Реферат: Гражданское право

Автономная некоммерческая организация высшегопрофессионального образования

МОСКОВСКАЯ ОТКРЫТАЯ СОЦИАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Астраханский филиал

Кафедра Гражданского права

Дисциплина Гражданское право

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Выполнил студент 3 курса

дистанционного обучения

юридического факультета

(специальность «Юриспруденция»)

Павлова Е.П.

Проверил_________________________

АСТРАХАНЬ 2009


План

Введение

1.Законодательствооб авторских правах

2.Понятиепатентного (изобретательского) права. Законодательство об изобретательстве

3.Понятие и видытоварного знака и знака обслуживанию. Право на товарный знак (знакобслуживание), его субъекты. Оформление и использование права на товарный знак

4.Содержаниедоговора строительного подряда

Задание

Задание

Заключение

Списокиспользованной литературы


Введение

Гражданское право — одна из основных, важнейших частей всякой развитойправовой системы. Термин «гражданское право» берет свое начало отримского «цивильного права» (jus civile), под которым понималосьправо исконных римских граждан — квиритов (cives), право государства-города(civitas). В дальнейшем известный процесс рецепции (заимствования) римскогочастного права европейскими правопорядками привел к переносу этого понятия всовременную юридическую терминологию (Zivilrecht, droit civil, civil law), гдеоно стало привычным, традиционным наименованием одной из наиболее крупных,фундаментальных правовых отраслей. Поэтому и гражданское право нередко называютцивилистикой, а специалистов в этой области — цивилистами.

Гражданское право в известном смысле действительно можно считать правомграждан, поскольку оно призвано регулировать подавляющее большинство ихвзаимоотношений как имущественного, так и неимущественного характера. А такиевзаимоотношения возникают, как правило, по воле их участников, которые самиопределяют и содержание своих взаимосвязей, и даже последствия их прекращенияили изменения. Ведь люди обычно самостоятельно решают, вступать им или невступать, например, в те или иные договорные отношения и на каких условиях; онивольны защищать свое имущество или отказаться от его защиты в конкретнойситуации; они вправе предъявить требование о судебной защите своих прав (иск)или не делать этого и т.д. При этом люди руководствуются своими собственными,частными интересами (в том числе согласуя их с аналогичными интересами другихлиц), которые, таким образом, по общему правилу всецело определяют и содержаниескладывающихся между ними отношений.

Государство должно предоставлять им такую возможность саморегулированияэтих отношений, ибо никакие его нормативные акты не в состоянии предусмотретьвсе возможные в жизни варианты поведения, наиболее целесообразные во всехмыслимых ситуациях. Разумеется, оно обязано также принимать и известные мерыохраны участников от злоупотреблений недобросовестных лиц и в определенной мерезащищать более слабую сторону, а в необходимых случаях принуждать к соблюдениюобщественных (публичных) интересов.

Вмешательство государства в сферу частных интересов своих граждан неможет становиться всеобъемлющим, безграничным и произвольным, а публичнаявласть не вправе считать себя единственным подлинным выразителем и защитникомлюбых интересов своих граждан на том, в частности, основании, что она знает ихлучше, чем сами их носители (как это обычно имело и имеет место в историироссийской государственности). В ином случае, как свидетельствует историческийопыт, одни граждане становятся пассивными ожидателями различных государственныхблаг и теряют всякий интерес к инициативной, самостоятельной деятельности (чтов конечном итоге не идет на пользу и самому государству), а другие прибегают кмногообразным ухищрениям и попыткам обхода закона с целью добитьсяудовлетворения собственных интересов и потребностей.


1. Законодательство об авторских правах

Авторское право в объективном смысле — это совокупность норм гражданскогоправа, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведенийнауки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделениюих авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов идругих правообладателей.

Авторское право выполняет четыре функции.

Первая из них — признание авторства и охрана произведений науки,литературы и искусства. Авторское право устанавливает охрану этих произведенийс момента их создания. Авторское законодательство не дает общего определенияпонятия произведения. Под произведением следует понимать любую отвечающуютребованиям закона идеальную систему научно-технических категорий (произведениянауки), литературных и художественных образов (произведения литературы иискусства). В Законе даются определения лишь отдельных видов произведений, вчастности аудиовизуального произведения, базы данных, программы для ЭВМ ипроизведения декоративно-прикладного искусства.

Вторая функция проявляется в установлении режима использованияпроизведений. Нормы авторского права предусматривают, кто и на каких условияхвправе использовать охраняемое произведение. В силу ст. 138 ГК обладательавторского права имеет исключительное право использования. Третьи лица вправеиспользовать произведение лишь с согласия обладателя исключительных авторскихправ.

Авторское право не регламентирует процедуру практического примененияпроизведений. Оно лишь определяет, что является, например, воспроизведениемпроизведения, его исполнением, показом, обнародованием и т.п. Регламентацияпроцессов практического использования охраняемых авторским правом произведенийвыходит за рамки авторского права и гражданского права в целом.

Третья функция авторского права выражается в наделении авторовпроизведений науки, литературы, искусства и иных правообладателей комплексомличных и имущественных прав.

Защита данных прав образует содержание четвертой функции авторскогоправа.

Источниками авторского права, как и гражданского права в целом, служатмеждународные договоры РФ, законы и иные правовые акты РФ, а также обычаиделового оборота. Согласно Конституции РФ и ГК РФ источниками авторского праваявляются отдельные статьи ГК, статьи принятых в соответствии с ГК иных федеральныхзаконов, а также указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, актыминистерств и иных федеральных органов исполнительной власти погражданско-правовым вопросам науки, литературы и искусства, не противоречащиеГК РФ и другим федеральным законам.

В настоящее время помимо ГК авторско-правовые отношения регулируютсявступившим в силу с 3 августа 1993 г. Законом РФ от 9 июля 1993 г. «Обавторском праве и смежных правах» (далее — ЗоАП), в редакции Закона от 19июля 1995 г., Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охранепрограмм для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее — ЗПЭВМ), рядом указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.

Из числа международных договоров РФ наибольшее значение в качествеисточников авторского права имеют Бернская конвенция по охране литературных ихудожественных произведений 1886 г. (в парижской редакции от 24 июля 1971 г.),вступившая в силу для Российской Федерации с 13 марта 1995 г., и Всемирная(Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г., действующая дляРоссии в первоначальной редакции с 27 мая 1973 г., а в редакции 1971 г. — с 9марта 1995 г. Кроме того, источниками авторского права служат Конвенция,учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля1967 г., и Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемыхчерез спутники, подписанная в Брюсселе 21 мая 1974 г. и ратифицированная УказомПрезидиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1988 г.

К авторско-правовым отношениям применяется общий принцип, согласнокоторому, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те,которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются нормымеждународного договора (п. 2 ст. 7 ГК).

Предпринимательскую деятельность в сфере науки, литературы и искусствамогут регулировать также обычаи делового оборота, т.е. сложившиеся и широкоприменяемые предпринимателями правила поведения, не предусмотренныезаконодательством, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе(п. 1 ст. 5 ГК).

2.Понятие патентного (изобретательского) права. Законодательство обизобретательства

Под патентным правом в объективном смысле понимается совокупностьправовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения,возникающие в связи с созданием, использованием и охраной изобретений, полезныхмоделей и промышленных образцов. В ч. 4 ГК патентному праву посвящена глава 72ГК. В ст. 1345 ГК используется также термин «патентные права», чтосоздает некоторую терминологическую путаницу. Однако в последнем случае речьидет о синониме интеллектуальных прав на изобретения, полезные модели ипромышленные образцы.

Можно выделить также понятие патентного права в субъективном смысле,которое можно определить как субъективное право автора и/или иногопатентообладателя на объект патентного права, включающее исключительные(имущественные) и неимущественные правомочия на запатентованные изобретение,промышленный образец, полезную модель.

Таким образом, объектом патентного права являются изобретения, полезныемодели и промышленные образцы, важнейшими из которых, несомненно, являютсяизобретения. В п. 1 ст. 1345 ГК дается определение объектов патентных прав,которые определяются как результаты интеллектуальной деятельности в научно-техническойсфере, отвечающие установленным ГК требованиям к изобретениям и полезныммоделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественногоконструирования, отвечающие установленным ГК требованиям к промышленнымобразцам. Таким образом, речь идет об идентичных понятиях.

Патентное право является основным компонентом промышленной собственности,которая, в свою очередь, является частью интеллектуальной собственности.Особенностью промышленной собственности является то, что ее объекты находят применениев производственной деятельности.

Авторы, правообладатели приобретают и осуществляют исключительныеимущественные и личные неимущественные права на изобретения, полезные модели,промышленные образцы свободно, действуя в своем интересе на основании договоровпри непротиворечии условий соглашения законодательству. Беспрепятственноеосуществление прав интеллектуальной промышленной собственности согласуется сконституционными положениями о свободном использовании своих способностей иимущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом хозяйственнойдеятельности, а также на основе гарантий свободного технического, научного,других видов творчества.

Для объектов патентного права характерно наличие территориальногопринципа охраны, который заключается в том, что право на этот объект действуеттолько в пределах того государства, где это право было получено. При этом самовозникшее право по своей правовой природе является исключительным. Носительэтого права может либо сам использовать охраняемый объект, отчуждать это праволибо выдавать какому-либо лицу разрешение на его использование и вместе с темзапрещать всем третьим лицам применять охраняемый объект на территории данногогосударства без специального разрешения (лицензии) за изъятиями, установленнымив законе.

Согласно п. 4 ст. 1349 ГК не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линиичеловека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческихцелях;

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципамгуманности и морали.

Некоторые из указанных выше терминов требуют дополнительных разъяснений.Клонирование человека — создание человека, генетически идентичного другомуживому или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половуюклетку ядра соматической клетки человека.

Зародышевая линия — особи, произошедшие от одной и той же особи.

Эмбрион человека — зародыш человека на стадии развития до восьми недель.

В указанном пункте ст. 1349 ГК сохранено ранее действовавшее правило отом, что не признаются в качестве изобретений технические решения,противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (например,конструкции отмычек, орудия пыток и т.д.). В данном случае заявленные решенияотвечают условиям патентоспособности, однако законодатель, исходя изобщественных интересов, прямо исключил их из числа охраноспособных объектов.

Следует отметить, что указанное положение закона несколько двусмысленно,поскольку очевидно, что любые виды вооружений противоречат принципам гуманностии морали, тем не менее постоянно патентуются новые виды вооружений. Очевидно,законодатель исходил из того, что они соответствуют общественным интересам.

Что касается противоречия общественным интересам, то, как было отмечено влитературе, «при отнесении решений к противоречащим общественным интересамсами эти интересы должны быть отражены в тех или иных правилах, установленныхот имени общества уполномоченными на то компетентными органами (например,запрет использования тех или иных веществ, у которых выявлены канцерогенныесвойства). В противном случае ссылка на общественные интересы могла бы служитьоснованием для отказа в патентовании большинства заявляемых решений».

Само исключительное право основывается на специальном охранном документе,выданном компетентным органом, в соответствии с предусмотренной закономформальной процедурой. Права в отношении объектов патентного права, на которыеохранный документ не получен, ни авторам, ни каким-либо другим лицам непредоставляются. Охранные документы (патент, свидетельство) действуют в течениеопределенного срока, по окончании которого объекты патентного права становятсяпубличным достоянием, то есть могут использоваться без согласия правообладателяи без уплаты вознаграждения.

По своей сути патент или свидетельство — это государственные охранныедокументы на новые технические решения в самых различных отраслях народногохозяйства, которые действуют на территории страны, где были выданы такиедокументы.

Таким образом, в отличие от объектов авторского права, которые охраняютсязаконом с момента их создания, объекты патентного права охраняются только послеофициального признания их таковыми в результате выполнения ряда формальных действий.Такие действия включают составление заявки на выдачу охранного документа,рассмотрение заявки соответствующим государственным ведомством. В настоящеевремя таким ведомством является Федеральная служба по интеллектуальнойсобственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), которая выносит решенияо выдаче охранного документа.

Необходимость в наличии специального охранного документа обусловленаналичием у объекта патентной охраны такого признака, как повторимость, которыйзаключается в том, что вероятность создания одного и того же объекта патентнойохраны разными лицами и независимо друг от друга достаточно велика. В связи сэтим необходима особая формальная процедура, которая удостоверит приоритет(первенство) того или иного лица в создании данного объекта.

Поскольку деятельность соответствующего государственного ведомствасвязана со значительными материальными издержками, то, для того чтобы ихпокрыть, а также стимулировать авторов к совершению только юридически значимыхдействий, предусмотрено взимание пошлин за патентование изобретений, полезныхмоделей и промышленных образцов. Отдельным категориям граждан предоставляютсяльготы по уплате пошлин. Так, согласно п. 3 Положения о пошлинах запатентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрациютоварных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров,предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров отуплаты пошлин за подачу заявки, за внесение в нее изменений и уточнений, за проведениеэкспертизы по существу и др. полностью освобождены участники ВОВ и приравненныек ним лица. Инвалиды и учащиеся (воспитанники) государственных, муниципальныхили иных образовательных учреждений, реализующих образовательную илипрофессиональную программу обучения, также имеют льготы по оплате пошлины.

Нарушение исключительных прав на объекты патентного права предусматриваетприменение особых санкций, которые включают:

запрещение дальнейшего неправомерного использования объекта патентногоправа в хозяйственном обороте в любой форме и/или осуществления действий,которые способны привести к такому правонарушению;

возмещение правообладателю понесенных убытков. При этом возмещаются нетолько произведенные расходы (например, затраты на производство товаров, сбыткоторых затруднен из-за производства контрафактных товаров), но и упущеннаявыгода, то есть та прибыль, которую мог бы получить правообладатель, если бынарушения не было;

наложение на нарушителя обязанности выплатить штраф;

публикация решения суда в целях защиты своей деловой репутации.

Еще до рассмотрения дела суд может по ходатайству истца наложить арест нараспространение изделий, созданных с нарушением исключительных патентных прав вкачестве обеспечительной меры по иску.

Изобретения являются важнейшим компонентом патентного права. По существу,они определяют развитие технического прогресса, о чем свидетельствует опытнаиболее развитых стран.

Патентный закон в прежней редакции не давал формально-логическогоопределения понятия изобретения, а называл лишь условия его патентоспособности,под которыми понимались определенные свойства технического новшества, дающиеему возможность признаваться в качестве изобретения. Такой подход согласовалсяс мировой практикой, выделявшей некоторые признаки изобретения, не давая егоопределения, однако противоречил традициям российской и советской цивилистики.

Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона дается следующее определениеизобретения: в качестве изобретения охраняется техническое решение в любойобласти, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штаммумикроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессуосуществления действий над материальным объектом с помощью материальныхсредств).

Термин «техническое решение» следует понимать достаточно ширококак практическое средство удовлетворения определенных потребностей. Так,способы лечения болезней не относятся к технике в общепринятом смысле слова,однако могут быть запатентованы в качестве изобретений.

Изобретение само по себе нематериально, однако оно имеет определенныйобъект, т.е. то техническое средство, с помощью которого это нематериальноесредство будет овеществляться. Виды объектов изобретений различаются взависимости от того, какие средства используются в техническом решении длядостижения поставленной цели.

Все объекты законодатель в п. 1 ст. 4 разделил на продукты (устройства,вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных) испособы.

Под устройствами понимаются конструктивные элементы или комплекс такихэлементов, находящихся между собой в функциональной связи. Сюда относятсямашины, аппараты, установки, приборы, инструменты, агрегаты, приспособления иих детали. Устройство характеризуется конструктивными признаками и существует втрех измерениях.

Веществами являются искусственные материальные образования, являющиесясовокупностью взаимосвязанных элементов. К ним относятся растворы, сплавы,эмульсии и т.д. Изобретениями признаются вещества, созданные как в результатехимических реакций, так и иным путем, в частности, физическим путем (перегонка,электролиз, прессование).

Штаммы микроорганизмов — это наследственные, новые среды микроорганизмов,используемых непосредственно или способствующих созданию полезных веществ.Штаммы применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимулятораразвития растений. Штаммы микроорганизмов используются в медицине, ветеринарии,сельском хозяйстве и т.д.

Отдельно законодатель выделил культуры клеток растений и животных,которые включают как культуры отдельных клеток (например, всем известные клоныживотных и человека), так и консорциумы (т.е. соединения культур клетокрастений и животных).

Под способами (процессами осуществления действий над материальнымобъектом с помощью материальных средств) понимаются установления новойочередности совершения определенных действий, в результате осуществлениякоторых достигается определенный результат.

Следует отметить, что действующая редакция Патентного закона РФ несодержит такого объекта охраны, как применение известного ранее устройства,способа, вещества, штамма по новому назначению. Этот ранее существовавшийобъект охватывается понятием способа.

Правовой формой охраны изобретений является патент, который действует доистечения двадцати лет с даты подачи заявки в Роспатент.

Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственномусредству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуетсяполучение в установленном Законом порядке разрешения, продлевается Роспатентомпо ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки наизобретение до даты получения первого такого разрешения на применение, завычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие патента наизобретение, не может превышать пять лет. Указанное ходатайство подается впериод действия патента до истечения шести месяцев с момента получения такогоразрешения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроковистекает позднее.

Особый порядок исчисления срока действия патента в указанных случаяхобусловлен тем, что из соображений общественной безопасности такие изобретенияне следует сразу применять. Они должны быть проверены, апробированы и одобрены,для чего требуется определенное время. Кроме того, на их использованиенеобходимо особое разрешение. В связи с этим и срок действия патента долженбыть продлен.

В п. 1 ст. 4 Патентного закона перечислены три признака, наличие которыхсвидетельствует о том, что заявленное техническое новшество может быть признаноизобретением. Такими признаками являются новизна, изобретательский уровень ипромышленная применимость.

Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровнетехники, которые включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до датыприоритета изобретения.

Уровень техники определяется путем оценки более ранних приоритетов всехподанных в Российской Федерации другими лицами заявок на изобретения и полезныемодели (кроме отозванных), а также запатентованных в России изобретений иполезных моделей. При этом любое лицо должно иметь право ознакомиться сдокументами заявки на изобретение и полезную модель.

Новизна технического решения является важнейшим требованием,предъявляемым к изобретению. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что,по некоторым данным, около половины заявок отклоняется в нашей стране по мотивуотсутствия новизны. Основная цель этого критерия заключается в том, чтобывоспрепятствовать выдаче патентов на технические решения, уже известныеобществу.

Закон не приводит перечень обстоятельств, в результате которых сведениястановятся общедоступными в мире или, как принято говорить в патентном праве,могут опорочить новизну изобретения. Однако в соответствии со сложившейсяпрактикой к ним относится опубликование изобретения до даты подачи заявки в Россииили за рубежом, т.е. раскрытие сущности изобретения для неопределенного кругалиц настолько, что стало возможным его осуществление (например, демонстрация навыставке, изложение сути изобретения в популярном научно-техническом журнале,по радио, на телевидении и т.д.).

Порочит новизну также открытое применение. Под открытым применениемпонимается такое использование изобретения, которое становится настолькоизвестным неопределенному кругу лиц, что открывается возможностьвоспроизведения его специалистами. Открытое применение может осуществлятьсяпрежде всего на промышленном предприятии, однако при определенныхобстоятельствах оно возможно и на других объектах (например, в магазинах).Новизна устанавливается на дату приоритета изобретения, который, в свою очередь,определяется по дате поступления заявки в Роспатент.

Неизвестность из уровня техники предполагает, что речь идет о мировойновизне. Таким образом, при проведении патентной экспертизы заявке могут бытьпротивопоставлены либо такие сведения об изобретении, которые могут бытьпочерпнуты из открыто опубликованных источников, либо сведения об открытомприменении изобретения. Секретная или закрытая информация во внимание непринимается.

Требование мировой новизны характерно для законодательства всех развитыхстран. Это обусловлено тем, что современные информационные технологии позволяютполучить сведения о сделанных изобретениях во всем мире.

Не признается обстоятельством, влияющим на патентоспособностьизобретения, публичное раскрытие информации, относящейся к изобретениям,заявителем (автором) или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно этуинформацию, при которой сведения о сущности изобретения стали общедоступными,если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытияинформации. Речь идет о так называемой льготе по новизне. При этом обязанностьпо доказыванию наличия указанной льготы возлагается на самого заявителя.

Надо признать, что формулировка изобретательского уровня страдаетнекоторой расплывчатостью, однако дать более точную характеристику вряд ливозможно. Это обусловлено тем, что речь идет о творческой деятельности,механизм функционирования которой еще недостаточно изучен. Бесспорно одно:творческая идея, вложенная в патентоспособное решение, должна обладатьопределенным качественным уровнем. Следует отметить, что любое изобретениесодержит как новые, так и уже известные элементы. Таким образом, речь не можетидти о внесении чисто механических изменений в устройство, способ и т.д., адостаточно наличия творческого начала в этих изменениях.

Однако определить наличие качественных изменений под силу толькоспециалисту. Причем эти модификации должны быть для такого специалистаочевидны.

При установлении наличия или отсутствия этого признака важную роль играетсубъективная оценка эксперта. Отсутствие или наличие изобретательского начала втехническом решении выясняется в каждом случае отдельно, исходя из конкретныхобстоятельств, и во многом зависит от личных взглядов, опыта, технической иправовой эрудиции лиц, проводящих экспертизу.

На практике экспертами проводится сравнение заявленного решения ссуществовавшими ранее аналогами (прототипами) и осуществляется анализотличительных признаков.

Изобретение считается промышленно применимым, если оно может быть использованоне только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, здравоохранении,культуре и других отраслях деятельности. В качестве примера использованияизобретения в здравоохранении можно привести выдачу патентов на различныемедицинские устройства, приборы, инструменты, в сельском хозяйстве — созданиеновых видов удобрений, кормов, гербицидов и т.д.

Под промышленной применимостью понимается возможность использованиятехнических решений в народном хозяйстве как в момент их создания, так и вбудущем.

Речь идет о принципиальной возможности использования изобретения, а не оцелесообразности такого использования. В связи с этим снимается вопрос омасштабах применения изобретения. Правовая охрана может предоставляться и дляизобретений, которые реализуются однократно в специфических условиях (например,восстановление разрушенного сооружения с конкретным характером повреждения).Таким образом, отсутствует такой признак технического новшества, какповторимость, который характерен для патентных законодательств некоторыхевропейских стран <*>. Вместе с тем, как правильно было отмечено влитературе, критерий промышленной применимости исключает возможностьпатентования невоспроизводимых объектов, функционирование которых основано науникальных, не повторяющихся в природе особенностях отдельных их образований.Так, нельзя запатентовать способ получения некоторого вещества из водыопределенного источника, если этот способ нельзя применять для другихминеральных вод

Признаки промышленной применимости означают, что достоинства изобретенияоцениваются не на стадии экспертизы с точки зрения абстрактно понимаемойполезности для общества, а в сфере его использования на рынке. Целесообразностьпатентования определяет заявитель, исходя из оцениваемой им самим конъюнктуры.

В Патентном законе перечисляются определенные результаты творческойдеятельности, которые законодатель прямо исключил из сферы патентной охраны вкачестве изобретений. Согласно п. п. 2, 3 ст. 4 к ним относятся:

— открытия, а также научные теории и математические методы;

— решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные наудовлетворение эстетических потребностей;

— правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

— программы для электронных вычислительных машин;

— решения, заключающиеся только в предоставлении информации;

— сорта растений, породы животных;

— топологии интегральных микросхем;

— решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности иморали.

Отказ патентным правом предоставления правовой охраны открытиямобусловлен тем, что открытие, под которым понимается выявление закономерностей,свойств и явлений материального мира, не обладает таким признаком изобретения,как промышленная применимость. Вместе с тем открытия могут служить основой длясоздания различных изобретений. Так, открытие известным ученым Пастеромбактерий, которые могут существовать, не потребляя кислород, позволили вдальнейшем создать и запатентовать такой способ обработки пищевых продуктов,который получил название «пастеризация».

Не охраняются патентным правом научные теории, под которыми понимаютсясистемы основных идей в той или иной отрасли знания, обобщающих опыт, практикуи отражающих объективные закономерности природы, общества и человеческогомышления. Следовательно, научная теория не является техническим решением и неможет охраняться в качестве изобретения.

Научные теории, математические методы, а также правила и методы игры,интеллектуальной или хозяйственной деятельности не признаются в качествеизобретений в связи с тем, что они не являются техническими решениями задачи ине подпадают под понятие устройства, вещества, штамма, культуры клеток илиспособа.

Под решениями, касающимися только внешнего вида изделий и направленнымина удовлетворение эстетических потребностей, законодатель имел в виду преждевсего промышленные образцы, которые охраняются Патентным законом как таковые.

Программы для электронных вычислительных машин охраняются в рамкахавторского права.

Не охраняются патентным правом решения, заключающиеся только в представленииинформации. Под ними имеются в виду базы данных, которые охраняются нормамиавторского права.

Отдельные решения исключены из числа изобретений в силу того, что ониохраняются специальным законодательством либо как противоречащие общественным интересам.

Сорта растений и породы животных выводятся в результате селекционнойдеятельности, которая представляет собой творческую деятельность. По своейприроде она близка к изобретательской деятельности, однако в отличие отпоследней имеет дело с объектами природы, к которым относятся как живыеорганизмы, так и неживые материалы (семена, клетки и т.д.).

Патентный закон сохранил ранее действовавшее правило о том, что непризнаются в качестве изобретений технические решения, противоречащиеобщественным интересам, принципам гуманности и морали (например, конструкцииотмычек, орудия пыток и т.д.). В данном случае заявленные решения отвечаютусловиям патентоспособности, однако законодатель, исходя из общественныхинтересов, прямо исключил их из числа подлежащих охране объектов.

Заметим кстати, что указанное положение Закона несколько двусмысленно,поскольку очевидно, что любые виды вооружений противоречат принципам гуманностии морали, тем не менее новые виды вооружений постоянно патентуются. Очевидно,законодатель исходил из того, что в данном случае они соответствуютобщественным интересам.

Что касается противоречия общественным интересам, то, как было отмечено влитературе, «при отнесении решений к противоречащим общественным интересамсами эти интересы должны быть отражены в тех или иных правилах, установленныхот имени общества уполномоченными на то компетентными органами (например,запрет использования тех или иных веществ, у которых выявлены канцерогенныесвойства). В противном случае ссылка на общественные интересы могла бы служитьоснованием для отказа в патентовании большинства заявляемых решений».


3. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживанию. Право на товарныйзнак (знак обслуживание), его субъекты. Оформление и использовнаие права натоварный знак

В ст. 1 Закона о товарных знаках дается определение товарного знака изнака обслуживания как обозначений, служащих для индивидуализации товаров,выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.Правовые режимы этих обозначений по существу одинаковы: только товарный знакпредназначен для индивидуализации товаров, а знак обслуживания — дляиндивидуализации работ или услуг. Закон, используя понятие товарного знака,одновременно имеет в виду и знак обслуживания.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные,изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 5 Законао товарных знаках). При этом Правила составления, подачи и рассмотрения заявкина регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Приказом Роспатентаот 5 марта 2003 г. N 32, к «другим обозначениям» относят такжезвуковые, световые и иные обозначения. Под словесными обозначениями понимаютсяслова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения,другие единицы языка, а также их сочетания. К изобразительным обозначениямотносятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, атакже фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости. Объемнымиизображениям считаются трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур.Регистрация товарного знака допускается в любом цвете или цветовом сочетании.

В Законе о товарных знаках в отличие от Патентного закона неформулируются критерии охраноспособности товарных знаков, а лишь содержитсяподробный перечень случаев, в которых обозначения не могут получить правовуюохрану в качестве товарных знаков. Ряд оснований для отказа в регистрацииявляются абсолютными, т.е. безусловными (ст. 6 Закона о товарных знаках). Вкачестве товарных знаков не регистрируются обозначения, не обладающиеразличительной способностью или состоящие только из элементов:

а) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаровопределенного вида;

б) являющихся общепринятыми символами и терминами;

в) характеризующих товары (указывающих на их вид, качество, свойство,назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта);

г) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительноили главным образом свойством либо назначением товаров.

Перечисленные элементы могут быть включены в товарный знак в качественеохраняемых, если не занимают в нем доминирующего положения. Регистрацияподобных обозначений запрещена потому, что они просто не могут служитьсредством индивидуализации. Данные правила не применяются в отношениианалогичных обозначений, которые тем не менее приобрели различительнуюспособность в результате их использования.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков различныхофициальных обозначений: государственных гербов и флагов, наименованиймеждународных межправительственных организаций, их эмблем, официальныхконтрольных, гарантийных и пробирных клейм, печатей, наград или сходных с нимидо степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены в товарныйзнак в качестве неохраняемого элемента с согласия соответствующегокомпетентного органа.

Не допускается регистрация обозначений, которые представляют собой илисодержат элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждениепотребителя относительно товара или его изготовителя, а также противоречатобщественным интересам, принципам гуманности и морали.

Еще одним абсолютным основанием для отказа в регистрации являетсятождество обозначений или их сходство до степени смешения с официальными наименованиямиили изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либообъектов всемирного культурного или природного наследия, а также сизображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях ифондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихсясобственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников илиуполномоченных ими лиц.

Кроме того, в соответствии с международным договором установлен запрет нарегистрацию обозначений, охраняемых государством — участником данногомеждународного договора, идентифицирующих вина или спиртные напитки какпроисходящие с его территории и имеющие особое качество, репутацию или другиехарактеристики, которые главным образом определяются их происхождением, еслитоварный знак предназначен для обозначения вин и спиртных напитков, непроисходящих с территории данного географического объекта.

Статья 7 Закона о товарных знаках предусматривает иные основания дляотказа в регистрации, когда отказ возможен после дополнительного исследованиясодержания заявленного обозначения. Так, не могут быть зарегистрированы вкачестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения,тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,заявленными на регистрацию или охраняемыми в РФ и имеющими более раннийприоритет, а также с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными вРФ. Однако с согласия правообладателя такая регистрация возможна.

Не регистрируются в качестве товарных знаков в отношении любых товаровобозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиямимест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом РФ (заисключением случаев, когда эти обозначения включены как неохраняемые элементы втоварные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такиминаименованиями).

Наконец, не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные:

а) охраняемому в РФ фирменному наименованию или его части в отношенииоднородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которыев РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

б) названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки,литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения,произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторскогоправа или его правопреемников, если права на эти произведения возникли ранеедаты приоритета регистрируемого товарного знака;

в) фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению,портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этоголица или его наследников.

Субъекты прав на товарные знаки. Ими могут быть юридические лица играждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность (п. 3 ст. 2 Закона отоварных знаках).

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами на товарныезнаки наравне с российскими юридическими и физическими лицами в силумеждународных договоров РФ (ч. 1 ст. 47 Закона о товарных знаках).

Возникновение прав на товарные знаки. Основанием предоставления правовойохраны товарному знаку является его государственная регистрация, осуществляемаяв установленном законом порядке <1>. В Роспатент подается заявка нарегистрацию товарного знака, содержащая: заявление в установленной форме;заявляемое обозначение; перечень товаров, в отношении которых испрашиваетсярегистрация (сгруппированных по классам Международной классификации товаров иуслуг для регистрации знаков), и описание заявленного обозначения. К заявке прилагаетсядокумент, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки.

Роспатент проводит по заявке экспертизу, состоящую из двух этапов.Формальная экспертиза осуществляется с целью проверки содержания заявки,наличия необходимых документов и их соответствия установленным требованиям. Наэтом этапе определяется дата подачи заявки. По результатам формальнойэкспертизы принимается решение о принятии заявки к рассмотрению или об отказе впринятии ее к рассмотрению.

На следующем этапе производится экспертиза заявленного обозначения, входе которой проверяется его соответствие условиям охраноспособности товарногознака и устанавливается приоритет.

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки вРоспатент. Заявитель может также воспользоваться конвенционным или выставочнымприоритетом, если заявка подана им в течение 6 месяцев с даты подачи первойзаявки в стране — участнице Парижской конвенции или с даты помещения товарногознака на экспонатах официальных или официально признанных международных выставокна территории одного из государств — участников Конвенции. Заявитель, желающийвоспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязануказать это при подаче заявки или в течение 2 месяцев с даты ее подачи вРоспатент и приложить все необходимые документы (либо представить их не позднее3 месяцев с даты подачи заявки). Приоритет товарного знака может такжеустанавливаться по дате международной регистрации товарного знака (ст. 9 Законао товарных знаках).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент выноситрешение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. Вслучаях, когда заявленное обозначение соответствует требованиямохраноспособности только в отношении части товаров, указанных в заявке, выноситсярешение о регистрации товарного знака в отношении этой части товаров.

После получения документа об уплате государственной пошлины Роспатентпроизводит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарныхзнаков и знаков обслуживания РФ и выдает свидетельство на товарный знак,удостоверяющее приоритет товарного знака и подтверждающее исключительное правона этот знак. Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные вГосударственный реестр, публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

Регистрация товарного знака действует до истечения 10 лет, считая с датыподачи заявки в Роспатент (ст. 16 Закона о товарных знаках). Срок действиярегистрации может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному втечение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет, причем количествотаких продлений не ограничено.

Содержание исключительного права на товарный знак состоит в том, чтоправообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использованиедругими лицами. Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак безразрешения правообладателя (п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках). Свидетельствона товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак в отношениитоваров, указанных в свидетельстве (ст. 3 Закона о товарных знаках). Другоелицо вправе зарегистрировать аналогичный товарный знак на свое имя в отношениидругой группы товаров.

Нарушением исключительного права правообладателя признается использованиебез разрешения в гражданском обороте на территории России товарного знака илисходного с ним до степени смешения обозначения товаров, для индивидуализациикоторых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров: а) на товарах(их этикетках и упаковках), которые производятся, предлагаются к продаже,продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся вгражданский оборот на территории России, либо хранятся или перевозятся с этойцелью, либо ввозятся на территорию России; б) при выполнении работ, оказанииуслуг; в) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;г) в предложениях товаров к продаже; д) в сети Интернет (в доменном имени).Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используется товарныйзнак или сходное с ним до степени смешения обозначение, считаютсяконтрафактными (п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках).

Ограничением исключительного права на товарный знак является случайисчерпания прав (ст. 23 Закона о товарных знаках): любое лицо, на законныхоснованиях приобретшее товары с нанесенными на них товарными знаками, вправеуказывать эти знаки производителя товара в своей рекламе, объявлениях, вывескахи т.п.

Особенностью осуществления прав на товарный знак является обязанностьправообладателя использовать товарный знак. Если он не используется непрерывнов течение любых 3 лет после регистрации, то его правовая охрана может бытьпрекращена досрочно в отношении всех или части товаров (ст. 22 Закона отоварных знаках). Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарногознака в связи с его неиспользованием может быть подано в Палату по патентнымспорам любым лицом по истечении указанных 3 лет. Доказательства использованиятоварного знака представляются правообладателем. Палата по патентным спорамможет принять во внимание представленные правообладателем доказательства того,что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

В целях оповещения о своих правах на товарный знак, а также в качествепредупредительной меры против возможных нарушений правообладатель можетпроставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виделатинской буквы «R» в окружности либо словесного обозначения«товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак»,свидетельствующую о регистрации данного товарного знака в РФ (ст. 24 Закона отоварных знаках).

Распоряжение правом на товарный знак может происходить в форме договорауступки товарного знака и в форме предоставления лицензии на его использование.

Договор уступки исключительного права на товарный знак может быть заключенкак в отношении всех товаров, для которых этот знак зарегистрирован, так и дляих части. Товарный знак можно уступить только юридическому лицу или физическомулицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность.

Уступка прав на товарный знак не допускается, если может явиться причинойвведения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя(ст. 25 Закона о товарных знаках). Однако неопределенность этого критерияделает его применение затруднительным. Например, первоначальный владелецтоварного знака пытался признать договор уступки товарного знаканедействительным, так как из-за крайне низкого качества товара, выпускаемогоновым владельцем знака, по его мнению, создавалось искаженное представление отоваре и его прежнем изготовителе. Тем не менее Президиум ВАС РФ указал, чтовыпуск товаров ненадлежащего качества не может служить основанием для признаниясделки по уступке товарного знака недействительной, поскольку договор уступкитоварного знака не связывает его нового владельца уровнем качества товаровпредыдущего владельца.

Лицензионные договоры являются распространенным способом предоставленияправ на использование товарного знака в отношении всех или части товаров, длякоторых он зарегистрирован. Лицензионный договор должен содержать условие отом, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиараи что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (абз.2 ст. 26 Закона о товарных знаках). Лицензионный договор должен точно определятьобъем предоставляемых прав: срок представления лицензии, перечень товаров, длякоторых допускается использование товарного знака, и т.п.

Как для договора уступки товарного знака, так и для лицензионногодоговора обязательна регистрация в Роспатенте, без которой такие договоры будутпризнаны недействительными на основании ст. 27 Закона о товарных знаках.

Прекращение прав на товарные знаки. Любое лицо может оспорить в Палате попатентным спорам предоставление правовой охраны товарному знаку.

В течение всего срока действия охраны ее предоставление товарному знакуможет быть признано недействительным полностью или частично, если охрана былапредоставлена с нарушением абсолютных (ст. 6 Закона о товарных знаках) инекоторых иных оснований для отказа в регистрации (п. 3 ст. 7 Закона о товарныхзнаках), а также в случае регистрации товарного знака на имя физического лица,не являющегося индивидуальным предпринимателем (п. 3 ст. 2 Закона о товарныхзнаках). Такие же последствия влечет предоставление охраны на имя агента илипредставителя лица, являющегося обладателем исключительного права на товарныйзнак в одном из государств — участников Парижской конвенции по охранепромышленной собственности, с нарушением требований, установленных этойКонвенцией. И наконец, регистрация признается недействительной, если связанныес ней действия правообладателя признаны актом недобросовестной конкуренции (п.1 ст. 28 Закона о товарных знаках).

В случаях, когда регистрация товарного знака была произведена снарушением требований п. п. 1 и 2 ст. 7 Закона о товарных знаках,предусматривающих основания для отказа в регистрации товарного знака, она можетбыть оспорена в течение 5 лет с даты публикации сведений о регистрациитоварного знака в официальном бюллетене Роспатента.

Признание правовой охраны товарного знака недействительной полностьювлечет за собой прекращение исключительного права на такой товарный знак ианнулирование его регистрации. Если правовая охрана товарного знака признаетсянедействительной частично, то на него должно быть выдано новое свидетельство.

Кроме того, правовая охрана товарного знака может быть прекращена: а) всвязи с истечением срока действия регистрации товарного знака; б) на основаниивступившего в законную силу решения суда о досрочном прекращении действияохраны коллективного знака в связи с его использованием на товарах, необладающих едиными качественными или иными общими характеристиками (п. 3 ст. 21Закона о товарных знаках); в) на основании решения о досрочном прекращенииправовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием; г) на основаниирешения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вслучае ликвидации юридического лица или прекращения предпринимательскойдеятельности физического лица — правообладателя; д) в случае отказа от нееправообладателя; е) по решению Палаты по патентным спорам в случае превращениязарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщееупотребление как обозначение товаров определенного вида.

4. Содержание договора строительного подряда

Договору подряда посвящена глава 37 Гражданского кодекса РФ. Статья 702Гражданского кодекса определяет договор подряда как договор, по которому однасторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуетсяпринять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд,подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственныхнужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иноене установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку)вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Подоговору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает правана нее заказчику.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяетспособы выполнения задания заказчика. Чаще всего работа по договору выполняетсяиждивением подрядчика, то есть из его материалов, его силами и средствами. Приэтом подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленныхим материалов и оборудования.

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность запоследствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательствсубподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403Гражданского кодекса РФ, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнениеили ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры навыполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несутответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы илиспособы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний ценаопределяется по правилам статьи 424 Гражданского кодекса РФ. А именноисполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Впредусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки ит.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственнымиорганами. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и наусловиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном закономпорядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и неможет быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должнобыть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимаетсяза аналогичные товары, работы или услуги.

Цена в договоре подряда включает в себя компенсацию издержек подрядчика ипричитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путемсоставления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой,составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договораподряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Цена работы или смета может быть как приблизительной, так и твердой. Приотсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

Если возникла необходимость провести дополнительные работы, которыеспособны существенно превысить уже определенную цену работы, то подрядчикобязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийсяна превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться отдоговора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему ценыза уже выполненную часть работы.

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ееуменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подрядаисключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работили необходимых для этого расходов.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования,предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг,которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеетправо требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнитьэто требование — расторжения договора в соответствии со статьей 451Гражданского кодекса РФ. В соответствии с указанной статьей существенноеизменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора,является основанием для его изменения или расторжения, если иное непредусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменилисьнастолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще небыл бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствиес существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договорможет быть расторгнут, а в некоторых случаях изменен судом по требованиюзаинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такогоизменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованнаясторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливостии осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиямоборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бысоответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлеклобы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степенилишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, чториск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельствсуд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора,исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов,понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельствдопускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжениедоговора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб,значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененныхсудом условиях.

В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех,которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право наоплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик недокажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненныхработ. Однако стороны могут предусмотреть в договоре условие, согласно которомуполученная подрядчиком экономия будет распределена между сторонами.

Порядок оплаты работы урегулирован статьей 711 Гражданского кодекса РФ.Согласно указанной статье, если договором подряда не предусмотренапредварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, то заказчикобязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачирезультатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и всогласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. За подрядчиком остаетсяправо требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере,указанных в законе или договоре подряда.

При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либоиную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда,подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360настоящего Кодекса результата работ, а также принадлежащих заказчикуоборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатканеиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчикадо уплаты заказчиком соответствующих сумм.

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материалэкономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет обизрасходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласиязаказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчиканеиспользованного материала.

Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результатоказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного вдоговоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующегоусловия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызваннымнедостатками предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправепотребовать оплаты выполненной им работы.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчикомматериала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иногоимущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договораподряда.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будетвыполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумныйсрок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенныйсрок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправлениеработ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Статья 716 Гражданского кодекса РФ возлагает на подрядчика обязанностьнезамедлительно предупредить и до получения от него указаний приостановитьработу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчикомматериала, оборудования, технической документации или переданной дляпереработки (обработки) вещи;

— возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения егоуказаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годностиили прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность еезавершения в срок.

Если же подрядчик не предупредит об этом заказчика либо продолжит работу,не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременноеуказание заказчика о прекращении работы, то подрядчик лишается права припредъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться науказанные обстоятельства.

Возможна и другая ситуация, если заказчик, несмотря на своевременное иобоснованное предупреждение со стороны подрядчика о возникших обстоятельствах,в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование,техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, неизменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимыхмер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправеотказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненныхего прекращением убытков.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренныхдоговором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требоватьвозмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванныепростоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указаннойв договоре цены работы.

В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможнымвследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплатуему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить вслучаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, вчастности непредоставление материала, оборудования, технической документацииили подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договораподрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих отом, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленныйсрок. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличииуказанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения договора и потребоватьвозмещения убытков.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договоромподряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (еерезультат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результатработы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправессылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющемприемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующегопредъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работубез проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли бытьустановлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договораподряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычномспособе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленноскрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по ихобнаружении.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводунедостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должнабыть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, заисключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушенийподрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика иобнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несетсторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена посоглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика отпринятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когдасогласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и приусловии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результатработы, а вырученную сумму за вычетом всех причитающихся подрядчику платежейвнести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327Гражданского кодекса РФ. Согласно этой статье должник вправе внестипричитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях,установленных законом, в депозит суда, если обязательство не может бытьисполнено должником вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение,в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто являетсякредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводумежду кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с егостороны.

Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или судасчитается исполнением обязательства. В свою очередь, нотариус или суд, вдепозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора.

Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собойпросрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработаннойили обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когдапередача вещи должна была состояться.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу,отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленнымиобязательными для сторон требованиями.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда илиобычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок,результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствоватьусловиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если иное непредусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющеерезультат работы.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договораподряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делаютего не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо приотсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычногоиспользования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором,по своему выбору потребовать от подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда правозаказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. Подрядчик вправевместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнитьработу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполненияубытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный емурезультат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостаткирезультата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устраненылибо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться отисполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности заопределенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано,что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействияподрядчика.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за егокачество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащегокачества.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут бытьустранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляютсянеоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобныхнедостатков) покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возвратауплаченной за товар денежной суммы;

— потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром,соответствующим договору.

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок,требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявленызаказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределахдвух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установленызаконом, договором или обычаями делового оборота.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостаткамирезультата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляетменее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком поистечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда результатвыполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком, подрядчикнесет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли допередачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этогомомента. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срокначинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят илидолжен был быть принят заказчиком.

Если в соответствии с договором подряда результат работы принятзаказчиком по частям, течение срока исковой давности начинается со дня приемкирезультата работы в целом.

Если законом, иными правовыми актами или договором подряда установленгарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано впределах гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со днязаявления о недостатках.

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работыинформацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договораподряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, чтобез нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору подрядаполучила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, втом числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могутрассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию,не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок иусловия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

Договор строительного подряда заключается на строительство илиреконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения илииного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иныхнеразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договорестроительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонтузданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себяобязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком втечение указанного в договоре срока.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы дляудовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), ктакому договору соответственно применяются правила главы о правах заказчика подоговору бытового подряда.

Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб или поврежденвследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала(деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указанийзаказчика, подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметойстоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренныепунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса РФ, а именно подрядчик обязаннемедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановитьработу при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчикомматериала, оборудования, технической документации или переданной дляпереработки (обработки) вещи;

— возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения егоуказаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годностиили прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность еезавершения в срок.

Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должнапредоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхованияна условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные остраховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках. Помните, чтострахование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принятьнеобходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы всоответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работи другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подрядапредполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные втехнической документации и в смете.

Договором строительного подряда должны быть определены состав исодержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какаяиз сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в техническойдокументации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительныхработ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этомзаказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десятидней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен дляэтого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы сотнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчикосвобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимостив проведении дополнительных работ.

Подрядчик, не выполнивший возложенные на него обязанности, лишается праватребовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещениявызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий винтересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ моглопривести к гибели или повреждению объекта строительства.

При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работподрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они невходят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут бытьвыполнены подрядчиком по независящим от него причинам.

Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 Гражданскогокодекса РФ пересмотра сметы, если по независящим от него причинам стоимостьработ превысила смету не менее чем на 10%.

Напомним, что в соответствии с указанной статьей, в которой перечисленыоснования изменения и расторжения договора, изменение и расторжение договоравозможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнутпо решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другимизаконами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, котороевлечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишаетсятого, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В случаеодностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когдатакой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считаетсясоответственно расторгнутым или измененным.

Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесеныим в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несетответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленныхею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, еслине докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, закоторые отвечает другая сторона.

В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленныхзаказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работи отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договорастроительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договорапропорционально выполненной части работ.

Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельныйучасток. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должнысоответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а приотсутствии таких условий — обеспечивать своевременное начало работ, нормальноеих ведение и завершение в срок.

Кроме того, заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренныхдоговором строительного подряда, передавать подрядчику в пользованиенеобходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечиватьтранспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения,водо- и паропровода и оказывать другие услуги. Оплата подобных предоставленныхзаказчиком услуг осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренныхдоговором строительного подряда.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качествомвыполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качествомпредоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использованияподрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом воперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора завыполнением работ отступления от условий договора строительного подряда,которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязаннемедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого заявления,теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указаниязаказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительногоподряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственнуюдеятельность подрядчика.

Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылатьсяна то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кромеслучаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена назаказчика законом.

Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаютсяпрепятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая изсторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению такихпрепятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право навозмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не былиустранены.

Расходы стороны, связанные с исполнением указанных обязанностей, подлежатвозмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договоромстроительного подряда.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы иоборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если этоможет привести к нарушению обязательных для сторон требований к охранеокружающей среды и безопасности строительных работ.

Если по независящим от сторон причинам работы по договору строительногоподряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязаноплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы,а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервациейстроительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получитьвследствие прекращения работ.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результатавыполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотренодоговором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к егоприемке.

Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет,если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемкерезультата работ должны участвовать представители государственных органов иорганов местного самоуправления.

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ,несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которыепроизошли не по вине подрядчика. Сдача результата работ подрядчиком и приемкаего заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказеодной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и актподписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признансудом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания актапризнаны им обоснованными.

В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительногоподряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемкерезультата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этихслучаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительныхиспытаний.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаеобнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования дляуказанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устраненыподрядчиком или заказчиком.

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической документации и вобязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижениеуказанных в технической документации показателей объекта строительства, в томчисле таких, как производственная мощность предприятия.

При реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т.п.) зданияили сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерюпрочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласиязаказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что онине повлияли на качество объекта строительства.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные впределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствиенормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации илинеправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчикомили привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта,произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которогообъект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечаетподрядчик. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, заказчикдолжен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения указанной обязанности вслучаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметомдоговора либо не может быть осуществлено подрядчиком по независящим от негопричинам.


Задание 1

Договор N ____ перевозкипассажира

г.________________ "___" _________ 200__ г.

 _______________________________________________________,именуемое в (наименование предприятия, перевозящего пассажира)

дальнейшем «Перевозчик»,в лице _______________________, действующего на (должность, Ф.И.О.)

основании____________________, с одной стороны, и _______________

 (устава,положения) (Ф.И.О. пассажира,

_________________________,именуемый в дальнейшем «Пассажир», с другой его паспортные данные) стороны,заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметдоговора. Общие положения

1.1. В соответствиис настоящим договором Перевозчик обязуется

перевезтиПассажира и его багаж __________________________________________________________________

 (наименованиебагажа, его вес, размеры

__________________________в следующий пункт назначения: __________

 и другиехарактеристики) (наименование)

выдать багажПассажиру или другому лицу, управомоченному на его получение, а Пассажир обязуетсяуплатить установленную плату за проезд и провоз багажа.

1.2. Заключение настоящегодоговора удостоверяется билетом, а также

багажнойквитанцией.

1.3. Пассажиримеет право в порядке, предусмотренном __________________

__________________________________________________________________

 (указатьтранспортный устав или кодекс)

— перевозить ссобой детей бесплатно или на иных льготных условиях;

перевозить с собойбесплатно ручную кладь в пределах установленных

норм.

1.4. Плата запроезд и провоз багажа составляет: ______________________

__________________________________________________________________

1.5. Проезд и провозбагажа оплачиваются в следующем порядке и в

следующие сроки:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1.6. Перевозчик обязуетсядоставить Пассажира и его багаж в пункт

назначения всрок, определенный в порядке, предусмотренном _______

__________________________________________________________________

 (указатьтранспортный устав или кодекс)

1.7. Времяотправления и прибытия транспортного средства:

__________________________________________________________________

 2.Ответственность за нарушения обязательств по перевозке

2.1. В случаенеисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств

по перевозке сторонынесут ответственность, установленную ГК РФ,

транспортнымуставом или кодексом.

2.2. Стороны настоящегодоговора за нарушение ими обязательств по

перевозкепредусматривают следующую ответственность:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.Ответственность Перевозчика за задержку отправления Пассажира

3.1. За задержкув отправлении транспортного средства, перевозящего

Пассажира, или опозданиеприбытия такого транспортного средства в пункт назначения (за исключениемперевозок в городском и пригородном сообщениях)

Перевозчик уплачиваетПассажиру штраф в размере, установленном

_________________________________________,если не докажет, что задержка (указать транспортный устав или кодекс)

или опоздание имелиместо вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортныхсредств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, независящих от Перевозчика.

3.2. В случаеотказа Пассажира от перевозки из-за задержки отправления

транспортного средстваПеревозчик обязан возвратить Пассажиру провозную плату.

4.Ответственность Перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) багажа.

4.1. Перевозчик несетответственность за сохранность багажа,

происшедшую послепринятия его к перевозке и до выдачи Пассажиру или лицу, управомоченному наполучение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение(порча) багажа произошли вследствие обстоятельств, которые

Перевозчик немог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

4.2. Ущерб,причиненный при перевозке багажа, возмещается Перевозчиком в следующем размере:в случае утраты или недостачи багажа — в размере стоимости утраченного илинедостающего багажа; в случае повреждения (порчи) багажа — в размере суммы, накоторую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановленияповрежденного багажа — в размере его стоимости; в случае утраты багажа, сданногок перевозке с объявлением его ценности, — в размере объявленной стоимостибагажа.

Стоимость багажаопределяется исходя из его цены, указанной в счете Продавца, а при отсутствиисчета — исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимаетсяза аналогичные товары.

4.3. Перевозчикнаряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или повреждением(порчей) багажа, возвращает Отправителю провозную плату, взысканную за перевозкуутраченного, недостающего, испорченного или поврежденного багажа.

 4.4. Документы опричинах несохранности багажа (коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленныеПеревозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом нарядус другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основаниемдляответственности Перевозчика, отправителя либо получателя багажа.

4.5. Перевозчик несетответственность за вред, причиненный жизни или

здоровьюПассажира, в соответствии с правилами главы 59 ГК РФ.

5.Заключительные положения

5.1. Во всем ином,не урегулированном в договоре, стороны будут

руководствоватьсянормами ГК РФ, а также нормами __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 (наименованиетранспортного устава или кодекса)

5.2. Договорсоставлен в ____-х экземплярах.

5.3. Адресасторон:

Перевозчик:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Пассажир:_____________________________________________________________

 (фамилия, имя,отчество)

паспорт: серия_____________, номер _______________, выдан _

__________________________________________________________________

адрес:_____________________________________________________________

 Перевозчик Пассажир

 __________________________________________________

 (подпись)

 М.П.


Задание .2

В ст. 4 Закона N 94-ФЗ дано определение государственных заказчиков имуниципальных заказчиков. Так, государственными заказчиками и муниципальнымизаказчиками (далее также — заказчики) могут выступать соответственно органыгосударственной власти Российской Федерации или органы государственной властисубъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а такжеуполномоченные указанными органами государственной власти или органами местногосамоуправления на размещение заказов получатели бюджетных средств приразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг засчет бюджетных средств.

Заказчики осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг, то есть определяют поставщиков (исполнителей,подрядчиков) в порядке, установленном Законом N 94-ФЗ, с целью заключения сними контрактов.

В соответствии со ст. 525 Гражданского кодекса Российской Федерациипоставка товаров для государственных нужд осуществляется на основегосударственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, атакже заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров длягосударственных нужд (п. 2 ст. 530 ГК РФ). В Бюджетном кодексе Российской Федерациидается следующее определение государственного или муниципального контракта — это договор, заключенный органом государственной власти или органом местногосамоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организациейот имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальногообразования с физическими и юридическими лицами в целях обеспечениягосударственных или муниципальных нужд, предусмотренных в расходахсоответствующего бюджета (ст. 72 БК РФ).

Государственный контракт — это договор, заключаемый от имени РоссийскойФедерации, субъекта Российской Федерации с физическими или юридическими лицамив целях обеспечения государственных нужд, предусмотренных в расходахсоответствующего бюджета или соответствующих бюджетах государственныхвнебюджетных фондов. Муниципальный контракт — это договор, заключаемый от именимуниципального образования в целях обеспечения муниципальных нужд,предусмотренных в расходах соответствующего бюджета;

Государственный и муниципальный контракты размещаются в порядке,установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд


Заключение

Изучение права собственности граждан и юридических лиц во всейсовокупности норм конституционного, гражданского, земельного и жилищногозаконодательства, регулирующих различные стороны единого массива общественныхотношений по обладанию имуществом, показало, что заложенный в ГК РФ подход кправу собственности как к одному из разделов гражданского законодательства,определяющего также структуру и содержание, приобретение и прекращение правасобственности на жилые помещения и земельные участки, защиту правасобственности, привел к многочисленным противоречиям в регулировании тех илииных сторон права частной собственности, что осложнило применение нормжилищного и особенно земельного законодательства.

Подобное положение объясняется, с одной стороны, тем, что разд. II ГК РФо праве собственности и других вещных правах является самодостаточным и ненуждается в Общей части ГК РФ. Более того, помещение в Общую часть объектовгражданских прав, вещей выхолостило понимание объекта права собственности,заменив понятие „вещь“ не имеющим границы термином „имущество“.С другой стороны, земля, как и другие природные ресурсы, выражается не только вформе вещи, недвижимости, но и имеет другие более важные компоненты, отраженныев ст. 9 и 36 Конституции РФ. Земля как природный ресурс должна использоваться иохраняться как основа жизни и деятельности народов. В ЗК РФ должны бытьсамостоятельные основания возникновения (приобретения) и прекращения правасобственности на земельные участки, без каких-либо ссылок на ГК РФ.

Защита права частной собственности, без которой невозможно эффективноеиспользование институтов рыночной экономики, предполагает четкое и ясноерегулирование оснований приобретения и прекращения права собственности граждан(индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, в том числе и на теобъекты, которые расположены на земельных участках.

Нами предлагается и обосновывается право корпоративной собственностикаждого участника хозяйственного общества и производственного кооператива. Доля(пай) участника или члена — это не его обязательственное право в отношениихозяйственного общества и кооператива, а право собственности на часть имуществаюридического лица. Доля (пай) участника (члена) есть стоимостное выражениечасти имущества юридического лица, пропорциональное доли чистых активов,приходящихся на того или иного участника (члена). Конкретное имуществопереходит участнику в случае выхода из общества (кооператива), отчуждениятретьим лицам, а также иному лицу в случае смерти участника (члена)юридического лица.

В связи с необходимостью формирования корпоративного права, основныесегменты которого обозначены в Программе на среднесрочную перспективу, наповестку дня выдвигается задача формирования Основ корпоративногозаконодательства.

Развитие институтов гражданского общества требует и модернизациизаконодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, вчастности, определения понятия и статуса ресурсного капитала, доходы откоторого служат источником финансирования уставной деятельности, выделенияопределенных фондов развития тех или иных некоммерческих организаций.


Список используемой литературы

КонституцияРоссийской Федерации 1993 г.

»Гражданское право: Учебник". О.Н. Садикова, «КОНТРАКТ»,«ИНФРА-М», 2006.

Гражданскийкодекс РФ 24.07. 2008 г.

Брагинский М.И.,Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2000.

«Гражданскоеправо: Учебник», Е.А. Суханова, «Волтерс Клувер», 2008

«Оптимальныйдоговор: составление, исполнение, расторжение»«Бератор-Паблишинг», 2008.

Комментарий кГражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая,вторая, третья, четвертая"

(постатейный),Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. идр.«Проспект»,2009.

Масляев А. Правособственности общественных объединений (организаций) // Закон. 1993. N 2.

Маттеи У.,Суханов Е. Основные положения права собственности. М., 1999 (разд. «Правособственности и иные вещные права в России»).

«1001договор на все случаи бизнеса» (Батяев А.А., Бобкова О.В., ВасильчиковаН.В., Корнийчук Г.А., Резепов И.Ш., Сальникова Л.В., Скачкова О.А., СмагинаИ.А., Суняева Р.Л., Шлянцев Д.А.)

«Гражданскоеправо: Учебник»,. О.Н. Садикова,", 2006.

Патентное право(комментарий законодательства)", Гришаев С.П., 2008.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву