Реферат: Гражданское право

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Общая характеристика гражданского права

Тема 2. Источники гражданского права

Тема 3. Гражданские правоотношения. Основания возникновения,изменения и прекращения гражданских правоотношений.

Тема 4. Субъекты гражданских правоотношений

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений

Тема 6. Сделки

Тема 7. Представительство

Тема 8. Сроки

Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав

Тема 10. Общие положения права собственности

Тема 11. Право частной, государственной и муниципальнойсобственности

Тема 12. Право общей собственности

Тема 13. Вещные права лиц, не являющихся собственниками

Тема 14. Защита права собственности и иных вещных прав

Список литературы

Приложения


Тема 1. Общаяхарактеристика гражданского права

 

1. Статья 2 Гражданского кодекса РФопределяет отношения, регулируемые гражданским законодательством. Они исоставляют в совокупности Предмет гражданского права.

Гражданскоезаконодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота,основания возникновения и порядок осуществления права собственности и другихвещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности(интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, атакже другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения,основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности ихучастников.

Гражданскоезаконодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскуюдеятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской являетсясамостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная насистематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качествев установленном законом порядке.

Неотчуждаемые права исвободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданскимзаконодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ.

К имущественнымотношениям, основанным на административном или ином властном подчинении однойстороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административнымотношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное непредусмотрено законодательством.

2. Метод правового регулирования — система специфических способов,средств, приёмов, посредством которых право как регулятор общественныхотношений воздействует на них в нормативном порядке, устанавливая правилаповедения их участников, предоставляя им права и наделяя их обязанностями.

Гражданско-правовойметод — способ воздействия на общественные отношения, который являетсядозволительным, характеризуется наделением субъектов на началах их юридическогоравенства способностью правообладания, диспозитивностью и инициативой,обеспечивает установление правоотношений на основе правовой и имущественнойсамостоятельности сторон

Характерные черты метода:

1.  Равенство участниковгражданско-правовых отношений означает равные основания возникновения,изменения и прекращения субъектных гражданских прав у их носителей независимоот материального и социального неравенства, от организационно-властнойзависимости друг от друга, равные основания ответственности за гражданские правонарушения.

2.  Автономия воли участников гражданско-правовыхотношений означает способность лица и имеющегося у него возможностьюсамостоятельно и свободно формировать и проявлять свою волю. (п. 2. ст. 1 ГКРФ).

3.  Положение участников гражданскихправоотношений определяется характером этих отношений Преобладаниеимущественных отношений в предмете гражданского права, их товарно-денежный,стоимостной характер обуславливают имущественную самостоятельность ихучастников.

4.  Признание необходимостибеспрепятственного осуществления гражданских прав влечёт за собой защитугражданских прав от правонарушений. Ст. 12 ГК РФ содержит открытый перечень способовзащиты гражданских прав, которые могут применяться в зависимости от объектов ихарактера нарушения защищаемого права.

5.  Гражданская ответственность — еёимущественный характер, компенсационный характер, принцип полного возмещениявреда или убытков. Даже защита личных неимущественных прав предусматриваетимущественно-стоимостные меры воздействия.

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГОПРАВА

Первый принцип — равенство правового режима субъектов гражданскихправоотношений.

Второй принцип — неприкосновенность собственности — имущественный правопорядок в экономике.

Третий принцип — свободы договора. Договор могутзаключать любые, удовлетворяющие требованиям гражданской правосубъектности.

Четвёртый принцип — недопустимости произвольноговмешательства в частные дела.

Пятый принцип — беспрепятственного осуществленияправа, восстановления и защиты нарушаемых прав.

На мой взгляд, наиболееудачно понятие метода, где присутствует ссылки на дозволительность исамостоятельность участников гражданского оборота.

3. Система гражданского правапредставляет собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимнойсвязи частей.

Система включает в себя:а) общие положения; б) право собственности и иные вещные права; в)обязательственное право; г) личные неимущественные права; д) права нарезультаты творческой деятельности; е) наследственное право.

Общие положения содержитнормы, которые применимы при регулировании всех гражданских отношений. Выделяютинституты — институт защиты гражданских прав, институт юридического лица,институт ценных бумаг, институт сделки, институт исковой давности и др.

Под институтомгражданского права я понимаю важнейшую часть гражданских правоотношений, которыерегулируются нормами гражданского права.

Подотраслью гражданскогоправа я понимаю находящуюся внутри гражданского права отрасль, имеющуюсамостоятельный предмет регулирования и зависящий от основной отрасли, отгражданского права.

Жилищное право являетсяподотраслью гражданского права.

Право собственностиявляется важнейшим институтом гражданского права.

Вещное право являетсяинститутом гражданского права.

Патентное и авторскоеправо являются подотралями гражданского права.

4. В жизни общества имеетсяградация между общественным и частным интересом. Эта градация находит своеобъективное отражение в системе права. По этому все системы права условновключают в себя право частное и публичное. Такое деление возможно только всфере правоотношеноий, т.е. в сфере реализации права. Право как система норм,исходящей из специфики общества, призвано защищать интересы этого общества,при этом учитывать интересы составляющих его отдельных индивидов. Защищая своисобственные интересы, государство с помощью правовых установлений защищает иинтересы собственных граждан. Юридическая наука считает деление права начастное и публичное в какой-то мере условным, но в тоже время необходимым.Основанием для деления права является характер правовых взаимоотношений междуиндивидуумом и государственно-организованными структурами общества. Право частноеили публичное, заключает в себе отношения конкретного лица не только к другимлицам, но и к обществу и государству в целом .

В Советском государствене было такого понятия, как частный интерес, все было подчинено государственномуинтересу, поэтому и право все было публичным.

Гражданское правоотносится к частному праву, потому что имеет диспозитивный характер и регулируетотношения на основе равенства, автономии воли и имущественной самостоятельностисторон.

5. Российское законодательство тяготеетк кодификации потому, что оно построено на основе романо-германской правовойсистемы, где основным источником права выступает нормативно-правовой акт. Вотличие, например, от Англии и США, где действует англосаксонская правоваясистема, где основным источником права выступает судебная практика.

Российское гражданскоеправобазируется в значительной степени на римском праве. ГражданскийКодекс построен по так называемой “пандектной” системе. В соответствии с нейобщие для всех институтов нормы содержаться в общей части (первой книге). Тамже содержаться институт вещного права и общая часть обязательственного права.Вторая часть Гражданского кодекса содержит отдельные виды обязательств. Отдельныеподотраслями гражданского права выступает наследственное право, право авторстваи патентное право, которые кодифицированы отдельно от Гражданского Кодекса.

6. Гражданское право тесно соотносится спредпринимательским правом (его еще называют хозяйственным или торговым) и ссемейным правом.

Хозяйственное право – этоотрасль права, которая регулирует отношения в области предпринимательства ихозяйства, оно зависит не только от гражданского права. Хозяйственное право неимеет своего «именного» кодекса, оно действует в соответствии с нормами,закрепленными в гражданском, налоговом, таможенном, трудовом и иных кодексах.Хозяйственное право охватывает довольно широкую сферу правоотношений, возникающихв сфере предпринимательской деятельности. Также, в соответствии с этими нормамипринимаются нормативно-правовые акты в сфере предпринимательской деятельности.Гражданское право закрепляет основные принципы предпринимательскойдеятельности.

Семейное право имеет союкодификацию (Семейный кодекс), но основные начала этого кодекса, проистекают иззакрепленных в гражданском законодательстве норм.

Тема 2. Источникигражданского права

 

1. Гражданское законодательство – этовесь массив правовых норм, регулирующих гражданско-правовые отношения. Согласност. 3 ГК РФ, гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса РФ ипринятых в соответствии с ним федеральных законов. Гражданско-правовые нормативныеакты – это официальные акты правотворчества, в которых содержатся нормы гражданскогоправа (это законы и подзаконные акты). Акты, содержащие нормы гражданскогоправа и гражданско-правовые нормативные акты и составляют гражданскоезаконодательство. Конституция РФ – это основной закон государства исодержащиеся там нормы служат основой для формирования различных отраслейправа, принятия кодексов и нормативно-правовых актов. Поэтому термин«гражданское законодательство» нельзя применить к Конституции РФ.

2.

Судебная практика То же, что и судебный прецедент Судебный прецедент

Судебный прецедент — судебное решение по конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное юридическое значение.

Обычай делового оборота Это сложившееся и широко применяемое в какой либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком либо документе. Деловые обыкновения То же, что и обычай делового оборота

 

Судебная практика не является источником гражданскогоправа, так как в нашей стране действует романо-германская правовая система, гдеисточниками права является нормативные акты и редко – правовые обычаи. Обычаиделового оборота являются источниками гражданского права.

3.Нормыморали не являются источниками права. В российском законодательстве главным источникомправа является нормативно-правовой акт, редко – правовой обычай.

Воздействие на законы многих государств (в т.ч. инашего) оказывает международное право. Это влияние в процессе развитиямежгосударственных отношений не остаётся неизменным. Если на первых этапахразвития международное право косвенно воздействовало на законодательство государств-участниковмеждународного сообщества, то в настоящее время международный договор имеждународный обычай стали непосредственными источниками внутригосударственногоправа.

Вомногих странах международные договоры провозглашаются интегральной частьювнутригосударственного права или её высшими законами (ст.6 Конституции США,ст.28 Конституции Греции 1976 г., ст.96 Конституции Испании 1978 г.), либо объявляются имеющими приоритет над нормами внутригосударственных законов (ст.55Конституции Франции 1958 г., ст.94 Конституции Нидерландов 1983 г., ст.15 Конституции Российской Федерации 1993 г.).

4. Конституционный закон является вышепростого федерального закона, так как регулирует важную область отрасли права.

5. Толкование норм гражданского законодательства — установление и уяснение ихсодержания (смысла) путём устранения обнаруженных в них неясностей. Субъектамитолкования норм гражданского законодательства могут выступать органы, принявшиесоответствующие правовые акты, суды общей компетенции, арбитражные и третейскиесуды, авторы работ по юридической тематике, комментариев к гражданским законам,правоохранительные органы, а также лица применяющие нормы права.

6. Федеральный закон «Онесостоятельности (банкротстве)» введен в действие на территории РоссийскойФедерации с 1 марта 1998 года. Он значительно отличается от действовавшегоранее Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» ивключает в себя целый ряд положений, являющихся новыми для российского законодательства.

Прежде всего, необходимоотметить кардинальное изменение подхода к определению критериев несостоятельности(банкротства) должников — юридических лиц.

Понятие и признакибанкротства, содержащиеся в ранее действовавшем законе, перестали отвечатьсовременным представлениям об имущественном обороте и требованиям,предъявляемым к его участникам. В нем под несостоятельностью (банкротством)понималась неспособность должника удовлетворить требования кредитора по оплатетоваров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи вбюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника надего имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника(ст. 1 Закона).

Прежний Закон РоссийскойФедерации «О несостоятельности и банкротстве предприятий» был принятВерховным Советом Российской Федерации и введен в действие с 1 марта 1993 года.

Остановимся насуществующих недостатках этого закона.

Во-первых, российскийзакон предоставил возможность применения «прокредиторской» и «продолжниковской“системы и этим ограничился, не утруждая себя детальным регулированием механизмаих реализации. В частности, порядок рассмотрения дела по заявлению должниканичем не отличается от порядка рассмотрения такого же дела по заявлениюкредитора, впрочем так же, как и все процедуры банкротства, применяемые кдолжнику .

Во-вторых, само понятие ипризнаки банкротства, которыми оперировал прежний закон, не отвечают современнымпредставлениям об имущественном обороте и требованиям, предъявляемым к егоучастникам. Как известно, согласно указанному закону под несостоятельностью(банкротством) понималась неспособность должника удовлетворить требованиякредитора по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечитьобязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышениемобязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительнойструктурой баланса должника (ст. 1 Закона от 19.11.1992).

В-третьих, представляетсяпринципиально неправильным абсолютно одинаковый, одномерный подход ко всемкатегориям должников при применении к ним процедур банкротства, как это имеломесто в ранее действовавшем законодательстве. Закон не делал никаких различиймежду юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем; между крупным(зачастую градообразующим) предприятием и посреднической организацией, необладавшей собственным имуществом; торговым предприятием и крестьянским(фермерским) хозяйством; промышленным предприятием и кредитной организацией.Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве), вступивший в силу с 1марта нынешнего года, создан с учетом опыта применения старого законодательстваи содержит несколько совершенно новых принципиальных положений .

В частности, он упрощаетвозбуждение процедуры банкротства. Раньше, например, для того, чтобы возбудитьдело о банкротстве, надо было доказать, что имеются признакинеплатежеспособности, то есть должник не в состоянии платить по счетам, потомучто накопил долгов больше, чем у него имеется имущества. Теперь же длявозбуждения процедуры банкротства этих доказательств не требуется. Достаточнотого, что предприниматель, скажем, в течение трех месяцев не оплачивает своидолги. Получает энергию, приобретает материалы, принимает товары, но не рассчитывается.

Я считаю, что новый Законо банкротстве имеет обратную силу, так как облегчает процедуру банкротства.

7. По моему мнению, в гражданском правебольше диспозитивных (дозволительных) норм, чем императивных. Этообуславливается диспозитивным методом регулирования гражданских правоотношений.

Императивные нормы (нормыуголовного, административного, финансового права) на практике применяются кгражданским правоотношениям в тех случаях, когда явно нарушаются права иобязанности одной из сторон либо государственные или общественные интересы. Востальных случаях применяются нормы диспозитивные (например, в договорномправе).

 

Тема 3. Гражданскиеправоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданскихправоотношений.

 

1. В процессе гражданско-правовогорегулирования общественных отношений их участники наделяются субъективнымиправами и обязанностями, которые в дальнейшем и предопределяют поведениеучастников в рамках существующих между ними правоотношений. Как и любоеобщественное отношение, гражданское правоотношение устанавливается в результатевзаимодействия между людьми. В правоотношении взаимодействие его участниковосуществляется в соответствии с принадлежащими им субъективными правами ивозложенными на них обязанностями. Так, в правоотношении купли-продажи продавецпередаст проданную вещь покупателю в собственность на условиях и в сроки, определяемыедоговором между ними, а покупатель уплачивает продавцу деньги в размере и всроки, установленные этим же договором.

Входящие в предметгражданского права общественные отношения в результате их правового регулированияне исчезают, а лишь приобретают правовую форму, с помощью которой упорядочиваетсяих содержание. Поэтому содержание гражданских правоотношений образуетвзаимодействие их участников, осуществляемое в соответствии с их субъективнымиправами и обязанностями. Субъективные права и обязанности, принадлежащиеучастникам гражданского правоотношения, образуют его правовую форму. Подсубъективным правом понимается юридически обеспеченная мера возможногоповедения управомоченного лица, а под субъективной обязанностью юридическиобусловленная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданскомправоотношении. Особенностью субъективных гражданских прав и обязанностейявляется то, что они носят либо имущественный, либо личный неимущественныйхарактер.

Участники гражданскихправоотношений именуются их субъектами. Как и любое общественное отношение,гражданское правоотношение устанавливается между людьми. Поэтому в качествесубъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либоопределенные коллективы людей. Отдельные индивиды именуются в гражданскомзаконодательстве гражданами. Вместе с тем субъектами гражданских правоотношенийв нашей стране могут быть не только граждане Российской Федерации, но ииностранцы, а также лица без гражданства.

Наряду с отдельнымииндивидами в качестве субъектов гражданских правоотношении могут участвовать иорганизации, которые называются юридическими Лидами. В отличие от граждан юридическиелица являются коллективными субъектами гражданских правоотношений. Заюридическим лицом как субъектом гражданского правоотношения всегда стоитопределенным образом организованный коллективов людей. В гражданскихправоотношениях могут участвовать не только российские, но и иностранныеюридические лица. В регулируемых гражданским законодательством отношениях могутучаствовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации имуниципальные образования (п. 1 ст. 2 ГК.).

Таким образом, субъектамигражданских правоотношений могут быть:

1.        Граждане России,иностранные граждане и лица без гражданства.

2.Российские ииностранные юридические лица.

3.Российская Федерация,субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Все возможные субъектыгражданских правоотношений охватываются понятием «лица», которое используется вГК. и других актах гражданского законодательства. Как субъекты гражданских правоотношениилица характеризуются тем, что они являются носителями субъективных гражданскихправ и обязанностей.

2. В зависимости от того, какоеобщественное отношение урегулировано нормой гражданского права, различаютимущественные и личные неимущественные правоотношения. Имущественныеправоотношения устанавливаются в результате урегулирования нормами гражданскогозаконодательства имущественно-стоимостных отношений, а личные неимущественные-в результате урегулирования гражданским законодательством личныхнеимущественных отношений. Специфика имущественных и личных неимущественныхправоотношений предопределяет и особые способы защиты субъективных прав,существующих в рамках этих правоотношений. По общему правилу, имущественныеправа защищаются посредством возмещения причиненных убытков. Защита же личныхнеимущественных прав осуществляется другими способами. Так, в случае опубликованияв газете сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина,выплата ему денежной компенсации сама по себе не восстановит его пошатнувшуюсярепутацию. Однако репутация гражданина будет восстановлена, а его личноенеимущественное право защищено, если по решению суда газета опубликует опровержение.

В зависимости отструктуры межсубъектной связи все гражданские правоотношения делятся на относительныеи абсолютные. В относительных правоотношениях управомоченному лицу противостояткак обязанные строго определенные лица. Это может быть как одно, так инесколько точно определенных лиц. Так, между участниками долевой собственностисуществует относительное правоотношение, поскольку субъектный состав данногоправоотношения строго определен. В абсолютных же правоотношенияхуправомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц.

В зависимости от способаудовлетворения интересов управомоченного лица различают вещные иобязательственные правоотношения. В вещном правоотношении интересуправомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем егонепосредственного взаимодействия с вещью. В обязательственном же правоотношенииинтерес уполномоченного лица может быть удовлетворен только за счетопределенных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицусоответствующих материальных благ.

3. Правоспособность и дееспособностьгражданина (ст. 17–30 ГК РФ)

Под правоспособностьюграждан согласно ст. 17 ГК понимают способность гражданина иметь гражданские праваи обязанности.

Характерные чертыправоспособности: 1) гарантированность или реальность; 2) принцип равенства,т.е. равная возможность всех- иметь все предусмотренные законом права иобязанности; 3) Связь прав и обязанностей;

Правоспособность недолжна отождествляться с субъективными правами. В понятие правоспособностисущ-во заключается не в праве, а в способности, которой наделяет закон лиц кобладанию правами. Соотношение правоспособности и субъективного правараскрывается ч/з взаимосвязь таких категорий как возможность идействительность. Содержание правоспособности раскрывается в ст. 18 ГК РФ.Возникновение правоспособности связывается с момента рождения гражданина, апрекращение с моментом смерти, независимо от причин ее наступления. Возможноограничение некоторых элементов правоспособности, например, лишение права,занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.Однако подобные ограничения совершаются лишь в случаях и порядке, установленныхзаконом. Собственными действиями гражданин не может ограничить своюправоспособность или отдельные ее элементы.

Дееспособность –способность лица своими действиями создавать для себя права и приобретатьобязанности (ст. 21) Наиболее существенными элементами содержаниядееспособности граждан является сделкоспособность (возможность самостоятельно заключатьсделку).

Деликтоспособность – этовозможность нести самостоятельную имущественную ответственность. В качествеэлемента дееспособности ГК выделяет возможность гражданина заниматься предпринимательскойдеятельностью (ст. 23). Не все граждане в одинаковой мере дееспособны. Законустанавливает различные степени дееспособности, имея ввиду, уровеньинтеллектуальной и волевой зрелости человека, его способности понимать своидействия и руководить ими. Основные категории дееспособности: (ст. 26-30)

4. Семья Соколовых вселилась в новуюквартиру неправомерно. Конечно, в нравственном смысле можно понять этуотчаявшуюся семью, но со стороны закона – никак нет. Для вселения Соколовых вновую квартиру им необходимо иметь ордер на нее. Без этого документа квартиране является их собственностью.

К числу оснований возникновениягражданских прав и обязанностей (юридических фактов) закон относитадминистративные акты. Поэтому, для вселения Соколовых в новую квартиру необходимаправомерная выдача ордера на жилплощадь административным актом.

5. Жизнь и здоровье человека –наивысшая конституционная ценность в современном российском государстве. ЕслиЖуков спас жизнь в чрезвычайной ситуации Конюхову, то он поступил мужественно иблагородно, пожертвовав при этом своим здоровьем. Он и должен был такпоступить, так как видел, что человек находиться в смертельной опасности и имелвозможность спасти его. Если бы он не стал спасать Жукова, то совершил быуголовно-наказуемое бездействие – оставление в опасности.

Государство, еслипризнало Жукова инвалидом, обеспечило его пенсией по инвалидности. Жуков, неимеет оснований подавать иск в суд, т.к. Конюхов не имеет вины в отношениитого, что Жуков получил тяжелое заболевание ног. Требования Жукова могут бытьудовлетворены Конюховым только с моральной точки зрения, но последний не обязанделать даже это.

6. В данной задаче возниклинаследственные правоотношения — носитель наследственного права – наследник(Клавдия Ворошилова), получившая определённое имущество по наследству, получаетправо не в результате какого-либо действия со стороны наследодателя, а врезультате совокупности определённых юридических фактов — смерти наследодателяи принятия наследником имущества.

Содержанием данногоправоотношения является наступившие в связи со смертью права супруги на принятиенаследства – т.е. имущественные связи.

 Объекты гражданского правоотношения — то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношениикоторого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность. Внашем случае объектом правоотношение является имущество умершего Ворошилова.

Сын не имеет праватребовать раздела имущества, потому что он, в отличие от супруги умершего, неявляется наследником первой очереди.

7. На основании нарушения права несовершеннолетнегоребенка на причитающуюся жилплощадь, возникли гражданско-правовые отношениямежду Сидоровой Т. и ее несовершеннолетней дочерью. Субъектами возникшихгражданских правоотношений являются мать (Сидорова Т.), прокурор,опротестовавший сделку, несовершеннолетняя дочь, право которой нарушено и органопеки и попечительства, отстаивающий права дочери.

8. Это относительное имущественноеобязательственное правоотношение. В зависимости от структуры межсубъектной связи всегражданские правоотношения делятся на относительные и абсолютные. Вотносительных правоотношениях управомоченному лицу противостоят как обязанныестрого определенные лица.

В обязательственном же правоотношении интересуполномоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенныхдействий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу соответствующихматериальных благ.В процессе гражданско-правового регулированияобщественных отношений их участники наделяются субъективными правами иобязанностями, которые в дальнейшем и предопределяют поведение участников врамках существующих между ними правоотношений. Как и любое общественноеотношение, гражданское правоотношение устанавливается в результатевзаимодействия между людьми. В правоотношении взаимодействие его участниковосуществляется в соответствии с принадлежащими им субъективными правами ивозложенными на них обязанностями.

Содержанием данногоправоотношения является субъективное право обращения гражданина в суд по поводузащиты нарушенных прав. Суд же обязан рассмотреть факты нарушения закона ивынести решение.

Под объектомправоотношения обычно понимают то, на то) данное правоотношение направлено иоказывает определенное воздействие. Как общественная связь между людьми, устанавливающаясяв результате их взаимодействия, гражданское правоотношение может воздействоватьтолько на поведение человека. Поэтому в качестве объекта гражданскогоправоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на различногорода материальные и нематериальные блага.

Специфика гражданскогоимущественного правоотношения заключается в том, что его участники своимповедением воздействуют не только друг на друга, но и на определенныематериальные блага. Поведение субъектов гражданского правоотношения,направленное на различного рода материальные блага, и составляет объектгражданского имущественного правоотношения. При этом необходимо различатьповедение субъектов гражданского правоотношения в процессе их взаимодействиямежду собой и их поведение, направленное на материальное благо. Первое образуетсодержание гражданского имущественного правоотношения, а второе -его объект.Так, взаимодействие подрядчика и заказчика составляет содержаниеправоотношения, возникающего из договора подряда, а деятельность подрядчика повыполнению предусмотренных договором работ объект указанного правоотношения.Как правило, механизм воздействия гражданского имущественного правоотношениясвоим содержанием на объект следующий: управомоченная сторона своим поведениемвоздействует на обязанную сторону, которая под влиянием этого и совершаетдействия, направленные на соответствующие материальные блага. Так, вприведенном примере заказчик требует от подрядчика выполнения работ всоответствии с заключенным договором, предопределяя тем самым поведениеподрядчика в процессе выполнения работ, которые всегда связаны с воздействиемна предметы материального мира.

Таким образом, объектом данногоправоотношения являются общественные отношения по поводу имущества Новикова,которое он вложил в банк, а банк обанкротился.

10. Основаниями возникновениягражданских правоотношений являются жизненные обстоятельства, именуемыеюридическими фактами. Юридические факты – факты реальной действительности, скоторыми действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменениеили прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений.Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным основаниям. Попризнаку зависимости от воли субъектов они подразделяются на действия исобытия. В действиях проявляется воля субъектов – физических и юридических лиц.По признаку дозволенности законом действия бывают правомерные и неправомерные.Правомерные – это действия, соответствующие требованиям законов, иных правовыхактов и принципов права. Неправомерные – это действия, нарушающие предписаниязаконов, иных правовых актов и принципов права. К числу неправомерных действий,порождающих гражданские правоотношения, можно отнести:

• причинение вреда (ущерба) (так называемые деликты);

• нарушения договорных обязательств;

• неосновательное обогащение – приобретение или сбережениеимущества за счет средств другого лица без достаточных оснований;

• злоупотребление правом (см. § 3 гл. 11);

• действия, совершенные в виде сделок, признанных недействительными,действия, нарушающие исключительные права авторов произведений науки,литературы, искусства и патентообладателей, и др.

Правомерные действия, в свою очередь, подразделяются наюридические акты и юридические поступки. Юридические акты – правомерныедействия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение или прекращениегражданских правоотношений. Содержащиеся в гражданском законодательствеправовые нормы сами по себе не порождают, не изменяют и не прекращают гражданскихправоотношений. Для этого необходимо наступление предусмотренных правовыми нормамиобстоятельств, которые называются гражданскими юридическими фактами. Поэтомуюридические факты выступают в качестве связующего звена между правовой нормой игражданским правоотношением. Без юридических фактов не устанавливается, неизменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение. Так, глава 34ГК предусматривает возможность установления, изменения или прекращенияправоотношения аренды. Однако для того, чтобы указанное гражданскоеправоотношение возникло, необходимо заключение договора, предусмотренного ст.606 ГК. Возникшее правоотношение аренды может быть изменено на правоотношениекупли-продажи, если стороны придут к соответствующему соглашению и изменятлежащий в основе правоотношения договор. Наконец, правоотношение аренды можетбыть прекращено досрочно по требованию арендодателя при наступлении одного изюридических фактов, предусмотренных ст. 619 ГК. Таким образом, под гражданскимиюридическими фактами следует понимать обстоятельства, с которыми нормативныеакты связывают какие-либо юридические последствия: возникновение, изменение илипрекращение гражданских правоотношений. Поскольку юридические факты лежат воснове гражданских правоотношений и влекут за собой их установление, изменениеили прекращение, их называют основаниями гражданских правоотношений. Основаниемгражданского правоотношения может служить единичный юридический факт. Так, дляустановления обязательства купли-продажи достаточно заключения договора междупродавцом и покупателем. Такие обстоятельства именуются простыми юридическимифактами. Основание некоторых гражданских правоотношений образуют два, а иногдаи более юридических фактов, возникающих либо одновременно, либо в определеннойпоследовательности. Например, для установления жилищного обязательства вотношении муниципального жилого помещения требуется выдача ордера и заключениена его основе договора жилищного найма. Такие основания гражданскихправоотношений именуются сложным юридическим составом или сложным юридическимфактом. В гражданском законодательстве предусмотрены самые различныеюридические факты как основания гражданских правоотношении. Общий перечень этихюридических фактов содержится в ст. 8 ГК. Вместе с тем этот перечень неявляется исчерпывающим. Гражданские правоотношения могут возникать, изменятьсяи прекращаться и на основе иных юридических фактов, которые прямо не предусмотреныдействующим законодательством, но не противоречат его общим началам и смыслу.Данное правило имеет чрезвычайно важное значение для гражданскогозаконодательства, которое, в отличие от уголовного, имеет дело, прежде всего,не с аномальными явлениями, а с нормальным развитием экономического оборота.Потребности развития экономического оборота, особенно в период перехода крыночной экономике, связаны с такими обстоятельствами, заранее предусмотретькоторые в гражданском законодательстве абсолютно невозможно. Нельзя на многолет вперед предусмотреть в законе все возможные юридические факты, которыепотребуются для нормального функционирования экономики страны. Потребность, втаких юридических фактах может возникнуть совершенно неожиданно ибезотлагательно, тогда как внесение соответствующих изменений взаконодательство всегда требует определенного времени. Поэтому в гражданском законодательствеи предусмотрено правило, в соответствии с которым юридические факты, не предусмотренныегражданским законодательством, порождают соответствующие юридические последствия,если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства(п. 1 ст. 8 ГК).

11. В случае удовлетворения судомтребований истца, произойдет лишение права собственности на дом, принадлежащееСтепановым. Юридические факты здесь имеют место, а именно — непригодное дляпроживания состояние дома, который пришел в такое состояние в результатезапущения и отсутствия ремонта со стороны собственников — супругов Степановых.

12. Намой взгляд, из приведенныхв списке видов деятельности подлежат лицензированию:

·       Перевозка грузовморским транспортом;

·       Реставрацияпамятников истории и культуры;

·       Ветеринарнаядеятельность;

·       Публичный показкинофильмов;

·       Риэлторскаядеятельность;

·       Издательскаядеятельность;

·       Деятельность поизготовлению печатей и бланков;

13. Юридический факт здесь – это фактполучения работником Ивановым увечья, при спасении заводского имущества отшторма. Последствия всего этого – материальная компенсация Иванову за утратуздоровья со стороны предприятия.

14. Конечно, юридический факт возник –уничтожение здания ввиду стихийного случая (грозы). На основании этогоюридического факта органы страхования обязаны возместить ущерб.

15. В данном случае юридическим фактомбудет являться развод супругов, который повлечет соответствующие имущественныепоследствия.

 

Тема 4. Субъектыгражданских правоотношений

 

1. Дееспособность гражданина статья 21ГК определяет как его способность своими действиями приобретать и осуществлятьгражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Институты, повышающие дееспособность Институты, понижающие дееспособность вступления несовершеннолетнего гражданина в брак (со времени вступления в брак — п. 2 ст. 21 ГК);

Статья 29 ГК в качестве единственного основания признания гражданина недееспособным устанавливает психическое состояние гражданина — наличие у него психического расстройства, в силу которого он либо не может понимать значения своих действий, либо может понимать, но не может руководить ими.

эмансипации (со времени вынесения решения органа опеки или попечительства либо вступления в законную силу решения суда — п.1 ст. 27 ГК).

Основания ограничения дееспособности гражданина установлены в п. 1 ст. 30 ГК:

1) гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами;

2) такими действиями гражданина его семья ставится в тяжелое материальное положение.

 

2. Занятие несовершеннолетнегопредпринимательской деятельностью с согласия законных представителей либоработа по трудовому договору могут повлечь правовые последствия, связанные собъемом дееспособности несовершеннолетнего. Такой несовершеннолетний подостижении им 16 лет может быть объявлен полностью дееспособным(эмансипированным). Норма об эмансипации (ст. 27 ГК) является новеллойгражданского кодекса.

С заявлением обобъявлении может обратиться сам несовершеннолетний либо совместно со своими законнымипредставителями.

“Если родители(усыновители, попечители) согласны, эмансипация производится по решению органовопеки и попечительства. При отсутствии такого согласия вопрос решается судом. Всуд также может быть обжалован отказ органов опеки и попечительства в вынесениирешения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.

Формулировка ст. 27 даетоснование сделать вывод, что занятие предпринимательской деятельностью илиработа по трудовому договору не являются безусловными основаниями дляэмансипации. Орган опеки и попечительства, а также суд в каждом конкретномслучае при принятии соответствующего решения должны оценить длительность иустойчивость трудовой или предпринимательской деятельности несовершеннолетнего,размер его заработка и других доходов, иные обстоятельства”.

Несовершеннолетнийстановится эмансипированным с момента принятия соответствующего решения. Сэтого же момента он приобретает сделко- и деликтоспособность в полном объеме.

Факт эмансипации освобождаетзаконных представителей несовершеннолетнего от ответственности по егообязательствам, возникшим после объявления об эмансипации, в том числе и пообязательствам, возникшим из причинения им вреда (см. п. 2 ст. 27, п. 3 ст.1074 ГК).

4. Местом проживания Алеши Синицинабудет являться то место, где он проживает в данное время. А место прописки –там, где находится его отец.

5. С достижением несовершеннолетнимвозраста 14 лет объем его дееспособности расширяется.

Несовершеннолетние от 14до 18 лет могут самостоятельно, без согласия законных представителей, совершатьвсе сделки, которые вправе самостоятельно совершать малолетние (п. 2 ст. 28 ГК;“но, в отличие от малолетних, мелкие бытовые сделки они могут совершать нетолько за счет средств, предоставленных законными представителями и с ихсогласия другими лицами, но и за счет заработка, стипендии и других доходов”),а также вправе самостоятельно (абз. 1 п. 2 ст. 26 ГК):

1) распоряжаться своимизаработком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять праваавтора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иногоохраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии сзаконом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. (“Из этогоследует, что вкладами, внесенными на имя несовершеннолетнего третьими лицами,он может распоряжаться лишь с согласия своих законных представителей”).

Остальные сделкисовершаются несовершеннолетним с согласия своих законных представителей.“Следует обратить внимание на то, что Кодексом впервые определена форма, вкоторой такое согласие должно быть выражено: простая письменная форма. Такжепредусмотрено, что для действительности сделки не имеет значения, полученосогласие до или после ее совершения” (см. п. 1 ст. 26 ГК).

Сделка, совершеннаянесовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет может быть признана судомнедействительной только по иску родителей, усыновителей или попечителя (то естьявляется оспоримой, а не ничтожной, в отличие от сделки, совершенноймалолетним) и только в случае, если она совершена несовершеннолетним безсогласия этих лиц, когда такое согласие требуется статьей 26 ГК. В случаепризнания такой сделки недействительной. к ней применяются те же последствия,что и к ничтожной сделке малолетнего (п. 1 ст. 175).

По достижении шестнадцатилет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в соответствии с законамио кооперативах (абз. 2 п. 2 ст. 26 ГК).

Таким образом, есливидеокамера не является вещью, купленной на доходы несовершеннолетнего, акуплена родителями, то несовершеннолетний не вправе самостоятельно относить егов комиссионный магазин. Саша имел право продать видеокамеру, а приемщик –принять его только в том случае, если бы Саша приобрел этот магнитофон сам, всчет своего заработка, стипендии или иных доходов.

6. Статья 30 ГК РФ рассматривает правилаограничения дееспособности гражданина. Гражданин, который вследствиезлоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит своюсемью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособностив порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над нимустанавливается попечительство.

Он вправе самостоятельносовершать мелкие бытовые сделки.

Совершать другие сделки,а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он можетлишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественнуюответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

Если основания, в силукоторых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд отменяетограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяетсяустановленное над гражданином попечительство.

7. Статья 41 ГК РФ — патронаж наддееспособными гражданами.

По просьбесовершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья неможет самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнятьобязанности, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа.

Попечитель (помощник)совершеннолетнего дееспособного гражданина может быть назначен органами опеки и попечительства только с согласия такого гражданина.

Распоряжение имуществом,принадлежащим совершеннолетнему дееспособному подопечному, осуществляетсяпопечителем (помощником) на основании договора поручения или доверительногоуправления, заключённого с подопечным. Совершение бытовых и иных сделок,направленных на содержание и удовлетворение бытовых потребностей подопечного,осуществляется его попечителем (помощником) с согласия подопечного.

Патронаж над совершеннолетнимдееспособным гражданином, установленный в соответствии с пунктом 1 настоящейстатьи, прекращается по требованию гражданина, находящегося под патронажем.

Разновидностьюпопечительства является — патронаж.

Спецификой этого видапопечительства является то, что оно устанавливается над дееспособным гражданиномс его согласия и даже по его инициативе.

Попечитель-помощниквыполняет свои обязанности не в силу решения органа опеки и попечительства оего назначении, а на основании договора-поручения или договора доверительногоуправления имуществом, который заключается самим подопечным.

8. Согласно ст. 42 ГК РФ, гражданинможет быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестноотсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о местеего пребывания.

При невозможностиустановить день получения последних сведений об отсутствующем началомисчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое числомесяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения оботсутствующем, а при невозможности установить этот месяц — первое января следующегогода.

Согласно ст. 43 ГК РФ,имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимостипостоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяетсяорганом опеки и попечительства и действует на основании договора одоверительном управлении, заключаемого с этим органом.

Из этого имуществавыдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязансодержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестноотсутствующего.

Орган опеки ипопечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребыванияотсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом.

Последствия признаниялица безвестно отсутствующим, не предусмотренные настоящей статьей, определяютсязаконом.

9. Еще римские юристы отмечали такой факт,что в некоторых случаях права и обязанности принадлежат не отдельным лицам или группелюдей, а организациям. Название юридического лица римскому праву не былоизвестно, но им было разработана сущность этого явления. Конструкция ю.л. однаиз основных в ГП РФ. Вопрос, о том почему ряд организаций являются ю.л., в чем сущностьданного понятия давно является объектом внимания науки ГП. Основная теория объясняющаясущность ю.л. это «теория фикции». Так по законодательству США и Англиикорпорация — искусственное образование, невидимое, неосязаемое, и существующеетолько с точки зрения закона. В России: Признаки ю.л. (ст. 48 ГК РФ):имущественная обособленность, самостоятельная имущественная ответственность,самостоятельное выступление в гр. обороте от своего имени и организационноеединство. Законом установлена обязательная государственной регистрация ю.л., чтослужит доказательством того, что данное образование признано в установленномпорядке ю.л.

Первое капитальноенаучное исследование понятия юридического лица было осуществлено Ф. К. Савиньив середине XIX века и вошло в историю под названием » теория фикции"или «теория олицетворения». Савиньи утверждал, что только человекявляется действительным субъектом права. Позитивное право по своему усмотрениюможет, однако, либо сузить круг правоспособных лиц, либо, наоборот, расширитьего, за счет образования искусственных субъектов права. Юридическое лицопредставляет собой не что иное, как искусственно созданный посредством простойфикции субъект права. Такой субъект создается исключительно в юридическихцелях. Реальными субъектами правоотношений в юридическом лице остаютсяединственно возможные носители правосубъектности — физические лица. Юридическоелицо как простая фикция недееспособно. Дееспособны лишь его органы, состоящиеиз людей. [12] Такая концепция предопределила как порядок возникновения, так иприроду правоспособности юридического лица. Если юридическое лицо являетсяискусственным созданием правопорядка, то только государство путем признания,оформленного соответствующим актом, может вызвать его к жизни, толькогосударство может определить формы и сферу его деятельности.

Теория фикции получилаширокое распространение в Англии и США. «Корпорация — это искусственноеобразование, невидимое, неосязаемое и существующее только с точки зрениязакона» — такое определение корпорации было дано в решении по делу TheTrustees of Dartmouth College V. Woodward председателем Верховного суда США Д.Маршаллом еще в начале XIX века, и из такого понятия корпорации до настоящеговремени исходят практика и законодательства Англии и США. [13] Несмотря навосприятие законодательством, теория фикции подверглась жесткой критике состороны многих ученых-цивилистов, в том числе и российских. Е. Н. Трубецкойписал, «фикция есть вымысел, предположение чего-то несуществующего, междутем, приписывая права учреждениям и корпорациям, мы вовсе не вынуждены вымышлятьчто-то несуществующее: соединения людей в обществе, преследующие определенныецели, а равным образом и учреждения с определенными функциями суть величины весьмареальные.

Раз „субъектправ“ — вообще не то же, что человек, то называть учреждения и корпорацииюридическими лицами — вовсе не значит создавать фикции». [14] Критикуемаятеория фикций тем не менее породила ряд других доктрин, так или иначеиспользующих для объяснения понятия юридического лица данную категорию. К ихчислу относится идея олицетворения имущества (К. Белау), суть которойзаключается в том, что имущество, служащее определенной цели, для пользы людей,играет посредством действий представителей роль лица.

К концепциям, отрицающимсуществование реального субъекта со свойствами юридической личности относится итеория «персонифицированной цели», предложенная Бринцем. Суть еезаключается в том, что поскольку целью института юридического лица являетсялишь управление имуществом, то и юридическое лицо есть не что иное, как самаэта персонифицированная цель.

Особое место в доктринеюридического лица занимает концепция его существования как реального субъектареальных общественных отношений. Основатель ограниченной теории юридическоголица О. Гирке утверждал, что юридическое лицо — это особый телесно-духовныйорганизм, союзная личность. Это не продукт правопорядка, а реально существующийорганизм, на который государство, но не призывает его к жизни. Конечно,превратиться в самостоятельное лицо, отличное от суммы индивидов егосоставляющих, человеческий коллектив может лишь при наличии определенныхусловий. Французские ученые Л. Мишу и Р. Салейль отмечают три таких условия: 1)наличие у коллектива постоянного интереса, отдельного от индивидуальныхинтересов его членов; 2) соответствующая организация, способная выявлятьколлективную волю, представлять и защищать общий интерес; 3) включениеколлектива в юридическую среду.

Против этой теории, также, как и против теории фикции было выдвинуто много возражений. Поговаривалидаже о попытке О. Гирке биологизировать юридическое лицо.

На мой взгляд, истина,как всегда, находится посередине двух крайностей. Действительно, в основеюридического лица лежат не фиктивные, а настоящие реальные потребности живыхлюдей, но субъекты, которым даются права для охраны этих интересов, существа нереальные. Это искусственно созданные самой жизнью или законодателем субъекты.

Как отмечает Г. Ф.Шершеневич в своей работе «Учебник русского гражданского права»«больница, как место подачи помощи больным, вполне реальна, в ней кипитнастоящая жизнь, но в мире юридических отношений, как субъект их, она являетсяискусственным созданием. [15] Хочется отметить также, что, несмотря на множественностьразличных концепций юридического лица, это не оказывает отрицательного влиянияна практику его функционирования. Изначальная цель, которая стояла передисследователями феномена юридического лица, обоснование разграничения имущества(и вытекающие из этого разграничения имущественные права, обязанности иответственность) корпорации и участников этой корпорации, а также третьих лиц.Именно общность указанной цели, несмотря на разнобой мнений, объединяет теорииюридического лица и позволяет им превосходно обслуживать потребностисовременного гражданского оборота. Юридическое лицо предстает в качествесубъекта как публичного, так и частного права, вступающего в правовые отношенияот своего имени и отвечающего в рамках этих отношений своим имуществом.

10. В ст.48 в качестве основания деления используетсясоотношение прав у учредителей и самого юридического лица. 3 модели юридическихлиц:

1)учредитель, передавая юр.лицу имущество продолжает оставаться его собственником, тем самым на одно и тоже имущество вещными правами обладает учредитель собственник и само юрид. лицо (государственныеи муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собственником учреждения)

2)учредители участники спередачей юрид. лицу соответственного имущества полностью утрачивают на негосвои вещные права, но приобретают права обязательные, права требования юрид. лицу(например, получать дивиденды). По этой модели строятся хозяйственныетоварищества и общества, производственные и потребительские кооперативы.

3)юрид. лицо становитсясобственником всего принадлежащего ему имущества.

Учредители участникиникакими имущественными правами не обладают (общественные и религиозные объединения,благотворительные и иные фонды)

Различия между 3мяуказанными моделями проявляется в момент ликвидации ю.л. Учредитель ю.л.,созданного по 1 модели получает все, что осталось после расчетов спредпринимателями. Участники 2-й модели в праве претендовать на частьимущества, которое соответствует их доле. При 3-й модели участники никаких правна оставшееся имущество вообще не имеют. 2-я классификация носит 2-численныйхарактер. Ст. 50 разделила все ю.л. на коммерческие и некоммерческиеорганизации. Основанием послужила цель деятельности. Коммерческими признаютсяорганизации, которые имеют основной целью извлечение прибыли. Некомерческими те,которые такой цели не преследуют. Им разрешается заниматься предпринимательскойдеятельностью лишь при наличии 3-х условий:

1.Служит достижению целейпоставленных перед организацией;

2.По своему характерусоответствует этим целям;

3.Полученная прибыль недолжна распределяться между участниками.


 

Вид Ю.Л. Наименование организации Форма учредительных документов Органы управления Условия реорганизации и ликвидации Правовая база Хозяйственные общества и товарищества Полное товарищество Учредительный договор Голосование товарищей

Реорганиз: по решению учредит., по решению гос органов или суда.

Ликвид: по решению товарищей, по истечении срока, с достижением цели, решение суда либо если остался 1 товарищ.

ГК Товарищество на вере Учредительный договор Голосование полных товарищей

Реорганиз: по решению учредит., по решению гос органов или суда.

Ликвид: по решению полных товарищей, по истечении срока, с достижением цели, решение суда либо при выбытии всех вкладчиков

ГК Общество с огр. ответств. (ООО) Учредительный договор и Устав Общее собрание его участников, исполнит. орган Реорганизация или ликвид: добровольно, по единогласному решению его участников. Может быть преобр. в АО или в произв. кооператив. А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65) ГК, Положение об АО и ООО Общество с доп. отв. (ОДО) Учредительный договор и Устав Общее собрание его участников, исполнит. орган Реорганизация или ликвид: добровольно, по единогласному решению его участников. Может быть преобр. в АО или в произв. кооператив. А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65) ГК, Положение об АО и ООО Акционерное общество (АО) Устав, утвержденный учредителями Собрание его акционеров, Совет директоров, исполнительные органы АО Реорганизация или ликвид: добровольно, по единогласному решению общего собрания акционеров. Может быть преобр. в ООО или в произв. кооператив А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65) ГК, Закон об АО, Закон о приватизации Дочернее (зависимое) общество Договор с основным обществом Основное хозяйственное общество, исполнит. орган По решению основного общества ГК, Закон об АО Производственные кооперативы Устав, утверждаемый общим собранием его членов Общее собрание, наблюдательный совет, исполнит. органы (правление и председатель)

Ликвидация: по решению общего собрания его членов.

Реорганизация: добровольно, может преобраз. в хозяйственное товарищество или общество.

А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65)

ГК, Закон о ПК, Закон о с/х кооперации Гос. и муницип. унитарные предприятия УП, основанное на праве хоз. ведения Устав, утвержденный уполномоч. гос. органом или органом местного самоупр. Руководитель, назначаемый собственником Ликвидация и реорганизации по решению собственника. А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65) ГК, Закон о госуд. и муниципальных унит. пр-ях. УП, основанное на праве опер. управления Устав, утверждаемый Правительством РФ Руководитель, назначаемый уполн. собственником органом Ликвидация и реорганизации по решению Правительства РФ. А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65) ГК, Закон о госуд. и муниципальных унит. пр-ях. Некоммерческие организации Потреб. кооператив Устав Общее собрание, исполнительные органы Ликвидация и реорганизации по решению общего собрания. А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65) ГК, Закон о ПК, Закон о с/х кооперации Общ. и религиозные объединения Устав, утвержденный учредителями (участниками) Учредители и участники Ликвидация и реорганизации по решению учредителей (участников). А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65), в т.ч. при нарушении спец. правоспособности Закон о некоммерческих организациях, Закон об общ. объед, Закон о свободе вероисп. Фонды Устав, утвержденный учредителями (участниками) Попечительский совет, исполнител. органы Ликвид: если имущ. недостаточно для осущ. целей, если цели фонда не могут быть достигнуты и изменены, при уклонении от уставных целей, в иных случаях пред. Законом. ГК, Закон об общ. объединениях Учреждения Решение собственника о создании учр. и утвержденный им Устав Собственник, Совет директоров, исполнит. органы Ликвидация и реорганизации по решению учредителей (участников). А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65), в т.ч. при нарушении спец. правоспособности Закон об общ. объед., Закон о благотворит. деят. Ассоциации и союзы Учредительный договор и Устав Общее собрание членов, исполнит. органы Ликвидация и реорганизации по решению учредителей (участников). А также по общим для всех Ю.Л. основаниям (ст.57-65), в т.ч. при нарушении спец. правоспособности Закон о некоммерч. организациях

 


11. Правоспособность банка «Чайка»возникла после государственной регистрации, когда ему был присвоен статусюридического лица (акционерного общества).

Юридическое лицоосуществляет правоспособность, т.е. приобретает гражданские права и принимаетна себя гражданские обязанности, через свои органы.

Убанка возникнет право на прием депозитных вкладов от физических лиц толькотогда, когда Центральный Банк РФ выдаст ему лицензию на право осуществленияэтой деятельности и закончится, когда он утратит эту лицензию. Лицензия направо заниматься определенной деятельностью расширяет объем общейправоспособности юридического лица, дает право осуществлять, так называемую,специальную правоспособность.

Согласност. 13 Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. N 158-ФЗ „О лицензировании отдельных видов деятельности“ (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 22 декабря 1999 г., 12 мая, 29 декабря 2000 г.), лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии в случае:

1.    выявлениялицензирующими органами, государственными надзорными и контрольными органами,иными органами государственной власти в пределах компетенции указанных органовнарушений лицензиатом лицензионных требований и условий, которые могут повлечьза собой нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и здоровьюграждан, а также обороне страны и безопасности государства;

2.    невыполнениялицензиатом решений лицензирующих органов, обязывающих лицензиата устранитьвыявленные нарушения.

Лицензия теряет юридическую силу с момента ликвидации юридическоголица или прекращения его деятельности в результате реорганизации, заисключением его преобразования или прекращения действия свидетельства огосударственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявлениялицензирующего органа, выдавшего лицензию, или органа государственной власти всоответствии с его компетенцией. Одновременно с подачей заявления в судлицензирующий орган вправе приостановить действие указанной лицензии на периоддо вступления в силу решения суда.

Основанием для аннулирования лицензии является:

1.        обнаружениенедостоверных или искаженных данных в документах, представленных для получениялицензии;

2.        неоднократноеили грубое нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий;

3.        незаконностьрешения о выдаче лицензии.

13. По уголовному законодательствуРоссийской Федерации, уголовная ответственность предусмотрена только длядееспособных физических лиц. Юридические лица НЕ ПОДЛЕЖАТ уголовнойответственности (в отличие от некоторых зарубежных стран). За деятельность ЮЛбез лицензии уголовную ответственность понесут учредители .

14. Сегодня, согласно нормамгражданского законодательства, каждое юридическое лицо регистрируется вминистерстве юстиции, подвергается бухгалтерским и финансовым проверкам со стороныгосударственных ревизионных органов, аудиту. Поэтому, хотя рискнедобросовестной деятельности есть, но он сведен к минимуму. А при обнаружениинарушения прав потребителя, можно обжаловать это нарушение в суд и в иные органы.

17. Организатором фондовых бирж в Россииявляются граждане и юридические лица, которые организовывают их в форменекоммерческого партнерства.

Согласно ст. 11 Федерального законаот 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ»О рынке ценных бумаг"(с изменениями от26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г.) фондовой биржей может признаваться только организатор торговли нарынке ценных бумаг, не совмещающий деятельность по организации торговли с инымивидами деятельности, за исключением депозитарной деятельности и деятельности поопределению взаимных обязательств.

Фондовая биржа создается в форме некоммерческого партнерства.

Фондовая биржа организует торговлю только между членами биржи.Другие участники рынка ценных бумаг могут совершать операции на биржеисключительно через посредничество членов биржи.

Служащие фондовой биржи не могут быть учредителями и участникамипрофессиональных участников рынка ценных бумаг — юридических лиц, а такжесамостоятельно участвовать в качестве предпринимателей в деятельности фондовойбиржи.

Фондовые отделы товарных и валютных бирж, являющиеся таковымисогласно законодательству Российской Федерации, признаются в целях настоящегоФедерального закона фондовыми биржами и в своей деятельности, за исключениемвопросов их создания и организационно-правовой формы, руководствуютсятребованиями настоящего Федерального закона, предъявленными к фондовым биржам.

Согласно ст.8 Федерального Закона о некоммерческих организациях, некоммерческимпартнерством признается основанная на членстве некоммерческаяорганизация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействияее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей.

19.. Согласно ст. 124ГК РФ, РоссийскаяФедерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования — субъектыгражданского права

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики,края, области, города федерального значения, автономная область, автономныеокруга, а также городские, сельские поселения и другие муниципальныеобразования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством,на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами июридическими лицами.

К субъектам гражданского права, указанным в пункте 1 настоящейстатьи, применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях,регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона илиособенностей данных субъектов.

От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерациимогут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личныенеимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственнойвласти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этихорганов.

От имени муниципальных образований своими действиями могутприобретать и осуществлять права и обязанности, указанные в пункте 1 настоящейстатьи, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленнойактами, определяющими статус этих органов.

В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами,указами Президента Российской Федерации и постановлениями ПравительстваРоссийской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации имуниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могутвыступать государственные органы, органы местного самоуправления, а такжеюридические лица и граждане.

Согласност. 126. ГК РФ, ответственность по обязательствамРоссийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальноеобразование отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на правесобственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными имиюридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативногоуправления, а также имущества, которое может находиться только вгосударственной или муниципальной собственности. Обращение взыскания на землю идругие природные ресурсы, находящиеся в государственной или муниципальнойсобственности, допускается в случаях, предусмотренных законом.

Юридические лица, созданные Российской Федерацией, субъектамиРоссийской Федерации, муниципальными образованиями, не отвечают по ихобязательствам.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальныеобразования не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кромеслучаев, предусмотренных законом.

Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъектовРоссийской Федерации и муниципальных образований.

Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования неотвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам РоссийскойФедерации.

20. Сейчас приватизацию регулируетнедавно принятый Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизациигосударственного и муниципального имущества»

22. Согласно приложению 1 к постановлениюВерховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 3020-1 в редакции постановления ВС РФ от 27 января 1993 г. N 4375-1; постановления Конституционного суда РФ от 10 сентября 1993 г., государственная казна Российской Федерации представляет собой средства республиканского бюджетаРФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и других государственныхвнебюджетных фондов РФ, Центрального банка РФ, золотой запас, алмазный и валютныйфонды.

23. Право хозяйственного ведения, так жекак и право собственности, является вещным, но, в отличие от него, оно носитограниченный характер, поскольку осуществляется в пределах установленныхсобственником (государством) и законом (ст.295 ГК РФ).

Право хозяйственноговедения означает право предприятия по своему усмотрению владеть, пользоваться ираспоряжаться имуществом собственника в пределах, установленных законом и целямидеятельности предприятия, зафиксировано в уставе, утвержденномгосударственными органами. В принципе государственное предприятие совершает вотношении переданного ему имущества любые действия, не запрещенные законом.Государственный же орган определяет, как уже было сказано, цель деятельностипредприятия, контролирует эффективность использования и сохранность вверенногоимущества, он имеет право на часть прибыли от использования имущества, чторешается на договорных началах с предприятием, вправе принять решение ореорганизации и даже о ликвидации предприятия.

Поэтому, имущество,переданное на праве хозяйственного ведения не может быть использовано вкачестве средства обеспечения обязательств государства. Для этого можетиспользоваться государственная казна.

 

Тема 5. Объектыгражданских правоотношений

 

1.        Я считаю, чтоэто очень простое и не отражающее всей природы объекта определение.

Объекты гражданскогоправоотношения — то благо, по поводу которого возникает гражданскоеправоотношение и в отношении которого существует субъективное право исоответствующая ему обязанность.

Статья 128 ГК РФ- видыобъектов гражданских прав

К объектам гражданских (прав)правоотношений относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество,в том числе имущественные права, работы и услуги, информация, результатыинтеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них(интеллектуальная собственность), нематериальные блага.

Вещи являются объектамиправоотношений собственности.

Особая разновидностьвещей со своим правовым регулированием выступают деньги и ценные бумаги.

Работы и услуги — действия — объекты обязательного права.

Информация, но не всякаяможет быть объектом гражданских правоотношений.

1.  Соответствующие сведения неизвестнытретьим лицам;

2.  К ним нет доступа на законномосновании;

3.  Обладатель информации принимал мерыдля их конфиденциальности. (ст. 139 ГК РФ).

Нематериальные объекты — результаты интеллектуальной деятельности — исключительные права на них(интеллектуальная собственность). Продукты духовного творчества — изобретения,произведения литературы, науки, искусства, промышленные образцы и т.п. Однакотворческий замысел, идея и т.п. объектом правовой (гражданских правоотношений)охраны не являются

2. Объекты гражданского правоотношения — то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношениикоторого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность.

Ст. 128 ГК РФ — Видыобъектов гражданских прав

К объектам гражданских(прав) правоотношений относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иноеимущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, информация,результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права наних (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.

Предприятиетоже может являться объектом гражданских прав, если выступает как материальнаяценность. Предприятия могут продаваться, сдаваться в хозяйственное ведение илиоперативное управление. Во всех случаях они рассматриваются как объектыгражданских прав, т.е. по поводу них возникают правоотношения.

Если условием сделкиявляется один цех предприятия, то объектом гражданских прав будет именно этотцех. Естественно, это отразиться на условиях оформления сделки, т.к.приобретатель или арендатор этогоцеха получит стопроцентное влияние на его работу, его позиция должна будетсогласовываться с собственниками основного предприятия, в которое входит цех.

3. Государственная регистрацияобеспечивает более строгий правовой режим недвижимости по сравнению с правовымрежимом движимых вещей. Следует определить, какие именно права на земельныеучастки подлежат государственной регистрации. Деление вещей на недвижимые идвижимые становится основополагающим для гражданского законодательства периодарыночной экономики. Правовое значение данного деления связывается сустановлением различного правового режима соответственно для недвижимых идвижимых вещей по следующим основным направлениям: а) отчуждение и приобретениенедвижимых вещей осуществляется исключительно в режиме гласности, ассоциируемойс необходимостью государственной регистрации сделок с недвижимыми вещами(ст.ст. 164, 223 ГК), доступной для ознакомления третьим лицам. Государственнаярегистрация сделок с движимыми вещами производится лишь в случаях, специальноуказанных в законе; б) предусматривается различный порядок приобретения правасобственности на недвижимые и движимые бесхозяйные вещи (ст. 225) и вещи, откоторых собственник отказался (ст. 226); в) ипотека может быть установленатолько в отношении недвижимых вещей (ст. 338); г) наследование недвижимых вещейи их правовой режим определяются по нормам права, действующим в месте ихнахождения, движимых вещей (при наследовании) — по нормам права, действующим впоследнем постоянном местожительстве наследователя; д) споры о праве собственностии иных вещных правах на недвижимые вещи рассматриваются по месту нахождениянедвижимых вещей (ст. 119 ГПК), споры об аналогичных правах на движимые вещи — в месте нахождения ответчика (ст. 117 ГПК), а в случаях, указанных в законе, вместе, определяемом по выбору истца (ст. 118 ГПК). Настоящая статья содержитправила, относящиеся к недвижимым и движимым вещам, и не затрагивает вещныеправа. О последних говорится в ст. 131 ГК. Законодатель, в данном случае,продолжил традиции дореволюционного российского права (Свод законов гражданских.Т. 10. Ст. 383 и след.), которые впоследствии были восприняты в странах такназываемой германской системы права.

Во Франции, Италии инекоторых других странах так называемой французской системы права существуетиной подход: объектом деления на недвижимые и движимые объекты являетсяимущество в целом, включая вещи, вещные права и судебные иски.

В ГК изоляция недвижимыхи движимых вещей от прав на них носит в известной степени искусственныйхарактер. Указанные выше различия в правовом режиме недвижимых и движимых вещейраспространяются прежде всего на вещные права, а не на вещи как таковые.Неслучайно, поэтому, ст. 131 ГК называется «Государственная регистрациянедвижимости», хотя в ней идет речь о регистрации прав на вещи, а не самихвещей, а в ст. 130, посвященной недвижимым и движимым вещам, неоднократноиспользуется термин «имущество».

4. Предприятиеотносительно новый объект гражданского права. Хотя предприятие становитсяобъектом предпринимательских отношений лишь в начале 90-х годов прошлого века,это не означает, что предприятие и ранее не рассматривалось в качестве объектаправа. Трактовка предприятия как объекта гражданского права была закреплена внормативно-правовых актах советского государства. Среди таких правовых актов(наряду с Гражданским кодексом того времени) стали постановление ЦИК и СНК СССРот 29 апреля 1935 г. «О передаче государственных предприятий, зданий исооружений» и постановление СНК СССР от 15 февраля 1936 г. «О порядке передачи государственных предприятий, зданий и сооружений». В дальнейшем порядокпередачи предприятий был детализирован инструкцией НКФ СССР, НКЮ СССР иГосарбитража при СНК СССР от 26 мая 1940 г. Фактически этими нормативными актами понимание содержания предприятия как имущественного комплекса сталообщепризнанным и устоявшимся.

Гражданский кодексРоссийской Федерации впервые предлагает легальное определение предприятия какобъекта гражданских прав, нормативно устанавливая его состав как имущественногокомплекса (ст. 132 ГК), определяет правовое регулирование сделок, предметомкоторых выступает предприятие (§ 8 гл. 30, §5 гл. 34 и др.). Однако ниГражданский кодекс, ни принятые на его основе нормативно-правовые акты невнесли окончательной ясности в вопрос о том, что представляет собойрассматриваемый объект. Кроме того, в сочетании с многочисленнымизаконодательными актами ГК РФ дает повод для различных трактовок местапредприятия среди объектов гражданских прав.

Одни правоведырассматривают предприятие в качестве вещи, зачастую не делая при этом дополнительныхоговорок и пояснений. Но это утверждение является отнюдь не бесспорным. Поэтомудругие правоведы выступают против отождествления предприятия с вещью.Отказываясь признавать предприятие вещью, эта группа ученых делает акцент нанормативном отнесении предприятия к числу имущественных комплексов.

Но, тем не менее,отнесение предприятия к объектам гражданских прав настойчиво и неизбежно ставитвопрос о поиске его места в системе иных объектов гражданского права. Тем болееэта проблема требует разрешения, если учитывать, что ст. 128 ГК не предполагаетисключительного место этого специфического объекта.

Причисление предприятия кразряду вещей имеет свою традицию и определенное правовое основание. В своюочередь, причисление законодателем предприятия к объектам права, само месторасположения в Гражданском кодексе нормы об определении предприятия (т. е.между статьей о государственной регистрации недвижимости и статьей о неделимыхвещах) подчеркивает приоритет вещно-правовых моментов в характеристике егосодержания.

Среди ученых, признающихпредприятие в качестве вещи, сложилось представление о возможности признанияпредприятия сложной вещью. По мнению этих авторов, «предприятие — это единыйимущественный комплекс, представляющий собой не просто совокупностьразрозненных предметов, а одну непотребляемую сложную (совокупною) вещь».Однако содержание предприятия не исчерпывается простой совокупностьюматериальных предметов, то есть вещей. Поэтому едва ли можно безоговорочнопринять мнение Е. А. Суханова, согласно которого, «особой разновидностьюнедвижимости являются комплексы взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей,используемых по общему назначению как единое целое. К ним относятся предприятияи кондоминиум». Не совсем удачная редакция позволяет предположить, что автордопускает существование в составе предприятия только вещей, что противоречитнорме ст. 132 ГК. Тем не менее, употребление понятия «предприятие» дляобозначения особой сложной вещи традиционно встречается в нормах правовых актов(п. 2 ст. 740 ГК, п. 3 ст. 5 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 1 ФЗ«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальныхвложений», ст. 5 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»). Крометого, очень часто в этом смысле слова понятие предприятие используется дляобозначения его строительства, реконструкции, ввода его в действие.

В пользу вещной природыпредприятия свидетельствует и возможность установления на него вещных прав, втом числе и права собственности. Впервые сформулировал тезис о возможности установлениявещного права на предприятие А. В. Карасс, по утверждению которого, «правособственности связано с вещами, предприятие как объект права собственноститакже представляет особого рода «вещь». В дальнейшем, это сентенция легла воснову нормативного положения. Например, из п. 2 ст. 132 ГК следует положение,в силу которого предприятие может быть объектом купли-продажи, залога, аренды ииных сделок. Законодатель прямо говорит о собственности, применительно к предприятию(например, в п. 1 ст. 559, ст. 564 ГК, п. 2 ст. 73 ФЗ «Об ипотеке» и др.).

Противники отождествленияпредприятия с вещью также исходят, прежде всего, из трактовки этого объекта вст. 132 ГК. Обобщая их позиции, следует отметить следующее: логическим итогомуказанных теоретических построений является вывод о том, что предприятие естьособый имущественный комплекс, и, очевидно, представляет собой особыйсамостоятельный объект гражданских прав. Он не охватывается категорией «вещь»,но очевидно входит в содержание «иное имущество» формулировки ст. 128 ГК.

Безусловно, для этойточки зрения существуют некоторые правовые основания. Однако невернорассматривать предприятие как объект гражданских прав в отрыве от иныхположений Гражданского кодекса.

Кроме того, законодательрасценивает в п. 1 ст. 130 ГК как синонимы понятия «недвижимость», «недвижимаявещь» и «недвижимое имущество». И в традиции гражданского права только вещимогли выступать в качестве недвижимого имущества.

Подводя черту подрассмотрением взглядов на сущность и содержание предприятия как объекта гражданскихправ, следует еще раз подчеркнуть, то обстоятельство, что состав предприятиякак имущественного комплекса, используемого для осуществленияпредпринимательской деятельности чрезвычайно разнороден. Предприятие включает всебя как элементы не только вещи, а также и иные объекты гражданских прав.Поэтому, предприятие достаточно затруднительно отождествлять со сложной вещью,так как в силу прямого указания закона ее образуют только вещи. В смысле ст.134 ГК сложная вещь – это единое целое, но состоящее из разнородных вещей, ипредполагающее использование их по общему целевому назначению. Предприятиепредставляет собой сложный имущественный комплекс. В составе предприятия можетбыть множество сложных вещей, но они не всегда исчерпывают его структуру. Вэтой связи представляется целесообразным дополнить ст. 134 ГК РФ положением, всилу которого имущественный комплекс мог бы относиться к сложным вещам. Темсамым получил бы логическое разрешение вопрос о месте предприятия в системеиных объектов гражданских прав.

Причисление предприятия квещам всегда предполагает его особенный характер. Специфика предприятия — тесное, взаимопроникающее сочетание вещных и обязательственных начал. Поэтомупредприятие представляет собой некое «сплетение», «симбиоз» различных по своейприроде элементов.

Таким образом,предприятие включает в себя разнородные объекты гражданских прав с неодинаковымправовым режимом. В состав предприятия могут входить как вещи (движимые инедвижимые), так и определенные права (в том числе исключительные) иобязанности (долги). Тем самым само предприятие, представляя собой,совокупность как материальных, так и нематериальных компонентов, признаетсязаконодателем недвижимой вещью. Основной целью отнесения вещей к разряду недвижимогоимущества является распространение на них (в охранительных, а также фискальныхсоображениях) особого правового режима, влекущего регламентацию сделок иформализованный учет прав на недвижимые вещи.

Однако механическоепричисление предприятия к недвижимым вещам не только не решает многие проблемы,связанные с участием предприятия в гражданском обороте, но наоборот, приводит кправовым трудностям. Это связано, в частности со случаями, когда отчуждаемоепредприятие в своем составе вообще не имеет вещных прав на какое-либоимущество.

Отсутствует ясность, ккакому виду недвижимого имущества следует относить предприятие. Так ст. 130 ГКустанавливает, что недвижимость может быть двух видов, в силу природы и в силузакона. К первой группе относятся объекты, которые в силу естественных свойствпрочно связанны с землей, перемещение которых без несоизмеримого ущерба ихназначению не возможно. Ко второй разновидности относится все, что в силупрямого указания закона подлежит государственной регистрации как недвижимоеимущество (воздушные и морские суда, космические объекты и т. д.). В отношениипредприятия законодательство устанавливалось достаточно противоречиво. Так, п.4 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. относит предприятие в перечень объектов, перемещение которых невозможно без несоизмеримогоущерба. Схожей же линии придерживается законодатель при формулировании ст. 1 ФЗ«О государственной регистрации…». Тем самым предприятие ставится в один ряд с«природными» объектами недвижимого имущества. Однако ГК РФ не включилпредприятие в разряд объектов, перемещение которых невозможно безнесоизмеримого ущерба их назначению. Такая позиция послужила основанием длямнения о том, что предприятие как объект недвижимости является таковым лишь всилу воли законодателя. Это утверждение разделяется многими правоведами.

Очевидно, что предприятиев целом едва ли относится к объекту недвижимости в силу природы («естественной»недвижимостью являются лишь отдельные объекты недвижимости (здания, сооруженияи т. д.), составляющие предприятие), но названо таковым по воле законодателя.Таким образом, специфика предприятия как объекта гражданских прав складываетсякак из неоднородности состава элементов его образующих, так и в силу прямогозаконодательного допущения, согласно которому имущественный комплекспредприятия относится к разряду недвижимых вещей.

В соответствии сизложенным, возможно сделать следующие выводы:

1. Хотя предприятие какобъект гражданских прав может не иметь в своем составе вещей, предприятие, всилу правовой фикции, особая «вещь» и вещь недвижимая.

2. Распространение напредприятие правового режима вещей имеет определенную традицию, четковыраженное правовое основание и вполне соответствует законодательной логике.

3. Хотя в законодательствевстречается понимание предприятия как «сложной вещи», такой подход наталкиваетсяна определение «сложной вещи», указанное в статье 134 ГК РФ и не отвечает буквезакона. Поэтому встречающееся в научно-практической литературе мнение о том,что «предприятие» является сложной вещью не вполне обосновано.

4. Вариантомраспространения на предприятие правового режима вещей является предусмотреннаязаконодательством возможность установления этот объект вещных прав, и, вчастности, права собственности.

5. Предприятие неявляется недвижимостью «по природе», а является таковым лишь в силу волизаконодателя.

Таким образом, указанныеположения дают основания полагать, что отнесение предприятия к вещам вообще и кнедвижимости в частности, осуществляется «по вымыслу» законодателя и поройвопреки имманентным свойствам этого объекта. То есть законодательствозакрепляет фиктивное положение о том, что предприятие — «недвижимая вещь».

5. Всоответствии со ст. 133 ГК РФ делимой признается вещь, которая можетбыть разделена без изменения ее назначения, а неделимой — та, которая такимобразом разделена быть не может. Таким образом, зерно и уголь — вещи делимые, ателевизор и автомобиль — неделимые. Делимость приобретает правовое значениеглавным образом применительно к разделу общей собственности (собственности двухили более лиц). Так, в случаях, когда общая собственность является долевой (приней каждый из сособственников имеет свою твердо установленную долю — половину,треть, четверть и т. п.), любой из собственников вправе требовать выдела своейдоли в натуре. Однако если вещь, принадлежащая собственнику, неделима(автомашина), она при разделе передается одному из сособственников, а остальнымвыплачивается соразмерное вознаграждение в деньгах. Специальные правила регулируютраздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 258). Делимость илинеделимость вещи определяет долевой, или солидарный характер обязательства,возникающего по поводу этой вещи (см., например, ст. 322 ГК).

6. Среди объектов гражданских прав,т.е. тех материальных и духовных благ, по поводу которыхсубъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст. 128Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГКРФ) называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числеисключительные права на них. Одновременно законодатель использует для их обозначениятакое собирательное понятие, как интеллектуальная собственность. В обобщенномвиде содержание данного понятия раскрывает ст. 138 ГК РФ, указывающая, что «вслучаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами,признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина илиюридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные кним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции,выполненных работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знакобслуживания и т.п.). Более детально понятие интеллектуальной собственности будетраскрыто, по всей видимости, в третьей части ГК РФ, проект которойразрабатывается в настоящее время.

Отсутствие в ГК РФуказания на конкретные виды охраняемых объектов интеллектуальной собственностипредоставляет возможность путем принятия соответствующих законов или внесения вних изменений и дополнений относить к их числу те или иные результатыинтеллектуальной деятельности, т.е. более оперативно и не меняя самого ГК РФрешать все эти вопросы. Как показывает мировой опыт последних двух-трех десятилетий,число и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности постояннорасширяются. Так, только за последние пять лет круг охраняемых в РоссийскойФедерации объектов интеллектуальной собственностипополнился полезными моделями, наименованиями местпроисхождения товаров, топологиями интегральных микросхем, программами для ЭВМ,базами данных, служебной и коммерческой тайной, объектами смежных прав.Напротив, такие результаты интеллектуальной деятельности, как открытия ирационализаторские предложения, лишились практической охраны, хотя вопрос о нихв законодательном плане до сих пор пока окончательно не решен. Так или иначе, конкретный состав объектовинтеллектуальной собственности не находится взастывшем состоянии, а, напротив, постоянно уточняетсяи конкретизируется.

Интеллектуальнуюсобственность регулируют Гражданский кодекс РФ (3 часть), Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах», Патентный Закон РФ от 23 сентября 1992 г. и другие, менее значимые нормативно-правовые акты.

7. Переход к рыночной экономике, осуществляемыйв РФ, обусловил появление в российском законодательстве целого ряда новыхпонятий, которые считаются ее неотъемлемыми атрибутами. Одним из них являетсяпонятие служебной и коммерческой тайны (далее в интересах краткости —коммерческая тайна), которое прежнему советскому гражданскому законодательствубыло неизвестно. В этой связи оно относится к числу наименее разработанных внауке российского права категорий. Как бы то ни было, создание института охраныкоммерческой тайны в российском законодательстве следует считать свершившимсяфактом. После закрепления основных его правил в ГК РФ(ст. 139), законами,регламентирующими деятельность налоговых и таможенных органов, страховыхорганизаций и т.д. — данный институт, надо полагать, стабилизировался и вдальнейшем будет лишь совершенствоваться в своих деталях. Специальный закон обохране коммерческой тайны в России, как и в подавляющем большинстве стран,отсутствует, в чем, собственно, и нет необходимости.

Гражданский кодекс РФопределяет коммерческую тайну как информацию,имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу еенеизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законномосновании и по отношению к которой обладатель информации принимает меры кохране ее конфиденциальности (п. 1 ст. 139).

Коммерческая тайнапредставляет собой определенную совокупность сведений, знаний о чем-либо,являясь, таким образом, видом информационных ресурсов. Информация как таковаяпо своей сути нематериальна, хотя ее хранение и распространение осуществляетсячаще всего с помощью материальных носителей. В этом смысле она ничем неотличается от объектов интеллектуальной собственности, которые сами могутрассматриваться в качестве разновидности информационных ресурсов.

Сказанное, однако, неозначает, что монопольное владение и пользование информацией вообще исключено.Напротив, это возможно, но при условии, что информация неизвестна третьимлицам. Таким образом, коммерческая тайна обладает всеми свойствами объектаинтеллектуальной собственности и является его особой разновидностью.

Важной особенностьюкоммерческой тайны является, далее, ее наибольшая универсальность среди другихобъектов интеллектуальной собственности. Под понятие коммерческой тайны могутбыть подведены самые разнообразные сведения, связанные с производством,технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностьюпредпринимателя. При этом коммерческой тайной могутбыть объявлены вполне потенциально патентоспособные решения, которыеправообладатель по каким-либо причинам не желает обнародовать и патентовать вустановленном порядке.

Помимо коммерческой тайныроссийское законодательство выделяет еще несколько видов сведений, которыедолжны сохраняться втайне. Речь, в частности, идет о государственной, военной,медицинской, нотариальной, адвокатской, банковской тайнах, личной и семейнойтайне, тайне усыновления, тайне следствия и т.д.

Далее, наряду с термином«коммерческая тайна» в законодательстве и на практике широко используются такиетермины, как «секрет производства», «ноу-хау», «торговые секреты», «конфиденциальнаяинформация» и т.д.

8. Конечно, клоуну Н. целесообразнозаявить протест клоуну из г. Барнаула, пользующимся его авторскими номерами.

Согласност. 6 Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I «Об авторском праве и смежныхправах» (с изменениями от 19 июля 1995 г.) авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческойдеятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также отспособа его выражения.

Объектамиавторского права являются хореографические произведения и пантомимы, которые ивходят в программ клоунов.

Согласност. 9, авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникаетв силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского праване требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведенияили соблюдения каких-либо формальностей.

Таким образом, клоун Н.Должен добиваться восстановление своего нарушенного авторского права.

9. Объектом интеллектуальнойсобственности являются произведения науки, литературы, искусства и др. видытворческой деятельности в сфере производства, в т.ч. открытия, изобретения,рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы для компьютерови т.д.

Из приведенного списка,объектами являются литературно-художественные произведения, научные труды, программаЭВМ, товарный знак, задачник по математике, изобретение, научное открытие.

 

Тема 6. Сделки

 

1. Определение понятия “сделка” давалосьв законе: в ч. 1 ст. 26 Основ, подобное определение содержится и сейчас в ч. 1 новогоГражданского кодекса: согласно главе 9 ст. 153 сделками признаются действия граждани юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращениегражданских прав и обязанностей.

Согласно главе 9 ст. 154-156 сделки могут быть одностороннимии двух- или многосторонними (договоры). Это деление проведено по признакуколичества волеизъявлений, присутствующих в сделке.

 Если в сделке выражена воляодной стороны, она считается односторонней. Примером может служить завещание.

Двухсторонние и многосторонние сделки — это согласованныеволеизъявления двух или нескольких сторон. Другими словами, это соглашениесторон, договоры. Следовательно, договор — это вид сделок. На практике нередкоупотребляется понятие “заключение сделки”, что надо признать ошибочным, посколькузаключить можно договор, но нельзя использовать понятие “заключить” применительнок завещанию, доверенности и другим односторонним сделкам.

Статья 157 ГражданскогоКодекса посвящена сделкам, совершенным под условием. К числу условных относятсделки, возникновение или прекращение которых ставится в зависимости от наступленияили ненаступления определенных обстоятельств. Соответственно различаются сделкис отменительным условием (собственник здания заключает договор о сдаче его в арендус тем, что он будет прекращен, если самому собственнику выдадут лицензию, разрешающуюоткрыть в данном помещении ресторан) и с отлагательным условием (тот жесобственник заключает с фермерским хозяйством договор на обеспечение егоразличными продуктами при условии, что он получит лицензию на право открытияресторана).

2. Намой взгляд, форма сделки – это внешнее выражение, внешнее оформление сделки.

Форме сделок посвящены ст. 158-164 ГК. С точки зрения формы(ст. 158) различают сделки устные и письменные, а из числа письменных сделок — совершенные в простой и нотариальной форме.

Как и Основы (п. 1 ст. 27), п. 1 ст. 159 ГК признает, чтосделка для которой законом или соглашением сторон не предусмотрена обязательнаяписьменная форма. может быть совершена устно. Тем самым свобода выбора у лица, совершающегосделку, между устной и письменной формой является правилом, а обязательная письменнаяформа — исключением из него. Письменная форма обязательна только в случаях,когда на этот счет имеется прямое указание в законе либо стороны придут ксоглашению о необходимости облечь совершаемую ими сделку в письменную форму.

Устные сделки (ст. 159 ГК) совершаются путем словесноговыражения воли лица. К ним приравниваются сделки, заключенные путемконклюдентных действий, а при наличии ясных указаний на этот счет в законе илисоглашении — путем молчания (пп. 2 и 3 ст. 158). При этом п. 2 ст. 159 признаетюридическое значение за конклюдентными действиями лишь при условии, если закондопускает заключение сделки в устной форме.

Исключение из этого правила предусмотрено в п. 3 ст. 438 и п.3 ст. 434 ГК. Указанные нормы считают письменную форму договора соблюденной, еслилицо, получившее предложение заключить договор, в установленной для акцепта сроксовершит указанные в предложении действия по выполнению условий договора(отгрузит товар, переведет деньги, предоставит услуги и т.п.).

ГК особо выделяет возможность устного совершения двух видовсделок. Прежде всего речь идет о сделках, исполняемых при самом их совершении(например, при приобретении товара в розничном, а иногда в оптовом магазине передачатовара и его оплата производятся одномоментно). Пункт 2 ст. 159 не толькоразрешает совершение таких сделок устно, но и, как следует из статьи, допускаеттолько два исключения из этого правила. исполняемая при самом заключении сделкане может быть совершена устно прежде всего в случаях, когда для нее введена обязательнаянотариальная форма либо предусмотрено, что несоблюдение письменной формы сделкивлечет за собой ее недействительность.

Специально оговорена в ГК (п.3 ст. 159) возможностьсовершения сделки, основанной на письменной сделке, при условии, если ни взаконе, ни в ином правовом акте или в самом договоре по поводу этой первойсделки не предусмотрена обязательная письменная форма.

Статьи 160, 161 ГКзакрепляют общие правила, которые определяют порядок письменного оформлениясделок, а также случаи, когда такая форма является обязательной.

Письменная сделка совершается путем составления документа,определяющего содержание сделки и подписанного непосредственно лицом, от имени которогоона совершена, или тем, кто действует по его полномочию (в частности, по доверенности).

Нотариальное удостоверение сделок признается ст. 163 ГКобязательным в двух случаях: если это предусмотрено либо законом, либосоглашением сторон. Требования обязательной нотариальной формы содержится вряде статей ГК. В частности, имеет в виду необходимость нотариальногоудостоверения доверенности на право заключения сделки, требующей нотариальной формы(ст. 186), либо выданной в порядке передоверия (п. 3 ст. 187), договора обипотеке (п. 2 ст. 339), договора уступки требования или перевода долга, еслисами требования или долг основаны на сделке, совершенной нотариально (п. 2 ст.389, п. 2 ст. 391).

Удостоверение сделок, как и другие нотариальные действия,осуществляется в соответствии с принятыми 11 февраля 1993 года Основамизаконодательства о нотариате нотариусами, которые работают в государственныхконторах или занимаются частной практикой.

3. Условия действительности сделки. Сделка – это единство4х элементов

1.субъектов

2.субъективнойстороны

3.формы

4.содержания

не соответствие одного изэлементов влечет за собой не действительность сделки.

Действительность сделкиопределяется ее соответствием всем предписаниям закона и нравственности.

Статья166 ГК РФ. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящимКодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимоот такого признания (ничтожная сделка).

 Требованиео применении последствий недействительности ничтожной сделки может бытьпредъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такиепоследствия по собственной инициативе.

Недействительная сделка не влечетюридических последствий, за исключением тех, которые связаны с еенедействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительностисделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а вслучае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когдаполученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе илипредоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иныепоследствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

 Еслииз содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущеевремя, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие набудущее время.

 Сделка,не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, еслизакон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иныхпоследствий нарушения.

 Сделка,совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности,ничтожна.

 Мнимаясделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создатьсоответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Притворная сделка, то естьсделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке,которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяютсяотносящиеся к ней правила.

4. продажа дома – государственная регистрация

·         продажа предприятия –государственная регистрация

·         договор о займе денег — нотариально

·         договор ренты — нотариально

·         завещание – нотариально

5. Виды недействительных сделок и ихпоследствие (ст. 171)

1. По характерунарушения:

— сделки с пороками всубъекта — связана с недееспособностью;

— со специальнойправоспособностью юридического лица, либо статусом их органов(171,176,172,175);

— с пороком воли-сделки,совершенные без внутренней воли на совершение сделки, и сделки, в которой внутренняяволя сформировалась неправильно:

·         Насилие –физическое воздействие на участника сделки со стороны его контрагента или выгодоприобретателяпо заключаемой сделке.

·         Угроза-психическое воздействие на участника сделки, что также приводит к волеизъявлениюпри отсутствии внутренней воли.

·         Злонамеренноесоглашение представителя одной стороны с другой стороной, имеющих лишь волеизъявление,при отсутствии внутренней воли.

·         Обман — умышленное введение в заблуждение.

·         Кабальные сделки-совершаемые вследствие стечения тяжелых обстоятельств.

— с пороками содержания признаютсяне действительными вследствие расхождения условий сделки с требованиями законаи иных правовых актов.

2. По порядку признания:

-ничтожные;

-аспоримые.

3. С отсутствиемюридического результата:

-мнимые и притворныесделки- сделки с отсутствием основания, т.е. того юридического результата, которыйдолжен был бы иметь место в действительной сделке.

Общее правило,содержащееся в статье 168 ГК РФ, состоит в том, что недействительна любаясделка не соответствующая требованиям закона. Такая сделка ничтожна, если законне предусматривает правило ее оспоримосги. Правовые последствия, связанные снедействительностью сделок, выражаются в применении реституции. Реституция этовозврат участников сделки в первоначальное состояние, то, в котором онинаходились до совершения действия под видом сделки. При недействительностисделки возможны:

• двусторонняяреституция, то есть такое положение, когда каждая из сторон обязана возвратитьдругой стороне все полученное по сделке;

• односторонняяреституция, при которой одна сторона возвращается в первоначальное положение ине несет имущественных потерь, а другая сторона несет имущественные потери,

• никакой реституции(недопущение реституции) такое положение, при котором все полученное ипричитающееся к возврату изымается в доход государства.

6. Договор дарения: в гражданском праве это договор, согласно которомуодно лицо (даритель) передает или обязуется передать принадлежащее емуимущество другой стороне (одаряемому) безвозмездно. При наличии встречного иливозмездного получения за дарение какого-либо предмета, денег, или услуг договорне считается дарением, и к такому договору применяется п. 2 ст. 170 ГК РФ онедействительности сделок. Договор дарения подлежат обязательному нотариальномуудостоверению и государственной регистрации. Договор дарения считаетсязаключенным в момент передача вещи (имущества). Согласно ст. 169 ГК РФ, сделка,совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна.

При наличии умысла лишь уодной из сторон такой сделки (в нашем случае – это внучка Ирина), всеполученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученноепоследней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доходРоссийской Федерации.

Внучка Ирина, получив посделке дарения дачный дом, не исполнила свой нравственный долг и не сталаухаживать за дедом. Поэтому последний вправе в судебном порядке расторгнутьсделку.

 7. В соответствии с п.2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние ввозрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласияродителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком.

9. Сделка, совершенная между Нехлюдовыми Видовым является двусторонней, но принудительной. Нехлюдов был вынужденкупить топливо и действовал не по принципу свободной воли.Сторона, выразившаяволю под давлением незаконно возбужденного другою стороною или третьим лицомстраха, может оспорить договор.

Само собой разумеется, чтострах должен быть основательный, т.е. лицо по обстоятельствам дела (посложившейся обстановке) может заключить, что ему самому или близкому ему лицу грозитнепосредственная и значительная опасность жизни, здоровью, чести, имуществу(например, нельзя ссылаться на такую угрозу, как: “подписывайте, иначе будетплохо”).

Нехлюдов имеет право всудебном порядке оспорить эту сделку, так как Видов, пользуясь тем, что Нехлюдовнаходиться в море без топлива, в 9 раз повысил цену на него и Нехлюдов вынужденбыл купить топливо даже по такой цене.

Суд может обязать Видовавозместить Нехлюдову нечестно полученную выгоду.

 


Тема 7.Представительство

 

1. Под представительством понимаетсясовершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочийсделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица,представляемого. Сделка, совершаемая представителем на основании егополномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права иобязанности представляемого.

Потребность впредставительстве возникает тогда, когда сам представляемый в силу закона (например,из-за отсутствия дееспособности) или конкретных жизненных обстоятельств(например, из-за болезни, командировки, занятости) не может лично осуществлятьсвои права и обязанности, но часто к услугам представителей прибегают радитого, чтобы воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя, сэкономитьвремя и средства и т.п.

Видыпредставительства.

а.) Представительство,основанное на административном акте, т.е. представительство, при которомпредставитель обязуется действовать от имени представляемого в силуадминистративного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда,когда орган юридического лица издает приказ о назначении работника надолжность, связанную с осуществлением определенных представительских функций,например, представительством в суде, составлением юридических актов,заключением сделок и т.д. Полномочия представителя в этом случае определяютсяизданным административным актом, либо следует из должностной инструкцииработника, либо явствуют из обстановки, в которой действует представитель(продавец, кассир, приемщик заказов и т.п.). К такому виду представительстваследует отнести и такое представительство, которое основано на членстве вкооперативной или общественной организации.

б.) Представительство, основанное на законе, т.е.отношения, возникшие по прямому указанию закона. Так, законными представителямималолетних детей являются родители, полномочия которых основываются на фактахматеринства и отцовства. Такую же роль играют усыновление, установление опеки иряд других юридических факторов, с которыми закон связывает возникновениепредставительства. Особенностями данного вида представительства является то,во-первых, что оно возникает независимо от волеизъявления представляемого, и,во-вторых, что полномочия представителя непосредственно определены законом.

в.) Представительство,основанное на договоре, в отличие от двух рассмотренных видов обязательногопредставительства, является представительством добровольным, т.е. оно возникаетпо воле представляемого, который определяет не только фигуру представителя, нои его полномочие. Кроме того, на совершение юридических действий от именипредставляемого требуется согласие самого представителя. Между представляемым ипредставителем заключается договор, определяющий их внутренние взаимоотношения(обычно договор поручения).

г.) Статья 184Гражданского кодекса вводит новый для нашего гражданского права вид представительства,коммерческое представительство. Коммерческий представитель ‑всегда предприниматель, который совершает постоянно и самостоятельно от именипредпринимателей сделки. С учетом соответствующего обстоятельства созданаконструкция представительства, существенно отличающаяся от традиционной. Однаиз особенностей правового режима, установленного для этого видапредставительства, состоит в том, что коммерческий представитель вправезаключать помимо обычных также сделки, которые никто иной, кроме него,совершать не может.

2. Доверенностью является письменное уполномочие,выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.Чаще всего доверенность выдается для подтверждения полномочий добровольногопредставительства.

По содержанию и объемуполномочий, которыми наделяется представитель, различаются три вида доверенности:

1).Генеральные (общие)доверенности выдаются для совершения разнообразных сделок и иных юридическихдействий в течение определенного периода времени (например, доверенность, выдаваемаяруководителю филиала юридического лица);

2). Специальныедоверенности выдаются на совершение ряда однородных сделок или иных юридическихдействий.

3). Разовыедоверенности выдаются для совершения строго определенной сделки или иногоюридического действия.

В условии нашей задачи,видимо имела место разовая доверенность, направленная на продажу изделия нааукционе.

Гражданский кодексустанавливает предельный срок доверенности, который составляет три года.Доверенность, выданная на больший срок, будет действительна только в течениетрех лет. Отсутствие срока в доверенности не влечет за собой утратыдоверенностью юридической силы. Такая доверенность действует один год. Однакосо сроком связано другое, уже абсолютно обязательное требование, нарушениекоторого влечет ничтожность доверенности: наличие даты ее выдачи, однакосуществует исключение из правил для доверенностей, выдаваемых с цельюсовершения действий за границей. Если такая доверенность не содержит указанияна срок ее действия, то, будучи удостоверена нотариусом, она действует неограниченноевремя вплоть до ее отмены представляемым.

4. Общее правило, относящееся ко всемслучаям выдачи доверенности, состоит в признании необходимым личного исполненияпредставителем предусмотренных в ней действий. По указанной причине передатьдругому совершение соответствующих действий на основе выдаваемой для этой целидоверенности (передоверие) возможно только при наличии одной из двухпредпосылок: либо в самой доверенности предусмотрено право передоверия, либопредставитель вынужден силой обстоятельств передоверить исполнение поручениядля охраны интересов представляемого.

Независимо от того,получил ли представитель соответствующие полномочия заранее или действовал пособственной инициативе, он обязан поставить в известность о состоявшемсяпередоверии представляемого, сообщить ему необходимые сведения о том, комупередано полномочие. Имеется в виду не только место жительства и прочие данные,необходимые для установления связи между представляемым и новым представителем,но и такие сведения, которые характеризуют профессиональные и другие качестванового представителя.

Передовериеосуществляется путем выдачи доверенности первоначальным представителем новомупредставителю. К такой доверенности предъявляются два требования: во-первых,она должна быть нотариально удостоверена во всех случаях — даже тогда, когдапервоначальная доверенность была совершена в простой письменной форме(исключение составляют доверенности на получение заработной платы и др.), и,во-вторых, поскольку полномочия лица, которому передоверено совершениедействий, производны от полномочий первоначального представителя, доверенность,выданная при передоверии, не может выходить за рамки существующих впервоначальной доверенности ограничений, включая срок ее действия. В данномслучае руководствуются общим правилом для всего гражданского права принципом:“никто не может передать другому больше прав, чем он сам имеет”.

Доверенность, выданная вподтверждение передоверия, может охватывать все или только часть действий,порученных первоначальному представителю.

5. Эта сделка по требованию Скворцовой может быть признананедействительной и Федотов, по решению суда, должен будет вернуть портсигар Скворцовой,а она, в свою очередь, деньги, уплаченные Федотовым.

8. С юридической точки зрения Синицына действоваласамостоятельно, на свой страх и риск. Она не является представителем Моховой,так как не было на этот счет составлено доверенности и не было прямых порученийот Моховой. Безусловно, Мохова не обязана принять и оплатить прибор дляизмерения давления, так как она не управомачивала Синицыну покупать его.Конечно, тут можно поспорить с нравственной точки зрения, но с юридической –Мохова чиста.

9. Гражданский кодекс устанавливаетпредельный срок доверенности, который составляет три года. Доверенность,выданная на больший срок, будет действительна только в течение трех лет. Отсутствиесрока в доверенности не влечет за собой утраты доверенностью юридической силы.Такая доверенность действует один год. Однако со сроком связано другое, ужеабсолютно обязательное требование, нарушение которого влечет ничтожностьдоверенности: наличие даты ее выдачи, однако существует исключение из правил длядоверенностей, выдаваемых с целью совершения действий за границей. Если такаядоверенность не содержит указания на срок ее действия, то, будучи удостоверенанотариусом, она действует неограниченное время вплоть до ее отмены представляемым.

В данном случае, если неуказан срок, доверенность будет действовать 1 год.

 

Тема 8. Сроки

 

1. По своей юридической природе срокявляется юридическим фактом, с наступлением или истечением которогозаконодательство связывает возникновение, изменение или прекращениеимущественных и многих неимущественных права и обязанностей.

Таблица «Виды сроков»

 

Вид срока Определение Статья ГК Срок приобретатель ной давности Это срок, по истечении которого при определенных условиях приобретается право собственности Ст. 234 ГК Пресекательный срок Это срок, по истечении которого погашается само право требования П. 4 ст. 367 ГК Претензионный срок Это срок, предусмотренный законом или договором для предъявления к обязанному лицу требования в досудебном порядке П. 1 ст. 797 ГК РФ

 

2. При расчетах организаций сюридическими и физическими лицами нередко возникают ситуации нарушения сроковпогашения их обязательств, предусмотренных различного рода договорами (например,договором поставки товаров (работ, услуг)).

Просроченнаязадолженность может быть взыскана с должника в судебном порядке. Организация,права которой нарушены, имеет право обратиться с требованиями (исками) об ихзащите в суд. Однако возможность защиты нарушенного права ограниченнаопределенным сроком — исковой давностью.

В соответствии со статьей195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица,право которого нарушено.

Общий срок исковойдавности согласно статье 196 ГК РФ составляет три года.

Истечение срока исковойдавности начинается с момента просрочки долга, который устанавливается исходяиз условий договора.

Если срок исполненияобязательств должником сторонами в договоре не оговорен, необходиморуководствоваться общими правилами, установленными гражданским законодательством.

Согласно статье 314 «Срокисполнения обязательства» главы 22 ГК РФ, если обязательство предусматриваетили позволяет определить день его исполнения или период времени, в течениекоторого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этотдень или соответственно в любой момент в пределах такого периода. В случаях,когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержитусловий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумныйсрок после возникновения обязательства.

Обязательство, неисполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которогоопределен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный сроксо дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанностьисполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условийобязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Исковая давностьприменяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесениясудом решения. Истечение ее срока, до предъявления иска или до вынесениярешения, является основанием к отказу в иске.

По обязательствам сопределенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончаниисрока исполнения.

По обязательствам, срокисполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течениеисковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает правопредъявить требование об исполнении обязательства, а если должникупредоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчислениеисковой давности начинается по окончании указанного срока. Перемена лиц вобязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка егоисчисления.

Статьей 202 ГК РФустановлено, что течение срока исковой давности приостанавливается, вчастности, в следующих случаях:

если предъявлению искапрепятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство(непреодолимая сила);

в силу установленной наосновании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств(мораторий);

в силу приостановлениядействия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

Течение срока исковойдавности приостанавливается при условии, если указанные в статье 202 ГК РФобстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срокадавности, а если этот срок равен 6 месяцам или составляет менее 6 месяцев — втечение срока давности. Со дня прекращения обстоятельства, послужившегооснованием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаясячасть срока удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давности равен 6месяцам или составляет менее 6 месяцев — до срока давности.

В соответствии с пунктом20 постановления Пленумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от12/15 ноября 2001 г. №15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением нормГражданского кодекса РФ об исковой давности» к действиям, свидетельствующим опризнании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, исходя изконкретных обстоятельств, в частности могут относиться: признание претензии,частичная уплата должником или с его согласия другим лицом основного долга илисумм санкций, равно как и частичное признание претензии об уплате долга, еслипоследний имеет под собой только одно основание, а не складывается из различныхоснований; уплата процентов по основному долгу; изменение договора уполномоченнымлицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как ипросьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке илирассрочке платежа); акцепт инкассового поручения. При этом в тех случаях, когдаобязательство предусматривало исполнение по частям или в виде периодическихплатежей и должник совершил действия, свидетельствующие о признании лишь какойто части (периодического платежа), такие действия не могут являться основаниемдля перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам).

В соответствии со статьей203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска вустановленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий,свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течениесрока исковой давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитываетсяв новый срок.

В соответствии со статьей204 ГК РФ, если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся допредъявления иска течение срока исковой давности продолжается в общем порядке.

В соответствии со статьей206 ГК РФ должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечениисрока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя в моментисполнения указанное лицо и не знало об истечении срока давности.

Основанием длясписания долгов с истекшим сроком исковой давности в бухгалтерском и налоговомучете является приказ руководителя по результатам инвентаризации. По результатам инвентаризации могутбыть установлены факты наличия на балансе организации просроченной дебиторскойи кредиторской задолженности.

В соответствии с пунктом2 статьи 266 НК РФ долги, по которым истек установленный срок исковой давности,а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательствомобязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения признаютсябезнадежными долгами на основании акта государственного органа или ликвидацииорганизации.

Документальнымподтверждением невозможности погашения должником задолженности перед организациеймогут служить:

выписка из Единогогосударственного реестра или справка налогового органа о ликвидации должника;

уведомлениеликвидационной комиссии (конкурсного управляющего) или решения суда об отказе вудовлетворении требований по взысканию соответствующей задолженности из-занедостаточности имущества ликвидированной организации-должника;

акт судебного исполнителяо невозможности взыскания задолженности с должника.

При наличии такихдокументов задолженность должна списываться с баланса организации как безнадежная.

Согласно пункту 12 ПБУ10/99 в целях бухгалтерского учета суммы дебиторской задолженности, по которойистек срок исковой давности, являются внереализационными расходами, для учетакоторых Планом счетов (Инструкцией по применению Плана счетов) предназначенсчет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы».

В соответствии с пунктом14.3 ПБУ 10/99 дебиторская задолженность, по которой срок исковой давностиистек, включается в расходы организации в сумме, в которой эта задолженностьбыла отражена в бухгалтерском учете организации.

При списании дебиторскойзадолженности с просроченным сроком исковой давности возникают особенности висчислении и отражении НДС. В частности по дебиторской задолженности порядокначисления и отражения НДС зависит от момента определения налоговой базы взависимости от принятой учетной политики для целей налогообложения.

НК РФ предусмотрены дваслучая момента определения налоговой базы :

при первом, дляналогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей налогообложениямомент определения налоговой базы по мере отгрузки и предъявлении покупателюрасчетных документов является день отгрузки (передачи) товара (работ, услуг)(подпункт 1 пункта 1 статьи 167 НК РФ);

при втором, дляналогоплательщиков, утвердивших в учетной политике для целей налогообложениямомент определения налоговой базы по мере поступления денежных средств,является день оплаты отгруженных товаров (выполнения работ, оказания услуг)(подпункт 1 пункта 1 статьи 167 НК РФ).

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 181 частипервой Гражданского кодекса Российской Федерации» (по вопросу срокаисковой давности по недействительным сделкам). Гражданским кодексомустанавливается десятилетний срок исковой давности о признании ничтожной сделкинедействительной и годовой срок — о признании оспоримой сделкинедействительной. Рассматриваемый закон предусматривает общий трехлетний срокисковой давности для всех видов недействительных сделок.

Установление трехлетнего срока необходимо для стабилизациигражданского оборота и устранения неопределенности в отношениях его участников.Закон устраняет неопределенности в отношениях его участников, которая неизбежновозникает при длительном сроке исковой давности. Применение«разумных» сроков исковой давности защищает участников гражданскогооборота от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременнозаботиться о защите своих прав, что способствует укреплению финансовой ихозяйственной дисциплины в гражданском обороте.

Принятыйзакон предусматривает сокращение срока исковой давности по требованию о применениипоследствий недействительности ничтожной сделки с 10 до 3 лет. Не изменилсясрок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительнойи о применении последствий ее недействительности — он по-прежнему составляет 1год.

Исковой давностьюпризнается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимоот истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом толькопо заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечениесрока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре,является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Отсчет срокаисковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началосьисполнение этой сделки. Ст. 202 ГК устанавливает следующие условия приостановкитечения срока исковой давности: 1) если предъявлению иска препятствовалочрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство(непреодолимая сила); 2) если истец или ответчик находится в составеВооруженных Сил, переведенных на военное положение; 3) в силу установленной наосновании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполненияобязательств (мораторий); 4) в силу приостановления действия закона или иногоправового акта, регулирующего соответствующее отношение.

В соответствии со ст. 203 ГК РФ — течение срока исковой давностипрерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершениемобязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыватечение срока исковой давности начинается заново.

 3. Порядокопределения срока в сделках указывают: ГК РФ (общие положения), все остальные кодексы,законы и уставы устанавливают сроки, на основании общих правил, закрепленных вГражданском Кодексе. Договора и решение суда также исходят из общих правилустановления и отсчета сроков.

5. Начинается со дня, когда лицо узналоили должно было узнать о нарушении своего права.

6. Сроки исковой давности подразделяютсяна общий и специальные.

Общий срок исковойдавности установлен ст. 196 ГК РФ три года и распространяется на все правоотношения,кроме тех, в отношении которых установленные специальные сроки.

Специальные сроки исковойдавности оговорены в ст. 197 ГК РФ и применяются к отдельным, особо указанным взаконе требованиям.

Например, п. 1 ст. 181 ГКРФ- для исков о применении последствий недействительной ничтожной сделкиустановлен 10-летний срок. Сокращенные сроки давности установлены, например, вст. 797 ГК – из договора перевозки грузов, в ст. 966 ГК — в договореимущественного страхования и т.д.

Срок исковой давностипродолжительностью в три года подлежит применению в виде общего правила, еслидля соответствующего требования не установлен специальный срок. Гражданский КодексРФ исходит из того, что такой специальный срок может быть установлен толькозаконом. Вместе с тем следует учитывать, что в силу Вводных законов к частипервой и второй Гражданского Кодекса РФ на территории России впредь до принятиясоответствующих законов продолжают применяться иные нормативные акты РоссийскойФедерации и СССР.

Специальные сроки исковойдавности могут быть как короче, так и длиннее общего. Ранее действовавшеезаконодательство предусматривало возможность установления только сокращенныхсроков исковой давности. Сокращенные сроки давности установлены в части второйГражданского Кодекса РФ.

Распространение наспециальные сроки исковой давности правил применения, установленных для общегосрока (п. 2 ст. 197 ГК РФ) обусловлено совпадением их юридическогохарактера. Но поскольку их применение в ряде случаев определяется спецификойсоответствующих отношений, Гражданский Кодексдопускает возможность отступленияв законе от этих правил

По общему правилу исковаядавность распространяется на все гражданские правоотношения. В виде исключениясрок исковой давности не применяется к ряду требований, которые прямо указаны взаконе, а именно, ст. 208 ГК РФ:

-          требования озащите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев,предусмотренных законом,

-           требованиявкладчиков к банку о выдаче вкладов,

-          требования овозмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования,предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещениетакого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года,предшествовавшие предъявлению иска,

-          требованиясобственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотябы эти нарушения не были соединены с лишением владения,

-          другие требованияв случаях, установленных законом.

Расширение данногоперечня допускается в других законах. Характерным для требований, предусмотренныхэтим перечнем, является то, что в силу специфики отношений, из которых они вытекают,предметом защиты является обычно право, не ограниченное во времени.

7. Исковая давность может бытьвосстановлена судом, но в исключительных случаях, когда суд признает уважительнойпричину пропуска данного срока по обстоятельствам, связанным с личностью истца,нарушенное право гражданина подлежит защите.

Это предусмотрено ст. 205ГК РФ. В данном случае суд восстанавливает уже истекшую исковую давность и исходитиз этого обстоятельства.

Восстановление исковойдавности рассматривает законом как исключительная мера, которая можетприменяться лишь при наличии ряда обстоятельств. А именно:

1)        Причина пропускапризнается судом уважительной в том случае, когда она связана с личностьюистца, в частности его тяжелой болезнью, беспомощным состоянием, неграмотностьюи т. п. Обстоятельства, связанные с личностью ответчика, во внимание непринимаются.

2)        Вопрос овосстановлении исковой давности может ставиться лишь потерпевшим – гражданином.Просьба юридических лиц и граждан-предпринимателей с такой же просьбой неудовлетворяются.

3)        Уважительныепричины пропуска – это лишь те, которые имели место в последние шесть месяцевсрока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее – в течениесрока давности. При этом решении данного вопроса зависит от суда – он можетпризнать причины пропуска давностного срока уважительными, а может и непризнать.

В соответствии с прямымуказанием закона в ст. 201 ГК РФ, перемена лиц в обязательстве не влечет засобой изменение срока исковой давности, т. е. не прерывает ее и неприостанавливает и, по общему правилу, не может служить основанием для еевосстановления. Такая перемена лиц происходит при уступке права требования (ст.382 ГК РФ) или переводе долга (ст. 391 ГК РФ), при наследовании, реорганизацииюридического лица и в других случаях правопреемства. Правопреемник,заинтересованный в защите перешедшего к нему права, должен уложить в остаток срокаисковой давности, который имеется на момент перехода к нему нарушенного права.

Такимобразом, а) пребывание должника в больнице – на срок давности не влияет; б)психическое заболевание кредитора – уважительный признак, по которому суд можетвосстановить пропущенный срок; в) неграмотность должника — на срок давности невлияет; г) длительное отсутствие кредитора на постоянном месте жительстве –вряд ли суд восстановит срок исковой давности, если кредитор отсутствовал больше3 лет.

Но необходимо обратитьвнимание на то, что восстановление срока исковой давности – это не возобновлениеего на новый срок. Здесь смысл в том, что суд предоставляет защиту нарушенногоправа несмотря на пропуск срока исковой давности.

8. Володин не вправе потребовать всудебном порядке возврата выплаченной суммы в связи с его правовой неграмотностью.


Тема 9. Осуществлениеи защита гражданских прав

 

1. Субъективное право -обеспеченная законом мера возможногоповедения гражданина или организации с целью удовлетворить свои интересы. Еслисубъективное право предусматривает возможность самостоятельно (не прибегая к помощидругих лиц) совершать в рамках закона определенные действия (поведение) итребовать от всех и каждого не совершать действий, нарушающих это право, ононазывается абсолютным В зависимости от вида отношений, регулируемых различнымиотраслями ПРАВА, субъективные права могут быть гражданскими, трудовыми,административными, процессуальными и др.; могут быть направлены на защиту имущественныхи личных неимущественных интересов ФИЗИЧЕСКИХ и ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

2. Понятие осуществления субъективных гражданских прав. В соответствии с п. 1ст. 9 ГК граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляютпринадлежащие им гражданские права. Это означает, что все вопросы, связанные сиспользованием субъективных прав, включая объем и способы их реализации, а такжеотказом от субъективных прав, передачей их другим лицам и т.п., решаютсяуправомоченными лицами по их собственному усмотрению. Например, кредитор в заемномобязательстве может не только потребовать возврата долга, но и сложить его сдолжника, уменьшить его размер, уступить свое право требования другому лицу ит.п. При этом отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих имправ не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренныхзаконом. Например, нельзя исключить из акционерного общества акционера, непринимающего участия в управлении делами акционерного общества. Напротив,наследник, не воспользовавшийся без уважительных причин своим правом напринятие наследства в течение 6-месячного срока после открытия наследства,утрачивает это право.

При этом, однако, необходимо учитывать два следующихобстоятельства. Во-первых, некоторые субъективные права одновременно выступаютв качестве гражданско-правовых обязанностей. Например, в соответствии с закономопекун не только вправе совершать от имени недееспособного гражданско-правовыесделки, но и обязан это делать, если того требуют интересы опекаемого. Поэтомуреализация некоторых субъективных прав зависит не только от усмотренияуправомоченных лиц, но и от предписаний закона. Во-вторых, следует подчеркнуть,что в данном случае речь идет о конкретных субъективных правах, которымиобладают граждане и юридические лица. Вопрос о распоряжении правами, которыелишь могут возникнуть у субъекта в будущем, должен решаться с учетом правила отом, что «полный или частичный отказ гражданина от правоспособности илидееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособностиили дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделкидопускаются законом» (п. 3 ст. 22 ГК). Поэтому, например, будетнедействительным включенное в авторский договор условие, ограничивающее авторав создании в будущем произведений на данную тему или в данной области. Наиболеечасто граждане и юридические лица распоряжаются принадлежащими им правами путемих осуществления. Под осуществлением права понимается реализация техвозможностей, которые предоставляются законом или договором обладателюсубъективного права. Иными словами, осуществить субъективное гражданское право– значит реально воспользоваться той юридической свободой, которая гарантированасубъекту государством.

3. Субъективное гражданское право естьмера дозволенного поведения правомочного субъекта в пределах гражданского правоотношения.Оно состоит из ряда юридических возможностей и долженствований. Юридическиевозможности, заключенные в субъективном гражданском праве называютсяправомочия. Эти правомочия, несмотря на их многообразие, могут бытьпредставлены следующим образом:

• правомочие требования,то есть возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных нанего обязанностей,

• правомочие насобственные действия, то есть возможность совершения субъектом юридических ифактических собственных действий.

Примером субъективногогражданского права, в котором субъект может осуществлять правомочия в полномобъеме, является субъективное право собственности. Собственник обладает юридическойвозможностью требовать от всех лиц, чтобы они не нарушали принадлежащее ему право,в том числе и путем обращения к суду для защиты от нарушений. Правомочие насобственные действия выражаются в возможности собственника владеть,пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Долженствованияправомочного лица в абсолютном правоотношении заключаются в необходимостисоблюдать закон, учитывать права и охраняемые законом интересы другихучастников гражданских правоотношений при осуществлении субъективных прав. Так,собственник, владея, пользуясь и распоряжаясь имуществом по своему усмотрению,должен вести себя в пределах, установленных законом, и не допускать при этомнарушений прав и законных интересов других субъектов гражданского права.Например, защищая собственность, лицо не может применять опасные способы защитыкак-то, подводить к дверной ручке электрический ток, устанавливать вдольграницы приусадебного участка капканы и т.п. Собственник не вправе также нарушатьинтересы других лиц. Долженствования правомочного лица в обязательственномправоотношении (кредитора) заключаются в необходимости такого поведения, прикотором исключается содействие увеличению размера убытков, причиненныхкредитору неисполнением обязательства должником, а также непринятие разумныхмер к их уменьшению. Осуществление субъективного гражданского права этореализация правомочным лицом возможностей (правомочий), заключенных всодержании данного права. Осуществляться субъективные права могут любымидозволенными законодателем способами — фактическими и юридическими. Подфактическими способами осуществления субъективного права понимается действиеили система действий правомочного лица, не обладающих признаками сделок либоиных юридически значимых действий. Например, пользование собственникапринадлежащим ему имуществом, производственная эксплуатация фирмой основныхсредств, установка охранной сигнализации на автомобиле и т.п.

Под юридическимиспособами осуществления субъективного гражданского права понимаются действияили система действий, обладающих признаками сделок или другие юридическизначимые действия. Примером могут служить такие действия как принятиенаследства, передача имущества по договору купли-продажи, обременение имуществазалогом, публичное объявление награды, заключение авторского договора заказа ит.п. Участники гражданско-правовых отношений по своему усмотрению осуществляютпринадлежащие им субъективные права. Но свобода усмотрения субъектов при этомне безгранична, она имеет пределы, очерченные конкретными нормами и правовымипринципами. Принципы указаны в ст. 10 ГКРФ:

Принцип законности, принципразумности и добросовестности, принцип солидарности интересов и деловогосотрудничества, принцип осуществления гражданских прав в соответствии с ихсоциальным назначением. Всякое субъективное гражданское право имеет социальнуюценность лишь тогда, когда оно может быть реализовано, а при противодействииэтому защищено. Именно поэтому правомочие на защиту субъективного гражданскогоправ является его составным элементом и не может существовать само по себе, каксамостоятельное субъективное гражданское право. Способы защиты субъективныхгражданских прав перечислены в статье 12 ГК РФ. Это признание права,восстановление положения, существовавшего до его нарушения, самозащитагражданских прав, возмещение убытков, признание оспоримой сделкинедействительной, применение последствий недействительности к ничтожной сделке,признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправленияи т.д. Каждый из перечисленных способов подлежит применению в определенномпроцессуальном или процедурном порядке. Этот порядок получил название формазащиты гражданского права. В науке гражданского права различают юрисдикционнуюи неюрисдикционную формы защиты нарушенных прав. Юрисдикционная форма защиты — это защита гражданских прав государственными органами, то есть в судебном либоадминистративном порядке. Неюрисдикционная форма защиты гражданского права — это самозащита гражданских прав, а также применение к нарушителю мер оперативногохарактера.

 5. Обжалование решения вышестоящегооргана осуществляется либо еще выше по инстанции, либо путем обращения вобщественные организации, либо в судебном порядке. В соответствии со ст. 11 ГКРФ защита гражданских прав осуществляется не только судом, арбитражным и третейскимсудом, но и в предусмотренных законам случаях и иными, в частностиадминистративными органами, а также путем применения мер самозащиты.

Правона защиту жизни, здоровья, свободы, собственности и других благ являетсяважнейшим, естественным, неотъемлемым правом гражданина. Государство выступаетгарантом этого права. Оно его легализует, то есть формулирует, уточняет объемы,закрепляет процедуры реализации. Государство устанавливает обязанностьгосударственных органов, должностных лиц, служащих в определенные срокирассматривать и принимать меры в связи с обращениями. Это право становитсярегулируемым законом, юридическим правом.

Система гарантий личныхправ включает в себя основные средства защиты прав и интересов граждан отзлоупотреблений, бюрократизма, некомпетентности, инертности и иных аномалий вдеятельности обладателей властных полномочий, такие как:

1.   создание и организация повседневнойработы уполномоченных государственных (муниципальных) органов (суда,прокуратуры, государственных инспекций и др.), важнейшей задачей которыхявляется защита правопорядка;

2.  существование и деятельностьнезависимых от государства институтов гражданского общества, способных оказатьпомощь гражданам;

3.  активная деятельность самих граждан,использующих предоставленные им права;

4.  процессуальная защита.

Защита гражданских прав вадминистративном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренныхзаконом. Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано всуд.

6. В статье 12 ГК РФ названоодиннадцать способов защиты гражданских прав, два из них включены в переченьвпервые – это компенсация морального вреда и самозащита.

Защитагражданских прав осуществляется путем:

Ø   признания права;

Ø   восстановленияположения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий,нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

Ø   признанияоспоримой сделки недействительной и применения последствий

Ø   еенедействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

Ø   признаниянедействительным акта государственного органа или органа местногосамоуправления;

Ø   самозащиты права;

Ø   присуждения кисполнению обязанности в натуре;

Ø   возмещенияубытков;

Ø   взысканиянеустойки;

Ø   компенсацииморального вреда;

Ø   прекращения илиизменения правоотношения;

Ø   неприменениясудом акта государственного органа или органа местного

Ø   самоуправления,противоречащего закону;

Ø   иными способами,предусмотренными законом.

Хотя этот перечень неявляется исчерпывающим (практике известны и иные способы).

 

Тема 10. Общие положения правасобственности

1. Право собственности

1) В объективном смысле — совокупностьюридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность (присвоенность)материальных благ определенным лица (физическим и юридическим),предусматривающих объем и содержание прав собственника в отношениипринадлежащего ему ИМУЩЕСТВА, способы и пределы осуществеления этих прав.

2) Всубъективном смысле – право конкретного лица (собственника) владеть,пользоваться и распоряжаться определенным имуществом (ВЕЩАМИ, ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ,денежными знаками) в пределах, установленных законом. Права ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯи РАСПОРЯЖЕНИЯ (ПРАВОМОЧИЯ собственника) составляют содержание правасобственности как СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА. Права владения и пользования могут принадлежатьи не собственнику — на основании договора с собственником или в силу закона

2. Как правовой институт, то есть в объективномсмысле, право собственности определяется как совокупность норм права,регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственникомпринадлежащей ему вещью исключительно в его интересах и по его усмотрению, атакже по предотвращению и устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу егохозяйственного господства над такой вещью.

Право собственности, как субъективное право — это юридически обеспеченная изакрепленная за собственником возможность владеть, пользоваться и распоряжатьсяпринадлежащим ему имуществом, а также устранять вмешательство всех третьих лицв сферу его хозяйственного господства над таким имуществом, действуя при этомпо своему усмотрению, в своём интересе, вне противоречия с действующимиузаконениями и не нарушая права и охраняемые законом интересы третьих лиц.

3. содержание права собственностисоставляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию ираспоряжениювещью.

Определение каждого изэтих правомочий необходимо для раскрытая полного содержания права собственности:

Владение в переводе с английского языкаозначает «фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность непосредственноговоздействие на вещь»

Владение имуществом,закрепленное законом за субъектом права (гражданином, юридическим лицом) — одноиз правомочий собственника, это юридически обеспеченная возможность хозяйственногогосподства собственника над вещью. Например, получив по наследствужилой дом, собственник продолжает оставаться ивладельцем своей приватизированной квартиры.

Пользование — тоже слово английскогопроисхождения — одно из основных правомочий собственника, заключающегося вправе потребления вещи в зависимости от ее назначения(эксплуатация квартиры) — это юридически обеспеченная возможность извлечения извещи полезных свойств в процессе личного потребления.

Распоряжение — юридически обеспеченнаявозможность определить судьбу вещи путем совершения юридических актов вотношении вещи. Не вызывает сомнения, что в тех случаях, когда собственникпродает свое имущество, сдает его в аренду либо наем, взалог илидарит — он осуществляет правомочие распоряжения,

Новое гражданское законодательство,как и то, которое ему предшествовало, ограничивается перечислениемпринадлежащих собственнику правомочий, не определяя ни одного из них. Этоотрицательно сказывается не только на раскрытии содержания права собственности,но и на практике применения законодательства.

Специфический признак,присущий этим правомочиям состоит в том, что собственник осуществляетих по своему усмотрению. Применительно к праву собственности это означает,что власть собственника опирается непосредственно на закон и существуетнезависимо от всех других лиц в отношении объекта собственности.

 Право собственности всубъективном смысле – это не само имущество, которое находится в собственности,а субъективные права на него. Это соотносится с понятием содержания правасобственности, так как эти прав включают в себя владение, пользование ираспоряжение имуществом.

4.Право собственностипринадлежит к числу таких субъективных прав, которые могут возникнуть лишь приналичии определенного юридического факта, а иногда и их совокупности. Этиюридические факты называются основаниями возникновения права собственности.

Вцивилистической науке основания возникновения права собственности издавнапринято подразделять на первоначальные и производные. Что же касается критерияразграничения первоначальных и производных способов возникновения правасобственности, то в одних случаях предпочтение отдают критерию воли, в других — критерию правопреемства. Соответственно этому, сторонники критерия воли к первоначальнымотносят такие способы, при которых право собственности возникает независимо отволи, а к производным — такие, при которых оно возникает по волепредшествующего собственника. Те же кто в основу разграничения кладут критерий правопреемства,к первоначальным относят способы, в основе которых правопреемства нет, а кпроизводным — способы, которые покоятся на правопреемстве. Этот спор имеет нетолько теоретическое, но и практическое значение. Например, сторонники критерияволи безоговорочно относят национализацию, т. е. обращение имущества,принадлежавшего ранее отдельным физическим и юридическим лицам, в собственностьгосударства к первоначальным способам возникновения права собственности,поскольку государство при национализации становится собственником вопреки волепредшествующего собственника. Напротив, те, кто предпочитают критерийправопреемства, рассматривают национализацию как производный способвозникновения права собственности, поскольку при национализации имеет местоправопреемство (по крайней мере, преемство в правах).

Воснову разграничения способов приобретения права собственности должен бытьположен критерий правопреемства что же касается критерия воли, то он не во всехслучаях выдерживает практическую проверку. Так, наследник, имеющий право на обязательнуюдолю (так называемый необходимый наследник), получает эту долю вопреки волепредшествующего собственника, т.е. наследодателя. Несомненно, однако, что и вуказанном случае наследование относится к производным способам приобретенияправа собственности. Для сторонников же критерия правопреемства отнесение этогослучая к производным способам приобретения права собственности затруднений невызывает, поскольку наследование обязательной доли также покоится направопреемстве. Деление способов приобретения права собственности напервоначальные и производные в действующем законодательстве прямо незакреплено. Однако оно может быть выведено путем его доктринального толкования,к чему цивилистическая наука как раз и призвана. Что же касается практическогозначения указанного деления, то оно неоспоримо, поскольку с наличием илиотсутствием правопреемства закон связывает вполне определенные последствия.

Сказанноев отношении оснований возникновения права собственности и критериев их разграниченияс известными оговорками приложимо и к другим вещным правам. Указанные права,будь то право хозяйственного ведения, право оперативного управления, правопожизненного наследуемого владения и т.д., также возникают лишь при наличии техили иных юридических фактов. Основания возникновения этих прав в зависимости оттого, покоятся ли они на правопреемстве или нет, подразделяются на первоначальныеи производные. При этом возможен переход вещных прав из одной классификационнойрубрики в другую, а также обязательственных прав в разряд вещных и наоборот.Так, в случае преобразования государственного предприятия в акционерноеобщество прекращается право государственной собственности и правохозяйственного ведения указанного предприятия и возникает право собственностисамого акционерного общества.

В техслучаях, когда право собственности возникает впервые или прекращение правасобственности у одного лица не влечет его приобретения другим лицом, этойпроблемы не существует. Однако во многих случаях возникновение правасобственности у одного лица сопровождается его прекращением у другого инаоборот. Указанное обстоятельство учитывает и законодатель (см., напр. п. 2ст. 218 и п. 1 ст. 235 ГК). В связи с этим и возникает вопрос, как определитьместо того или иного способа возникновения и прекращения права собственности вряду способов возникновения или прекращения этого права. Как, скажем,определить место конфискации, при которой имеет место, с одной стороны, лишениесобственника принадлежащего ему имущества, а с другой, — обращение его в собственностьгосударства. То же можно сказать и о многих других способах. В целях удобстваизложения способы приобретения права собственности систематизированы независимоот того, сопровождаются ли они прекращением права собственности у другого лицаили нет, равно как и независимо от того, прекращается ли право собственности поволе собственника или в принудительном порядке.

Подэтим углом зрения на первоначальные и производные разделены все способыприобретения права собственности. Исходя из ранее избранного критерия ихразграничения, к первоначальным способам приобретения права собственности относятся:приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1 ст. 218 ГК);переработка (ст. 220 ГК); обращение в собственность общедоступных вещей (ст.221 ГК); приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (п.З ст.218; ст. 225 и 226; п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК), находку (ст. 227-229 ГК); безнадзорныхживотных (ст. 230-232 ГК); клад (ст. 233); приобретательная давность (ст. 234ГК); приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК); отнеуправомоченного отчуждателя.

Кпроизводным способам приобретения права собственности относятся: национализация(ч.З п.2 ст.235, ст.З06 ГК); приватизация (ст. 217, ч. 2 п.2 ст. 235 ГК); приобретениеправа собственности на имущество юридического лица при его реорганизации иликвидации (п. 7 ст. 63 и абз. 3 п.2 ст. 218 ГК); обращение взыскания наимущество собственника по его обязательствам (подпункт 1 п.2 ст. 235 и ст. 238ГК); обращение имущества в собственность государства в интересах общества(реквизиция) или в виде санкции за правонарушение (конфискация) — ст. 242 и 243ГК; выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, накотором оно находится (ст. 239 ГК); выкуп бесхозяйственно содержимого имущества(ст. 240, 293 ГК); выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними(ст. 241 ГК); прекращение права собственности лица на имущество, которое неможет ему принадлежать (подпункт 2 п.2 ст. 235, ст. 238 ГК); приобретение правасобственности по договору; приобретение права собственности в порядке наследования.

5. В соответствии со ст.225 ГК РФ бесхозяйной является вещь,которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, отправа собственности на которую собственник отказался.

Бесхозяйныенедвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрациюправа на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, натерритории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйнойнедвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом,может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальнойсобственности на эту вещь.

7.Глава 15 ГК РФпредусматривает основания прекращение права собственности.

 Правособственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другимлицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтоженииимущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях,предусмотренных законом.

Принудительноеизъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда пооснованиям, предусмотренным законом, производятся:

 1)обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);

 2)отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать

данномулицу (статья 238);

 3)отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка

(статья239);

 4)выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних

животных(статьи 240 и 241);

 5)реквизиция (статья 242);

 6)конфискация (статья 243);

 7)отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 2статьи 272, статьями 282, 285, 293 Гражданского Кодекса.

 Порешению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации,имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности,отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.

Согласност. 236 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственностина принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия,определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования ираспоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на этоимущество.

Согласност.242 ГК РФ, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и прииных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересахобщества по решению государственных органов может быть изъято у собственника впорядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества(реквизиция).

Согласност. 243 ГК РФ, в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездноизъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступленияили иного правонарушения (конфискация).

8.Правовой режимимущества определяется формой и видом права собственности Ст.8 К РФ определяетчастную, государственную, муниципальную и др. Форму собственности. С.212-215 ГКРФ более подробно вычленяет формы собственности

9. По договору доверительногоуправления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другойстороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительноеуправление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществомв интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Осуществляя доверительноеуправление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношенииэтого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридическиеи фактические действия в интересах выгодоприобретателя.

Объектами доверительногоуправления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельныеобъекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенныебездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Немогут быть самостоятельными объектами – деньги.

Существенные условиядоговора доверительного управления: — состав имущества; — наименованиеюридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляетсяуправление имуществом; — размер и форма вознаграждения управляющему; — срокдействия договора.

Доверительный управляющийнесет ответственность за убытки причиненные утратой имущества, с учетом его естественногоизноса, а также упущенную выгоду.

 

Тема 11. Правочастной, государственной и муниципальной собственности

 

1.В собственностиграждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельныхвидов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежатьгражданам или юридическим лицам. Количество и стоимость имущества, находящегосяв собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключениемслучаев, когда такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренныхпунктом 2 статьи 1 ГК РФ. Коммерческие и некоммерческие организации, кромегосударственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником,являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) ихучредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этимиюридическими лицами по иным основаниям. Общественные и религиозные организации (объединения),благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного ими имуществаи могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных ихучредительными документами. Учредители (участники, члены) этих организацийутрачивают право на имущество, переданное ими в собственность соответствующейорганизации. В случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся послеудовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительныхдокументах. 2. Статья 109 ГК РФ регулирует имущество производственногокооператива. Имущество, находящееся в собственности производственногокооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива.

 Уставомкооператива может быть установлено, что определенная часть принадлежащего кооперативуимущества составляет неделимые фонды, используемые на цели,определяемые уставом.

 Решениеоб образовании неделимых фондов принимается членами кооператива единогласно,если иное не предусмотрено уставом кооператива.

Член кооперативаобязан внести к моменту регистрации кооператива не менее десяти процентовпаевого взноса, а остальную часть — в течение года с момента регистрации.

Кооперативне вправе выпускать акции. Прибыль кооператива распределяется между его членамив соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрензаконом и

уставомкооператива.

 Втаком же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидациикооператива и удовлетворения требований его кредиторов.

4. Ассоциации или союзы рассматриваютсяп.1 ст.121 ГК РФ как объединения юридических лиц, являющиеся некоммерческимиорганизациями, хотя созданы они могут быть как коммерческими, так и некоммерческимиюридическими лицами.

Объединения юридическихлиц могут создаваться исключительно на добровольной основе и не вправе осуществлятькакие-либо функции управления организациями, находящимися в их составе. Цели ихсоздания — координация деятельности участников и представление и защита общихинтересов — исключают необходимость постоянного участия в предпринимательстве.Для ведения предпринимательской деятельности ассоциация или союз вправе создатьхозяйственное общество (в том числе в форме «компании одного лица») либоучаствовать в нем. Однако полученные от такой деятельности доходы не могутраспределяться между участниками объединения и должны идти на нужды объединенияв целом. Если же участники возлагают на ассоциацию (союз) ведение какой-либопредпринимательской деятельности, она подлежит преобразованию в хозяйственноеобщество или товарищество, участниками которого становятся ее члены (п.1ст.121. ГК РФ)

Участники ассоциации(союза) как юридические лица сохраняют полную самостоятельность (п.3 ст.121 ГКРФ), сами определяют характер созданного ими объединения и управляют его деятельностью.Поэтому одно и тоже юридическое лицо одновременно может состоять в несколькихассоциациях и союзах.

Выход из ассоциации(союза) допускается лишь по окончании финансового года с тем, чтобы до егоокончания член ассоциации продолжал выполнять свои имущественные обязанности.

Ассоциация (союз)становится собственником имущества, переданного ей учредителями (п.3 ст.48, п.3ст.213 ГК РФ), включая их взносы, являющиеся основным источником образованиятакого имущества. Данное имущество может использоваться ассоциацией только длядостижения своих уставных задач в строгом соответствии с ее специальнойправоспособностью. Остаток имущества ассоциации, образовавшийся послеудовлетворения претензий ее кредиторов, не подлежит распределению междуучредителями или другими участниками. Он передается на цели, предусмотренныеучредительными документами ассоциации, аналогичные целям ее создания и деятельности.

Сама ассоциация не несетимущественной ответственности по обязательствам своих членов, ибо по сути этоозначало бы ее участие в предпринимательской деятельности. Но члены ассоциации(союза) несут дополнительную ответственность по ее долгам своим имуществом. Сучетом этого обстоятельства закон не предусматривает возможности банкротстваобъединения юридических лиц. Ответственность члена ассоциации (союза) по еедолгам сохраняется даже в случае выхода или исключения участника из данного объединения(п.2 ст.123 ГК РФ).

5.Статья 96 ГК РФустанавливаетосновныеположения об акционерном обществе. Акционерным обществом признается общество,уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участникиакционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несутриск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимостипринадлежащих им акций.

Согласност. 25 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уставный капитал общества составляется изноминальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

УчастникАО при выходе из него, может продать свои акции, т.к. он владеет частьюимущества АО, заключенного в этих акциях.

7. Учреждение

1) орган, выполняющий функциигосударственнойвласти или управления;

2)орган, выполняющий иную непроизводственную деятельность хозяйственного, социально- бытового или культурного характера и не имеющий управленческих функций.

8. Я считаю, что участок не может бытьбесхозным – он принадлежит либо частному лицу, либо территории, на которой оннаходится (федеральной, субъекта федерации (государственной) или муниципальной).

9. Имущество, образующеегосударственную казну – государственное. Учет государственного имуществаосуществляется государственными контрольно-ревизионными органами, которые подчиняютсяКонтрольно-ревизионному управления при Правительстве РФ.

 

Тема 12. Право общейсобственности

 

1. Теория гражданского правахарактеризует общую собственность как многосубъектную. Множественностьсубъектов права на один и тот же объект и определила необходимость специальногоправового регулирования отношений общей собственности. Это необходимо чтобысогласовать воли участников общей собственности, обеспечить учет каждым из нихзаконных интересов не только окружающих их третьих лиц, но и остальныхсобственников, надлежащее состояние общего имущества и т.д. Общая собственностьхарактеризуется переплетением отношений собственников ко всем третьем лицам, содной стороны, и отношений собственников между собой, с другой. П. 2 ст. 244 ГКРФ закрепил два вида общей собственности: долевую и совместную.

В общей совместнойсобственности доли ее участников конкретно не определены, они фиксируются лишьпри разделе совместной собственности или при выделе из нее. Вследствие этогосовместная собственность обозначается как бездолевая собственность. В том, чтов совместной собственности при ее разделе или выделе из нее принадлежитправо на долю, сомнений не возникает. Сложно решить вопрос, в чем выражаетсяэто право.

В действующемзаконодательстве закреплено, что каждому собственнику принадлежит доля в правесобственности на все общее имущество. Такой подход к раскрытою содержания праваучастника общей долевой собственности обладает рядом достоинств:

1.  право каждого сособственника неограничивается какой-то конкретной частью общего имущества, а распространяетсяна всю вещь в целом;

2.  объект этого права — вещь(имущество);

3.  права других сособственников такжераспространяются на все имущество в целом;

4.  поскольку право каждогосособственника выражается в определенной доле, из общей собственностивыявляется долевая собственность, как особый вид.

Общая собственность наимущество является долевой во всех случаях, кроме когда законом предусмотренообразование на это имущество совместной собственности. Тем самым в законе закрепленапрезумпция, согласно которой общая собственность в случае ее возникновения,предполагается долевой.

Общая долевая собственностьможет возникнуть в силу любых допускаемых законом или договором оснований, ноисчерпывающего перечня оснований ее возникновения закон не предусматривает.Более того, по соглашению участников совместной собственности, а если оно недостигнуто, то по решению суда, на общее имущество может быть установленадолевая собственность, т.е. допускается перевод имущества с режима совместнойсобственности на режим долевой.

Е.А.Суханов, заведующей кафедройгражданского права доктор юридических наук дает такое толкование «Совместная(бездолевая) собственность означает, что право собственности на конкретныйобъект не делится между собственниками, а принадлежит им сообща, совместно.Никто из участников таких отношений не знает заранее своей конкретной доли,которая может быть определена лишь на случай раздела или выдела. Очевидно, чтотакая ситуация возможна только в качестве исключения, обусловленного наличиеммежду собственниками особых, лично-доверительных отношений, которые непредполагают и не требуют полной определенности в объеме соответствующихправомочий их участников. По действующему законодательству такие отношениямогут возникнуть в двух случаях: между супругами либо между членамикрестьянского (фермерского) хозяйства, то есть только между гражданами,связанными близкими семейными узами и в силу этого находящимися в лично- доверительных отношениях друг с другом.

Согласно п. 3 ст. 244 ГКдолевая собственность является правилом, а образование совместной (бездолевой)собственности — исключением, прямо предусмотренным законом. В силу этого возникновениесовместной собственности по договору исключается как противоречащее требованиямзакона (ст.168)»

Различное толкованиеодних и тех же положений в статьях закона требует их незамедлительногоурегулирования, иначе при их применении, в зависимости от того, какая точказрения кажется более удобной для должностного лица, реализуемые права гражданпопадают в юридическую зависимость от неурегулированности.

2. Золотые украшения, купленные наобщие семейные деньги, являются общим имуществом супругов. Квартира не являетсясовместной собственностью, а принадлежит мужу, так как нажита не совместнымпутем.

3. Совместная собственность, присовместной собственности, например, собственность супругов, размеры долейзаранее не определены. Они определяются или при прекращении отношений общейсобственности или при выделе участника. Такой режим имущества применяется какправило в отношении имущества совместно нажитого.

Долевая собственность,при долевой собственности, каждому из собственников принадлежит заранееопределенная доля или часть в праве собственности. Эта доля может быть равнойили неравной по отношению к долям других участников.

4. В соответствии с п.2 ст246 ГК РФУчастник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать,отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением приее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 настоящегоКодекса. П. 2 ст. 250 ГК РФ Продавец доли обязан известить в письменной форме остальныхучастников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннемулицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участникидолевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю вправе собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в правесобственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения,продавец вправе продать свою долю любому лицу.

5.Требования Ларисы Скамейкиной к своейсестре неправомерны, так как она пользуется оценочно-бытовыми, а не правовымифактами. Так как она владеет двумя комнатами, она должна и оплачивать все бытовыерасходы по ним.

Если бы Валентина сдавалачасть своей комнаты в поднаем за деньги, то Лариса могла бы требовать равнойоплаты коммунальных услуг, так как наниматель пользовался не только комнатой Валентины,но и местами общего пользования, кухней, коридором и т.д.

6. Я, Иванов Иван Иванович, являющийсяучастником долевой собственности ЧП «Компьютерный клуб «Олимп», имеющий,согласно уставу ЧП 50% имущества, предлагаю прижелании продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, продать еемне, т.к., согласно ст. 250 ГК РФ, участники долевойсобственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, закоторую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи спубличных торгов.


Тема 13. Вещные правалиц, не являющихся собственниками

 

1. Вещное право – это субъективноеправо граждан имеющий абсолютный характер, обладающие специфическим объектом испособами защиты, включает в себя помимо прав владения пользования ираспоряжения имуществом, правомочия, следования и преимущества.

Обязательственное право–это подотросль гражданского права представляющая собой совокупность нормрегулирующих отношения, складывающиеся в связи с передачей имущества выполнениемработ, оказанием услуг, уплатой денег, публичным обещанием вреда инеосновательным обогащением.

2. В соответствии с п.3 ст. 264 ГК РФВладелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправераспоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено законом или договором.

П. 2 об.2 ст.222 ГК РФСамовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кромеслучаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

3. Ст. 298 ГК РФ Учреждение не вправе отчуждатьили иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Я считаю, что директортехникума не имеет права без разрешения уполномоченного на то государственногооргана сдавать в аренду государственное имущество. Это имущество предназначенодля использования техникумом и директор должен использовать его по целевому назначению.

Хотя, сегодня на практикечасто встречаются случаи, когда государственное или муниципальное имуществоиспользуется в качестведополнительного дохода государственныхучреждений – к примеру, многие школы сдают свои помещения под платные секции,компьютерные клубы, имея с этого материальную выгоду за сдачу в аренду не малыхплощадей.

Я считаю, чторуководитель техникума может обговорить этот вопрос с представителямигосударственного органа и полученные средства от сдачи в аренду спортивногозала он может потратить на нужды техникума.

4.Статья 274 ГК РФустанавливает право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).

Собственник недвижимого имущества(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнегоземельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другогоземельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользованиясоседним участком (сервитута).

 Сервитутможет устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельныйучасток, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов,обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственниканедвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

Сервитутустанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, исобственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленномдля регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашенияоб установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующегоустановления сервитута.

Согласност.276 ГК РФ, по требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом,сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он былустановлен.

В случаях,когда земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому лицу, врезультате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии сназначением участка, собственник вправе требовать по суду прекращениясервитута.

Таким образом, просьбаКонстантинова была правомерна. В момент рассмотрения дела судом Скамейкин неимел права сдавать в аренду свой участок. Требование Скамейкина о прекращениисервитута, в соответствии ч. 1 ст. 276 ГК РФ, законно.

5. Согласно ст.295 ГК РФ, собственник имущества, находящегося в хозяйственномведении, в соответствии с законом решает вопросы создания предприятия,определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации,назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль заиспользованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества.

Собственник имеет право на получение части прибыли отиспользования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на правехозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать взалог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственныхобществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом безсогласия собственника.

Остальнымимуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, заисключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

По условиюзадачи, санаторий «Полет» для осуществления предпринимательской деятельностивзял кредит в банке, а часть прибыли использовал для благоустройства санатория.В этой деятельности государственное недвижимое имущество санатория или егодеятельность – не участвуют. Поэтому, санаторий имеет право заниматьсякоммерческой деятельностью, если это не мешает его нормальной деятельности.

 

Тема 14. Защита правасобственности и иных вещных прав

 

2. Виндикационный иск (право требованияне владеющего собственника к владеющему несобственнику о возврате вещи).Собственник имеет право истребовать свое имущество из чужого незаконноговладения. Таким образом, субъект права в виндикационном иске – не владеющийсобственник имущества, а субъект обязанности – владеющий несобственникимущества.

Вещь, обладающая родовымипризнаками или перестроенная вещь объектом такого иска быть не может.

Лицо, являющеесяневладеющим собственником, выступает в гражданском процессе истцом, онодоказывает, что ответчик незаконно владеет имуществом.

Ответчики повендикационным искам подразделяются на добросовестных и недобросовестных.Данное деление позволяет различно подходить к вопросу об изъятии жилогопомещения исходя из проявления воли ответчиков. Добросовестный приобретатель незнал и не должен был знать о том, что лицо, у которого он приобрел жилоепомещение, не имело права отчуждать его. Возможность незаконногодобросовестного приобретения жилого помещения существенно ограничены так какправо на жилье возникает либо при полном внесении паевого взноса, либо посделкам, предусмотренным законом с обязательным нотариальным оформлением ирегистрацией. Можно привести следующий случай добросовестного незаконногоприобретения жилого помещения- при подделке нанимателем необходимыхправоустонавливающих документов и отчуждении им незаконно занимаемогопомещения.

Виндикационный иск кнезаконному добросовестному владельцу подлежит удовлетворению в случаях, когдаответчик приобрел жилое помещение безвозмездно. Например, по наследству или подоговору дарения. Такой владелец при возврате жилья собственнику вправетребовать возмещения произведенных на ремонт и другие улучшения затрат.

Недобросовестным является владелец который, например,самовольно вселился в квартиру или приобрел ее по сделке, зная, что отчуждательне имел на нее права. В таких случаях всегда вправе истребовать свое жилье, атакже возмещение ущерба при ухудшении его состояния.

Материально-правовое содержаниевиндикации, состоит в требовании невладеющего собственника (истца) к владеющемунесобственнику (ответчику) о возврате вещи. Причемответчиком мог быть как держатель, так и владелец вещи — добросовестный инедобросовестный. Истец несет бремя доказывания принадлежностиему права собственности на спорную вещь. Ответчик,освобождаемый от обязанности представления доказательств, в силу того, что вего пользу свидетельствует о факте владения вещью При доказанности истцомпринадлежности ему права собственности на спорную вещь, она изымается у ответчика.

3.Негаторный иск - требование об устранении препятствийв осуществлении прав собственности, не связанных с нарушением правомочиявладельца, т.е. иск о прекращении таких нарушений, которые хотя и не соединеныс лишением собственника владения имуществом, однако мешают ему в реализациидругих правомочий собственника (ст. 304 ГК).

Объектом являетсядлящееся правонарушение, поэтому сроки исковой давности на данные требования нераспространяются.

Субъектом требованияявляется лицо, у которого ограничены в реализации определенные права, а такжетретье лицо (государственный орган, общественная организация и т.д.).

4. Согласно ст. 1117 ГК РФ (III часть), не наследуют ни по закону,ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправнымидействиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследниковили против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц кнаследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейсяим или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены всудебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими праванаследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по законуродители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядкелишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытиянаследства.

По требованиюзаинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостноуклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей посодержанию наследодателя.

Лицо, не имеющее праванаследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи(недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из составанаследства.

Т.к. умерший не оставил завещания, то Нечаев является наследникомпо закону первой очереди.

Наследникикаждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствиинаследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также вслучае, если все наследники предшествующей очереди лишены завещателем праванаследования.

Согласност. 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятиенаследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства,в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Припризвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещаниюи по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытиянаследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающеесяему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Недопускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактическивступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальномуоргану по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

Указанные в настоящей статье действия должны быть совершены втечение шести месяцев со дня открытия наследства.

Лица, для которых право наследования возникает лишь в случаенепринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласиипринять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, аесли эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Нечаевне принял наследство, т.к. не знал о смерти отца и отбывал наказание. Поэтому,он имеет право обратиться в суд с иском о восстановлении срока для принятиянаследства и признанием его наследником первой очереди.

Наследнику,пропустившему срок для принятия наследства, передается лишь то изпричитающегося ему имущества, принятого другими наследниками или перешедшего кгосударству, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства,вырученные от реализации другой части причитающегося ему имущества.

То, что былопостроено, после факта открытия наследства, наследованию Нечаевым не подлежит.Суд должен разрешить этот вопрос в пользу Нечаева, а также вынести решение понадстройкам.

5. Я считаю, что Синицын может вернутьсвои сертификаты с помощью виндикационного иска.Самый распространенныйвид вещно-правовой защиты — это виндикационный иск (право требования невладеющегособственника к владеющему несобственйику о возврате вещи). Собственник имеетправо истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Лицо, являющеесяневладеющим собственником (Синицын), выступает в гражданском процессе истцом,оно доказывает, что ответчик (Ферапонтов) незаконно владеет его облигациями. Предметомвендикационного иска, в рассматриваемой ситуации, являются облигации, которыепо незаконным основаниям выбыли из владения собственника. Нет оснований длятакого рода иска, если бы облигации были переданы во владение Ферапонтову наоснове в силу закона.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1.  КонституцияРоссийской Федерации. 1993.

2.  Гражданскийкодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (с посл. изменениями на 6 февраля 2005 г.) // Российская газета. 1994. 3 декабря.

3.   Гражданскийкодекс Российской Федерации(частьвторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ ( с посл. изм. от 21 июля 2005 г.) // Российская газета. 1996. 29 января.

4.  Гражданскийкодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ //Российская газетаот 28.11.2001. №233.

5.  Федеральный законот 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»//Российская газета от 26.01.2002 №16.

6.  Федеральный законот 8.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченнойответственностью» (с изменениями от 11 июля, 31 декабря 1998 г.)

7.  Алексеев Ю.В.Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации юридическихлиц». М.: Юрайт, 2002. 564 с.

8.  Брагинский М.И.Комментарий к части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей.М.: «Фонд Правовая культура», 2005. 788 с.

9.  Брагинский М.И.,Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 2-е,испр. М.: Статут, 1999. 766 с.

10.     Брагинский М.И.,Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества.М.: Статут, 2000. 800 с.

11.     Гражданскийкодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический комментарий /Подред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина, В П. Мозолина. М.: Знание, 2005. 1120 с.

12.     Гражданскоеправо. Том 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Велби, 2003. 784 с.

13.     Гражданскоеправо. Том I. / Под ред. Е.А.Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2004. 673 с.

14.     Гражданскоеправо: Учебник / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: РАГС, 2003. 503 с.

15.     Гражданскоеправо: Учебник / Под ред. П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 3-е изд., перераб. и доп.М.: ПБОЮЛ Л.В. Рогожников, 2001. Т.1. 632 с.

16.     Гуев А.Н.Гражданское право: Учебник. В 3-х томах. Т. 1. М.: ИНФРА — М, 2003. 460 с.

17.     Комментарий кГражданскому Кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Б. Борисова, издание 5-епер и доп. М.: Книжный мир, 2005. 873 с.

18.     Шершеневич Г.Ф.Коммерческое право. М.: Норма, 2004.

еще рефераты
Еще работы по государству и праву