставлениязарубежного наследственного права с отечественным. В качестве вывода по данномувопросу можно сказать, что и у того и у другого есть общие черты, но имеются исущественные различия. И в этом нет ничего удивительного: и то и другое правосвоими корнями уходит во времена Древнего Рима. Этим объясняется сходство, арасхождения вызваны разными принципами, положенными в основу российского изападного права.

Очевидно,что для нашего права характерна, большая демократичность в вопросе свободызавещания, вместе с тем некоторая заформализованность всех этапов наследования(формы и порядка составления завещания, принятия наследства и т.д.).

Таккак российской правовой системе наиболее близок правопорядок странконтинентальной правовой семьи, то изучение и восприятие их наиболее приемлемыхдля нашей страны норм будет весьма полезным.

Исследуянормы действующего Гражданского кодекса, посвященные наследованию, можновыделить как негативные, так и позитивные стороны.

Начнус ряда отрицательных моментов.

Что касается такого нововведения, как составлениезавещания в чрезвычайных обстоятельствах, то непонятно как гражданин,находящийся в положении явно угрожающем его жизни при чрезвычайныхобстоятельствах может изложить свою волю в простой письменной форме вприсутствии двух свидетелей. На мой взгляд, написать такое завещание, при этомотыскать двух свидетелей на практике будет явно затруднительно. Также ст. 1129ГК РФ не раскрывает само понятие чрезвычайных обстоятельств.

Данное новшество, безусловно, потребует разъясненийПленума Верховного Суда РФ, без которых судебная практика будет весьмапротиворечивой.

Такая новая форма, как закрытое завещание,представляет опасность, которая проявляется в том, человек, решивший письменнооформить свое волеизъявление на случай смерти, может быть не знаком с правиламинаписания и составления завещания. Даже после разъяснений нотариуса на этотсчет ошибок в составлении завещания могут избежать немногие.

Тогда получается следующая ситуация: гражданиннаписал закрытое завещание и уверен, что после его смерти оно будет исполнено,но после открытия наследства оказывается, что завещание составлено с нарушениемряда норм, а значит должно быть признано недействительным.

 Таким образом, воля наследодателя не будетисполнена.

Так как составление закрытого завещания – явлениеновое для нашего государства, отсутствует судебная практика. Поэтому вближайшие годы обязанность по упорядочению российской правоприменительнойпрактики ляжет на суды.

Говоря об институте завещательного распоряжениявкладом, то после принятия ч. 3 ГК РФ, резко упала его популярность, какспособа распоряжения правами на денежные средства на случай смерти.

Действующий ГК устанавливает общий правовой режим длянаследования прав на денежные средства в банках, то есть денежные средства,внесенные гражданином во вклад, теперь не исключается из состава наследства.

Такой подход законодателя вряд ли следует признать обоснованным,поскольку в том случае, когда завещатель хочет распорядиться на случай смертитолько денежными средствами, находящимися на вкладе, но и иным принадлежащимему имуществом, и так отпадает надобность в составлении завещательногораспоряжения, так как выраженная в завещании воля наследодателя распространитсвое действие и на денежные средства, находящиеся на вкладе.

Таким образом, по отдельным нормам ч.3 ГК РФвозрастает потребность в принятии разъяснительных постановлений ПленумаВерховного Суда РФ, изменений и дополнений в принятый закон.

Теперь о положительных моментах.

Во-первых,необходимо указать на стремление законодателя отвести ведущую роль наследованияпо завещанию как наиболее эффективному способу распоряжения собственника своимимуществом. При этом прослеживается существенное развитие принципа свободызавещания в статьях нового кодекса по сравнению с правилами, которые былипредусмотрены ГК РСФСР. Об этом свидетельствуют нормы, предоставляющиевозможность завещателю выбрать способ составления завещания; составить закрытоезавещание, а в чрезвычайных обстоятельствах – даже изложить свою волю в простойписьменной форме. Тенденция свободы завещания проявляется и в уменьшенииразмера обязательной доли, а также допустимости уменьшить размер обязательнойдоли судом или вовсе отказать в ее присуждении. Такой подход законодателяявляется обоснованным.

Теперьна уровне закона закреплен тезис об универсальности наследственногоправопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима.

Такженеобходимо подчеркнуть о том, что достоинством действующего Гражданскогокодекса РФ, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают иконкретизируют положения прежнего закона (например, расширен принцип свободызавещания, сделано уточнение относительно того, что при написании завещаниямогут быть использованы технические средства, более детально раскрываетсясодержание понятия «завещательный отказ», существенно конкретизированы нормызавещательного отказа, введены уточнения относительно завещательноговозложения).

Правовоерегулирование наследственных правоотношений вполне отвечает как нынешнимпотребностям, так и задачам развития отношений частной собственностью.

Подводяитог анализу правовых норм, регулирующим отношения в связи с наследованием,следует отметить, что нормы действующего ГК РФ во многом (но не во всем) устраняютимевшие в прежнем законодательстве противоречия и пробелы, и в большей степенисоответствует складывающейся в настоящий период систему имущественного оборота.Они являются более продуманными, проработанными, понятными и, соответственноболее удобными для применения в отличие от действовавших ранее.


Списоклитературы в сносках

1Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право. 2002 г.№ 2.

2Бахтеев М.С. Комментарий к ФЗ «О введении в действие Гражданского кодексаРоссийской Федерации» // Трудовое право. 2002 № 2.

3Толстой Ю.К. Наследственное право: Учебное пособие. — М.: Юристъ. 2001.

4Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И.Масляева. М.: ИНФРА – М. 2000.

5Егоров Н.Д. Гражданское право. Часть первая. Учебник. М.: ИНФРА – М. 2001.

6Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2002.

7Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М.:Юристъ. 2003.

8Конституция РФ // Российская газета. 1993 г. 25 декабря.

9Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. // СЗ РФ.2001. № 49. Ст. 4553

10Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля1998 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22

11Об авторском и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993 г. // ВВС РФ. 1993. №32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2866.

12Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. // ВВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.

13«О судебной практике по делам о наследовании»: Постановление Пленума ВерховногоСуда СССР от 1 июля 1966 г. // БВС СССР. 1966. № 4.

14«О судебной практике по делам об установалении фактов, имеющих юридическоезначение»: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 21 июня 1985 г. № 9. //БВС СССР. 1985. № 4.

15«О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»:Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2. ред.Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11, от 25октября 1996 г. № 10 // Сборник постановлений Пленума Верховного СудаРоссийской Федерации. 1961-1996. 1997.

16«О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищногофонда в Российской Федерации»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24августа 1993 г. № 8 // БВС РФ. 1993. № 11.

17«Онекоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»:Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 2апреля 1997 г. № 4/8 // ВВАС РФ. 1997. № 6; 1998. № 4.

18Гражданский кодекс РФ. Часть третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N49. Ст. 4552.

19Трофимов С.А. Как получить наследство. М.: Книжный мир. 2003.

20Борщевский М.Ю. Наследственное право. М.: Юридическая литература. 1989. С. 19.

21«О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»:Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1993 года // БВС РФ.1997. № 1.

22О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор местажительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25 июня 1993 г. //Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

23Крылова З. Новеллы наследственного права в части третей ГК РФ. // Российскаяюстиция. 2002. № 3.

24Эрделевский А. Часть третья ГК РФ о наследовании. // Законность. 2002. № 2. С.8

25Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ. // Вестник Высшего Арбитражного СудаРоссийской Федерации. 2002. № 3. С. 75.

26Веденеев А.В. Исторические аспекты возникновения и равития институтанаследственного права. М.: ИНФРА – М. 2001. С. 18.

27Грудцына Л.Ю. Исторический очерк возникновения и развития гражданского права.М.: ИНФРА – М. С. 2002.

28Гражданский кодекс РСФСР: Федеральный закон // ВВС СССР. 1964. N32. Ст. 3302.

29Мушинский В.О. Основы гражданского права. М.: Зерцало. 1997. С. 30.

30Санникова Л.В. Завещание и его форма по новому российскому законодательству онаследовании // Юридический мир. 2003. № 3 (март).

31Решение суда г. Кургана от 12 июня 2003 г. Из архива Курганского городскогосуда по гражданским делам. По материалам гражданского дела N123-43/2003-5.

32Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Закон РФ от 11февраля 1993 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30. 12. 2001№ 194-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. N10. Ст. 357.

 33 Гражданский кодекс РФ. Часть первая:Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (сизменен. и доп. от 23 декабря 2003 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

34Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / Отв.Ред. О.Н. Садиков. М.: Юристъ. 1998.

35Постановление Президиума Челябинского областного суда от 19 декабря 2001 г.Надзорное производство N4г-2001-2104. Архив Челябинского областного суда. По материалам судебнойпрактики.

36Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РСФСР. Поматериалам Наследование. Материалы судебной практики. М.: Книжный мир. 2004.

37Определение Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного судаот 11 августа 2003 г. По материалам гражданского дела N27-188/2003 из архива Курганского областного суда.

38Грудцына Л.Ю. Наследование в вопросах и ответах. М.: Бератор-Пресс. 2002.

39БорисовА.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части третей. М.:Книжный мир. 2003.

40Баринов Н. Новый Гражданский кодекс: наследственное право // Закон. 2002. № 2.

41Серебровский В.И. Очерки наследственного права. М.: Юридическая литература.1989.

42Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства вбанках, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. // CЗРФ. 2002. № 22. Ст. 2097.

43 Ростовцева Н.В. О некоторых новеллахнаследственного права // Журнал российского права.2002. № 3.

44Зайцева Т.И. Влияние зарубежного права на наследование в России. М.:Бератор-Пресс. 2003.

45Мейер Д.И. Наследственное право в России и за рубежом: сравнительный анализ.М.: Книжный мир. 2003.

46Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании. // Хозяйственное право.2002. № 3.

47Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права по части 3 Гражданского кодексаРоссийской Федерации // Юрист. 2002. № 3.

48Эрделевский А. Часть третья ГК РФ о наследовании. // Законность. 2002. № 3.

49О введении в действие части третей Гражданского кодекса Российской Федерации:Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.

50Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ // Российская газета. 2001. 6 ноября.

51Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 16 ноября 1995 г. N167-ФЗ // Российская газета. 27 ноября.

52О селекционных достижениях: Закон РФ от 6 августа 1993 г.// Ведомости РФ. 1993.N 36. Ст. 1436.

53Павлова Е. Наследование интеллектуальной собственности // Закон 2001. № 4.

 Списокиспользуемых источников и литературы

1.Нормативно-правовые акты

1.Конституция РФ // Российская газета. 1993 г. 25 декабря.

2.Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Закон РФ от 11февраля 1993 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30. 12. 2001№ 194-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. N10. Ст. 357.

3.Гражданский кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон Российской Федерации от30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с изменен. и доп. от 23 декабря 2003 г.) // СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301.

4.Гражданский кодекс РФ. Часть третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N49. Ст. 4552.

5.Гражданский кодекс РСФСР: Федеральный закон // ВВС СССР. 1964. N32. Ст. 3302.

6.Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ // Российская газета. 2001. 6 ноября.

7.Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 16 ноября 1995 г. N167-ФЗ // Российская газета. 27 ноября.

8.Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. // СЗ РФ.2001. № 49. Ст. 4553

9.Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля1998 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22

10.Об авторском и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993 г. // ВВС РФ. 1993. №32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2866.

11.Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. // ВВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.

12.О введении в действие части третей Гражданского кодекса Российской Федерации:Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4553.

13.О селекционных достижениях: Закон РФ от 6 августа 1993 г.// Ведомости РФ. 1993.N 36. Ст. 1436.

14.Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства вбанках, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. // CЗРФ. 2002. № 22. Ст. 2097.

2.Материалы судебной практики

15.«О судебной практике по делам о наследовании»: Постановление Пленума ВерховногоСуда СССР от 1 июля 1966 г. // БВС СССР. 1966. № 4.

16.«О судебной практике по делам об установалении фактов, имеющих юридическоезначение»: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 21 июня 1985 г. № 9. //БВС СССР. 1985. № 4.

17.«О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»:Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2. ред.Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. № 11, от 25октября 1996 г. № 10 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РоссийскойФедерации. 1961-1996. 1997.

18.«О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищногофонда в Российской Федерации»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24августа 1993 г. № 8 // БВС РФ. 1993. № 11.

19.«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерныхобществах»: Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего АрбитражногоСуда РФ от 2 апреля 1997 г. № 4/8 // ВВАС РФ. 1997. № 6; 1998. № 4.

20.«О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»:Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1993 года // БВС РФ.1997. № 1.

21.Постановление Президиума Верховного суда РФ от 5 апреля 2000 г. N.74В99пр-17.

22.Решение суда г. Кургана от 12 июня 2003 г. Из архива Курганского городскогосуда по гражданским делам. По материалам гражданского дела N123-43/2003-5.

23.Постановление Президиума Челябинского областного суда от 19 декабря 2001 г.Надзорное производство N4г-2001-2104. Архив Челябинского областного суда. По материалам судебнойпрактики.

24.Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РСФСР. Поматериалам Наследование. Материалы судебной практики. М.: Книжный мир. 2004.

25.Определение Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного судаот 11 августа 2003 г. По материалам гражданского дела N27-188/2003 из архива Курганского областного суда.

3.Учебно-научная и иная литература

26.Толстой Ю.К. Наследственное право: Учебное пособие. — М.: Юристъ. 2001.

27.Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И.Масляева. М.: ИНФРА – М. 2000.

28.Егоров Н.Д. Гражданское право. Часть первая. Учебник. М.: ИНФРА – М. 2001.

29.Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2002.

30.Мушинский В.О. Основы гражданского права. М.: Зерцало. 1997.

31.Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. – М.:Юристъ. 2003.

32.Борщевский М.Ю. Наследственное право. М.: Юридическая литература. 1989. С. 19.

33.Серебровский В.И. Очерки наследственного права. М.: Юридическая литература.1989.

34.Трофимов С.А. Как получить наследство. М.: Книжный мир. 2003. .

35.Веденеев А.В. Исторические аспекты возникновения и равития институтанаследственного права. М.: ИНФРА – М. 2001.

36.Грудцына Л.Ю. Исторический очерк возникновения и развития гражданского права.М.: ИНФРА – М. С. 2002.

37.Грудцына Л.Ю. Наследование в вопросах и ответах. М.: Бератор-Пресс. 2002.

38.Зайцева Т.И. Влияние зарубежного права на наследование в России. М.:Бератор-Пресс. 2003.

39.Мейер Д.И. Наследственное право в России и за рубежом: сравнительный анализ.М.: Книжный мир. 2003.

40.Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации частитретей. М.: Книжный мир. 2003.

41.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / Отв.Ред. О.Н. Садиков. М.: Юристъ. 1998.

42.Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право. 2002 г.№ 2. С. 20-39.

43.Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании. // Хозяйственное право.2002. № 3. С. 34-56.

 44.Бахтеев М.С. Комментарий к ФЗ «О введении в действие Гражданского кодексаРоссийской Федерации» // Трудовое право. 2002 № 2. С. 34-37.

45.Крылова З. Новеллы наследственного права в части третей ГК РФ. // Российскаяюстиция. 2002. № 3. С. 12-15.

46.Эрделевский А. Часть третья ГК РФ о наследовании. // Законность. 2002. № 2. С. 8-12.

47.Эрделевский А. Часть третья ГК РФ о наследовании. // Законность. 2002. № 3. С.11-15.

48.Санникова Л.В. Завещание и его форма по новому российскому законодательству онаследовании // Юридический мир. 2003. № 3 (март). С. 36-44.

49.Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ. // Вестник Высшего Арбитражного СудаРоссийской Федерации. 2002. № 3. С. 72-81.

50.Баринов Н. Новый Гражданский кодекс: наследственное право // Закон. 2002. № 2. С.112-118.

 51. Ростовцева Н.В. Онекоторых новеллах наследственного права // Журнал российского права.2002. № 3.С. 9-16.

52.Ростовцева Н.В. Нормы наследственного права по части 3 Гражданского кодексаРоссийской Федерации // Юрист. 2002. № 3. С. 34-39.

53.Павлова Е. Наследование интеллектуальной собственности // Закон 2001. № 4. С.31-37.


            Приложение.

Завещание (с подназначением наследника)

ЗАВЕЩАНИЕ

(датапрописью, год прописью)

Я,_______________________________________________________

проживающийв ___________________________________________

настоящимзавещанием делаю следующее распоряжение:

1.        Изпринадлежащего мне имущества жилой дом со всеми хозяйственными, бытовымистроениями и сооружениями, находящийся по адресу:_________________________________

иземельный участок размером ___________ кв. м., предоставленный мне внаследуемое владение, на котором расположен вышеуказанный жилой дом, я завещаюмоим сыновьям: ____________________________________________

и____________________________________ в равных долях каждому.

Приэтом выражаю желание, чтобы названные наследники пользовались домом следующимобразом: __________________

_________________- первым этажом дома, а ________________

__________________- вторым этажем.

2.        Всеостальное имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чембы оно ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю моей сестре_______________________

3.        Вслучае смерти кого-либо из названных мною наследников ранее моей илиодновременной смерти либо непринятия ими наследства долю отпавшего наследниказавещаю внуку _____________________________

4.        Содержаниемне нотариусом разъяснено.

5.        Экземплярзавещания хранится в делах ____________________

нотариальнойконторы гор. ________________ по адресу _______________________ и экземплярвыдается завещателю ____________________________

__________________

(подпись)

«____» _____________200_ г. я, _______________________

нотариус_______________________________________________

(наименованиенотариальной конторы, No.,дата выдачи лицензии)

свидетельствуюподлинность подписи гр. _____________________,

котораясделана в моем присутствии. Личность подписавшегося установлена, дееспособностьпроверена. Текст завещания прочитан нотариусом вслух.

Зарегистрированов реестре за No. __________________________

Взысканопо тарифу: ______________________________________

Нотариус:_______________________________

(подпись)

М.П.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву